Основные положения гражданского права

Гражданское право, его понятие и предмет. Корпоративные отношения как предмет гражданско-правового регулирования. Осуществление и защита гражданских прав. Виды хозяйственных товариществ и обществ. Объекты и субъекты авторского и патентного права.

Рубрика Государство и право
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 24.06.2015
Размер файла 300,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Основные обязанности доверителя:

- выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;

- без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;

- уплатить поверенному вознаграждение, если договор является возмездным.

Поверенный обязан:

- исполнять, как правило, лично данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

- сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

- передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

- по исполнении поручения или при прекращении договора поручения без промедления возвратить доверителю доверенность.

Договор комиссии - это соглашение, согласно которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

В отличие от договора поручения, по комиссионной сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Наибольшее распространение договор комиссии получил в торговом обороте, т.к. в качестве коммерческого посредника - комиссионера выступает профессиональный предприниматель, обеспечивающий реализацию товаров комитента на наиболее выгодных для последнего условиях.

Его отличия от поручения:

- Предмет договора комиссии - совершение комиссионером только сделок.

- В договоре комиссии комиссионер действует от своего имени, становится стороной и приобретает права и обязанности по совершаемым в интересах комитента сделкам.

- Договор комиссии по общему правилу является возмездным.

- Договор комиссии в силу его возмездности лишен той степени личной доверительности, какой обладает договор поручения.

Комиссионер в качестве основной обязанности должен совершить порученную ему сделку в соответствии с договором и указаниями комитента, а при отсутствии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота. ГК РФ прямо обязывает комиссионера стремиться заключить сделку на наиболее выгодных для комитента условиях, при этом если он извлекает дополнительную выгоду (продав имущество по большей цене, чем хотел комитент, или купив его дешевле, чем последний ожидал), полученная сумма делится между сторонами поровну, если в договоре не установлено иное.

Основная обязанность комитента - уплата комиссионного вознаграждения в размере, указанном в договоре.

Агентский договор (агентирование) - это соглашение, согласно которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

В сущности, он представляет собой некий симбиоз договоров поручения и комиссии. В частности, деятельность агента может быть построена либо по принципу поручения - действия от имени и за счет принципала, либо по принципу комиссии - действия от своего имени, но за счет принципала.

Различие между агентским договором, с одной стороны, и договорами поручения и комиссии, с другой, обнаруживается в предмете этих договоров. В то время как комиссионер обязуется к совершению сделок, а поверенный принимает на себя обязанность совершить определенные юридические действия, агентская деятельность может быть связана с совершением не только юридических, но и любых правомерных фактических действий (например, сбор информации, подготовка и проведение переговоров и т.д.).

Существенные условия договора агентирования исчерпываются условием о предмете, причем сюда входят как собственно действия (юридического и фактического характера), которые должен выполнить агент для принципала, так и характер деятельности - от своего имени действует агент или от имени принципала.

Основные обязанности агента:

- в соответствии с соглашением совершать юридические и иные действия от своего имени или от имени принципала, но всегда в интересах и за счет принципала;

- представлять принципалу отчеты о проделанной им работе;

- если это предусмотрено в договоре, не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров.

Принципал обязан:

- уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре, а если размер и порядок выплаты агентского вознаграждения не предусмотрены, вознаграждение выплачивается в течение недели с момента представления агентом отчета в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную деятельность;

- помимо уплаты вознаграждения возместить агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы;

- если предусмотрено в договоре, не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, а также воздерживаться от осуществления деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет договора.

84. Доверительное управление имуществом: понятие, признаки, субъекты, форма, содержание, ответственность, порядок заключения, изменения и расторжения договора

Договор доверительного управления имуществом - это соглашение, согласно которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Этот договор не имеет ничего общего с договором о передаче имущества в доверительную собственность (траст). Дело в том, что отечественное право, как и континентальное право в целом, не признает возможности деления вещного права собственности (т.е. одному лицу право владения, другому - право пользования, третьему - право распоряжении на одну и ту же вещь) и построено на четком различии вещных и обязательственных прав, которое, напротив, не свойственно англо-американскому праву. Поэтому у нас отсутствует вещно-правовая категория доверительной собственности. ГК РФ прямо говорит о том, что собственник вправе передать свое имущество в доверительное управление, которое не влечет перехода к доверительному управляющему права собственности и потому не превращает его ни в полного, ни в ограниченного ("частичного") собственника управляемого имущества.

По своей юридической характеристике договор является:

- реальным.

- по общему правилу возмездным, т.к. стороны по соглашению могут установить размер вознаграждения доверительного управляющего;

- двусторонне обязывающим (или взаимным), что означает, что учредитель управления обязан передать имущество - объект доверительного управления и уплатить вознаграждение, а доверительный управляющий обязан осуществлять такое странное правомочие, как управление этим имуществом исключительно в интересах учредителя управления.

Договор доверительного управления наверно можно отнести к фидуциарным договорам (т.е. основанным на личном доверии сторон), что следует из его названия.

Существенные условия договора:

- его предмет. Предметом договора доверительного управления является длящееся совершение управляющим в отношении переданного ему имущества любых юридических и фактических действий в интересах учредителя управления.

Непосредственным объектом доверительного управления выступают предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Нельзя передать в доверительное управление:

- имущество, находящееся в хозяйственном ведении;

- имущество, находящееся в оперативном управлении;

- деньги как самостоятельный объект доверительного управления.

Кроме этого, в договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия договора.

Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий 5 лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

Права и обязанности доверительного управляющего.

Доверительный управляющий вправе совершать в отношении такого имущества любые юридические и фактические действия в интересах учредителя управления, в том числе, например, продать или даже уничтожить (скажем, разобрать старый автомобиль и выгодно продать полученные запасные части).

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.

Договор прекращается вследствие:

- смерти гражданина - выгодоприобретателя, ликвидация юридического лица - выгодоприобретателя;

- смерти доверительного управляющего (смерть гражданина - доверительного управляющего, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, признание банкротом);

- смерти учредителя управления (признание его банкротом).

- отказ выгодоприобретателя - от получения выгод по договору;

- отказ доверительного управляющего - от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью осуществлять его лично;

- отказ учредителя управления - от договора, по любой причине.

При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления.

85. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: понятие, признаки, субъекты, форма, содержание, ответственность, порядок заключения, изменения и расторжения договора

Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) - это соглашение, согласно которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных (интеллектуальных) прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Экономическая суть франчайзинга - расширение коммерсантом сферы собственного бизнеса за счет передачи другому, как правило, территориально отдаленному предпринимателю: права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемой информации о способе изготовления, технологии и т.д. (т.е. ноу-хау).

По своей юридической характеристике договор является:

- консенсуальным;

- возмездным, договор франчайзинга - сугубо предпринимательский договор, где пользователь выплачивает правообладателю роялти, или вознаграждение;

- двусторонне обязывающим (или взаимным), что означает, что правообладатель обязуется предоставить комплекс принадлежащих ему исключительных прав, а пользователь, помимо уплаты вознаграждения обязан использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом).

Существенные условия договора - его предмет.

В предмет включается комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, передаваемых пользователю по договору коммерческой концессии, может входить право на товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Ни в коем случае не может быть объектом передачи по договору фирменное наименование или право на его использование. Фирменное наименование является средством индивидуализации коммерческой организации, которое включается в его учредительные документы и подлежит гос регистрации. Более того, фирменное наименование - это наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте. Поэтому оно не может отчуждаться или использоваться иными лицами. В отличие от этого коммерческое обозначение представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование предпринимателя или результатов его деятельности, охраняемое без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности, например "мерседес" или "кока-кола".

К существенному условию договора франчайзинга также относится вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от прибыли, или в иной форме, предусмотренной договором.

Правообладатель обязан:

- передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию;

- проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

- выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке;

- обеспечить регистрацию договора в Роспатенте;

- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем.

Пользователь обязан:

- использовать коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем;

- не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

Лицензионный договор - это соглашение, в соответствии с которым одна сторона - обладатель исключительного имущественного права на объект интеллектуальной собственности (правообладатель - лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования таким объектом в предусмотренных договором пределах. По этому договору возможно предоставление неисключительной (по умолчанию) и исключительной лицензии.

Под простой (неисключительной) лицензией понимается предоставление лицензиату (пользователю) права использования объектом интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам. В отличие от нее, лицензия исключительная - это предоставление права использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Существенными условиями договора являются предмет (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, селекционные достижения и т.д.) и способы (воспроизведение, распространение, публичный показ, тиражирование и т.д.) использования объекта интеллектуальной собственности.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование объектом интеллектуальной собственности. Если территория, на которой допускается использование такого объекта, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории России.

86. Простое товарищество: понятие, признаки, субъекты, форма, содержание, ответственность. Инвестиционное товарищество. Негласное товарищество

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) - это соглашение двух или нескольких лиц (товарищей) о соединении своих вкладов и совместной деятельности без образования ЮЛ для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Договором простого товарищества признается только соглашение, участники которого:

1) преследуют единую (общую) цель (как получение прибыли, так и для иных хозяйственных, некоммерческих целей);

2) совершают действия, необходимые для ее достижения;

3) формируют за счет вкладов имущество, составляющее их общую долевую собственность;

4) несут бремя расходов и убытков от общего дела;

5) распределяют между собой полученные результаты.

По своей юридической характеристике договор является:

- консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается с началом соединения вкладов товарищей;

- двусторонне или многосторонне обязывающим, т.к. товарищи обязуются соединить свои вклады и действовать совместно ради достижения своей единой общей цели. Конструкция договора простого товарищества значительно отличается от иных договоров, построенных на классическом обязательстве: кредитор - должник. Товарищи договора простого товарищества не могут быть разделены на кредитора и должника. Они имеют целый комплекс прав и обязанностей, предусмотренных договором, по отношению друг к другу. В качестве кредитора каждый из товарищей вправе требовать от остальных товарищей надлежащего исполнения обязательств, выступая одновременно должником по отношению к ним.

- фидуциарным, или лично-доверительным, поскольку простое товарищество есть договорное объединение нескольких лиц, отношения между которыми основаны на взаимном доверии.

Существенные условия договора простого товарищества:

- о вкладах товарищей;

- об осуществлении совместной деятельности;

- о цели совместной деятельности.

Именно цель является основополагающим - в зависимости от нее определяется и порядок сотрудничества, и характер вкладов, и срок действия договора. Цель может быть любой, в том числе и не связанной с извлечением прибыли; единственное требование - цель не должна быть противозаконной.

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.

Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, независимо от характера и способа внесения этих вкладов. Один участник может внести в общее дело крупную денежную сумму, второй - свои профессиональные знания и навыки, а третий - личное знакомство с перспективным деловым партнером: вклады всех троих будут считаться равноценными.

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью.

Договор простого товарищества прекращается вследствие:

- объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого товарищества не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;

- объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);

- смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого товарищества ЮЛ;

- отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в договоре простого товарищества;

- истечения срока договора простого товарищества.

При прекращении договора вещи, переданные в общее владение и пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения.

Инвестиционное товарищество - это разновидность простого товарищества, участники которого объединяют финансовые и организационные усилия для инвестиций в рисковые проекты или проекты, требующие существенных капиталовложений.

Регулируется ФЗ “ Об инвестиционном товариществе”, целью которого является создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику России и реализации инвестиционных проектов на основании договора инвестиционного товарищества.

Негласное товарищество - это разновидность простого товарищества, существование которого в соответствии с договором не раскрывается для третьих лиц. Договор о негласном товариществе содержит общее для всех товарищей положение о неразглашении самого существования совместной деятельности.

Для негласного товарищества характерно:

- каждый из товарищей в отношениях с третьими лицами действует от своего имени, не предъявляя им доверенностей или договора простого товарищества и никак не указывая на то, что он совершает сделки в общих интересах нескольких товарищей.

- каждый из товарищей негласного товарищества отвечает перед третьими лицами всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени, не раскрывая факта существования негласного товарищества - зато потом он имеет возможность предъявить требование о компенсации остальным товарищам, которых "не выдал".

Вероятно, пользу из негласного товарищества можно извлечь при предпринимательской деятельности, не раскрывая конкурентам своих деловых связей и партнеров.

87. Понятие обязательства, возникающего из одностороннего действия

В соответствии с ГК РФ к числу обязательств из односторонних действий можно отнести обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения, обязательства из публичного обещания награды, обязательства из публичного конкурса и обязательства из проведения игр и пари.

1) Обязательство из действия в чужом интересе - это такое внедоговорное обязательство, которое возникает в силу добровольного, осознанного совершения одним лицом фактических или юридических действий к очевидной пользе другого лица и порождает обязанность последнего возместить данному лицу необходимые расходы или понесенный им реальный ущерб, а иногда и выплатить соразмерное вознаграждение.

Участниками данного обязательства являются кредитор и должник. В качестве кредитора выступает лицо, действовавшее в интересах другого лица. Должником признается лицо, в чьих интересах совершаются такие действия (заинтересованное лицо).

Объектом обязательств являются действия должника по возмещению расходов, иного реального ущерба, а в случаях, указанных законом, и по выплате вознаграждения кредитору. Как справедливо отмечается в литературе, что должнику не предоставляется право требовать от кредитора совершения определенных действий в свою пользу, поскольку последний действует по собственной инициативе, при отсутствии юридической обязанности в интересах другого лица.

2) Обязательство из публичного обещания награды - это односторонняя сделка, в силу которой лицо, публично объявившее о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в определенный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.

Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора - судом.

Характер действий, за совершение которых обещается награда, может обусловить совершение этих действий несколькими лицами. Так, если просьба вернуть за вознаграждение утерянные документы выполняется, как правило, одним лицом, то на обещание награды о сообщении информации могут откликнуться несколько лиц. В таком случае право на получение награды приобретает то из них, кто совершил соответствующее действие первым. Если первенство двух или более лиц определить невозможно, награда между ними делится, как правило, поровну.

3) Обязательство из публичного конкурса - это обязательство лица, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды за лучшее выполнение работы, выплатить обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.

Правовой характер обязательств из публичного конкурса имеет определенное сходство с обязательствами из публичного обещания награды:

а) вытекает из односторонних сделок, а не договора;

б) объявление об открытом конкурсе обращено к неопределенному кругу лиц;

в) публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей;

г) перечень субъектов - организаторов публичного конкурса или публично обещавших награду не ограничен, ими могут быть любые лица.

Особенность публичного конкурса заключается в выплате награды только лицу, выполнившему условия конкурса и признанный победителем. По правилам публичного конкурса проводится очень различные культурно-массовые мероприятия, развлекательные шоу и т.д., например, отбор лучшего литературного или иного творческого произведения, выявление лучшего исполнителя и т.д.

Публичный конкурс может быть:

а) открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации;

б) закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.

4) наконец, последний вид обязательства, возникающего из одностороннего действия - обязательство из проведение игр и пари - это обязательство организатора игр и пари выплатить соответствующее вознаграждение победителям этих игр и пари.

Азартная игра - это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками (физическими или юридическими лицами) такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Вся эта деятельность, в том числе определения правового статуса и предъявляемые требования к организаторам азартных игр (казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы) регулируется ФЗ "О гос регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Однако этот закон не распространяется в отношении лотерей.

Новеллой этого закона является установление территориальных границ возникновения и исполнения обязательств по проведению игр в казино и в залах игровых автоматов. Согласно ему на территории России с 2009 г. функционируют пять игорных зон: Республика Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область. За пределами этих субъектов Федерации сделки, направленные на возникновение и исполнение обязательств из проведения игр и пари, считаются недействительными.

Лотерея - это азартная игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между оператором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета.

В отношении лотерей действует специальный ФЗ "О лотереях".

Объектами обязательств из проведения лотереи являются наличные деньги.

Участие в играх и пари, их проведение обществом не одобряются. Однако отношения в связи с их проведением возникают. Поэтому ГК РФ устанавливает правило, согласно которому граждане и ЮЛ, принявшие участие в играх и пари, не могут заявлять в суд претензии на их результат или условия проведения. Исключение составляют случаи, когда решение об участии принято под влиянием обмана, насилия, угрозы. Также могут быть заявлены требования, когда организатор лотереи отказывается выплатить сумму выигрыша.

88. Основание и условия гражданско-правовой ответственности за причиненный вред

К обязательствам вследствие причинения вреда относятся обязательства которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или ЮЛ. Причинитель вреда в этом обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - кредитором.

Деликтным обязательством является обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред личности или имуществу гражданина или имуществу ЮЛ, обязано этот вред возместить, а лицо, потерпевшее в результате причинения вреда, вправе требовать его возмещения.

Основанием возникновения деликтного обязательства является вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу ЮЛ. Под вредом понимаются неблагоприятные для потерпевшего имущественные (наступление неблагоприятных последствий в имущественной сфере потерпевшего) и неимущественные (это физические и нравственные страдания гражданина).

Деликтные обязательства, являясь по своей юридической природе охранительными, представляют собой правовую форму реализации гражданско-правовой ответственности, к которой привлекается причинитель вреда, обязанный возместить все понесенные потерпевшим убытки в соответствии с принципом полного возмещения вреда.

Иными словами, содержанием деликтных обязательств выступает гражданско-правовая ответственность.

Гражданско-правовая ответственность - это одна из разновидностей юридической ответственности; заключается в применении к лицу, совершившие гражданское правонарушение (т.е. к причинителю вреда, являющегося должником по деликтному обязательству), неблагоприятных мер принудительного воздействия (они в литературе именуются по разному - имущественные санкции, обременение и т.д.), как правило, имущественного характера с целью восстановления нарушенного права и законного интереса потерпевшего лица.

Таким образом, сущность деликтного обязательства состоит в том, что оно направлено на восстановление имущественного положения потерпевшего, которое существовало до причинения вреда. Причинитель вреда безэквивалентно возмещает причиненный его действиями вред; какого-либо встречного предоставления со стороны потерпевшего здесь нет и не предполагается", поэтому содержанием деликтного обязательства всегда является право потерпевшего требовать возмещения причиненного ему вреда и обязанность правонарушителя возместить этот вред.

Таким образом, причинение вреда является основанием возникновения деликтного обязательства (и наступлением гражданско-правовой ответственности за причиненный вред) при совокупности следующих условий:

а) противоправность действия (или бездействия);

б) причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда;

в) вина причинителя.

Противоправность действия (или бездействия) выражается в нарушении причинителем вреда и нормы права, и, одновременно, субъективного гражданского права потерпевшего. Принцип генерального деликта исходит из правила: всякое причинение вреда противоправно, если законом не установлено иное.

Например, правомерным и не подлежащим возмещению является вред, возникший при исполнении предусмотренных законом обязанностей по тушению пожара, спасению людей и имущества и т.д. В возмещении вреда также может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. Также не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны.

Необходимая оборона - это действие, совершенное для защиты интересов государства, общества, личности или самого обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, путем причинения посягающему вреда. Такие действия не признаются в силу прямого указания закона противоправными, а значит вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению.

Причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда выражается в возложении ответственности на причинителя, т.е. на лицо, между действиями (бездействиями) которого и наступившим вредом имеется причинно-следственная связь.

Форма и степень вины причинителя вреда не имеют принципиального значения. Гражданско-правовая ответственность причинителя вреда наступает и при умышленном причинении вреда, и тогда, когда он действовал неосторожно. Презумпция вины причинителя вытекает из существа генерального деликта и освобождает потерпевшего от обязанности доказывать вину причинителя. Вместе с тем причинитель вправе доказывать отсутствие своей вины для освобождения от ответственности.

ГК РФ предусматривает в качестве исключения возможность возникновения деликтного обязательства и при отсутствии какой бы то ни было вины причинителя:

- за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;

- за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих;

- за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.

Т.е. в этих случаях вина вообще никакой роли не играет.

89. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами, недееспособными и ограниченно дееспособными лицами

К обязательствам вследствие причинения вреда относятся обязательства которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или ЮЛ. Причинитель вреда в этом обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - кредитором.

Деликтным обязательством является обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред личности или имуществу гражданина или имуществу ЮЛ, обязано этот вред возместить, а лицо, потерпевшее в результате причинения вреда, вправе требовать его возмещения.

Деликтные обязательства могут классифицироваться по различным основаниям:

- по особенностям личности причинителя вреда - вред, причиненный несовершеннолетним малолетним, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособным; гражданином, который не могло понимать значения своих действий или руководить ими;

- по объекту правонарушения - вред, причиненный имуществу и вред, причиненный жизни и здоровью, моральный вред;

- по виду деятельности, причиняющей вред - вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих и т.д.

Содержанием деликтных обязательств выступает гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовая ответственность - это одна из разновидностей юридической ответственности; заключается в применении к лицу, совершившие гражданское правонарушение (т.е. к причинителю вреда, являющегося должником по деликтному обязательству), неблагоприятных мер принудительного воздействия (они в литературе именуются по разному - санкции, имущественное обременение и т.д.), как правило, имущественного характера с целью восстановления нарушенного права и законного интереса потерпевшего лица.

1) Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами.

Это связано и их деликтоспособностью, т.е. со способностью нести юридическую ответственность за свои действия.

Несовершеннолетние малолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причиненный ими вред, т.е. полностью неделиктоспособны. Однако они не относятся к числу полностью недееспособных, поскольку за малолетними в возрасте от 6 до 14 лет признается некоторый минимальный объем дееспособности в форме сделкоспособности (они осуществляют мелкие бытовые сделки, сделки по распоряжению средствами, которые им дают родители).

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними малолетним до 14 лет, возлагается на его родителей.

Ответственность за вред, причиненный малолетним, несут оба родителя, в том числе и тот, который проживает отдельно от ребенка. В последнем случае такой родитель может быть освобожден от ответственности, если докажет, что по вине другого родителя или иных лиц, с которыми проживает ребенок, он не имел возможности принимать участие в воспитании ребенка.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены частичной дееспособностью, т.е. они могут своими собственными действиями приобретать права и обязанности, осуществлять и прекращать их. Главным образом это касается их способностью совершать сделки (распоряжение своим заработком, стипендией по своему усмотрению, вносить вклады в банки и т.д.). Они самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Другими словами, они признаются полностью деликтоспособными, т.е. обладающими достаточной интеллектуальной зрелостью и жизненным опытом, чтобы оценивать свои поступки и отвечать за причиненный вред.

Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не всегда имеют заработок для возмещения причиненного вреда. В данном случае отвечать за причиненный им вред будут его родители.

2) Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанный судом недееспособным.

Гражданин, признанный судом недееспособным вследствие психического расстройства, когда он не способен понимать значение своих действий или руководить ими, не может как самостоятельно совершать никаких гражданско-правовых сделок, так и быть субъектом гражданско-правовой ответственности в случае причинения внедоговорного вреда. Они считается полностью неделиктоспособным.

Причиненный ими вред возмещается их опекунами или организациями, обязанными осуществлять за ними надзор.

3) Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанный судом ограниченно дееспособным.

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается им самим. Ведь ограничение дееспособности по указанным основаниям производится в определенных целях (защита имущественных интересов семьи) и приводит к достаточно конкретным последствиям (ограничение сделкоспособности). На деликтоспособности гражданина ограничение его сделкоспособности никак не сказывается. Поэтому в случае причинения вреда он несет самостоятельную ответственность при наличии всех условий (противоправное поведение, причинная связь между поведением и причинением вреда, вина).

90. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности

К обязательствам вследствие причинения вреда относятся обязательства которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или ЮЛ. Причинитель вреда в этом обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - кредитором.

Деликтным обязательством является обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред личности или имуществу гражданина или имуществу ЮЛ, обязано этот вред возместить, а лицо, потерпевшее в результате причинения вреда, вправе требовать его возмещения.

Деликтные обязательства могут классифицироваться по различным основаниям:

- по особенностям личности причинителя вреда - вред, причиненный несовершеннолетним малолетним, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособным; гражданином, который не могло понимать значения своих действий или руководить ими;

- по объекту правонарушения - вред, причиненный имуществу и вред, причиненный жизни и здоровью, моральный вред;

- по виду деятельности, причиняющей вред - вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих и т.д.

Содержанием деликтных обязательств выступает гражданско-правовая ответственность. Гражданско-правовая ответственность - это одна из разновидностей юридической ответственности; заключается в применении к лицу, совершившие гражданское правонарушение (т.е. к причинителю вреда, являющегося должником по деликтному обязательству), неблагоприятных мер принудительного воздействия (они в литературе именуются по разному - санкции, имущественное обременение и т.д.), как правило, имущественного характера с целью восстановления нарушенного права и законного интереса потерпевшего лица.

Причинение вреда источником повышенной опасности традиционно выделяется в специальный деликт. В соответствии с ГК РФ ЮЛ и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.д.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и т.д.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Под источником повышенной опасности можно понимать проявление исключительно в деятельности, т.е. использовании, в том числе организованном, свойств и характеристик природных или созданных человеком предметов материального мира, обладающих особой вредоносностью и неподдающихся полному контролю со стороны человека. К источникам повышенной опасности, таким образом, относится деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами.

ГК РФ дает примерный, далеко не полный перечень источников повышенной опасности: использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, а также осуществление строительной деятельности.

Поэтому источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира (механизмы, устройства, автомобиль, железные дороги, животные, находящиеся во владении человека, и т.д.), проявляющие в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, наступает при наличия 3-х условий: наступление вреда; противоправность поведения причинителя вреда; наличие причинной связи между противоправным поведением и наступлением вреда. Вины причинителя не требуется. Лицо, осуществляющее повышенно опасную для окружающих деятельность, отвечает и при отсутствии вины, в том числе и за случайное причинение вреда.

Субъектом (вернее должником) обязательства возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, выступает владелец источника повышенной опасности, под которым понимается ЮЛ или гражданин, осуществляющий эксплуатацию источника повышенной опасности:

а) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;

б) на праве аренды, по договору проката или по доверенности на право управления автомобилем, или же в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и на ином законном основании.

В соответствии с материальным признаком владельцем признается лишь тот собственник источника повышенной опасности, который одновременно осуществляет над ним фактическое господство, т.е. эксплуатирует или иным образом использует (в том числе хранит) объект, обладающий опасными свойствами.

В соответствии с ГК РФ владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. В таких случаях непосредственную ответственность перед потерпевшим несут лица, противоправно завладевшие источником повышенной опасности, например угонщики автомобиля. В плане ответственности перед потерпевшим они приравнены к владельцам источника повышенной опасности, что вполне справедливо и оправданно. Сами же законные владельцы, лишенные помимо их воли господства над источником, по общему правилу от ответственности освобождаются.

91. Основания и порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью

К обязательствам вследствие причинения вреда относятся обязательства которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или ЮЛ. Причинитель вреда в деликтном обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - кредитором.

Деликтные обязательства могут классифицироваться по различным основаниям:

- по особенностям личности причинителя вреда - вред, причиненный несовершеннолетним малолетним, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособным; гражданином, который не осознает значение своих действий и не способное руководить ими;

- по объекту правонарушения - вред, причиненный имуществу и вред, причиненный жизни и здоровью, моральный вред;

- по виду деятельности, причиняющей вред - вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих и т.д.

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, особо выделяется и регламентируется не только ГК РФ, но и целым рядом законов (например, ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний") как особый деликт, посягающий на такие бесценные и абсолютные ценности, данные человеку от природы, как здоровье и жизнь.

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти человека либо в причинении ему травмы или увечья. Такой вред во всех случаях не может быть ни возмещен в натуре, ни компенсирован деньгами. Однако при этом у потерпевшего обычно возникают имущественные потери, убытки, поскольку вследствие полученных травм или увечий он временно или постоянно лишается возможности получения прежнего заработка, вынужден нести дополнительные расходы на лечение, лекарства и т.д. В случае смерти гражданина такие потери могут понести близкие ему лица, члены его семьи, лишающиеся своего кормильца.

Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, подразделяются на две основные разновидности. В зависимости от того, каким благам гражданина причинен вред, выделяются: а) ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья гражданина, б) ответственность за вред, причиненный смертью кормильца.

1) Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина. В результате увечья, травмы или иного повреждения здоровья гражданина его имущественные потери могут выражаться в утрате им заработка (дохода), которого он лишился полностью или частично в связи с потерей трудоспособности, а также в дополнительных расходах, которые гражданин вынужден нести в связи с повреждением здоровья (покупка лекарств, лечение и т.д.).

2) Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. В случае смерти гражданина лицо по деликтному обязательству обязано возместить вред, который возник у тех, кто лишился кормильца, который был источником средств к существованию. К числу лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, относятся:

- нетрудоспособные лица, которые фактически состояли на иждивении умершего;

- ребенок умершего, родившийся после его смерти;

- один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет. В случае поступления такого лица на работу его право на получение возмещения прекращается. Однако если это лицо само стало нетрудоспособным в период осуществления ухода, оно сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего.

Возмещения каких-либо дополнительных расходов, связанных со смертью кормильца, ГК РФ не предусматривает, хотя такие расходы вполне возможны (например, расходы на обучение несовершеннолетнего, состоявшего на иждивении умершего и т.д.). Единственное исключение составляют расходы на погребение умершего кормильца. К таким расходам судебная практика относит затраты на приобретение необходимых похоронных принадлежностей, на транспорт, а также на оплату обычных ритуальных услуг и обрядов. Возмещение такого рода расходов производится лицом, ответственным за вред, вызванный смертью потерпевшего, в пользу лица, понесшего эти расходы.

Таким образом, условием ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, является вина причинителя вреда, которая презюмируется, в силу чего именно он для освобождения от ответственности должен представить доказательства своей невиновности.

Специфика такого условия ответственности, как причинная связь, в обязательствах по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина состоит в необходимости установления не одной, а двух причинных связей. Во-первых, должна присутствовать причинная связь между действием причинителя вреда и повреждением здоровья или смертью гражданина. Во-вторых, должна быть установлена связь между повреждением здоровья (или смертью) потерпевшего и имущественными потерями, выразившимися в утрате заработка, дополнительных расходах на лечение, лекарства и т.д.

92. Условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг

К обязательствам вследствие причинения вреда относятся обязательства которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или ЮЛ. Причинитель вреда в деликтном обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо - кредитором.

Деликтные обязательства могут классифицироваться по различным основаниям:

- по особенностям личности причинителя вреда - вред, причиненный несовершеннолетним малолетним, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособным; гражданином, который не осознает значение своих действий и не способное руководить ими;

- по объекту правонарушения - вред, причиненный имуществу и вред, причиненный жизни и здоровью, моральный вред;

- по виду деятельности, причиняющей вред - вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Обязательство по возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего-гражданина вследствие конструктивных или иных недостатков товара, работы или услуги, в качестве специального деликта был впервые выделен в начале 90-х гг., когда был принят Закон РФ "О защите прав потребителей", который закрепил, что право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. Т.е. право на возмещение вреда, а если вред был причинен здоровью - то право и на выплату компенсации морального вреда) признается за любым потерпевшим: например, если загорелся телевизор, это право имеет сам покупатель, либо тот, кому телевизор был подарен, либо его друзья и соседи, жизни, здоровью или имуществу которых был причинен вред.


Подобные документы

  • Понятие и предмет гражданского права. Имущественные отношения. Личные неимущественные отношения. Метод и признаки гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права. Отрасль права как определенная совокупность правовых норм.

    реферат [21,7 K], добавлен 26.05.2006

  • Понятие и предмет гражданского права. Имущественные отношения. Личные неимущественные отношения. Метод и признаки гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права.

    курсовая работа [21,8 K], добавлен 24.10.2002

  • Общая характеристика гражданского права Украины; гражданско-правовые отношения. Физическое и юридическое лица как субъекты гражданского права, виды юридических лиц; объекты гражданских прав. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности.

    реферат [22,5 K], добавлен 16.01.2010

  • Соотношение и разграничение частного и публичного права. Система гражданского права. Место гражданского права в системе правовых отраслей. Предмет гражданского права. Понятие метода правового регулирования. Метод гражданско-правового регулирования.

    дипломная работа [62,1 K], добавлен 24.07.2010

  • Понятие, предмет и метод гражданского права, его основные принципы, понятие и виды источников. Гражданское правоотношение, осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Право собственности и другие вещные права, понятие об обязательствах.

    контрольная работа [48,0 K], добавлен 11.11.2010

  • Гражданское право как отрасль казахстанского права, его предмет и метод, принципы и функции. Гражданское законодательство Республики Казахстан. Основные виды объектов и субъектов гражданских прав. Имущество как объект гражданских правоотношений.

    курсовая работа [79,1 K], добавлен 05.08.2015

  • Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения как составляющая предмета. Отношения международного частного права. Система и роль гражданского права в российской правовой системе. Гражданское право и смежные отрасли права.

    курсовая работа [36,3 K], добавлен 22.12.2008

  • Общественные отношения как предмет гражданского права, его основные функции и принципы. Характеристика методов гражданского права. Диспозитивный и императивный методы правового регулирования. Роль гражданского права в развитии общества и его культуры.

    курсовая работа [59,5 K], добавлен 04.05.2013

  • Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. Отграничение гражданского права от других отраслей права. Гражданское и административное право, трудовое и финансовое право. Семейное право.

    курсовая работа [33,6 K], добавлен 02.11.2008

  • Многозначность понятия "гражданское право". Характеристика гражданского права как отрасли национального права. Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования. Структура отрасли гражданского права. Гражданское право как наука (цивилистика).

    реферат [26,2 K], добавлен 13.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.