Правовая работа в военных организациях

Понятие правовой работы, проводимой в военных организациях. Юридическая техника оформления законопроектов. Должностные лица, осуществляющие правовую работу в военных организациях и их полномочия. Правотворческая работа в органах военного управления.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 13.12.2015
Размер файла 556,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

-- третий экземпляр вместе с документами, послужившими основанием для выдачи инспекторского свидетельства, хранится в делах органа военного управления, командиром (командующим) или начальником которого выдано инспекторское свидетельство.

Подпись и оттиск гербовой печати производятся на всех экземплярах инспекторского свидетельства.

Инспекторские свидетельства нумеруются в порядке регистрации их по журналу регистрации инспекторских свидетельств (приложение № 10 к Руководству по списанию).

15.5 Восстановление имущественного положения военных организаций путем истребования исполнения гражданско-правовых внедоговорных обязательств

Восстановление нарушенных имущественных прав военных организаций в результате действий (бездействия) физических лиц (военнослужащих не при исполнении обязанностей военной службы, других граждан, не состоящих с воинскими частями в трудовых отношениях), а также юридических лиц не в рамках договорных отношений производится путем применения гражданско-правовой ответственности к виновным лицам за причинение ими вреда (деликтные обязательства), истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикация), а также истребования возврата неосновательного обогащения (кондикция). Применение этих средств, в целом направленных на обеспечение сохранности военного имущества, осуществляется по правилам ГК РФ.

Привлечение причинителя вреда к гражданско-правовой ответственности. Надлежащее исполнение должностными лицами, ответственными за сохранность военного имущества, своих обязанностей способствует своевременному обнаружению причиненного военному имуществу ущерба, что, в свою очередь, является необходимым условием для его возмещения, в том числе и в судебном порядке за счет виновных лиц.

При обнаружении факта правонарушения, повлекшего причинение ущерба военному имуществу, командиром воинской части в зависимости от внешних фактических обстоятельств причинения ущерба и требований законодательства принимается решение о вызове соответствующих компетентных органов (МВД, органы надзора, прокуратура, ВАИ и т. д.) для фиксации и протоколирования места совершения правонарушения, следов, оставленных причинителем вреда, и совершения оперативных действий по установлению виновных лиц.

В случаях когда правонарушение, повлекшее причинение вреда имуществу воинской части, не охватывается компетенцией правоохранительных либо надзорных органов или когда органом, фиксирующим правонарушение, в правовых актах указывается организация, которой причинен ущерб127, командиром части дается распоряжение о фиксации правонарушения, как правило, в форме акта. Акт обязательно должен составляться с участием причинителя вреда (его представителя) или какого-либо незаинтересованного свидетеля. В противном случае, как свидетельствует судебная практика, акт не будет признаваться допустимым доказательством по делу128.

По факту правонарушения командиром назначается офицер или комиссия для установления размера ущерба, фактических обстоятельств причинения ущерба, виновности лица (лиц), причинившего ущерб. Процессуальная форма и порядок такого разбирательства в Вооруженных Силах Российской Федерации не установлены. По своему характеру и выясняемым вопросам оно близко к административному расследованию, проводимому в целях установления фактических обстоятельств совершения военнослужащими, гражданским персоналом проступков (ст. 94 Наставления по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации), а также определения размера причиненного ущерба (ст. 7 Федерального "О материальной ответственности военнослужащих"). Поэтому и проводиться оно должно применительно к правилам проведения административного расследования, содержащимся в указанных правовых актах.

По результатам разбирательства командиром (начальником) издается приказ о внесении суммы ущерба в книгу учета недостач и распоряжение должностным лицам: как правило, должностному лицу, ответственному за имущество, которому причинен ущерб, и должностному лицу юридической службы о подготовке документов для обращения в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.

Для привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности за причиненный вред в ГК РФ предусмотрен общий принцип, получивший в теории гражданского права наименование "принцип генерального деликта". Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Исходя из этого, потерпевшая сторона не должна доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Данные обстоятельства презюмируются. Из этого следует, что привлекаемое за причинение ущерба лицо может быть освобождено от ответственности, если докажет отсутствие как вины, так и противоправности в своих действиях.

Общие условия генерального деликта применяются в случае причинения вреда, если в законе не оговорены особые условия привлечения к ответственности, обособляемые как специальные деликты, к каждому из которых применяются специальные правила. Например, к числу специальных деликтов относятся нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 166 ГК РФ), крайней необходимости (ст. 167 ГК РФ), источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) и т. д.

С учетом правил генерального или специальных деликтов следует осуществлять подготовку документов в суд. При этом необходимо учитывать, что правило специального деликта превалирует над правилом генерального деликта.

Основанием привлечения к ответственности является причинение ущерба. Размер причиненного воинской части материального ущерба определяется по фактическим потерям на основании данных бухгалтерского учета, исходя из балансовой стоимости материальных ценностей за вычетом износа по установленным нормам.

Достаточными для привлечения причинителя вреда к ответственности, исходя из правил генерального деликта, являются следующие условия:

-- противоправность поведения причинителя вреда;

-- причинная связь между его противоправным поведением и вредом;

-- вина.

В ст. 1064 ГК РФ, содержащей правило генерального деликта, не имеется прямого указания на противоправность поведения причинителя вреда как на непременное условие деликтной ответственности, но это в сфере гражданских правоотношений всегда подразумевается, если лицо не было управомочено нанести вред. К числу таких случаев, в частности, относится причинение вреда в условиях необходимой обороны, по просьбе или с согласия потерпевшего (например, согласие собственника на уничтожение или повреждение принадлежащего ему имущества, если при этом не нарушаются права и интересы других лиц).

Противоправное поведение может иметь две формы -- действие или бездействие. Бездействие признается противоправным только тогда, когда на причинителя вреда возлагалась обязанность совершить соответствующее действие.

Причинение вреда правомерными действиями по общему правилу исключает ответственность, хотя из этого правила есть исключение, установленное законом, когда вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит возмещению причинителем вреда (ст. 1067 ГК РФ).

Причинная связь между противоправным действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом является обязательным условием наступления деликтной ответственности и выражается в том, что: а) первое предшествует второму во времени; б) первое порождает второе.

Деликтная ответственность по общему правилу наступает лишь за виновное причинение вреда. Согласно ст. 401 ГК РФ вина выражается в форме умысла или неосторожности. Гражданское законодательство не раскрывает их содержание. В юридической литературе под умыслом понимается такое противоправное поведение, когда причинитель не только предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредных последствий. Неосторожность выражается в отсутствии требуемой при определенных обстоятельствах внимательности, предусмотрительности, заботливости и т. п.129

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2000 г. № 769 утверждены Правила учета и использования средств, поступающих в порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, закрепленному за воинскими частями и организациями федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение военной службы, а также в результате применения по инициативе органов прокуратуры мер гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности и штрафных санкций в связи с причинением указанного ущерба.

В порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, закрепленному за воинскими частями и организациями, поступают средства:

а) взысканные на основании приказа командира воинской части (начальника организации) о возмещении причиненного ущерба;

б) взысканные судом в ходе уголовного, гражданского или арбитражного судопроизводства;

в) возмещенные виновными лицами в добровольном порядке;

г) поступившие в результате применения в установленном порядке штрафных санкций.

Указанные средства перечисляются воинскими частями и организациями посредством платежного поручения в доход федерального бюджета.

Воинские части и организации ежемесячно представляют в установленном порядке отчетность о перечисленных в доход федерального бюджета средствах, поступивших в порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, закрепленному за ними.

Федеральные органы исполнительной власти представляют в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации сводную отчетность об указанных средствах и ежемесячно сверяют совместно с этим министерством размер указанных в отчетности средств с размером фактически поступивших в доход федерального бюджета средств.

Министерство финансов Российской Федерации на основании представленных федеральными органами исполнительной власти сводного реестра и реестров финансирования расходов направляет сверх сумм, предусмотренных ст. 36 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год", средства, поступившие в порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу, закрепленному за воинскими частями и организациями:

-- в размере 90 % -- на финансирование обеспечения военнослужащих вещевым имуществом;

-- в размере 10 % -- на финансирование обеспечения правоохранительной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Эти средства направляются на улучшение материально-технического и иного обеспечения органов Главной военной прокуратуры.

Финансирование указанных расходов осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, через лицевые счета, открываемые в установленном порядке в органах федерального казначейства.

Истребование имущества из чужого незаконного владения. Институт истребования имущества из чужого незаконного владения отражает основное гражданско-правовое средство защиты права собственности и других вещных прав на имущество от противоправных посягательств на него со стороны других лиц. Непосредственная реализация защиты выражается в обращении в суд с виндикационным иском об истребовании вещи из чужого незаконного владения. Данный способ защиты имеет целью восстановить право собственности на вещь в полном объеме либо устранить препятствия в осуществлении правомочий собственника на эту вещь.

Виндикационным считается иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику об изъятии индивидуально-определенного имущества из его незаконного владения. Поскольку такой иск предъявляется при нарушении одновременно права владения, пользования и распоряжения, постольку виндикацией защищается право собственности в целом.

Имущество воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с п. 12 ст. 1 Федерального закона "Об обороне" является федеральной собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления, что в соответствии со ст. 305 ГК РФ предоставляет право указанным титульным владельцам федеральной собственности защищать свое право на имущество в порядке, предусмотренном ст.ст. 301--303 ГК РФ, посредством истребования его из чужого незаконного владения.

Субъектом обязанности возвратить имущество выступает незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования. Основанием для истребования имущества у лица является фактическое владение этим имуществом. Исходя из сложившейся судебной практики иск об истребовании имущества, предъявленный лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен130.

Объектом виндикации выступает всегда индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Содержание виндикации составляет требование о восстановлении владения вещью, а не о замене ее другой вещью того же рода и качества, следовательно, виндикационный иск нельзя предъявлять в отношении вещей, определенных только родовыми признаками или не сохранившихся в натуре. Такой вывод вытекает из сущности виндикации, которая представляет собой требование о восстановлении владения собственника вещью, выбывшей из его господства, а не требование замены этой вещи другим имуществом. Если имущество уничтожено, собственник не вправе требовать его возврата, а правомочен потребовать возмещения причиненных убытков, такие же последствия наступают, если вещь изменила свое первоначальное назначение в результате переработки131. Для истребования вещи, определенной родовыми признаками, можно воспользоваться правом предъявления кондикционного иска к неосновательно обогатившемуся лицу по правилам гл. 60 ГК РФ.

Для удовлетворения виндикационного иска вина ответчика не обязательна.

Виндикационным иском может быть истребовано имущество, только если фактический владелец владеет им незаконно. Не будет оснований для подачи такого иска, если имущество было передано во владение лицу на основании договора (имущественный наем, аренда, купля-продажа, дарение и т. д.) или в силу закона (наследование, правопреемство и т. п.). Незаконное владение означает, что лицо владеет имуществом без какого-либо правового основания (хищение имущества, присвоение находки) или владеет им по порочному основанию, не охраняемому законом. Незаконным владельцем является и лицо, ранее владевшее имуществом на законном основании, если это основание в дальнейшем отпало (истечение срока договора имущественного найма).

Незаконным владельцем следует также считать того, кто приобрел вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею.

Правила ст. 302 ГК РФ ограничивают право собственника (титульного владельца) на истребование вещи у добросовестного приобретателя, т. е. лица, которое возмездно приобрело имущество у незаконного владельца, о чем приобретатель не знал и не мог знать. Согласно указанной статье собственник (титульный владелец) вправе истребовать имущество у добросовестного приобретателя в случаях:

а) если имущество утеряно собственником; при этом судом учитываются обстоятельства утраты (например, забывчивость, небрежность и т. д.);

б) если имущество утеряно лицом, которому оно было правомерно передано собственником (например, по договору аренды, доверительного управления, пользования и т. д.);

в) если вещь похищена у собственника или правомерного владельца;

г) если имущество выбыло из владения собственника, правомерного владельца иным путем помимо их воли, например, под влиянием обмана, угрозы, насилия, заблуждения или в результате злонамеренного соглашения представителя собственника с другим лицом;

д) если имущество приобретено добросовестным приобретателем у лица, которое не имело права его отчуждать, безвозмездно.

В остальных случаях собственник (титульный владелец) не вправе предъявлять виндикационный иск, а может обратиться в суд с иском о взыскании с виновного лица убытков или кондикционным иском.

Если же приобретатель знал или по обстановке должен был знать, что он приобрел вещь не у собственника, то он признается недобросовестным приобретателем. Большинством ученых-правоведов признается, что для признания приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмотрительности, а требуется умысел или грубая неосторожность.

Как указывается в юридической литературе132, при разграничении простой и грубой неосторожности следует опираться на фактические обстоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание как обстановку и условия приобретения вещи, так и субъективные свойства самого приобретателя -- его жизненный опыт, юридическую грамотность и т. п. Необходимо также учитывать, что действующее право исходит из презумпции добросовестности приобретателя, т. е. приобретатель признается добросовестным до тех пор, пока его недобросовестность не будет доказана. У недобросовестного приобретателя вещь изымается во всех случаях, т. е. действует принцип неограниченной виндикации.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник (титульный владелец) вправе истребовать имущество во всех случаях.

По правилам ст. 303 ГК РФ собственник (титульный владелец) имущества вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения. От добросовестного владельца собственник (титульный владелец) может потребовать только возврата или возмещения всех доходов, которые тот извлек или должен был извлечь со времени, когда узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.

Подготовка к предъявлению виндикационного иска -- это важный и ответственный этап в работе командиров (начальников), должностных лиц, ответственных за сохранность военного имущества, должностных лиц юридической службы. В силу гражданско-правовых презумпций, присущих институту виндикации, владельцу имущества -- военной организации предстоит кропотливая внутренняя работа по сбору и представлению доказательств, подтверждающих юридически значимые для дела по виндикационному спору доказательства.

Таким образом, при подготовке к участию в споре по разрешению виндикационного иска командиру (начальнику), должностному лицу юридической службы необходимо доказать следующие обстоятельства:

-- наличие вещных прав на имущество (право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и др.);

-- состав и индивидуальные признаки имущества, титульным владельцем которого является военная организация;

-- фактическое нахождение имущества у ответчика;

-- факт незаконного нахождения имущества у ответчика;

-- наличие доходов и т. п., которые извлечены или, по крайней мере, должны быть извлечены незаконным владельцем из имущества.

-- другие обстоятельства, на которые ссылается титульный владелец имущества.

Восстановление имущественных прав путем истребования неосновательного обогащения. В процессе осуществления воинскими частями (организациями) административно-хозяйственной деятельности не исключаются их имущественные потери в силу различных обстоятельств, когда военным имуществом неосновательно завладевают иные лица, вследствие чего происходит их неосновательное обогащение.

Средством восстановления имущественных прав в подобных ситуациях выступает предусмотренное правилами гл. 60 ГК РФ требование о возврате неосновательно полученного имущества (кондикционный иск).

События или действия, порождающие неосновательное обогащение, могут быть самыми различными, предпосылки их наступления могут возникать как из договорных, так и из внедоговорных обязательств, в силу случайностей субъективного характера (ошибка) и объективного характера (природное явление, техногенная катастрофа). Неосновательное обогащение также может наступить в результате правомерного либо неправомерного поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произойти помимо их воли.

Например, событием, приведшим к возникновению неосновательного обогащения, могут стать наводнение или ураган, перенесшие чужое имущество на участок другого лица; действия потерпевшего, ошибочно осуществившего передачу имущества покупателю в большем объеме, нежели это предусмотрено договором купли-продажи, повторная оплата долга в результате ошибки или несогласованности действий потерпевшего, приведшая к неосновательному обогащению должника; действия приобретателя имущества, связанные с получением товара, пришедшего на имя организации, имеющей сходное название; действия третьих лиц -- ошибочное перечисление кредитной организацией денежных средств на недолжный счет.

В силу своей разнородности такие события и действия не поддаются какой-либо классификации.

Из ст. 1102 ГК РФ следует, что обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает у лица, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретателя) за счет другого лица (потерпевшего). Таким образом, для квалификации обогащения как неосновательного в соответствии с данной статьей требуется, чтобы отсутствовали его правовые основания, предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Обязательства из неосновательного обогащения могут возникнуть также и в случае, когда правовое основание приобретения имущества в последующем отпадает. Наличие подобных кондикционных обязательств признается судебной практикой133.

Для всех случаев неосновательного обогащения в качестве общего правила, содержащегося в ст. 1104 ГК РФ, определено обязательство по возвращению неосновательно приобретенного (сбереженного) имущества в натуре. Стоимость неосновательно полученного или сбереженного имущества в силу ст. 105 ГК РФ может быть возмещена только в случае невозможности его возврата в натуре. При этом могут быть взысканы его действительная стоимость на момент приобретения имущества, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

В соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату (ст. 1108 ГК РФ).

В силу ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Следует отметить, что кондикционные требования рассматриваются как средство защиты гражданских прав наряду с другими предусмотренными законом средствами, в чем проявляется универсальность данного правового средства. В ст. 1103 ГК РФ перечисляется четыре категории требований, к которым могут применяться нормы о неосновательном обогащении. К ним относятся требования:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Указанные требования могут предъявляться по правилам, установленным гл. 60 ГК РФ, поскольку иное не установлено данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений.

В науке гражданского права ведутся споры о соотношении деликтных и виндикационных требований с требованиями о возврате неосновательного обогащения. Главный вопрос заключается в наличии или отсутствии конкуренции данных способов защиты прав, когда отношения внешне отражают основные черты, одновременно соответствующие нескольким из перечисленных способов защиты. Большинство ученых-правоведов отрицают возможность их конкуренции друг с другом, т. е. предоставления истцу права выбора того или иного способа защиты своего нарушенного права при совпадении признаков нескольких гражданских правонарушений134. Как справедливо отмечает Е.А. Магаляс135, это объясняется тем, что у каждого из перечисленных исков есть свой предмет требования, однако специфика исков из неосновательного обогащения заключается в том, что они имеют субсидиарный характер по отношению к двум другим видам исков. Представляется, что наиболее точно соотношение указанных требований выразил А.Н. Арзамасцев, по мнению которого, "отвергая конкуренцию любых исков, мы тем самым утверждаем, что иск из неосновательного обогащения может быть предъявлен лишь тогда, когда стороны не находятся в договорных отношениях, когда невозможно предъявление вещного иска и нет основания привлекать нарушителя права собственности к имущественной ответственности"136.

Представляется, что не будет противоречить гражданскому законодательству совмещение деликтных, виндикационных, кондикционных требований в иске, если не искажается сама сущность данных способов гражданско-правовой защиты имущественных прав военных организаций.

16. Правовая работа в военных организациях по охране результатов интеллектуальной деятельности

Одним из основных направлений развития военной организации государства Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706) назвала развитие научно-технической и производственной базы страны, Вооруженных Сил Российской Федерации и их обеспечение научно-техническими достижениями.

Преимущество в технологической сфере увеличивает оборонный потенциал, обеспечивает информационную и ресурсную независимость в разработке и производстве основных видов военной продукции. Приоритетными для государства являются разработки, содержащие охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения.

Права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) охраняются в Российской Федерации в соответствии со ст. 44 Конституции Российской Федерации и Конвенцией от 14 июля 1967 г, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). По смыслу п. VIII ст. 2 Конвенции правовой охране подлежат результаты интеллектуальной деятельности, права на них (интеллектуальная собственность), относящиеся к "литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в производственной, литературной и художественной областях".

Под правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности следует понимать закрепление в законодательстве прав и установление обязанностей субъектов отношений, связанных: а) с созданием результата интеллектуальной деятельности в рамках государственного контракта либо задания работодателя; б) с приобретением или закреплением за конкретным субъектом прав на результат; в) с использованием такого результата.

Учитывая цель создания военной организации государства, ядром которой являются Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие основу обеспечения военной безопасности государства, другие войска, воинские формирования и органы, а также учитывая направления их деятельности, можно предположить, что не все из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности могут явиться результатом деятельности военной организации и в отношении не всех результатов интеллектуальной деятельности военной организации могут принадлежать права.

Например, права на такие результаты интеллектуальной деятельности, которые индивидуализируют коммерческие юридические лица (товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, коммерческое обозначение), останутся за границей деятельности военной организации. В то же время п. 2 ст. 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1993 г. № 3520-I (далее -- Закон о товарных знаках) допускает с согласия компетентного органа включение в товарный знак юридического лица в качестве неохраняемого элемента государственного герба, флага и других государственных эмблем. В части выдачи такого разрешения на использование геральдических знаков органы военного управления, Министерство обороны Российской Федерации могут быть субъектом указанных отношений в качестве компетентного органа, дающего согласие на использование военной символики.

В соответствии с Положением о военном геральдическом знаке -- эмблеме Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27 января 1997 г. № 46, военный геральдический знак -- эмблема Вооруженных Сил (далее -- эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации) является знаком, устанавливающим принадлежность военнослужащих, а также вооружения, военной техники и другого имущества к Вооруженным Силам Российской Федерации.

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации помещается на бланках приказов и директив министра обороны Российской Федерации и его заместителей, угловых штампах или бланках с угловыми штампами органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей, предприятий, учреждений, организаций, военных академий, институтов и училищ Министерства обороны Российской Федерации.

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации изображается на вооружении и военной технике в качестве опознавательного знака государственной принадлежности.

Изображение эмблемы Вооруженных Сил Российской Федерации допускается на печатной продукции, издаваемой Министерством обороны Российской Федерации, а также на выпускаемых этим министерством кино-, видео- и фотоматериалах; рекламно-информационной и сувенирной продукции (проспекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, флажки, часы, аппликации, посуда, закрепки для галстуков, медальоны, канцелярские принадлежности и другие изделия), изготавливаемой по заказам Министерства обороны Российской Федерации.

Военная организация государства предназначена для решения задач в области обороны и обеспечения военной безопасности военными методами и средствами вооруженной борьбы. Решение этой задачи обеспечивается оснащением Вооруженных Сил Российской Федерации современным вооружением и военной техникой (далее -- ВВТ), созданными на основе современных научно-технических знаний и передовых технологий. Руководствуясь основной задачей военной организации государства, органы военного управления могут приобретать права на такие результаты интеллектуальной деятельности, как произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, рационализаторские предложения.

Цель приобретения прав на перечисленные результаты интеллектуальной деятельности предопределена необходимостью осуществлять контроль за использованием таких результатов интеллектуальной деятельности в целях безопасности государства. Следует учитывать и тот факт, что создание таких результатов осуществляется, как правило, на средства государственного бюджета в рамках выполнения государственного контракта.

Организацию научных исследований в целях обороны, размещение и оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее -- НИОКР) в области обороны осуществляет Министерство обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации, являясь федеральным органом исполнительной власти, разрабатывает и координирует военно-техническую политику в Российской Федерации по вопросам создания и совершенствования вооружения и военной техники137. Непосредственно контроль за заключением и выполнением государственных контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу осуществляет Федеральная служба по оборонному заказу (далее -- Рособоронзаказ)138.

Рособоронзаказ ведет реестр заключенных государственных контрактов, реестр результатов НИОКР и полученных при выполнении НИОКР результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, выполняет функции государственного заказчика по тематике, находящейся в ведении Рособоронзаказа, в том числе и по совершенствованию системы государственного оборонного заказа.

На этапе создания результатов интеллектуальной деятельности в рамках выполнения НИОКР правовая работа выражается в правильности составления и заключения договоров на выполнение НИОКР, в соблюдении законодательства в этой области, направленного на обеспечение прав Российской Федерации в отношении результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении государственного оборонного заказа.

Государственные заказчики государственного оборонного заказа при подготовке и заключении контрактов на выполнение НИОКР руководствуются Примерным государственным контрактом на выполнение научно-исследовательских работ по государственному оборонному заказу и Примерным государственным контрактом на выполнение опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении примерных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу" от 23 января 2004 г. № 41. При составлении и заключении государственного контракта особое внимание уделяется такому условию, как права на результаты НИОКР (разд. VII Примерного государственного контракта).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" от 29 сентября 1998 г. № 1132 в государственных контрактах (договорах) на выполнение НИОКР и технологических работ военного, специального и двойного назначения должно быть указано, что право на получение патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение, исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также право на использование иных результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии со ст. 139 ГК РФ, создаваемых при выполнении указанных работ, принадлежит Российской Федерации, от имени которой, с учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" от 9 марта 2004 г. № 314 (с изменениями), выступает государственный заказчик, или с согласия государственного заказчика права принадлежат исполнителю работ.

При закреплении прав на результаты интеллектуальной деятельности за исполнителем он обязан по требованию заказчика предоставить безвозмездно указанному лицу (лицам) неисключительные права на использование этих результатов. Предоставление прав оформляется в зависимости от вида передаваемого результата интеллектуальной деятельности соответствующим видом договора.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации "О совершенствовании научно-информационной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 20 февраля 1997 г. № 60, утвердившим Положение о научно-информационной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядок регистрации и учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций, учета объектов интеллектуальной собственности и лицензий на объекты интеллектуальной собственности в Министерстве обороны Российской Федерации (далее -- Порядок регистрации и учета НИОКР и учета ОИС), обязательной регистрации и учету подлежат все несекретные, для служебного пользования, секретные и совершенно секретные: а) НИОКР, заказываемые или выполняемые органами военного управления и организациями Вооруженных Сил, а также НИОКР, выполняемые организациями и предприятиями других министерств по заказам Министерства обороны Российской Федерации; б) объекты интеллектуальной собственности, включая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных и т. д. (далее -- ОИС), созданные органами военного управления и организациями Вооруженных Сил в рамках выполнения федеральных программ, НИОКР и служебных заданий; в) ОИС, созданные или использованные организациями и предприятиями других министерств при выполнения заказов Министерства обороны; г) лицензионные договоры на указанные ОИС.

Регистрацию и учет НИОКР и ОИС осуществляет Центр военно-научной информации Министерства обороны Российской Федерации (ЦВНИ МО) в составе 46-го ЦНИИ МО. В Центральный справочно-информационный фонд Министерства обороны Российской Федерации (ЦСИФ МО) направляют регистрационные и учетные карты НИОКР и учетные карты ОИС, оформленные в соответствии с формами, приведенными в приложении к приказу министра обороны Российской Федерации 1997 г. № 60. Ответственность за предоставление в ЦВНИ МО регистрационных и учетных карт по НИОКР и ОИС возлагается на начальников органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации -- исполнителей работ. Если же работы проводятся организациями и предприятиями других министерств, ответственность возлагается на начальника органа военного управления или организации Вооруженных Сил, по заказу которых проводится работа.

В зависимости от правовой природы полученного результата в отношении его права за субъектом могут быть закреплены, оформлены в рамках таких наиболее используемых правовых институтов, как авторское право и патентное право. Кроме этого, права на результат могут быть закреплены не только законодательными средствами, но и мерами организационного характера, позволяющими осуществить сохранение в тайне полученных результатов. Статья 139 ГК РФ определяет служебную и коммерческую тайну: а) если информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности; б) к ней нет свободного доступа на законном основании; в) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную и коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

В содержании государственных контрактов условие о конфиденциальности оформляется отдельным соглашением, в котором указывают состав, объем сведений, признаваемых конфиденциальными, документы, в которых такие сведения содержатся, срок неразглашения сведений.

Отнесение сведений к конфиденциальным, разработка способов предотвращения несанкционированного доступа к таким сведениям должны осуществляться руководством военной организации. Если полученные результаты могут относиться к сведениям, составляющим государственную тайну, принимаются меры к их засекречиванию.

Авторским правом охрана предоставляется объектам, которые неповторимы разными лицами независимо друг от друга. Это научное, литературное, художественное произведение, представляющее собой систему идей, образов, символов, выраженную в какой-либо объективной форме (письменной, устной, звуко-, видео- и т. д.). С помощью авторского права охрана предоставляется только форме выражения результата интеллектуальной деятельности. Содержание произведения, тема, сюжет, концепция и т. п. юридически безразличны.

Объекты патентного права по своей природе объективно повторимы, т. е. могут быть созданы разными лицами независимо друг от друга. Поэтому патентное право предоставляет правовую охрану существу, содержанию результата, если результат отвечает установленным законом условиям (условия патентоспособности). Права на объекты патентного права у их обладателей возникают только после официального признания этого права компетентным органом, после проведения им соответствующей проверки заявленного объекта: установление первенства (приоритета) за лицом, заявившим этот объект, при условии новизны заявленного объекта и проверки других условий патентоспособности.

Рассмотрим содержание правовой работы, связанной с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности.

16.1 Авторское право

Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г. № 5351-I (в редакции Закона от 20 июля 2004 г.) (далее -- Закон об авторском праве) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, искусства, литературы (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Авторское право распространяется на произведения независимо от их назначения и достоинства, как на обнародованные, так и необнародованные произведения, если: а) произведение является результатом творческой деятельности; б) произведение существует в объективной форме. При этом авторское право не распространяется на материальный носитель, в котором произведение выражено. Право владения материальным объектом не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение.

Объекты авторского права. В соответствии со ст. 7 Закона об авторском праве объектами авторского права являются:

-- литературные произведения, включая программы для ЭВМ. Например, это различные публикации в журналах, газетах Министерства обороны Российской Федерации, учебные издания по заданию военных организаций, сборники научных трудов, отчеты о научных исследованиях, альбомы, буклеты, сборники, базы данных и т. п.;

-- музыкальные, хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения живописи и другие произведения (например, музыкальные произведения военных оркестров, ансамблей песни и пляски армии и флота, драматических театров и других творческих коллективов); кино-, теле-, видеофильмы, фотоматериалы, выпускаемые Министерством обороны Российской Федерации, произведения изобразительного искусства военных художников;

-- производные произведения (переводы, аннотации, рефераты, резюме, обзоры и другие произведения науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, базы данных, антологии) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и расположению материалов результат творческого труда. Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Не являются объектами авторского права официальные документы: законы, судебные решения, приказы, директивы, распоряжения и иные тексты законодательного, административного, судебного характера, а также их официальные переводы, поскольку они обращены к неопределенному кругу лиц, с обязательным для них применением и исполнением этих актов. По этой же причине не являются объектами авторского права государственные символы и знаки. Произведения народного творчества также не являются объектом авторского права из-за неопределенности субъекта этого права -- народ. Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер, правовой охране не подлежат. Однако комментарии о событиях и фактах, так же, как и комментарии законов и других документов официального характера, являются объектом авторского права.

Субъекты авторского права. Ими являются автор -- физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, либо соавторы, если произведение создано совместным творческим трудом двух или более лиц, независимо от того, образует произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, каждая из которых может быть использована независимо от других частей этого произведения (нераздельное и раздельное соавторство139). Автор и соавтор являются первоначальными носителями авторского права. Другие лица -- работодатель, заказчик, правообладатель являются производными носителями авторского права на произведение, которое переходит к ним от автора по закону или договору.

Возникновение авторского права. Согласно ст. 9 Закона об авторском праве авторское право возникает в силу факта создания произведения, не требуется его специальной регистрации, иного специального оформления или соблюдения формальностей. Автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, при отсутствии доказательств иного. Автору принадлежат личные неимущественные и исключительные (имущественные права) на произведение. Содержание исключительных прав на произведение приведено в ст. 16 Закона об авторском праве. Это право на воспроизведение, распространение экземпляров произведения, право на перевод, переработку и другие права. Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Личные неимущественные права охраняются бессрочно.

Обстоятельства создания произведения. Произведение может быть создано автором по собственной инициативе (инициативное произведение), а может быть создано в порядке выполнения автором служебных обязанностей или служебного задания работодателя -- служебное произведение (ст. 14 Закона об авторском праве). Автору служебного произведения, так же, как и автору инициативного произведения, принадлежат личные неимущественные права: право авторства; право на имя; право на защиту произведения от всякого искажения или посягательства, за исключением права на обнародование или права разрешать обнародовать произведение, включая право его отзыва. Автор служебного произведения реализует право на обнародование при передаче произведения работодателю и отозвать, запретить его обнародование не имеет права. Названные правомочия реализовывает сам работодатель как преемник автора на основе закона.

Исключительные права на служебное произведение принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Например, при выполнении государственного оборонного контракта служебные отношения устанавливаются между исполнителем (сторона контракта), который является работодателем для непосредственного исполнителя (инженера, конструктора, ученого), и заказчиком. Если контрактом предусмотрено, что все права на научные результаты принадлежат заказчику, то полученные исполнителем права как права на служебное произведение подлежат передаче заказчику.

Правовая работа в отношении правовой охраны произведений связана прежде всего с выявлением служебных произведений, поскольку за каждый вид использования служебного произведения работодатель выплачивает автору вознаграждение, размер и порядок выплаты которого устанавливаются договором между автором и работодателем. Вместо заключения договоров индивидуально с каждым автором положения о размере и порядке выплаты вознаграждения могут быть изданы отдельным приказом либо содержаться в коллективном трудовом договоре. При недостижении соглашения между сторонами можно руководствоваться, например, постановлением Правительства Российской Федерации "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" от 21 марта 1994 г. № 218 и другими аналогичными постановлениями.

Порядок выплаты авторского гонорара в газетах и журналах Министерства обороны Российской Федерации определяет приказ министра обороны Российской Федерации "О размере и порядке расходования сумм авторского гонорара в газетах и журналах Министерства обороны Российской Федерации" от 7 мая 1993 г. № 248. Приказом министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 510 утверждены "Временные правила применения авторского права на служебную литературу и финансовое обеспечение издательской деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации по выпуску служебной литературы".

Следует отметить, что работодатель обладает исключительным правом использовать произведение только в той форме, в которой оно создано в рамках выполнения работником служебного задания, и для осуществления работодателем своих функций. Исключительное право на использование произведения в других формах принадлежит его автору, и уже работодатель обязан заключить договор на использование произведения.

Таким образом, содержанием правовой работы, связанной с оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые охраняет институт авторского права, является в основном работа по заключению договоров с авторами о выплате им вознаграждения, а также заключение с третьими лицами договоров на использование ими произведений, созданных как служебные. Закон об авторском праве специальных видов авторских договоров не предусматривает. Необходимо только, чтобы договор на использование или создание произведения содержал те существенные условия, которые предусмотрены в ст. 31 Закона об авторском праве, и соответствовал ст. 432 ГК РФ. Это условия: о предмете договора (характеризуется произведение); о способах использования произведения (перечисляются конкретные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве, которые автор или его преемник передают по договору, а также объем передаваемых прав -- исключительные или неисключительные. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре не предусмотрено иное, -- п. 4 ст. 30 Закона об авторском праве). Далее указывают срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения (процент от дохода за способ использования либо фиксированная сумма от установленного в договоре максимального тиража), порядок и сроки его выплаты.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.