Приобретение наследства по завещанию

Анализ общественных отношений, возникающих в области обеспечения и реализации прав наследования по завещанию в гражданском законодательстве Российской Федерации. Специальные правила наследования имущества. Особенности института приобретения наследства.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.07.2010
Размер файла 76,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

1.1 История развития наследственного права

1.2 Понятие наследства

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

2.1 Принятие наследства. Способы и сроки

2.2 Пределы осуществления права на принятие наследства (отказ от него)

2.3 Выдача свидетельства о праве на наследство

ГЛАВА 3. ЗАЩИТА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ФАКТИЧЕСКИХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ НАСЛЕДСТВА 55

3.1 Защита прав наследников и пределы их осуществления

3.2 Гарантии прав родственников наследодателя в наследственном праве РФ

3.3 Принятие мер к охране наследственного имущества и управлению им

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. Право наследования гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации и подробно регламентируется гражданским законодательством. Под наследованием подразумевается переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к одному или нескольким лицам. Оно включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, государственным и муниципальным образованиям, так и право лиц, призываемых к наследованию, на получение наследственного имущества.

Основные положения нового российского законодательства в области наследственного права сосредоточены в разделе V части третьей ГК РФ (главы 61-65). В числе значительных новелл отметим разработку законодателем института наследственного правопреемства. Согласно ч.1 ст.1110 ГК РФ "при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное". Данная формулировка позволяет вычленить важнейшие юридические элементы наследственного правопреемства, отличающие его от правопреемства других видов (возникающего, например, при реорганизации юридического лица).

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что наследование является универсальным правопреемством. Это означает, что наследники одновременно получают всю наследственную массу целиком - включая как актив, так и пассив, в том состоянии, в котором все находилось на момент смерти наследодателя. В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство.

Институт универсального наследственного правопреемства был и остается традиционным для отечественного права. И хотя сам термин "универсальное правопреемство" впервые получил легальное закрепление в российском законодательстве лишь в ст.1110 ГК РФ, весь предыдущий опыт правового регулирования этой сферы показывает, что такой вид наследственного правопреемства всегда был характерен для российского гражданского права. Авторы как дореволюционного, так и советского периодов практически безоговорочно признавали универсальный характер наследственного правопреемства.

Степень научной разработанности темы. Проблемами приобретения наследства занимались такие авторы как Агарков М.М., Агапова В.В., Антимонов Б.С., Бегичев А.В., Беспалов Ю.Ф., Брагинский М.И., Братусь С.Н., Витрянский В.В., Власов Ю.Н., Волкова Н.А., Воронова О.Н., Гаврилов В.Н., Гвоздева И.Н., Граве К.А., Головин Ю.И., Гришаев С.П., Гусева Т.А., Гущин В.В., Демина Н.Б., Дмитриев Ю.А., Дроников В.К., Еганян А.С., Зайцева Т.И., Иванова С.А., Казанцева А.Е., Калинин В.В., Капура М.М., Корнеева И.Л., Кудряшов О.М., Лиманский Г.С., Мананников О.В., Никитюк П.С., Остапюк Н.И., Печников А.П., Платонова О.Ф., Покровский И.А., Пронин В.В., Рахвалова М.Н., Рубанов А.А., Рыбаков В.А., Соломатова Т.В., Суденко В.В., Тархов В.А., Толстой Ю.К., Телюкина М.В., Шершеневич Г.Ф., Шилохвост О.Ю., Эйдинова Э.Б. и другие.

Основная цель настоящей работы - раскрыть сущность историю развития наследственных отношений, приобретения наследства, рассмотреть понятия наследственного имущества, вопросы защиты прав приобретателей наследства.

Задачи исследования:

- изучения действующего законодательства России, связанного с правом наследования;

- рассмотрение разнообразия наследственной массы;

- отметить специальные правила наследования ряда имущества;

- рассмотреть особенности института "приобретения наследства";

- анализ судебной практики по делам о наследовании;

Объектом исследования дипломной работы являются общественные отношения возникающие в области обеспечения и реализации прав наследования по завещанию в гражданском законодательстве РФ

В зависимости от объекта находится предмет исследования, который составляют:

- нормы Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов;

- научные труды и публикации периодической печати в части, касающейся тематики исследования;

- материалы судебной практики применительно к проблеме исследования.

Методы исследования. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

1.1 История развития наследственного права

В теории гражданского права одним из древнейших является институт наследственного права, упоминания о котором встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. В привычном нам виде основные понятия наследственного права появились в римском праве; позднее они были воспроизведены (рецепированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем.

Еще древним римлянам были известны две основные формы наследования: наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание наследодателем не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства). Причем "древнейшим видом наследственного преемства является наследование без завещания (ab intestato), которое регулировалось законом XII таблиц...". Новицкий И.Б. отмечал такую характерную особенность римского наследственного права, как недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица, т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть наследства - к наследникам по закону: не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части - по закону.

Ю.К. Толстой, характеризуя место наследственного права в системе гражданского права, выделяет следующие обстоятельства. "По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных имущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям".

Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. "Об отмене наследования" наследование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства.

Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданский кодекс 1922 г. уже содержал главу "Наследственное право". Согласно ст. 416 допускается наследование по закону и по завещанию согласно в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего.

Если общая стоимость наследства превышала 10000 золотых рублей, то между государством в лице Народного комиссариата финансов и его органов и частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, производился раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства.

Если по характеру составных частей раздел наследственного имущества представлялся хозяйственно невыгодным и неудобным, то между органами государства и частными лицами устанавливалось совместное владение или право выкупа соответственной части в пользу государства или частных лиц, если последнее допускалось интересами государства.

Круг лиц, призываемых к наследованию, ограничивался прямыми нисходящими (детьми, внуками и правнуками) и пережившим супругом умершего, а также нетрудоспособными и неимущими лицами, фактически находившимися на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ст. 418 ГК РСФСР).

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" был расширен круг лиц, являющихся наследниками по закону: в их число были включены родители, братья и сестры наследодателя.

Наследники по закону были разделены в ст. 418 ГК РСФСР на три группы, которые призывались к наследованию не все одновременно, а в порядке очередности. Если имелись наследники первой очереди, то все наследство делилось между ними и тем самым исключалось призвание наследников двух последующих очередей. В случае отсутствия наследников первой очереди или непринятия ими наследства к наследованию призывались наследники, отнесенные законом ко второй очереди, и тем самым устраняли от наследования третью очередь наследников. Наследники третьей очереди призывались к наследованию, если не оказывалось наследников ни первой, ни второй очереди.

В абз. 3 п. 1 ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. (ред. от 14 марта 1945 г.) сказано, что "в случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими наследства наследниками по закону являются трудоспособные родители, а при их отсутствии - братья и сестры умершего". В последнем случае закон говорит только об "отсутствии" наследников, а о "непринятии" умалчивает. Отсюда иногда делается вывод, что к наследникам третьей очереди наследство может поступить только в случае отсутствия наследников предыдущих очередей, но не в случае непринятия ими наследства.

К наследникам первой очереди гражданский закон стал относить: 1) детей умершего (в том числе и усыновленных); 2) пережившего супруга умершего; 3) нетрудоспособных родителей умершего; 4) других нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти; 5) внуков и правнуков умершего.

Дети всегда являлись наследниками по закону после матери. Закон в этом случае не делал никакого различия между детьми, рожденными матерью вне брака, и детьми, рожденными в зарегистрированном браке. Точно так же все дети на равных правах наследовали после бабки, деда и прадедов по материнской линии.

После смерти отца (соответственно деда, бабки, прадеда, прабабки по отцовской линии) наследниками по закону являлись дети от зарегистрированного брака; дети, рожденные вне зарегистрированного брака, до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., и записанные в книге ЗАГСа как дети этого гражданина; дети, признанные отцом при регистрации его брака с их матерью; наконец, дети, рожденные от фактического брака с лицом, погибшим или пропавшим без вести на фронте, если мать в установленном порядке признана по суду женой этого гражданина.

Дети, рожденные в браке, признанном недействительным, имеют право на наследование после обоих родителей наравне с детьми, рожденными в действительном браке.

Супруг в смысле ст. 418 ГК РСФСР - это лицо, состоявшее с умершим к моменту его смерти в зарегистрированном браке. К зарегистрированному браку закон приравнивает браки, заключенные по религиозным обрядам до образования в советских республиках органов ЗАГСа, а также фактические брачные отношения, признанные в судебном порядке. При расторжении брака, а равно при признании его недействительным бывшие супруги утрачивали право наследовать один после другого.

Указом Президиума Верховного Суда СССР от 10 ноября 1944 г. было установлено, что в тех случаях, когда фактические брачные отношения, существовавшие до 8 июля 1944 г., не могут быть зарегистрированы вследствие смерти или вследствие пропажи на фронте одного из лиц, состоявших в таких отношениях, то другой стороне представлялось право обратиться в народный суд с заявлением о признании ее супругом умершего или пропавшего без вести лица.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. родители стали входить в число наследников по закону.

Отец наследовал при наличии правовой связи между ним и умершим, то есть при условии, что он записан в книге ЗАГСа в качестве отца наследодателя.

Трудоспособность или нетрудоспособность родителей предопределяла отнесение их к первой или ко второй очереди наследников. Могло получиться так, что нетрудоспособный родитель (отец или мать) как наследник первой очереди вовсе устранял от наследования другого трудоспособного родителя - наследника второй очереди.

Усыновители наследовали после усыновленных на тех же основаниях, на каких родители наследовали после своих детей, хотя в ст. 418 ГК РСФСР усыновители не упомянуты. Этот вывод вытекает из того, что в силу ст. 64 КЗоБСО, действовавшего на тот момент, усыновители по отношению к усыновленным и их потомству полностью приравнивались к родственникам по происхождению. Кровные родители усыновленного утрачивали право наследования после него в силу акта усыновления.

Отчим и мачеха наследовали после пасынков и падчериц лишь в том случае, если они являлись их усыновителями или же находились на иждивении пасынков и падчериц.

Статья 418 ГК РСФСР в двух случаях говорит о нетрудоспособных наследниках - о нетрудоспособных родителях и о других нетрудоспособных лицах, состоявших на иждивении умершего.

К нетрудоспособным относились: 1) инвалиды I и II групп; 2) лица не достигшие 18 лет; 3) женщины с 55-летнего возраста и мужчины с 60-летнего возраста.

Наследниками в качестве иждивенцев могли быть только нетрудоспособные лица. Не требовалось, чтобы иждивение было полным, то есть, чтобы получавший содержание от умершего не имел никаких самостоятельных заработков, доходов (например, пенсии) или имущества. До издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. в гражданских кодексах союзных республик подчеркивался момент "полного иждивения". При этом оговаривалось также, что призываемый к наследованию в качестве иждивенца должен быть не только нетрудоспособным, но и неимущим.

Наследовать в качестве иждивенца мог не только родственник умершего, но и посторонний ему человек. Иждивенцем умершего могло оказаться лицо, которое имело еще и другое основание для наследования после умершего. В этом случае наследник призывался на правах иждивенца в первой группе наследников. Например, брат наследодателя, состоявший на иждивении умершего в течение последнего года его жизни, наследует не с третьей очередью, а с первой очередью наследников.

Внуки и правнуки наследодателя призывались к наследованию по закону не всегда, а лишь по праву представления, то есть в тех случаях, когда их родители умерли до открытия наследства. Это значит, что внук наследует после деда, если нет в живых отца (сына наследодателя); правнук может быть призван к наследованию после прадеда, если нет в живых отца и деда (то есть сына наследодателя и внука наследодателя). При этом внуки и правнуки получал лишь ту долю наследства, которая причиталась бы их умершему до открытия наследства родителю или деду при наследовании по закону (ч. 2 ст. 418 ГК РСФСР).

По праву представления наследовали только прямые нисходящие наследодателя и потомство его усыновленных. На других родственников наследодателя и на его иждивенцев наследование по праву представления не распространялось (так, например, не могли наследовать по праву представления племянники наследодателя - дети его брата или сестры, умерших до открытия наследства).

В.К. Хитевым был высказан взгляд, будто бы внуки и правнуки как наследующие только по праву представления не входят в число наследников по закону и что включение их в число наследников по закону не находит подтверждения в действующем законодательстве о наследовании.

Однако то обстоятельство, что внуки и правнуки наследуют по праву представления, вовсе не означает, что внуки и правнуки не включены в число наследников по закону. Наследование по праву представления означает только особый порядок призвания к наследованию наследников по закону.

Ко второй очереди наследников закон относил трудоспособных родителей, о которых рассказывалось выше, а к третьей - братьев и сестер умершего (ч. 3 ст. 418 ГК РСФСР).

Законодательство не делало различия в области наследования между полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Все они призывались к наследованию друг после друга. Сводные же братья и сестры умершего, не будучи вовсе связаны с ним родством, не подпадали под понятие наследников третьей очереди.

Родственная связь между умершим и каждым из наследников должна быть документально установлена записями органов загса. В случае утраты свидетельства, выданного органом загса, выдавался дубликат этого свидетельства. Если соответствующий архив загса не сохранился, возможно установление факта родства умершего с наследником в судебном порядке.

При наследовании по закону каждому наследнику принадлежало право на равную долю в наследстве (ст. 420 ГК РСФСР). При этом на каждого наследника в равной мере ложились и обязательства умершего. Однако наследующие по праву представления внуки и правнуки наследодателя делили между собой только ту долю, которую получил бы их родитель, если бы он был жив во время открытия наследства. Например, после смерти Петрова наследниками являются две дочери и три внука (дети умершего сына). Дочери получают по 1/3 наследства каждая, а трое внуков вместе - 1/3. Таким образом, каждый из внуков в этом случае имеет право на 1/9 долю в наследстве.

Несмотря на то что число очередей было увеличено до трех, все же круг наследников по закону являлся довольно узким; в основном это были близкие родственники умершего и его переживший супруг. При этом не принималось во внимание, жили ли наследники совместно с наследодателем или не жили. Это обстоятельство могло иметь значение в известных случаях только для установления размера причитающейся данному наследнику доли в наследственном имуществе, но не затрагивало его прав как наследника.

Лица, названные в ст. 418, т.е., кто совместно проживал с умершим, получали имущество, относящееся обычно к домашней обстановке и обиходу, за исключением предметов роскоши, без зачисления в предельную сумму по ст. 416. Разногласия и споры между частными лицами или между частными лицами и органами государства по вопросам оценки, разделения и порядка расчета по наследуемому имуществу разрешались судом.

В случае неявки наследников в течение шести месяцев по принятии мер охранения наследственного имущества, а равно в случае отказа наследников от наследства (за исключением случая, когда наследодатель при составлении завещания, на случай, если назначенный по завещанию наследник умрет раньше открытия наследства или не примет его, завещатель призывает к наследованию кого-либо другого из законных наследников) имущество признавалось выморочным и поступало в распоряжение соответствующих органов государства.

Лица, призванные к наследованию по закону или по завещанию, могли просить у местного народного судьи выдачи свидетельства, подтверждающего их права на наследство (ст. 435 ГК РСФСР).

В тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания и нет наследников по закону, наследство в качестве выморочного переходило к государству. Это особый случай наследования по закону.

1.2 Понятие наследства

Несмотря на многовековую историю наследственного права, основные его положения до сих пор остаются спорными, в том числе понятие наследства, или наследственного имущества, причем не только на доктринальном, но и на законодательном уровне. Если обратиться к легальному определению наследства, содержащемуся в гражданских кодексах разных стран, то можно выделить три определения данного понятия: 1) права и обязанности; 2) имущество; 3) совокупность движимого и недвижимого имущества, а также передаваемых прав и обязанностей. ГК РФ также впервые дает легальное определение наследства, под которым понимаются вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, а дальше отмечены те права и обязанности, которые не могут входить в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). Несмотря на легальное определение наследства, в литературе все равно нет единства. Большинство авторов соглашаются с легальным определением наследства, некоторые же по-прежнему под наследством признают права и обязанности. Высказано мнение, что долги не входят в состав наследства.

Такое положение объясняется, на мой взгляд, различным пониманием имущества, которое только в гражданском праве имеет три значения:

1) вещи (ст. 209 - 215 ГК РФ);

2) вещи, имущественные права (ст. 128 ГК РФ). Правда, в ст. 128 ГК РФ в качестве родового используется понятие "вещи", что представляется неверным, и было бы правильней в ней указать: "К объектам гражданских прав относится имущество, включая вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, имущественные права...";

3) вещи, права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

В литературе единого понимания имущества нет и не было, что подробно исследовано В.А. Лапачем, который поддерживает самое емкое понятие имущества, указывая, что "в имущество необходимо включать любые объективированные, существующие независимо от человеческого сознания продукты природы и продукты деятельности (в том числе интеллектуальной), которые имеют стоимостную оценку и становятся товаром, а также имущественные права и обязанности, возникающие по поводу их".

Чтобы определиться, насколько верно в состав наследства включаются вещи, права и обязанности, необходимо уточнить, после кого открывается наследство и в чем должно быть обеспечено правопреемство. Закон устанавливает, что наследство открывается после умершего (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), не раскрывая этого понятия, считая его очевидным. На самом деле не все так очевидно. Конечно, наследство может открываться только после смерти человека, называемого в праве физическим лицом, гражданином. Человек - это живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Гражданин, физическое лицо - это субъект права. Человек является участником общественных отношений, в частности отношений собственности. Под собственностью понимаются отношения между людьми по поводу вещей, в которых один относится к вещи как к своей, а все иные - как к чужой. Именно человеку принадлежат конкретные материальные блага, вещи, которые используются им для удовлетворения своих и членов своей семьи потребностей, для занятия предпринимательской деятельностью. Будучи урегулированными нормами права, общественные отношения собственности приобретают характер правоотношений собственности, участниками которых являются граждане, обладающие правами и обязанностями. Однако гражданин является не только субъектом правоотношений собственности, но и множества других правоотношений, приобретая различные права и обязанности. Таким образом, человек-гражданин при жизни выступает в двух обликах: 1) участник общественных отношений; 2) участник правовых отношений. Как участник общественных отношений, он обладает вещами (объектами материального мира), а как участник правоотношений - правами и обязанностями: правом требовать передачи товара, выполнения работы, оказания услуг, возмещения причиненного вреда и др.; обязанностями по уплате вознаграждения, передаче товара, выполнению работы и др. Смерть человека как биологической особи влечет и смерть гражданина как субъекта права. Человек перестает быть участником общественных отношений, в том числе отношений собственности и участником правоотношений, носителем прав и обязанностей.

Наследование должно обеспечить стабильность как общественных отношений, в частности отношений собственности, так и правовых отношений. Замена собственника в отношениях собственности автоматически влечет замену собственника в праве собственности. Замена участника отношений по передаче товара, выполнению работ или оказанию услуг влечет замену продавца (покупателя), заказчика (подрядчика), заказчика (исполнителя). Именно поэтому наследование признается основанием приобретения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ) и способом приобретения прав и обязанностей (ст. 387 ГК РФ), а поэтому под наследственным имуществом необходимо понимать вещи, права и обязанности. К вещам в данном случае необходимо относить любые объекты материального мира, созданные как природой, так и человеческой деятельностью, в том числе и интеллектуальной.

Поскольку существует мнение о том, что в наследственное имущество не входят долги, то необходимо выяснить верность такой позиции. Понятие "долг" имеет несколько значений, во-первых, долг отождествляется с обязанностью, во-вторых, под долгом понимается то, что взято взаймы. Взятое взаймы (деньги или вещи, определенные родовыми признаками) в момент получения пополнило собственность заемщика, но только со знаком минус, потому что у него возникает обязанность вернуть такую же сумму денег или такое же количество вещей. Обязательство займа, являясь имущественным, допускает замену должника, поэтому обязанность вернуть долг входит в состав наследственного имущества. Ссылка на ст. 128 ГК РФ, которая не относит к имуществу обязанности, в данном случае неуместна, так как ст. 1112 ГК РФ иначе определяет имущество.

Сторонники понимания наследства как прав и обязанностей могут возразить, что правами охватывается и право собственности, поэтому включать в понятие наследства вещи (имущество) нет смысла. Однако обладание имуществом и правом собственности на имущество - не одно и то же. Можно иметь право, но не иметь имущества, и наоборот. Для многих граждан важен переход имущества, о правах и обязанностях они могут даже не знать. Позиция авторов, признающих наследство как совокупность прав и обязанностей, страдает однобокостью, не учитывающей, что наследство влечет не только замену должника или кредитора в обязательствах, но и собственника в общественных отношениях собственности.

С учетом изложенного выше необходимо отметить, что наследство состоит прежде всего из движимого имущества, включая деньги и ценные бумаги, и недвижимого имущества, включая земельные участки, предприятия, принадлежавшие на праве собственности наследодателю, независимо от их количества, стоимости и места нахождения. В силу прямого указания ст. 1176 ГК РФ в состав наследства входит доля (пай) умершего участника в складочном (уставном) капитале полного товарищества или товарищества на вере, общества с ограниченной либо дополнительной ответственностью, производственного кооператива. Доля (пай) - это определенное имущество, в виде какой-либо вещи (вещей), имущественное право, объект интеллектуальной собственности, деньги и т.п., что внес при образовании указанной коммерческой организации наследодатель в ее уставный (складочный) капитал. Внесенное имущество стало собственностью коммерческой организации, взамен ее участник (пайщик) приобрел определенные права и обязанности, в том числе и право на долю (пай), в связи с чем в содержании ст. 1176 ГК правильней было бы указать, что в состав наследства входит право на долю (пай), что соответствовало бы и ее наименованию. Право на долю (пай) означает возможность наследника при определенных условиях стать участником коммерческой организации. К таким условиям относятся, во-первых, согласие других участников товарищества, общества или членов кооператива; во-вторых, возможность наследника быть участником коммерческой организации, что касается его возраста, потому что участником хозяйственного товарищества и общества может стать лицо, достигшее 14 лет, а членом производственного кооператива - 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ). Некоторые наследники по объективным причинам (несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, недееспособные) не могут быть участниками коммерческих организаций. В-третьих, желание наследника стать участником коммерческой организации. При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий наследник имеет право на получение действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества. Для наследника умершего вкладчика товарищества на вере не нужны никакие условия для наследования права на вклад, потому что он не участвует в деятельности товарищества. Поэтому наследник вкладчика, унаследовавший вклад, становится вкладчиком товарищества на вере.

В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай, который дает право наследнику быть принятым в кооператив.

Если наследодатель являлся участником общей собственности, то в состав наследства входит его доля в праве общей долевой собственности и в совместной собственности (супругов, членов крестьянского (фермерского) хозяйства).

В состав наследства может входить и такое имущество, на которое еще не возникло права собственности (например, квартира, приватизация которой началась, но не завершена наследодателем, имущество, которым умерший открыто непрерывно и добросовестно пользовался как своим). Безусловно, в состав наследства входят материальные носители объектов авторских прав (рукописи, электронные заменители рукописей (диски, дискеты), ноты, картины, скульптуры и т.д.), а также имущественные права автора, которые могут переходить к другим лицам. Что касается личных прав автора, то в литературе отмечается, что ст. 1112 ГК РФ не решает проблему, связанную с отнесением к наследственной массе личных неимущественных прав автора, поэтому одни авторы включают их в состав наследства, а другие считают, что они не входят в состав наследства. Такое утверждение представляется беспочвенным, потому что наследование авторских прав было решено задолго до принятия третьей части ГК РФ Законом РФ от 9 июля 1993 г. "Об авторском праве и смежных правах", ст. 29 которого гласит, что авторское право переходит по наследству, и указываются те права, которые не могут включаться в наследственную массу: право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Таким образом, по наследству переходят многие личные права автора из перечисленных в ст. 15 названного Закона и все имущественные права. Статьей 29 решен вопрос и о защите тех личных прав автора, которые не переходят к наследникам. Наследникам предоставлено право осуществлять защиту права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора произведения. В связи с этим нельзя согласиться с мнением, что "прекращается право авторства", как верно указывает Ю.К. Толстой, "авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта".

В состав наследства включается патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а следовательно, все права и обязанности, которые возникают у патентообладателя. Статья 8 Патентного закона предусматривает возможность выдачи патента правопреемникам автора или указанного в заявке патентообладателя, если автор и патентообладатель не совпадают. Из этого можно сделать вывод, что у наследников автора возникает право подать заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, если автор при жизни не успел этого сделать.

Личные права, которые неотделимы от личности, не могут включаться в наследственную массу, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (абз. 2 ст. 1112 ГК РФ). К личным правам и благам относятся перечисленные в ст. 150 ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Речь идет о таких правах, которые были значимыми для умершего и имеют важное значение для членов семьи и других лиц: право на честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и т.п.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

2.1 Принятие наследства. Способы и сроки

Приобретению наследства посвящена глава 64 ГК РФ. Институт "принятие наследства" (традиционный для отечественного права) не совпадает по своему содержанию с институтом "приобретение наследства". Последний шире по своему содержанию, ибо:

а) включает в свой состав как принятие наследства, так и переход в порядке наследования по закону выморочного имущества в собственность Российской Федерации (ст.1151 ГК РФ);

б) сводится не только к мероприятиям, связанным с собственно принятием наследства, но и охватывает отношения:

- по отказу от наследства (ст.ст. 1157-1159 ГК РФ);

- связанные с отказом от завещательного отказа (ст.1160 ГК РФ);

- по оформлению свидетельства о праве на наследование (ст.ст.1162,1163 ГК РФ);

- по охране наследства (ст.ст.1171, 1172 ГК РФ);

хотя и относящиеся к переходу имущества в порядке наследования, но не возникающие собственно в процессе принятия наследства (ст.ст.1166, 1167, 1170, 1175 ГК РФ).

Они императивно устанавливают, что по общему правилу для приобретения наследства (как единого целого, состоящего из вещей, иного имущества, а также имущественных прав и обязанностей, согласно ст.1112 ГК РФ) наследство должно быть принято наследником (ст.1152 ГК РФ). Иначе говоря, последний должен:

а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;

в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст.ст.1154,1155 ГК РФ.).

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства в чём бы оно не заключалось и где бы оно не находилось. При признании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих основании, по нескольких из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследства по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

В соответствии с ч.2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:

а) одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);

б) несколькими наследниками и даже их подавляющим большинством.

Но и это не означает, что остальные наследники тоже приняли наследство. Иначе говоря, принятие наследства - акт волеизявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей предусмотренных законом. Действующее законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также не зависимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что данная квартира принадлежит ему и перейдет к нему только после открытия наследства.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченного в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким уполномоченным должностным лицом может, например, выступать консул. Заявление может подаваться как лично, так и через представителя наследника, так и по почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем не должна быть засвидетельствована нотариусом или полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате.

Так, решением Кировского районного суда г. Самары признана состоявшейся приватизация кв. 388 в д. № 165 по Московскому шоссе в г. Самаре, указанная квартира включена в наследственную массу. За А. и П. признано право общей долевой собственности на эту квартиру в 1/2 доле за каждым.

Президиум Самарского областного суда решение отменил, указав следующее.

А. обратился в суд с иском к Д. и администрации Промышленного района о признании приватизации жилого помещения состоявшейся, включении его в наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования. Указал, что его мать В., являясь нанимателем спорной квартиры, 28.04.2004 выдала доверенность К. на осуществление им приватизации квартиры от ее имени. 04.05.2004 мать умерла, однако К., не зная о смерти В., подписал договор о передаче квартиры в ее собственность. Самарской областной регистрационной палатой (СОРП) было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности В. на спорную квартиру.

Л. и П., являясь наследниками В., обратились за регистрацией права собственности на спорную квартиру, однако СОРП приостановила регистрацию по тем основаниям, что приватизация была произведена после смерти наследодателя.

Суд признал приватизацию состоявшейся, поскольку В. выразила свою волю на приватизацию спорной квартиры, однако в связи со смертью не смогла подписать договор передачи квартиры в собственность.

Согласно разъяснению, содержащемуся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" (в ред. от 25.10.1996), гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях и в том случае, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые документы, умер до оформления договора па передачу жилого помещения в собственность.

Принимая во внимание, что желание В. на приватизацию занимаемой ею жилплощади было выражено в ее действиях - в выдаче ею доверенности на приватизацию спорной квартиры, которая ею не была отозвана; принимая во внимание, что в приватизации этой квартиры ей не могло быть оказано, а также принимая во внимание, что возможность соблюсти правила оформления документов на приватизацию исключалась в связи со смертью В., суд пришел к правильному выводу о правомерности исковых требований А., а доводы надзорной жалобы о том, что приватизация не состоялась, не могут быть приняты во внимание.

Вместе с тем заслуживают внимания доводы о том, что дело принято и рассмотрено Кировским судом с нарушением правил подсудности.

В соответствии ч. 1 ст. 30 ГПК РФ иски о правах на земельные участки, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов.

Как следует из материалов дела, спорная квартира находится в Промышленном районе г. Самары, следовательно, в силу ст. 30 ГПК РФ дело подсудно Промышленному районному суду.

В связи с существенным нарушением норм процессуального нрава решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Промышленный районный суд г. Самары.

В соответствии с п. 23 Методических рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действии нотариусами Российской Федерации на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом в соответствии со ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нём нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору.

Нотариальное заверение подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чём делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Так, Ш., А. и И. обратились в суд с иском к гражданке Х. о признании свидетельства о браке и свидетельства о праве на наследство на имя Х. недействительными, а также об установлении факта принятия наследства. В обоснование своих требований они указали следующее.

1 августа 1948 г. Ш. вступила в зарегистрированный брак с Г. От этого брака они имели двоих детей: дочь И. и сына А. В 1961 году супруги приобрели дом в г. Беслане, где проживали всей семьей. В 1966 году Ш. переехала в г. Владикавказ в связи с тем, что отношения между ней и мужем стали неприязненными. При этом брак расторгнут не был. Дети остались проживать с отцом. После смерти Г. (29 октября 1997 г.) его дети фактически приняли наследство. Осенью 1999 года им стало известно, что ответчица Х. в 1978 году зарегистрировала брак с их отцом - Г. и, получив свидетельство о праве на наследство, оформила дом на себя.

Х. обратилась в суд со встречным иском к А. и И. о выселении их из дома.

Истцы по делу Ш. и ее дочь И. в период рассмотрения дела умерли.

Решением Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 12 августа 2002 г. (оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания 3 сентября 2002 г.) в удовлетворении иска А. отказано, встречный иск Х. удовлетворен.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 20 октября 2003 г. жалобу удовлетворила, указав следующее.

Согласно ст. ст. 14 и 27 СК РФ брак признается недействительным, если хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Судом установлено, что Г. и Ш. зарегистрировали брак 1 августа 1948 г. Не расторгнув брака с Ш., 3 января 1978 г. Г. зарегистрировал брак с Х.

Из содержания ст. 28 СК РФ следует, что с требованием о признании брака недействительным вправе обращаться другие лица, права которых нарушены заключением этого брака.

А. и И. в силу закона являлись наследниками имущества, оставшегося после смерти их отца.

В результате регистрации в 1978 году брака Г. с Х. последняя также в силу закона стала наследницей имущества в равных с А. и И. долях, от чего их доли в наследственном имуществе уменьшились.

Следовательно, А., считая свое имущественное право в результате заключения Г. брака с ответчицей нарушенным, был вправе на основании ст. 28 СК РФ просить суд о признании брака недействительным.

Вывод же суда (поддержанный впоследствии судами кассационной и надзорной инстанций) о том, что заключением брака между Г. и Х. права А. не нарушены, сделан ввиду неправильного применения норм материального права.

Обстоятельства принятия истцом наследства не влияли на его право обратиться в суд с заявлением о признании брака недействительным.

Доводы суда о том, что А. не подал в установленный законом срок заявления о принятии наследства, не могли служить основанием к отказу в удовлетворении его иска о признании брака недействительным.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 11 Постановления от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", получение свидетельства о праве на наследство - право, а не обязанность наследника.

Однако суд этих разъяснений во внимание не принял и имеющегося между сторонами спора об имуществе не разрешил.

Поскольку каких-либо оговорок о том, какое это должно быть имущество, вышеназванная норма закона не содержит, вывод суда о том, что пользование А. некоторыми личными вещами наследодателя не может служить основанием для признания факта принятия им наследства, ошибочен.

Суд счел, что принятые А. личные вещи отца не являлись наследственным имуществом, а потому нельзя говорить о его фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, состоящим лишь из дома и надворных построек. Однако это противоречит требованиям закона, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности.

Так, согласно ст. 213 ГК РФ в собственности Г. могло находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не могло принадлежать гражданам.

Сославшись на приведенные положения, суды кассационной и надзорной инстанций указали на то, что А. домом не пользовался, коммунальные услуги не оплачивал, следовательно, во владение наследственным имуществом фактически не вступил.

Поскольку между А. и Х. имеется спор о праве на имущество, который судом не разрешался, Судебная коллегия не нашла возможным разрешить требования А. об установлении факта принятия наследства по существу.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 12 августа 2002 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания и постановление президиума этого же суда отменила, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, в котором гражданин объявлен умершим. Согласно ч.1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда.

В соответствии с ч.3 ст.45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, суд может признать днём смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чём указывает в решении суда.

На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.45 и ст. 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами ч.1 ст.1154 ГК РФ - с другой? Безусловно, определенное противоречие присутствует. В ч. 1 ст. 1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как ст. 45 и ст. 1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном случае необходимо руководствоваться правилами ст. 1154 ГК РФ, которые имеют характер специальных, а правила ст. 45 и ст.1114 ГК РФ носят характер общих.

Наряду с общим сроком принятия наследства, ГК РФ устанавливает также специальные сроки:

- в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником;

- в течении трёх месяцев со дня окончания общего срока принятия наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником.

Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется ( ст.1155 ГК РФ ):

1) по решению суда о восстановлении срока и признании наследником принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданное свидетельства о праве на наследство недействительными;

2) без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании раннее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Решением Чапаевского городского суда частично удовлетворены исковые требования Н. о признании факта принятия наследства и права доли собственности дома.

Судебная коллегия по гражданским делам решение отменила, части отказа Н. от иска, в связи с неправильным толкованием и применением материального закона, с постановлением в этой части нового решения.

Судом установлено, и это не оспаривалось сторонами в суде и заседании судебной коллегии, что Н. после смерти дедушки и бабушки фактически вступила в права наследства.


Подобные документы

  • Основные проблемы правового регулирования института наследования по завещанию в гражданском законодательстве Российской Федерации. Общественные отношения, которые складываются при наследовании по завещанию. Анализ норм российского законодательства.

    дипломная работа [148,4 K], добавлен 28.12.2012

  • Понятие и значение наследования по завещанию. Исследование развития данного правового института и выявление специфических особенностей современного регулирования отношений, возникающих в связи с переходом имущества, прав и связанных с ними обязанностей.

    дипломная работа [103,2 K], добавлен 28.04.2014

  • Понятие и особенности института наследования по законодательству Российской Федерации. Отказ от наследства по закону и по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве, и порядок ее исчисления. Функции нотариуса и судебное оспаривание завещаний.

    дипломная работа [67,7 K], добавлен 16.05.2015

  • Современные научные и практические проблемы наследования в гражданском российском праве. Способы принятия наследства. Особенности наследственных правоотношений. Юридические особенности наследования по завещанию и по закону, отдельных видов имущества.

    курсовая работа [53,2 K], добавлен 12.01.2011

  • Сущность и принципы наследования по завещанию по гражданскому законодательству Российской Федерации в современных условиях. Действия душеприказчика по исполнению завещания. Завещательный отказ и завещательное распоряжение. Принятие и отказ от наследства.

    курсовая работа [45,1 K], добавлен 24.12.2015

  • Общие положения, принятие наследства и отказ от него. Виды, форма завещания и правила его составления. Особенности наследования отдельных видов имущества. Характеристика нововведений касающихся наследования и их аналогия с опытом зарубежных стран.

    дипломная работа [100,0 K], добавлен 30.10.2008

  • Понятие наследования, его правовое регулирование. Форма и порядок совершения завещания. Основания наследования: по завещанию и по закону. Право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. Принятие наследства по месту открытия.

    курсовая работа [52,1 K], добавлен 24.08.2011

  • Наследственное право устанавливает правила наследования по завещанию и по закону. Открытие наследства. При открытии наследства к наследованию призываются живые на данный момент наследники первой очереди. Определение времени и места открытия наследства.

    реферат [24,2 K], добавлен 05.01.2009

  • Правила наследства в Российской Федерации. Понятия наследования по завещанию. Обязательная доля субъектов наследственных правоотношений. Виды завещания, его признаки, форма, особенности составления, порядок совершения. Предмет завещательного отказа.

    курсовая работа [39,6 K], добавлен 21.12.2011

  • Раскрытие понятия завещания, его содержание, принципы и классификация. Анализ субъектов наследования по завещанию и круга лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Способы принятия наследства и его оформления. Порядок отказа от наследства.

    дипломная работа [81,5 K], добавлен 27.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.