Уголовное право в России
Основания для освобождения от уголовной ответственности. Понятия, характеристика и виды преступлений против собственности. Корыстные правонарушения, связанные с неправомерным извлечением имущественной выгоды. Изучение квалифицированного вида разбоя.
Рубрика | Государство и право |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.01.2015 |
Размер файла | 91,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Понятие и характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности
уголовный ответственность преступление разбой
Уголовное законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от обязанности претерпевать лишения лицо, виновное в совершении преступления. При установлении, что это лицо можно исправить без применения к нему мер государственного принуждения, органы правосудия, руководствуясь принципами гуманизма, принимают соответствующее решение.
Уголовный кодекс РФ называет четыре вида освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК). Каждый вид обладает специфическими особенностями, но имеются и общие черты, позволившие выделить этот уголовно-правовой институт. Все виды освобождения от уголовной ответственности характеризует следующее:
а) освобождение от уголовной ответственности применяется только тогда, когда лицом совершается деяние, содержащее признаки состава преступления;
б) основанием применения закон признает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и характеристику личности виновного;
в) право принимать решение об освобождении от уголовной ответственности дано только органам дознания, следствия и суду;
г) освобождение лица от уголовной ответственности исключает его судимость.
2. Виды освобождения от уголовной ответственности охарактеризованы в статьях гл. 11 УК РФ. В этих статьях определены основания и условия применения каждого из четырех видов
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием предусмотрено ст. 75 УК. Основание применения заключается в том, что лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести, т.е. умышленное или неосторожное деяние, максимальное наказание за которое не превышает двух лет лишения свободы.
Субъективное основание заключается в том, что лицо, совершившее преступление, перестает быть общественно опасным либо степень его общественной опасности снижается до такого уровня, при котором возникает необходимость освобождения от уголовной ответственности.
Условия применения перечислены в ч. 1 ст. 75 УК:
а) лицо добровольно осуществило явку с повинной;
б) лицо способствовало раскрытию преступления;
в) лицо возместило причиненный ущерб либо иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления.
Часть 2 ст. 75 УК устанавливает, что «лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может быть освобождено от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса» (см., например, примечания к ст. 204, 205, 206 УК).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК) применяется при наличии следующего основания -- лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести (аналогично со ст. 75 УК).
Условия освобождения от уголовной ответственности заключаются в следующем:
а) лицо примирилось с потерпевшим;
б) загладило причиненный ему вред.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки было предусмотрено и в УК 1960 г. Но действующий УК 1996 г. предлагает более детальную регламентацию. Основанием освобождения является совершение впервые преступления небольшой тяжести или средней тяжести. Закон предусматривает уже более широкий круг преступлений, при совершении которых лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Одновременно закон устанавливает альтернативные условия: изменение обстановки, повлекшее отпадение общественной опасности совершенного лицом деяния; изменение обстановки, повлекшее отпадение общественной опасности виновного.
Статья 78 УК предусматривает чаще всего встречающийся вид освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Закон называет два критерия, определяющих возможность применения этого вида: категория преступления и срок, истекший с момента совершения преступления:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления (ст. 78 УК).
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому делу исчисляются самостоятельно.
Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.
К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст. 353, 356, 357 и 358 УК, сроки давности не применяются.
3. Понятия, общая характеристика и виды преступлений против собственности
Собственность как родовой объект рассматриваемой группы преступлений характеризуется как общественные отношения в сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного потребления либо для осуществления производственной деятельности.
В нормальных отношениях собственности одна сторона (собственник) владеет, пользуется и распоряжается имуществом по своему усмотрению, а другая сторона (не-собственник, т. е. все остальные лица) не препятствует ему в этом, в соответствии с чем переход имущества от собственника к другому лицу происходит только по воле собственника. Каждая кража и всякое другое преступление против собственности представляют общественную опасность, поскольку нарушают указанные отношения.
В преступлениях против собственности непосредственные объекты отдельных видов посягательств (кражи, мошенничества, грабежа и т. д.) совпадают с родовым. Предлагаемое иногда деление непосредственных объектов в зависимости от форм собственности - государственная, муниципальная, частная и т. д. - противоречит конституционному принципу о равенстве всех форм собственности. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 25. 04. 1995 г. “О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности” указал: “Поскольку закон не предусматривает… дифференциации ответственности за эти преступления в зависимости от формы собственности, определение таковой не может рассматриваться обязательным элементом формулировки обвинения лица, привлеченного к уголовной ответственности”[Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995. № 7. С. 3.].
Нельзя считать непосредственным объектом преступления субъективное право собственности, индивидуальный имущественный интерес. С точки зрения теории уголовного права, объектом преступления не может быть право ни в объективном, ни в субъективном смысле. Такая роль отводится только общественным отношениям. Право собственности не прекращается в результате хищения вещи, которую собственник может истребовать из чужого незаконного владения и даже от добросовестного приобретателя (см. ст. ст. 235, 301, 302 ГК РФ). На практике признание индивидуального имущественного интереса объектом преступления приводит в тупик, поскольку не позволяет считать преступлением против собственности такие ситуации, когда этот интерес либо вообще не страдает (имущество застраховано), либо не подлежит правовой защите (имущество до этого уже было украдено).
Непосредственным объектом не может быть похищаемое имущество, которое в преступлениях против собственности выступает в качестве предмета преступления.
Некоторые из преступлений, предусмотренных в гл. 21 УК, являются двуобъектными. Это характерно в первую очередь для тех преступлений против собственности, которые связаны с применением насилия: насильственный грабеж (п. “г” ч. 2 ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), угон транспортного средства с применением насилия (п. “в” ч. 2 и ч. 4 ст. 166). В насильственных имущественных преступлениях основным объектом является собственность, а дополнительным - личность потерпевшего. Выделение основного непосредственного объекта проводится не по степени значимости охраняемых благ (личность в этом смысле важнее), а по связи с родовым объектом.
И в ненасильственных преступлениях против собственности иногда можно обнаружить дополнительный объект. Так, в составе кражи с проникновением в жилище дополнительным объектом является неприкосновенность жилища, а в составе умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, общественная безопасность.
Большое число норм в других главах УК имеет дополнительным объектом (обязательным или факультативным) отношения собственности. Следовательно, уголовно-правовая защита собственности осуществляется и путем применения этих норм.
4. Система преступлений против собственности
Преступления против собственности, составы которых описаны в УК РФ, могут быть сгруппированы следующим образом:
А. Корыстные преступления, связанные с неправомерным извлечением имущественной выгоды: 1) хищения чужого имущества: кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); 2) преступление, примыкающее к хищениям: вымогательство (ст. 163); 3) иные корыстные преступления: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166).Б. Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды: умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168).
Хищения принято делить на формы и виды. Форма хищения определяется способом его совершения. Так, кража, мошенничество, разбой и т. п. - это формы хищения. В свою очередь, хищение в любой форме делится на виды, в зависимости от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков. Так, в ч. 1 ст. 158 УК предусмотрен основной вид кражи без отягчающих обстоятельств (“простая кража”), в ч. 2 - квалифицированный вид кражи, в ч. 3 - особо квалифицированный.
Среди форм хищения, с учетом примыкающего к ним вымогательства, можно выделить две подгруппы: 1) насильственные формы (разбой, вымогательство и грабеж, соединенный с насилием); 2) ненасильственные формы (кража, присвоение, растрата, мошенничество, грабеж без насилия). В первой подгруппе объединены наиболее опасные преступления, связанные с посягательством на личность. Их особо квалифицированные виды относятся к категории особо тяжких преступлений. Однако в гл. 21 УК на первом месте находится статья о краже, которая традиционно рассматривается как “типовая” форма хищения. За статьей о краже следуют нормы о других ненасильственных формах хищения, а затем - о насильственных.
5. Понятие хищения
Термин “хищение” обозначает большую группу преступлений против собственности, сходных между собой по многим объективным и субъективным признакам. Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Центральное место в законодательном определении хищения занимает понятие “имущество”. Для того чтобы стать предметом какой-либо формы хищения, имущество должно обладать рядом обязательных свойств или качеств. Таких признаков три: физический (материальный), экономический и юридический.
Первый признак означает, что предмет хищения всегда материален, является частью материального мира, обладает признаком вещи. Не могут быть предметом хищения идеи, взгляды, информация и т. п. О хищении интеллектуальной собственности можно говорить лишь в специальном смысле, имея в виду, к примеру, плагиат (ст. 146, 147 УК) или неправомерное использование компьютерной информации (ст. 272 УК). Не может быть предметом хищения в силу отсутствия физического (вещного) признака электрическая или тепловая энергия. Самовольное использование в корыстных целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления против собственности, предусмотренного ст. 165 УК.
Экономический признак означает, что предметом хищения может быть только такая вещь, которая имеет определенную экономическую ценность. Обычное выражение ценности вещи - ее стоимость, денежная оценка. Поэтому деньги, валютные ценности, ценные бумаги (акции, государственные облигации, ваучеры и т. п.) также могут быть предметами хищения. Напротив, не могут быть предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, или природные объекты, в которые не вложен труд человека. Последнее обстоятельство имеет значение для отграничения хищения от ряда экологических преступлений. Незаконное обращение в свою собственность продуктов природы, извлеченных из естественного состояния благодаря приложению труда, образует хищение (например, изъятие выловленной рыбы из сетей рыболовецкого предприятия).
В силу отсутствия экономического признака не могут рассматриваться как предметы хищения документы неимущественного характера, а также документы, которые не являются носителями стоимости, но лишь предоставляют право на получение имущества (доверенность, накладная, квитанция и пр.). Хищение такого документа с целью последующего незаконного получения по нему чужого имущества представляет собой приготовление к мошенничеству. Сказанное относится и к легитимационным знакам (жетонам, номеркам и т. п.). Ответственность за хищение официальных документов, а также штампов или печатей, не связанное с завладением имуществом, наступает по ст. 325 УК.
Юридический признак имущества как предмета хищения означает, что это имущество является чужим и лицо, совершающее хищение, знает о том, что не имеет никакого права на это имущество (действительного или предполагаемого). Не образует хищения тайное изъятие личного имущества, находящегося в общей совместной собственности субъекта и других лиц.
Таким образом, имущество как предмет хищения - это вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением.
Предметом хищения может быть, как движимое, так и недвижимое имущество. Признак движимости имущества не имеет значения для установления хищения. Некоторые виды недвижимого имущества по своим объективным свойствам нельзя похитить тайно (дом, квартира, земельный участок и т. п.), но можно похитить путем обмана, насилия или угрозы.
Предметом хищения может быть и имущество, изъятое из гражданского оборота. Но если похищается имущество, владение которым и оборот которого представляют угрозу общественной безопасности или здоровью населения (оружие, наркотические средства или психотропные вещества, радиоактивные вещества), то содеянное квалифицируется по соответствующим статьям гл. 24 УК, а не как имущественное преступление.
Важным элементом законодательного определения хищения является обобщенная характеристика способа действия: изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При совершении хищения имущество изымается из владения собственника или лица, в ведении или под охраной которого оно находится. Если имущество по тем или иным причинам уже выбыло из владения собственника, то завладение таким предметом не образует хищения. Неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у субъекта чужой вещи влечет лишь гражданско-правовую ответственность.
В случае присвоения вверенного имущества виновный обращает в свою пользу имущество, фактически уже находящееся в его владении. Однако присвоение вверенного имущества означает переход от правомерного владения к противоправному, что иногда называется “формальным изъятием”.
Не является хищением обращение в свою пользу имущества, еще не поступившего в фонды собственника. Причинение имущественного ущерба путем непередачи должного (преступная экономия) при определенных условиях может квалифицироваться по ст. 165 УК.
Изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его виновным в свою пользу или в пользу других лиц, т. е. установлением фактического обладания вещью, “господства над вещью”. Похитивший имущество владеет, пользуется и распоряжается имуществом как своим собственным.
Изъятие чужого имущества и обращение его виновным в свою пользу обычно происходят одномоментно, совершаются одним действием. Если же процесс хищения имеет протяженность во времени, то именно указание на обращение имущества в пользу виновного или других лиц характеризует момент окончания преступления, когда виновный противоправно приобретает возможность распоряжаться и пользоваться чужим имуществом как своим собственным. При совершении кражи с охраняемой территории преступление обычно считается оконченным с момента выноса (вывоза) похищаемого имущества за пределы такой территории.
В результате хищения причиняется ущерб собственнику или иному владельцу. Ущерб состоит в уменьшении объема наличного имущества (имущественных фондов) потерпевшего. Поэтому размер ущерба определяется стоимостью похищенного.
Закон не ограничивает уголовную ответственность за хищение какой-либо минимальной суммой. Это не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за кражу или другое ненасильственное хищение ввиду малозначительности деяния, если стоимость похищенного ничтожна и умысел виновного не был направлен на изъятие имущества в более значительном размере. Наличие в законодательном определении хищения этого признака не означает необходимости обязательно учитывать мнение собственника или иного владельца о том, причинен ли им ущерб и требует ли он в связи с этим привлечения к уголовной ответственности. Это дела публичного обвинения, а не частного, поэтому они не требуют для их возбуждения, производства предварительного следствия и судебного разбирательства согласия собственника или законного владельца имущества, ставшего предметом преступного посягательства.
Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещенным законом (объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная противоправность).
Безвозмездным считается изъятие имущества без предоставления взамен эквивалентного возмещения деньгами, другим имуществом, своим трудом и т. д. Об отсутствии признака безвозмездности можно говорить при двух условиях: 1) возмещение должно происходить одновременно с изъятием имущества (в процессе его изъятия или непосредственно после изъятия, когда не было намерения уклониться от возмещения); 2) возмещение должно быть полным (эквивалентным). Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствия состава хищения, но может быть учтено при определении размера последнего.
Субъективная сторона любого хищения характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Последняя предполагает стремление обратить похищенное имущество в свою пользу или пользу других лиц. Корыстная цель в хищении реализуется как получение фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, как своим собственным. Корыстный мотив не назван в числе обязательных признаков хищения.
Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее установленного возраста. Согласно ст. 20 УК, за кражу, грабеж, разбой, вымогательство (равно как и по ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК) ответственность наступает с четырнадцати лет, а за мошенничество, присвоение и растрату (а также за иные преступления против собственности) - с шестнадцати лет.
6. Корыстные преступления, связанные с неправомерным извлечением имущественной выгоды
Кража (ст. 158 УК) - самое распространенное на сегодняшний день преступление против собственности и в целом в общей структуре преступности.
Согласно ст. 158 УК, кража представляет собой тайное хищение чужого имущества. Таким образом, кража - это форма хищения со всеми присущими ему объективными и субъективными признаками. Но определяющим признаком кражи является тайный способ совершения. Тайным признается такое изъятие имущества, которое происходит без ведома и согласия собственника или лица, во владении или ведении которого находится имущество, и, как правило, незаметно для посторонних.
Самый очевидный вариант кражи - изъятие имущества в отсутствие собственника и кого бы то ни было. Примером могут служить квартирная кража или кража, сопряженная с противоправным проникновением в производственное посещение, офис или иное хранилище имущества при отсутствии там людей, а также кража имущества, временно оставленного без присмотра в доступном месте.
Кража возможна и в присутствии собственника, но незаметно для него. Тайность изъятия может быть обеспечена особой ловкостью преступника, что имеет место при карманных кражах. Однако внезапный захват имущества с последующим бегством, так называемый рывок, совершается настолько быстро, что потерпевший не успевает осознать происходящее и соответственно среагировать. Тем не менее такое изъятие имущества нельзя считать тайным, ибо жертва не может не воспринимать самый момент срывания шапки. По сложившейся практике любой рывок квалифицируется как грабеж, а не как кража.
Кража может быть совершена в присутствии потерпевшего, когда он по той или иной причине не воспринимает происходящее. Например, изъятие имущества у спящего, пьяного, у лица, находящегося в обморочном состоянии. Кражей является также изъятие имущества на глазах у потерпевшего, который не способен осознавать преступный характер действий виновного в силу малолетства или психического расстройства.
Сложнее оценивать изъятие имущества в отсутствие владельца или незаметно для него, но на виду у посторонних лиц. Такие случаи считаются кражей, если присутствующие по какой-либо причине не сознавали, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества. Преступник может воспользоваться ситуацией, когда окружающим неясно, кому принадлежит вещь. Если же присутствующие понимают, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества, и виновный это сознает, то его действия представляют собой грабеж, т. е. открытое хищение. Если преступник ошибочно полагал, что совершает хищение тайно, а на самом деле его действия осознавал потерпевший или наблюдали другие лица, то в соответствии с направленностью умысла содеянное должно квалифицироваться как кража.
Тайность изъятия имущества - наиболее характерный признак кражи. Но не менее важно для квалификации кражи ее отнесение к ненасильственным формам хищения. Если виновный начал совершать хищение тайно, но, будучи застигнутым и сознавая это, продолжает изъятие имущества открыто, то его действия представляют собой грабеж. Если он при этом применяет насилие с целью завладения имуществом или его удержания непосредственно после изъятия, эти действия должны квалифицироваться в зависимости от характера насилия либо как насильственный грабеж (ч. 2 ст. 161), либо как разбой (ст. 162).
Наряду с тайностью и ненасильственным способом завладения имуществом для кражи характерно также отсутствие у похитителя правомочий по распоряжению или управлению имуществом, которым он завладевает. Тайное изъятие чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, представляет собой не кражу, а присвоение (ст. 160).
В зависимости от наличия отягчающих обстоятельств можно выделить три вида кражи: 1) простая кража, т. е. кража без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 158), 2) квалифицированная кража (ч. 2 ст. 158) и 3) особо квалифицированная кража (ч. 3 ст. 158).
К числу квалифицирующих обстоятельств, согласно ч. 2 ст. 158, относится совершение кражи: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, г) с причинением значительного ущерба гражданину.
Особо квалифицированной (ч. 3 ст. 158) является кража, совершенная: а) организованной группой, б) в крупном размере, в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Рассмотрим те квалифицирующие обстоятельства, которые имеют специфику для состава кражи. Понятие неоднократности применительно к краже имеет особенности. Согласно примечанию 3 к ст. 158, кража считается неоднократной, если ей предшествовало совершение хотя бы один раз: а) кражи, б) любого другого хищения, в) вымогательства, г) иного корыстного преступления против собственности (ст. 165, 166), д) бандитизма (ст. 209), е) хищения либо вымогательства предметов, незаконное владение которыми и оборот которых представляют угрозу общественной безопасности (ст. 221, 226, 229).
Данный квалифицирующий признак применяется независимо от того, сколько преступлений из числа названных было совершено прежде и в каком сочетании. Прежнее преступление не требует самостоятельной квалификации, если оно было тождественно вновь совершенному, что вытекает из текста ч. 3 ст. 16 УК. Если же краже предшествовало иное преступление из числа названных в примечании 3 к ст. 158 УК, то оно должно квалифицироваться самостоятельно. Сказанное относится и к ранее совершенной краже с квалифицирующими признаками, отсутствующими в новой краже. Именно для этих случаев действует правило: “неоднократность не исключает совокупность”.
Если кража совершена у нескольких потерпевших одновременно (при единстве умысла и способа совершения), то неоднократности нет. Напротив, несколько краж у одного потерпевшего (из одного источника) могут образовать неоднократность, за исключением случаев продолжаемого хищения.
Кража с незаконным проникновением в жилище представляет повышенную опасность, которая связана с тем, что в жилом помещении хранится обычно наиболее ценное имущество граждан (особенно в условиях городской жизни). Проникновение в жилище способно причинить тяжкий ущерб имущественному положению потерпевшего.
Жилище - это строение или помещение в нем, предназначенное для проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача и др.). Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 5. 09. 1986 г. № 11 “О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности” предложил считать жилищем “также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т. п.)”.
Помещение - это “строение, сооружение, предназначенное для размещения людей или материальных ценностей. Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и передвижным” [Бюллетень Верховного Суда СССР, 1984. № 3. С. 22.].
Повышенная сохранность имущества может быть обеспечена путем размещения его в особых хранилищах как внутри помещения (жилища), так и вне его. В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 26. 04. 1984 г. иное хранилище определяется как “отведенные для постоянного или временного хранения участки территории, которые оборудованы оградой либо техническими средствами или обеспечены иной охраной, передвижные автолавки, рефрижираторы, контейнеры, сейфы и тому подобные хранилища”.
О “проникновении” нельзя говорить в том случае, когда доступ к имуществу открыт для виновного, например, в связи с работой на данном складе. О проникновении, по смыслу п. “в” ч. 2 ст. 158, можно говорить лишь тогда, когда оно было: 1) незаконным (осуществлено вопреки запрету или без ведома и согласия управомоченных лиц, а также путем их обмана), 2) направлено на похищение чужого имущества. Приход виновного в торговый зал магазина, куда открыт доступ каждому, не образует данного квалифицирующего признака даже при наличии умысла на хищение[Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994. № 6. С. 4.].
Пленум Верховного Суда СССР в упомянутом постановлении № 2 от 26. 04. 1984 г. разъяснил, что “проникновение” - это тайное или открытое вторжение в помещение, иное хранилище или жилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. “Проникновение” может быть осуществлено с помощью приспособлений, когда виновный извлекает похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение.
Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, - еще один квалифицированной вид кражи. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 4 от 25. 04. 1995 г. рекомендовал судам при решении вопроса о наличии в действиях виновного признака причинения значительного ущерба собственнику или иному владельцу имущества исходить как из его стоимости, так и других существенных обстоятельств. “Ими, в частности, могут быть материальное положение физического лица, финансовое положение юридического лица, значимость утраченного имущества для собственника или иного владельца”[Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995. № 7. С. 2.]. Данное разъяснение в настоящее время сохраняет силу в отношении одной категории собственников - физических лиц, поскольку в п. “г” ч. 2 ст. 158 УК речь идет о причинении значительного ущерба только гражданину.
Размер такого ущерба в законе не определен. В качестве временного и приблизительного ориентира в уголовно-правовой литературе предлагается использовать соотношение между значительным и крупным размером, который определен в примечании к ст. 158 УК, как 1:10. Такое соотношение предлагает законодатель в иных случаях (ст. 200, 260 УК).
Крупный размер кражи (п. “б” ч. 3 ст. 158 УК) - особо квалифицирующий признак, отягчающее значение которого больше, нежели причинение значительного ущерба гражданину. Согласно примечанию 2 к ст. 158 УК крупным размером “в статьях настоящей главы” (т. е. не только для хищений) признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления.
Несопоставимость понятий “значительный ущерб гражданину” и “крупный размер хищения” приводит на практике к коллизиям. Иногда с учетом высокого уровня благосостояния потерпевшего, суд не может признать причиненный кражей ущерб значительным для него, хотя стоимость похищенной вещи превышает 500 минимальных размеров оплаты труда. В таких случаях содеянное квалифицируется по более тяжкому признаку - по п. “б” ч. 3 ст. 158 УК. Если же кража в крупном размере признается одновременно причинившей значительный ущерб гражданину, то содеянное также квалифицируется по п. “б” ч. 3 ст. 158 УК, но в описательной части приговора должен быть указан и упомянутый признак.
Мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159). Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. От других форм хищения это преступление отличается прежде всего специфическим способом. Виновный завладевает имуществом (или приобретает право на него) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. В уголовном праве обманом принято считать как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта “добровольность” мнимая, поскольку обусловлена обманом.
Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или “в наперсток”, подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом (“куклой”), внесение искажений в программу ЭВМ и т. п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.
Одним из видов мошенничества является незаконное получение пенсий, пособий и других периодических выплат на основании подложных документов. При незаконном получении пенсии (пособия) содержанием мошеннического обмана будет ложное сообщение о таких обстоятельствах, с которыми связано возникновение права на пенсию или ее размер. К ним относятся сведения о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, профессии, среднем заработке и т. п. Определяя размер такого хищения, следует исходить из общей суммы незаконно полученной пенсии, а если виновный имел право на пенсию, но в меньшем размере, - из разницы между полученной суммой и суммой пенсии, подлежащей выплате.
Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200).
Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник может стремиться вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им. Значительно реже злоупотребление доверием выступает в качестве самостоятельного способа мошенничества, примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).
Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления. Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т. е. совершает хищение. Приобретение путем обмана отдельного правомочия по имуществу (например, права временного пользования квартирой, автомобилем и т. п.) без завладения самим имуществом не отвечает признакам хищения и может квалифицироваться при определенных условиях по ст. 165 УК.
Наряду с простым видом мошенничества закон предусматривает квалифицированный (ч. 2 ст. 159) и особо квалифицированный (ч. 3 ст. 159) виды этого преступления. Квалифицированным считается мошенничество, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) лицом с использованием своего служебного положения, г) с причинением значительного ущерба гражданину.
Особо квалифицированным признается мошенничество, совершенное: а) организованной группой, б) в крупном размере, в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Квалифицирующие признаки мошенничества в основном совпадают с соответствующими квалифицирующими признаками кражи. Некоторую особенность представляет разграничение неоднократных и продолжаемых хищений путем мошенничества. Нередки случаи, когда на основании однажды представленного подложного документа лицо неоднократно получало денежные выплаты (пенсию, надбавку за классность, выслугу лет и т. п.). Такие действия не образуют неоднократности, а являются единым продолжаемым преступлением.
Присвоение или растрата - это хищение чужого имущества, вверенного виновному (ч. 1 ст. 160 УК). Присвоение состоит в неправомерном удержании (невозвращении) чужого имущества, вверенного виновному для определенной цели, а растрата - в отчуждении или потреблении такого имущества. Отличие присвоения и растраты от кражи и других форм хищения заключается в том, что преступник завладевает имуществом, которое ему вверено для хранения, реализации, ремонта, обработки, перевозки, временного пользования и т. д., а значит, находится в его правомерном владении, либо виновный в силу служебного положения наделен правом отдавать распоряжения по поводу использования данного имущества, которое таким образом находится в его ведении. Переход от правомерного владения к неправомерному и характеризует момент совершения преступления: при простом удержании - момент, когда преступник должен был возвратить имущество, но не сделал этого; при растрате - момент отчуждения или потребления имущества. Разумеется, налицо должны быть все другие объективные и субъективные признаки хищения.
Следует отличать хищение в форме присвоения от временного позаимствования имущества лицом, в ведении которого оно находилось. Если обстоятельства дела свидетельствуют, что лицо незаконно воспользовалось чужим имуществом временно, имея намерение в дальнейшем возвратить взятое имущество или его эквивалент, то содеянное может быть квалифицировано при соответствующих условиях как самоуправство (ст. 330 УК) или как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). О направленности умысла виновного можно судить исходя из количества взятого имущества, наличия реальной возможности возвратить его или погасить недостачу, попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия и т. д.
Квалифицирующие признаки присвоения или растраты в основном аналогичны квалифицирующим признакам кражи и мошенничества. Некоторую особенность представляют присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. “в” ч. 2 ст. 160). Субъектом преступления может быть как должностное лицо, так и иной служащий (государственной, коммерческой или иной организации), использующий свое служебное положение для присвоения имущества. Хищение с использованием своего служебного положения следует отграничивать от корыстного злоупотребления должностными полномочиями, квалифицируемого по ст. 285 УК. Основное отличие состоит в том, что при совершении преступления, предусмотренного ст. 285, лицо, незаконно извлекающее выгоду из своего положения, причиняет имущественный ущерб собственнику при отсутствии по крайней мере одного признака хищения. Например, при отсутствии предмета хищения, когда ущерб причиняется без завладения каким-либо имуществом, допустим, путем непередачи должного, либо при отсутствии обращения имущества в свою собственность, когда ущерб причиняется путем временного позаимствования и использования в личных целях какого-либо имущества, либо при отсутствии признака безвозмездности, когда должностное лицо незаконно, используя служебное положение, приобретает какое-либо имущество, хотя и оплачивает его стоимость.
Грабеж - это открытое хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 161), т. е. прямая противоположность краже, которая является тайным хищением чужого имущества. Признаки хищения свойственны и грабежу.
Грабитель не только игнорирует волю потерпевшего и мнение окружающих, но и демонстрирует готовность преодолеть возможное сопротивление. Оставаясь ненасильственным преступлением, простой грабеж (ч. 1 ст. 161) представляет собой ступень к насилию, чем определяется его повышенная опасность.
По правовой традиции грабежом считается изъятие имущества в присутствии не только собственника, владельца или иного лица, владеющего имуществом, но и посторонних. К числу посторонних не относятся соучастники грабителя, присутствующие на месте преступления, а также его близкие (родственники, приятели), со стороны которых виновный не ожидает какого-либо противодействия.
Грабеж признается оконченным с момента завладения чужим имуществом и получения преступником реальной возможности распоряжаться им как своим собственным. Если виновному не удалось завладеть имуществом или оно у него отобрано до завершения изъятия (непосредственно на месте преступления, во время борьбы за удержание похищаемой вещи, во время бегства с места преступления), то содеянное квалифицируется как покушение на грабеж.
Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 161) считается грабеж, совершенный: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, д) с причинением значительного ущерба гражданину.
Особо квалифицированным является грабеж, совершенный: а) организованной группой, б) в крупном размере, в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Квалифицирующие признаки грабежа (ч. 2 ст. 161) в основном аналогичны квалифицирующим признакам кражи. Специфическим признаком является совершение грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. “г” ч. 2 ст. 161). Применение насилия при завладении имуществом существенным образом меняет характер и степень общественной опасности грабежа. Объектом этого преступления являются не только отношения собственности, но и личность потерпевшего, подвергнувшегося насилию. В силу указанных особенностей насильственный грабеж можно рассматривать как самостоятельную форму хищения.
Насильственный грабеж следует отграничивать, с одной стороны, от простого грабежа без насилия (ч. 1 ст. 161), с другой - от разбоя, необходимым элементом которого является применение насилия, опасного для жизни и здоровья (ст. 162).
Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, принято понимать побои, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья[Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1990. № 7. С. 7; 1995. № 5. С. 6-7.]. Не считаются признаком насильственного грабежа такие действия, как обыск потерпевшего, снимание с него часов, одежды, а также перетаскивание пьяного в более удобное для совершения преступления место. Нельзя квалифицировать как насильственный грабеж неосторожное причинение физической боли при выхватывании из рук портфеля или срывании головного убора, прикрепленного к прическе.
Одним из способов насильственного грабежа является приведение потерпевшего в беспомощное состояние путем применения одурманивающих веществ, не представляющих опасности для его жизни или здоровья, и последующее изъятие имущества этого лица. Если же при этом применялись сильно действующие или ядовитые вещества, представляющие угрозу для жизни или здоровья, содеянное квалифицируется как разбой (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 г. в ред. от 4 мая 1990 г.).
Разбой (ст. 162 УК) представляет собой наиболее опасную насильственную форму хищения. Это преступление двуобъектное, оно посягает на собственность и личность (жизнь и здоровье потерпевшего). Закон определяет разбой как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 162).
Нападение при разбое - внезапное применение насилия к потерпевшему. Оно, как правило, совершается открыто, но может быть совершено и скрытно от потерпевшего (нападение сзади, выстрел из засады и т. п.). Главным является опасность насилия для жизни или здоровья. Насилие при разбойном нападении может быть применено к собственнику или к лицу, в обладании или под охраной которого находится имущество, а также к любому другому лицу, которое, по мнению преступника, может помешать его преступным действиям. Насилие при разбое представляет столь высокую опасность, что это преступление признается оконченным с момента применения насилия, когда оно предшествует изъятию имущества. Это непосредственно вытекает из формулировки закона “нападение в целях хищения”. Во всем остальном данное преступление соответствует общим признакам хищения.
Состав разбоя отсутствует, если опасное для жизни или здоровья насилие применяется не для изъятия имущества или его удержания непосредственно после изъятия, а с целью избежать задержания. В этом случае налицо совокупность преступлений: хищения (кража, грабеж, мошенничество или покушение на их совершение) и насильственного преступления (против личности или порядка управления).
От насильственного грабежа разбой отличается тем, что применяемое при разбое насилие является опасным для жизни или здоровья.
В судебной практике насилием, опасным для жизни или здоровья, признаются (даже при отсутствии серьезных последствий) такие действия, как нанесение лежащему человеку ударов ногами, целенаправленное нанесение ударов в жизненно важные органы, перекрывание дыхательных путей, выталкивание на ходу из транспорта, применение предметов, предназначенных для причинения ранений, и т. п.
Насилие может быть не только физическим, но и психическим. Психическое насилие при разбое заключается в угрозе непосредственного применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Обычно нападающий запугивает потерпевшего убийством или нанесением ранений. Угроза может быть выражена словами, жестами, демонстрацией оружия. Цель угрозы - парализовать волю потерпевшего, принудить его передать имущество или не препятствовать его изъятию. И если цель достигнута, то не имеет значения, что виновный не намерен был приводить угрозу в исполнение или не имел фактической возможности ее осуществить. Главное в том, что потерпевший воспринял эту угрозу как реальную.
Квалифицированный вид разбоя (ч. 2 ст. 162) имеет место в том случае, когда это преступление совершено: а) группой лиц по предварительному сговору, б) неоднократно, в) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Особо квалифицированным (ч. 3 ст. 162) считается разбой, совершенный: а) организованной группой, б) в целях завладения имуществом в крупном размере, в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, г) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
Большинство квалифицирующих признаков разбоя по содержанию аналогичны соответствующим признакам кражи, поэтому рассмотрим лишь специфические признаки.
Имеются особенности в квалификации группового разбоя по п. “а” ч. 2 ст. 162. Этот признак вменяется в вину тем соисполнителям, которые в ходе предварительного сговора согласились на применение к потерпевшему насилия, опасного для жизни или здоровья. Если же сговором это не было предусмотрено, а один из участников преступления применил такое насилие, его действия квалифицируются по правилам об эксцессе исполнителя.
По п. “г” ч. 2 ст. 162 квалифицируется применение не только огнестрельного, газового или холодного оружия в строгом смысле слова, но и “предметов, используемых в качестве оружия”. Это могут быть предметы, специально изготовленные или приспособленные для нанесения телесных повреждений (отрезок резинового шланга, внутрь которого залит свинец), предметы хозяйственно-бытового назначения или любые другие предметы, фактически использованные преступником для применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего (топор, отвертка, доска, камень, бутылка и т. п.), даже если они не готовились заранее, а были взяты на месте преступления.
Иногда преступники используют в качестве средства психического насилия заведомо неисправное оружие или предметы, внешне напоминающие оружие. Введенный в заблуждение потерпевший воспринимает имитацию вооруженного нападения как реальную угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Поскольку это входит в содержание умысла виновного, то завладение чужим имуществом таким способом также представляет собой разбой. Однако с учетом того обстоятельства, что подобным “оружием” нельзя, как правило, причинить серьезный вред (если не использовать, к примеру, макет пистолета, отлитый из металла, для нанесения ударов), то разбойное нападение с применением имитации оружия не рассматривается как вооруженный разбой.
Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. “в” ч. 3 ст. 162), является одним из наиболее опасных видов этого преступления. Признаки тяжкого вреда здоровью приведены в ст. 111 УК.
Данный квалифицирующий признак имеется при причинении тяжкого вреда здоровью умышленно в целях облегчения завладения имуществом, либо в процессе захвата имущества, при преодолении сопротивления потерпевшего, либо непосредственно после завладения имуществом для его удержания. В этих случаях не требуется дополнительной квалификации содеянного по ст. 111 УК, так как причинение вреда здоровью при разбое полностью охватывается составом данного преступления.
В случае наступления по неосторожности смерти потерпевшего от умышленно причиненного ему при разбое тяжкого вреда здоровью действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений по п. “в” ч. 3 ст. 162 и по ч. 4 ст. 111 УК.
В случае причинения смерти при разбое квалификация содеянного зависит от формы вины. При неосторожном причинении смерти в процессе разбоя содеянное не требует дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против жизни. Умышленное же причинение смерти выходит за рамки состава разбоя, поэтому содеянное надлежит квалифицировать по совокупности как разбой и “убийство, сопряженное с разбоем” (п. “з” ч. 2 ст. 105 УК).
Вымогательство представляет собой требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ч. 1 ст. 163 УК).
Вымогательство во всех его видах является корыстно-насильственным преступлением против собственности, примыкающим к хищениям, а по характеру и степени общественной опасности мало отличающимся от насильственных форм хищения - разбоя и грабежа, соединенного с насилием.
Само по себе требование передачи имущества под угрозой каких-либо нежелательных для потерпевшего последствий является психическим насилием. Поэтому объектом вымогательства является не только собственность, но и личность потерпевшего.
Подобные документы
Понятие вымогательства, его место в системе преступлений против собственности. Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства. Основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие вымогательства от грабежа, разбоя.
курсовая работа [41,9 K], добавлен 26.03.2015Понятие освобождения от уголовной ответственности. Уголовное законодательство РФ и безопасность человека. Права и обязанности правоприменителя. Основания, виды освобождения от уголовной ответственности. Истечение сроков давности совершенного преступления.
курсовая работа [60,8 K], добавлен 08.06.2014Виды и признаки преступлений против собственности: хищение, причинение имущественного и иного ущерба, уничтожение или повреждение. Формы и виды воровства чужого имущества - грабеж, разбой, мошенничество, растрата), корыстные и некорыстные правонарушения.
курсовая работа [164,5 K], добавлен 07.04.2011Классификация преступлений против собственности как предпосылка дифференциации уголовной ответственности. Корыстные и некорыстные преступления против собственности. Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
дипломная работа [83,1 K], добавлен 28.07.2010Исследование понятия и признаков насилия в уголовном праве России при квалификации преступлений против собственности. Определение основных направлений деятельности органов внутренних дел по предупреждению насильственных преступлений против собственности.
дипломная работа [96,6 K], добавлен 19.01.2012Уголовное наказание как важное средство охраны правопорядка. Общий и специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Историческая справка. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
курсовая работа [28,9 K], добавлен 05.08.2007Понятие, виды и основания освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, примирение с потерпевшим и истечение срока давности. Специальные виды освобождения от ответственности.
курсовая работа [59,5 K], добавлен 22.01.2011Характеристика преступлений против собственности по уголовному законодательству России. Виды, формы хищения чужого имущества. Отграничение смежных составов преступлений: грабеж и разбой. Регулирование ответственности за преступления против собственности.
курсовая работа [56,5 K], добавлен 26.07.2013Освобождение от уголовной ответственности. Условия и виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Критерии освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и истечением сроков давности.
курсовая работа [36,6 K], добавлен 25.10.2010Принципы уголовного законодательства. Понятие и признаки преступлений, основания и пределы уголовной ответственности за их совершение. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовая ответственность. Виды освобождения от наказания.
презентация [100,8 K], добавлен 14.05.2014