Кражи и грабежи как преступления против собственности

Собственность, приобретенная по обязательству хранить и распоряжаться особым образом. Единоличная корпорация. Преступления, рассматриваемые в акте о краже, но не являющиеся кражей. Ответственность за пользование транспортными средствами без разрешения.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 29.09.2012
Размер файла 103,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кражи и грабежи как преступления против собственности

1. Кража

Закон, касающийся кражи и относящихся к ней преступлений таких как грабеж, кража со взломом, различные преступления, включающие обман, шантаж и продажу (передачу) краденного, содержится в Актах о краже 1968 и 1978 гг. Перед тем как Акт о краже 1968 г. вступил в силу, закон, касающийся кражи и относящихся к ней преступлений, был очень сложным, но, к счастью, о нем говорить не нужно, так как Акт о краже, который основан на Восьмом Докладе Комитета по Реформе Уголовного Права, является совершенно новым кодексом.

Как указано в заголовке, эта глава касается кражи, которая рассматривается в параграфах 1 - 7 Акта о Краже 1968 г.

Параграфы 139 - 145 проекта Уголовного кодекса изменили существующее определение кражи.

В соответствии с параграфом 1(1) Акта о краже, лицо виновно в совершении кражи, если оно бесчестно присвоило собственность, принадлежащую другому лицу с намерением навсегда лишить другое лицо этой собственности. В соответствии с параграфом 7(2) Акта о краже, кража наказуема лишением свободы до семи лет.

Actus reus кражи -- это присвоение чужой собственности. Means rea -- это нечестность вместе с намерением навсегда лишить другое лицо присвоенной собственности.

В соответствии с параграфом 3(1) Акта: "Любое принятие на себя прав собственника является присвоением. Это включает в себя, принятие лицом на себя права собственника без кражи и посредством обращения с ней как владелец".

Суть этого определения: "принятие на себя... прав собственника". У владельца собственности есть много прав по отношению к собственности. Они включают в себя право пользоваться вещью, право ее уничтожить, подарить, продать и так далее. Однако в объединенных апелляциях, Morris and Anderton v. Burnside (в дальнейшем именуется просто Morris), где большинство судей согласились с речью лорда Роскилла, Суд Палаты Лордов согласился с тем, что, несмотря на использование слова "права" в начале параграфа 3(1), параграф 3 в целом показывал, что присвоение не требует принятия всех прав владельца, и что вполне достаточно принятия любого из прав собственника. Несмотря на объяснение лорда Роскилла, это заключение идет вразрез с языком этого параграфа, но как бы то не было, мы должны относиться к нему как к правильной интерпретации данного параграфа. Очень странно, что фраза "принятие прав владельца" должна значить "принятие любого из прав владельца". Мы позже увидим, как возможно украсть вещь у лица, которое не является владельцем, но которому вещь "принадлежит" для того, чтобы данное деяние подпадало под определение кражи, и как владелец может украсть свою же собственную вещь. Наверное, слово "владелец" в формулировке Суда Палаты Лордов нужно читать как "лицо, которому принадлежит вещь", когда предполагаемая кража происходит не у владельца.

В Моррисе обвиняемый в каждом случае брал вещи с полки в магазине и переклеивал на них этикетки, которые показывали меньшую цену. Потом он покупал эти вещи за меньшую цену. Бернсайд был арестован до того, как он заплатил за товар, но Моррис был арестован уже после оплаты. Палата лордов постановила, что оба обвиняемых совершили кражу. Присвоение собственности произошло тогда, когда они поменяли ценники (в то время у них уже возник Means Rea кражи) потому что они уже приняли одно или больше чем одно право владельца. Не важно то, что они в тот момент не приняли всех прав владельца. Лорд Роскилл сказал: "Если концепция присвоения в параграфе 3(1) включает в себя элемент неблагоприятного вмешательства, или узурпацию какого-либо права владельца, необходимо... рассмотреть удовлетворяется ли это требование в этих случаях... Если покупатель, обладая извращенным чувством юмора, меняет на товарах ценники, тем самым, намереваясь только создать путаницу, я не думаю, что смена ценников является присвоением, однако несложно представить себе ситуацию, когда смена ценников будет являться присвоением. Дело Morris and Anderton v. Burnside является совокупностью этих действий, снятие с полки и смена ценников свидетельствует о неблагоприятном вмешательстве или узурпации права собственника. Эти действия, таким образом, являются присвоением. Именно действия, которые индивидуально или коллективно являются неблагоприятным вмешательством или узурпацией права владельца, являются присвоением в смысле параграфа 3(1). Я не думаю, что имеет какое-либо значение, было ли одно такое действие или несколько, и был ли временной интервал между ними". Важность интерпретации параграфа 3(1) которое дает дело Morris показано в Governor of Pentonville Prison, exp Osman. В этом случае суд был озадачен временем, когда произошла кража денег с кредитного счета в банке в результате нечестного обращения с этим счетом. Районный суд постановил, что присвоение, а потому и кража произошло тогда, когда был выписан чек на деньги, находившиеся на этом кредитном счете, или когда банком была получена инструкция перевести определенную сумму на этот счет. Причина этого решения в том, что представление чека к оплате, или послание инструкции является осуществлением одного из прав владельца банковского счета.

В результате, например, если Д., будучи в Англии, посылает факс в банк П., находящийся в США с инструкцией заплатить Х. $ 1.000.000 со счета П., то здесь произошло присвоение банковского счета П. и, соответственно, кража, которая находится в пределах юрисдикции английских судов.

Из вышесказанного следует, что утверждения о том, что присвоение права собственности не имеет последствий для владельца собственности ил для наличия у него возможности пользоваться этой вещью.

В Lawrence v. Metropolitan Police Comr Висконт Дилхорн, выражая решение Палаты Лордов, сказал, что слова "без согласия владельца" не должны быть включены в определение преступления. Касающаяся этого вопроса часть выступления Висконта не до конца понятна. Возможно, что он имел в виду, что эти слова не надо включать в параграф 1(1) поскольку они подразумевались в контексте присвоения, было бы бесполезно включать их в прекрасно выраженный текст параграфа 1(1). С другой стороны, возможно, что Его Честь имел в виду то, что присвоение может произойти, даже если владелец (или другое лицо которому принадлежит собственность) согласился на действия обвиняемого.

Что бы Висконт Дилхорн ни имел в виду, из последующих прецедентов ясно, что эта часть его выступления не должна пониматься в этом смысле. Как было закреплено Палатой Лордов в Моррисе, для того, чтобы было присвоение прав (любого права) владельца, должно быть неблагоприятное вмешательство или узурпация этих прав (права). Такого вмешательства или узурпации не может произойти если было согласие (выраженное или невыраженное) владельца. Между прецедентами Лоренс и Моррис, эта точка зрения была принята Апелляционным судом в делах Skipp and Hircock и Eddy v. Niman, а после Морриса в делах Fritschy и McHugh and Tringham.

В деле Фритши П. попросил Д. забрать в Англии золотые рэнды и привезти их в Швейцарию. Когда Д. их взял, он бесчестно решил распорядиться ими как его собственными. Однако он отвез их в Швейцарию в соответствии с указаниями. Затем он избавился от них к своей выгоде. Без сомнения, его неразрешенная продажа чужих золотых рэндов в Швейцарии, удовлетворяет требованиям параграфа 1(1) о краже. Но Швейцария находится за пределами юрисдикции Английских судов. Вопрос к Апелляционному суду заключался в следующем: совершил ли Д. кражу в пределах юрисдикции английских судов. Применяя Морриса, суд постановил, что Д. не совершил кражу, поскольку все, что он сделал в пределах английской юрисдикции, соответствовало инструкциям П. Поэтому в пределах английской юрисдикции присвоения совершено не было.

В деле McHugh and Tringham Д. и другой директор компании превысил свои полномочия, выписав чеки в пользу дочерней компании, принадлежавшей той же группе. Отклоняя апелляцию, Апелляционный суд постановил, что действие, совершенное с разрешения (выраженного или подразумеваемого) компании, не может, в общем, считаться присвоением, но действие, совершенное без этого разрешения, будет считаться присвоением.

Похожий подход был использован Тайным Советом в деле A-G of Hong Kong v Chan Nai Keung, когда Д, директор компании по производству и экспорту текстиля, имел общее разрешение компании распоряжаться экспортными квотами (они являются имуществом). Он продал их ниже стоимости, обманув при этом компанию. Тайный Совет постановил, что, поскольку Д. как агент компании не присвоил бы никаких прав владельца, если бы действовал в сфере своих разрешенных полномочий, он присвоил эти права, превысив полномочия, и продав экспортные квоты в убыток компании. Поэтому он присвоил спорные экспортные квоты.

Позднее, в делах Philippou и, особенно в Dobbson v General Accident, Fire and Life Assurance Corpn plc, Апелляционный суд встал на другую позицию. В решении по этим делам суд постановил, что Палата Лордов в деле Лоренс нашла то, что присвоение может случиться, даже если владелец согласился с тем, что было сделано, и ничто в Моррисе этому не противоречило. В деле Добсон произошло следующее: П. обменял свои часы и кольцо на чек строительного общества. Позднее обнаружилось, что чек был украден и недействителен. Апелляционный суд (отдел гражданских дел) постановил, что кольцо и часы были украдены у П., в смысле условий его страхового полиса и Акта о краже, поскольку для контекста параграфа 1(1) присвоение может произойти, даже если владелец согласился с тем, что у него забрали собственность.

Эти решения вторгли право в полную неразбериху, так как имелся ясный конфликт прецедентного права. Этот конфликт был разрешен для всех практических целей поздним решением Апелляционного суда в деле Gomez, которое подтвердило, что закон существует в таком виде, как изложено в Морисе. Т. е. должно быть неблагоприятное влияние или узурпация одного или более прав владельца, которое не может произойти, если случившееся было прямо или косвенно разрешено владельцем.

В Gomez Д1 помощник менеджера магазина электрических товаров склонил своего менеджера к разрешению поставки товаров к Д2 в обмен на два чека строительного общества, которые были украдены, а следовательно недействительны. Д1 знал, но скрыл этот факт от менеджера и сказал ему, что эти чеки были "так же хороши как и наличные". Д1 и Д2 были обвинены в краже товара. Апелляционный суд нашел, что судья нижестоящего суда был не прав, когда постановил, что присвоение товара произошло в тот момент, когда Д2 вошел во владение ими. Причиной такого решения Апелляционного суда было то, что Д2 было разрешено получить товар по спорному договору продажи. Ясно, что решение по делу Dobson v General Accident было прямо применимо к фактам этого дела, но суд отказался ему следовать. Вместо этого он нашел себя обязанным следовать теории Морриса, которая говорит, что суть присвоения "включает не разрешенное действие, но действие путем неблагоприятного влияния или узурпации прав владельца". Не может быть и тени сомнения, что после пересмотра Палатой Лордов, суды будут следовать решению по делу Gomez, а не решения по делам Philippou и Dobbson v General Accident. Эти решения были отменены делом Gomez.

Gomez также важен потому, что он освещает несколько других спорных моментов. Один будет упомянут здесь, а другой позже. В деле Dobson v General Accident, судья Паркер различил "простое согласие" владельца и "выраженное разрешение" владельца. Первое не предотвратит сделку с собственностью от присвоения, тогда как последнее сможет это сделать. В Гомезе было решено, что Моррис нельзя низводить до такой степени. Никакая сделка с собственностью, происходящая с согласия владельца, не может считаться присвоением. Как заметил суд в решении по делу Гомез: "Вина не должна зависеть от такого тонкого различия, даже если, в действительности такое различие может существовать".

Как мог заметить читатель, Гомез оставил открытым действительное значение высказывания Висконта Дилхорна по делу Lawrence. Сейчас это уже практически не важно, поскольку в Гомезе Апелляционный суд постановил, что "Даже если есть разница между Lawrence и Morris, это не тот подход, который использовался в Моррисе, и которому мы должны следовать".

Примеры присвоения. Самый обычный способ присвоения -- это тот, который происходит путем неразрешенного присвоения права собственности на вещь. Присвоение, несомненно, является основным правом собственника. Карманник, который берет чей-то бумажник, бесспорно, его присваивает. Покупатель, который берет товары с полки в магазине и прячет их у себя в сумке, намереваясь за них не платить, явно присваивает товар. Естественно, что поведение покупателя является неблагоприятным вмешательством или узурпацией права владельца, в данном случае магазина. В то время как этого не происходит, когда честный покупатель берет товар с полки магазина и кладет его в тележку чтобы отвезти его к кассе и заплатить за него. Здесь нет ни неблагоприятного влияния, ни узурпации права владельца, потому что действия покупателя разрешены владельцем магазина.

Похоже, что лицо может присвоить собственность, даже не принимая владения ею в грубом смысле этого слова, но просто подразумевая это. Это показано в решении по делу Corcoran v Anderton, где было найдено, что когда женская сумочка была выхвачена из рук хозяйки, был совершен грабеж (что подразумевает кражу, а, следовательно, и присвоение), даже если потом эта сумочка упала на землю и грабитель не смог с ней убежать. Остается увидеть, является ли простое прикосновение карманника к бумажнику, сумочке или к чему-либо еще с целью украсть, присвоением. Если нет, то это, естественно, является попыткой кражи и должно привести к заслуженному наказанию.

Действие может произойти с разрешения владельца, даже если обвиняемый имел скрытые нечестные намерения по отношению к собственности.

Fritschy дает нам один пример. Другой показан в Eddy v Niman, где было решено, что не было присвоения товара человеком, который, намереваясь не платить за них, взял товар с полки, и положил его себе в сумку. Затем он оставил эту затею и покинул магазин без товара. То, что он сделал с товаром, было разрешено магазином. Таким образом, тот факт, что он просто взял товар с полки магазина, не является присвоением. В деле Eddy v Nimman судья Вебстер сказал, что необходимо какое-нибудь очевидное действие, не соотносимое с правами владельца, но в Моррисе Лорд Роскилл считал, что такое действие не должно быть очевидным. То, что является неочевидным действием не ясно. В деле Fritschy Апелляционный суд заметил, что мнение Лорда Роскилла очень тяжело понять. К счастью, мнение Лорда Роскилла выражено настолько запутанно, что оно не обязательно и, скорее всего, будет игнорироваться в практике.

Возможно присвоение собственности даже в том случае, когда лицо даже ни касалось этой собственности.

В Pitham and Hehl Д. вошел в дом П., когда П. не было дома, и предложил Х. купить мебель, принадлежавшую П., поскольку право продажи является одним из прав собственности.

Д. разрушает собственность П., не касаясь ее. Он кидает камни в окно, или стреляет в домашних животных. Право на разрушение собственности является одним из прав владельца. Однако такое поведение будет считаться преступлением по Акту о Преступных Повреждениях 1971 г. Было бы правильнее обвинять по этому Акту.

С другой стороны, определение присваивания, означает, что если лицо представляет чек, выписанный на счет, на котором недостаточно денег, и на котором нет защиты от овердрафта, то это лицо не совершает присваивания какой-либо собственности принадлежащей другому лицу. Это происходит потому, что это лицо не приняло никаких прав банка к той части фондов, к которой относится сумма чека. Также нет присваивания, когда банк переводит указанную сумму получателю платежа по чеку.

Если Д. выписывает неразрешенный чек на кредитный счет П., то Д. виновен в краже денег со счета П.

Как уже говорилось, лицо может присвоить вещь, даже если он уже ей владеет. Это следует из заключительной части параграфа 3(1), в котором говорится что "присвоение" "включает в себя, когда лицо принимает на себя права собственника, не украв вещь, любое позднее принятие на себя права на вещь посредством обращения с ней как владелец". Поэтому, если Д. возьмет у П. зонтик, чтобы воспользоваться им во время ливня, но собирается вернуть его, когда вернется, то Д. не украдет его, хоть и существует присвоение зонтика, нет намерения навсегда забрать его у П. Однако, если Д в последствии решит оставить зонт себе, или продать его, он будет виновен в краже, поскольку его принятие права владения зонтом является присвоением, которое сопутствуется намерением навсегда лишить П. права владения.

В деле Pilgram v Rice-Smith, было решено, что продавец в магазине, который вместе с покупателем заворачивал товары и уменьшал цены на обертке таким образом, что покупателю пришлось бы меньше платить, таким образом, присваивал товары. Если Д. берет у П. телевизор на прокат, а затем его продает, то таким образом он его присваивает.

В обоих этих примерах требования к присваиванию, которые изложены в параграфе 3(1) и интерпретированы в Моррисе, удовлетворяются, поскольку такие действия, неразрешенные владельцем, являются неблагоприятным влиянием или узурпацией одного или более прав владельца.

Следуя решению Апелляционного суда по делу Гомез, не может быть сомнения, что лицо, которое получает собственность вещи обманом, не присваивает ее. Лицо, которое получает владение собственностью обманным путем, намереваясь лишить владельца этой вещи, не присваивает эту собственность, когда ее получает, поскольку это является разрешенным действием, но только если затем он делает с ней что-либо неразрешенное. В деле Skipp Д., представившись настоящим перевозчиком, получил инструкции получить два груза апельсинов и один груз лука со склада в Лондоне и доставить их в Лейчестер. Д. забрал грузы, но исчез с ними. Апелляционный суд постановил, что, хотя Д., возможно, намеривался лишить владельца владения, когда он забирал каждый груз, однако он присвоил товар не в момент получения, когда следовал своим инструкциям, а тогда, когда не привез груз в место назначения, таким образом, отклонившись от своих инструкций. В деле Hircock было решено, что Д., который получил машину по договору аренды, а позже ее бесчестно продал, присвоил ее ни когда получил, а когда продал.

Является или нет поведение обвиняемого присвоением, может зависеть от его душевного состояния. Его поведение в этот момент может быть совершенно нейтральным. Является оно или нет неблагоприятным влиянием, или узурпацией права владельца зависит от намерений обвиняемого. Например, если Д. находит на улице бумажник, принадлежащий П., подбирает его и кладет в свой карман, то эти действия будут являться присвоением, если у Д. будет намерение оставить бумажник себе, если же он намеревается вернуть бумажник П., то присвоения совершено не будет. Вышесказанное становится понятно из дела Морриса.

Исключение для добросовестного покупателя. Параграф 3(2) исключает определенный тип дел, который подпадает под определение присвоения.

Параграф 3(2) акта о краже предусматривает что: "когда собственность или право на собственность или право в имуществе передается, или собирается быть передано добросовестному покупателю за встречное удовлетворение, никакое принятие им прав собственника, не должно, по причине порока титула, являться кражей". Значение этого параграфа в том, что если А. крадет вещи у Б. и продает их Д., который действует добросовестно (т. е. Д. не знает и не догадывается о том, что эти вещи были украдены), то отказ Д. вернуть эти вещи после того как он узнал о том, что они были украдены у Б., не является кражей Д. у Б. Хотя отказ вернуть или продажа этих вещей не будет являться преступлением, но если Д. продал эти вещи после того, как узнал правду, то его действия будут являться обманом, поскольку Д. представится владельцем вещей.

Нужно выделить, что исключение параграфа 3(2) применяется лишь в тех делах, где вещи были переданы обвиняемому за встречное удовлетворение, и он действовал добросовестно.

Присвоение бездействием. Заключения, сделанные Палатой Лордов в деле Морриса, и в других обсуждавшихся выше делах относятся лишь к тем делам, где производились действия. Однако присвоение может произойти и путем бездействия, таким как невозвращение вещи владельцу. В параграфе 3(1) подразумевается, что лицо присваивает собственность, которую оно не украло, но лишь "хранило как владелец", а "хранение" не предусматривает совершение действия. Может определенное бездействие считаться присвоением или нет, зависит от душевного состояния обвиняемого, поскольку именно оно определит факт неблагоприятного влияния или узурпации права собственности. В деле Broom v Crowther Д. купил краденый теодолит. Позже он узнал, что теодолит был украден, но оставил его у себя дома, пока он решал, что с ним делать. Теодолит лежал у него в спальне неделю, до тех пор, пока Д. не допросила полиция. Принимая апелляцию Д., Дивизионный суд постановил, что, хотя и могут быть случаи, где можно показать, что Д. хранил вещь как владелец, но этот вывод нельзя сделать в данном случае, поскольку теодолит находился в руках Д. недолго, а в это время он просто думал, что же с ним делать.

Если лицо присвоило собственность, принадлежащую другому лицу, и имеется соответствующий Means Rea, то это лицо совершило кражу. Такое присвоение, как бы не долго оно ни продолжалось, может случиться только один раз, и последующие присвоения этой вещи не являются кражей. Как известный автор заметил: "В противном случае было бы теоретически возможно осудить вора за кражу серебряного чайника всякий раз, когда он использует его, для того чтобы налить чай".

Лицо нельзя осудить за кражу, если нет доказательств, что он присвоил какую-то определенную собственность, принадлежащую другому лицу. Нельзя осудить Д. лишь за то, что по его вине А. задолжал Б.

В деле Navvabi Д. выписал неразрешенные чеки для получения жетонов в казино. Поскольку чеки были подкреплены карточкой, банку пришлось их признать, и банк остался должен казино. Апелляционный суд отменил приговор В., поскольку присвоение им части банковских фондов, относящихся к сумме, указанной на чеке, не имело места. Понятно, что невозможно указать ни на какую другую собственность банка, которую присвоил Д.

Лицо, обвиняемое в краже части собственности, может быть осужден за это и только за это, даже если на процессе станет известно, что он украл всю эту собственность, и обратное окажется правдой.

2. Собственность

В соответствии с параграфом 4(1) Акта о краже, собственность включает в себя деньги и любую другую собственность движимую или недвижимую, включая право требования и другое выраженное в правах имущество. Упоминание недвижимости означает, что земля и все объекты, прикрепленные к земле, включаются в определение собственности. Однако существуют особые оговорки, касаемые кражи земли и объектов, прикрепленных к земле. О них будет сказано позднее. Так же есть особые положения, запрещающие кражу диких животных.

Право требования является личным правом на собственность, которое может быть осуществлено только через иск, а не через владение. Включение этого права в определение собственности означает, что лицо, которое бесчестно присваивает право собственности на право требования, такое как долг, авторское право, или торговую марку, с намерением навсегда лишить владельца этой собственности, виновно в краже. Поэтому, если Д. бесчестно передает Х. свой долг П., для того, что бы обделить П., то Д. виновен в краже права требования у П.

Также, если Д. продает книгу, авторское право, которое принадлежит П., то Д. совершает кражу права требования, принадлежащего П. Банковский счет также является правом требования, поскольку это долг банка клиенту. Поэтому, например, если бухгалтер бесчестно выписывает неразрешенный чек на банковский счет его нанимателя, то он виновен как в краже права требования (суммы находящейся на балансе в банке) принадлежащего его нанимателю, так и в краже самого чека.

Другой выраженной в правах собственностью являются, например патенты и передаваемые экспортные квоты. Последнее было признано в деле A-G of Hong Kong v Chan Nai Keung, где Тайный совет постановил, что экспортные квоты, которые можно свободно продавать и покупать, являются выраженной в правах собственностью.

Несмотря на такое широкое определение собственности в параграфе 4(1) Акта о краже, существуют вещи, которые не упоминаются, или не могут упоминаться там, а, следовательно, их нельзя украсть.

Традиционно человеческое тело не является собственностью, хотя на это и нет причин. Если когда-нибудь оно станет собственностью, то после захоронения, оно будет принадлежать хозяину кладбища. До захоронения оно будет принадлежать наследникам и другим лицам, в зависимости от обстоятельств. Необходимо сказать, что человеческие тела, или части из них, которые были сохранены для последующего использования, например, мумии в музеях, или тело, которое хранится для исследований или обучения студентов в медицинских школах, или часть тела, предназначенная для трансплантации, должны быть собственностью.

Понятно, что живое человеческое тело не может считаться собственностью. Несмотря на это, был ряд осуждений за кражу продуктов человеческого тела, таких как волосы или моча. Эти осуждения никогда не проверялись Апелляционным судом.

В нескольких делах было решено, что конфиденциальная информация, такая как торговая тайна или содержание будущей контрольной работы не считается собственностью. Поэтому простое копирование не является кражей. Однако копирование компьютерной информации, будет считаться преступлением в соответствии с параграфом 13 Акта о Краже, или в соответствии с параграфом 1 Акта о компьютерных злоупотреблениях 1990 г.

Проезд в машинах, автобусах или поездах не считаются собственностью, но те, кто получает их путем обмана, могут быть виновны в соответствии с параграфом 1 Акта о Краже 1978 г.

Электричество не считается собственностью в соответствии с определением параграфа 4. Соответственно его нельзя украсть. Но в соответствии с параграфом 13 Акта о краже, лицо, которое виновно в бесчестном использовании без надлежащего разрешения, или вызывает бессмысленную трату или перенаправление электричества, может быть приговорено к сроку заключения до пяти лет. Бессмысленная трата или перенаправление электричества в большинстве случаев является серьезным преступлением, когда, например, лицо переподключает электрическую линию, после того, как его отключили за неплатеж, но если Д. включает радиоприемник П. без разрешения П., то он может быть осужден за преступление в соответствии с параграфом 13, так же как и лицо, опустившее фальшивую монету в электрические весы для того, чтобы взвеситься.

Тот, кто бесчестно пользуется частным телефоном без разрешения владельца, виновен в соответствии с параграфом 13. Так же будет, если лицо воспользуется общественным телефоном, но в этом случае его действия будут рассматриваться в контексте параграфа 48 Британского Акта о Телекоммуникациях 1981 г.

По этому закону, лицо, которое пользуется общественным телефоном с намерением уклониться от уплаты, виновен в преступлении, которое карается тюремным заключением сроком до двух лет.

Почва и растения и другие, растущие на земле предметы, являются прикрепленными к земле объектами, так же как и дома, стены и другие постоянные сооружения. С другой стороны, временное жилище строителей, не является прикрепленным к земле объектом, как и куча гравеля или других строительных материалов. В обычных случаях суды следуют правилу интеграции, где учитывается степень постоянства привязанности к земле. Это помогает решать вопрос о том, является ли вещь движимой или недвижимой.

Запрет на кражу земли и прикрепленных к ней объектов вводится параграфами 4(2) и 3 Акта о краже: "Лицо не может красть землю, или объекты, прикрепленные к ней, за исключением следующих случаев:

· когда лицо является доверенным, или личным представителем, или ликвидатором компании, или ему еще как-то разрешено продавать землю, принадлежащую другому лицу, и он присваивает землю, или прикрепленные к ней объекты, действуя, нарушив доверие, возложенное на него;

· когда лицо, не являясь владельцем земли, присваивает что-либо прикрепленное к земле, путем отделения вещи от земли, прямо или косвенно, или после того как вещь была отделена от земли;

· когда, будучи арендатором земли, присваивает, целиком, или частично любое строение, прикрепленное к земле".

"Лицо, собирающее дикорастущие грибы, или собирающее цветы, фрукты или листву с дикорастущего растения, не крадет то, что он собирает, если данное действие не совершается для прибыли, или для продажи, или для любой другой коммерческой деятельности" (п. 4(3)). Это положения Акта о краже. Большинство частей Акта понять легко, но вышеуказанное к ним не относится.

Все сводится к следующему:

1. Земля в целом не может быть украдена, за исключением тех моментов, когда присвоитель относится к определенному классу и действует определенным образом (п. 4(2)). К этому классу относятся доверенные, личные представители, ликвидаторы компаний и другие, которым вверено продавать и распоряжаться землей, принадлежащей другому. Единственный способ для этих лиц украсть землю заключается в злоупотреблении доверием, возложенном на них. В результате, лицо не может украсть землю в целом, просто передвинув забор, или самовольно поселившись. Если он, передвигая забор, обманывает, то он может быть наказан за обманное получение собственности, но ответственности за самовольное поселение нет.

2. Вещи, прикрепленные к земле, могут быть украдены только в следующих случаях. Говоря о земле в целом, ее могут украсть только определенные лица и только определенным образом (п. 4(2) (а)). Когда не владеющее лицо присваивает прикрепленную к земле вещь путем прямого или косвенного отделения этой вещи от земли (п. 4(2) (б)). Если нарушитель владения, или любое другое не владеющее лицо, добывает гравель, или снимает черепицу или кирпичи со здания, добывает торф, собирает цветы или другие растения, собирает цветы с обрабатываемого участка или спиливает дерево, или спиливает одну из его ветвей, или вызывает такое отделение (например, выпускает свинью на поле, где она выкапывает овощи), то это лицо может быть обвинено в краже. Вышесказанное не относится ни к собиранию дикорастущих грибов или корней, ни к собиранию ягод и листвы с дикорастущих растений. Такое поведение управляется особым положением параграфа.

Во-первых, собирание дикорастущих грибов не является кражей, хотя здесь на лицо отделение вещи от земли, если это не производится для коммерческих целей. Во-вторых, когда не владеющее землей лицо собирает цветы, плоды или листву с дикорастущих растений или деревьев, это лицо не может совершить кражу (хотя здесь опять происходит отделение вещей от земли), если данное действие не производится за вознаграждение, или для продажи, или для любой другой коммерческой цели. "Собирать" -- очень узкий термин. Он не включает в себя такие вещи, как выкапывание дикорастущего растения или отламывание веток. Эти действия регулируются параграфом 4(2) (б)), а параграф 4(3) к ним не применяется. Эти параграфы действуют следующим образом: незадолго до Рождества цветочник и электрик собирают остролист с культивируемого дерева. В этом случае они оба могут быть осуждены за кражу, поскольку дерево не является дикорастущим растением. Затем они собирают остролист с дикорастущего дерева. Цветочник собирает потому, что хочет продать остролист у себя в магазине, а электрик украсить свой дом. В этом случае только цветочник будет осужден. Если они вдвоем выкапывают елки, то осуждены они будут тоже вдвоем, поскольку "выкапывание" не является "собиранием".

В общем, лицо, арендующее землю, не может красть вещи, прикрепленные к земле. Соответственно, если он добывает гравель, выкапывает и продает растения, или собирает чернику на продажу, то технически осудить его за кражу невозможно. Единственное исключение заключено в параграфе 4(2) (с)). Оно относится к строению, или части строения, которое используется и было передано в аренду вместе с землей. Эти вещи могут красться арендатором, причем любым способом. Отделение от земли не необходимо. Самый ясный пример здания -- это дом, но этот термин включает в себя такие понятия как стена или мост. Из этого следует, что если арендатор сносит сарай для угля на участке, который он арендует, или вынет из дома камин и продаст его, или продаст камин самовывозом, с обещанием вынуть его потом, то арендатор может быть осужден за кражу. Странно, что все эти положения не относятся к лицу, владеющему землей по лицензии. Таким образом, лицензент не совершит никакого преступления, если бесчестно присвоит что-либо прикрепленное к этой земле.

Параграф 4(4) Акта о краже говорит о том, что дикие животные, прирученные ил не прирученные, являются собственностью, но лицо не может украсть дикое неприрученное животное, которое обычно не живет в неволе, или тело этого животного, если только оно или стало чьей-то собственностью, и с тех пор не было утеряно или оставлено, или другое лицо получает это животное в собственность.

Пока они живы, дикие, не прирученные, не живущие в неволе животные, не могут ни кому принадлежать, но как только они теряют жизнь или свободу, они становятся собственностью владельца земли, на которой они потеряли жизнь или свободу, или, если владелец земли отдал права на этих животных кому-либо еще, тому лицу, которому были переданы права. Параграф 4(4) разделяет две группы диких животных:

1. Дикие либо прирученные, либо обычно живущие в неволе животные могут быть украдены таким же образом, как и любое другое имущество. Таким образом, лицо может быть виновно в краже, бесчестно присвоив ручную лисицу или медведя из зоопарка.

2. Дикие, не прирученные, не живущие в неволе животные.

Такое животное или его тело обычно не может быть украдено. Есть два исключения:

· когда оно попало во владение какому-либо лицу, и это владение не было потеряно или оставлено;

· когда другое лицо не находится в процессе присвоения.

Таким образом, охота на чужой земле не является преступлением, за исключением тех моментов, когда дичь изымается из капканов, расставленных другими лицами, поскольку в этом случае, другой охотник находится в процессе присвоения этой дичи, или из сумки, в которую другое лицо сложило плоды своей охоты, поскольку в этом случае присвоение уже произошло. Охота регулируется особым законодательством.

Другие преступления, относящиеся к диким животным. Восьмой Доклад Комиссии по реформе Уголовного права рекомендовал, что все право, относящееся к охоте, должно рассматриваться специальной комиссией. С другой стороны, определенные положения Акта о краже 1861 г. суммарно наказывали незаконное присвоение или уничтожение рыбы в частных водоемах, или в тех водоемах, где частное право на рыбалку регулируется в модифицированной форме частью первой Акта о Краже 1861 г.

Различные Викторианские статуты суммарно наказывают за охоту, и за нарушения права частной собственности, преследуя дичь, они не требуют обязательного убийства или присвоения дичи. Параграф 1 Акта об оленях 1991 г. прямо говорит о суммарных преступлениях, относящихся к намеренному присвоению, убийству или ранению оленя без согласия владельца или арендатора земли, или соответствующих властей.

Эти относящиеся к рыбе, дичи и оленям преступления являются отличными преступлениями и достаточно далеки от кражи.

Присвоенная собственность должна принадлежать другому лицу в момент присвоения. В обычном языке принято говорить, что собственность принадлежит кому-нибудь только тогда, когда ей владеют, но в смысле параграфа 5(1) Акта о краже, собственность принадлежит тому, кто или владеет вещью, или владеет частью вещи.

3. Владение и обладание

Перед тем как обсуждать параграф 5(1) необходимо отметить разницу между владением вещью и обладанием вещью. Владение товаром или деньгами или любой другой собственностью является высшим правом на эту собственность. Это право длится дольше, чем любое другое право на вещь, но владение не обязательно означает обладание. Например, А. мог арендовать машину у Б., а десятифунтовая банкнота В. могла быть взята карманником Г., который затем положил ее себе в бумажник. Б. и В. являются собственниками соответственно машины и банкноты, несмотря на то, что А. и Г. обладают этими вещами. Даже если банкнота В. перемешалась с другими деньгами в бумажнике Г., то В. остается владельцем этой банкноты, но Г. мог сделать того, кто добросовестно принял эту банкноту ее владельцем, Это происходит потому, что деньги являются оборотным имуществом. Вор может передать лучший титул на вещь, чем есть у него самого. Товары не являются оборотным имуществом. Если Ж. украдет часы у З. и продаст их Ю., то З. останется владельцем часов и сможет подать иск против Ю.

Нужно заметить, что существует правило, определяющее переход права владения при продаже товаров. Оно состоит в том, что права владения переходит только тогда, когда с этим соглашаются обе стороны. В случае продажи в магазине, например, стороны обычно считают, что право владения переходит тогда, когда совершается оплата, а в случае розничной продажи бензина, тогда когда бензин попадает в бак, хотя оплата происходит позже.

Обладание по большому счету -- это физическое обладание вещью за исключением следующего:

1. Обладание может значить что-либо большее, чем просто физическое обладание. Например, лицо не обладает столовыми приборами, которыми он пользуется, когда ужинает в гостях, покупатель не обладает товарами, на которые смотрит в магазине, рабочий не обладает принадлежащими работодателю инструментами. В каждом из приведенных случаев хозяин дома, хозяин магазина и работодатель обладают вещью.

2. Обладание может также значить что-то меньшее, чем физический контроль. Например, домовладелец обладает всем тем, что находится у него дома даже тогда, когда он находится на работе.

3. Когда ни у кого нет физического обладания, или когда оно спорно, лицо, имеющее право обладания, обычно обладает спорным предметом. Например, хозяин автомата, продающего газеты, может не знать, сколько монет находится в этот момент в автомате, но он все равно обладает монетами, которые находятся в этом автомате.

Лицо не теряет владение вещью, когда он забывает, куда ее положил. Но лицо потеряет право обладания тогда, когда кто-то другой присвоит эту вещь. Таким образом, если женщина теряет на улице свою сумочку, то она продолжает ею обладать до тех пор, пока кто-то другой не примет прав обладателя. С другой стороны, когда собственность оставляется кем-либо, и это лицо теряет всякий интерес к этой собственности, то он теряет все права на эту вещь, включая права владельца, если это лицо ими обладает. Но лицо, например, не теряет право обладания вещью, если положит ее в чулан.

Как уже говорилось, права владения и обладания могут принадлежать разным людям. Хорошим примером этого является зависимое держание: А доверяет товары Б., и Б. обязан вернуть эти товары А., или доставить эти товары к третьему лицу, в соответствии с инструкциями А. В этом случае Б. получает право обладания, но владение остается у А.

По закону о владении товаром обычно говорят "собственность в товарах". Использование слова "собственность" вводит немалую путаницу, и проще использовать это слово в его другом смысле, а именно в смысле вещей, которые могут быть субъектом института владения. Именно в последнем своем значении это слово используется в Акте о краже и в названии этой главы.

Параграф 5(1) гласит: "Собственность принадлежит тому лицу, которое обладает ей, или имеет право на вещь или на часть вещи". "Управление" вещью включает в себя случаи, где лицо, которое физически управляет вещью, но не обладает ею. Например, гость, который пользуется посудой хозяина, не обладает посудой, хотя физически управляет ею.

В деле Woodman обвиняемый взял металлолом из неиспользуемого фабричного здания, принадлежащего компании English China Clays. Раньше на этом месте было значительное количество металлолома, но он был продан компании, которая занималась уборкой и переработкой металлолома. Эта компания убрала большую часть, но немного осталось там, куда было сложно подобраться. Эта часть металлолома находилась в здании фабрики около двух лет, пока ее не взял обвиняемый. После того, как компания убрала весь металлолом, English China Clays возвела забор, и повесила знаки "Частная собственность, не входить", "Нарушители будут наказаны". Отказывая в апелляции, Апелляционный суд постановил, что было приведено достаточно доказательств, что English China Clays контролировало этот участок, а посему контролировал и те вещи, которые находились на этом участке, не смотря на то, что ЕСС не подозревал о нахождении некоторых вещей на участке.

Тот факт, что владелец собственностью может контролировать собственность, находящуюся на этом участке, даже не подозревая о существовании этой собственностью, имеет большое значение, где владелец вещью оставил вещи на участке, а потому потерял право владения и право собственности на эти вещи. В этом случае, тот факт, что спорные вещи все равно принадлежат другому лицу, а владелец контролирует их, означает то, что тот, кто бесчестно присваивает эти вещи, может быть осужден за кражу.

Лучшим примером пропреитарного права является полное владение собственностью, но эта фраза так же означает пропреитарные права, которые не означают полного владения вещью.

Имеет или нет лицо, отличное от обвиняемого, пропреитарное право на вещь в момент присвоения, не определяется Актом о краже, но зависти от положений гражданского права. Полное исследование этого вопроса лежит за пределами этой книги, но необходимо заметить, что пропреитарный интерес, который значит меньше чем полное владение вещью, является тем интересом, который бенефициарий имеет в трастовом фонде, или наследник в завещании.

Одним типом траста является презюмированный траст. Его существование поднимает множество вопросов в гражданском праве, например, дает или нет факт получения скрытых доходов при пользовании чужой вещью, рождение презюмированному трасту. В деле A-G Reference (No 1,1995) Апелляционный суд принял во внимание, что даже если работник получил скрытые доходы по презюмированному трасту своего работодателя, пропреитарный интерес работодателя в этом трасте не был пропреитарным интересом в смысле параграфа 5(1). Такая интерпретация сильно контрастирует с решением другого Апелляционного суда по делу Shadrokh-Cigari. В этом случае суд постановил, что справедливый интерес мог возникнуть только из презюмированного траста, и являлся пропреитарным интересом в смысле параграфа 5(1). Это решение ставит под сомнение решение по делу A-G Reference.

Параграф 5(1) также означает, что работник, получивший взятку, должен отчитаться за нее перед своим начальником, в смысле гражданского права, но это имущество не принадлежит другому, поскольку работодатель не имеет пропреитарных прав на эту вещь. Из этого следует, что работник не может быть осужден за кражу взятки.

Параграф 5(1) говорит, что "пропреитарный интерес" в настоящем контексте не включает в себя "справедливый интерес, возникающий только из соглашения передать право или интерес". Это нужно объяснить для тех читателей, которые пока не имели дело с правом справедливости. Когда лицо заключает договор купли, например, земли или акций, то он получает то, что называется справедливый интерес в этих вещах, хотя по закону, его контрагент оставляет себе право владения. Вышеназванные слова приведены для того, чтобы владелец собственности, решивший продать эту собственность А., а потом заключает другой контракт на продажу той же собственности Б., не крал эту собственность у А.

Результатом определения "принадлежащего другому" в параграфе 5(1) является то, что собственность может принадлежать более чем одному человеку. Если А. доставляет товары Б. и просит хранить их, доставить третьему лицу, а Д. бесчестно присваивает эти товары, то в этом случае Д. совершит кражу как у А., так и у Б.

Другим результатом этого определения является то, что лицо, которому собственность принадлежит в смысле параграфа 5(1) может украсть товары от кого-либо еще, кому они принадлежат. Например, в вышеуказанном примере, если товары крадет Б., то он крадет их у А. В действительности, владелец может быть осужден за кражу своей же собственности. Если Д. сдает свой автомобиль в аренду П. на месяц, а потом его забирает, то в этом случае он может быть осужден за кражу, даже в том случае, если он остается владельцем своего автомобиля. Это происходит по тому, что машина находится во владении П. То же самое произойдет, если Д. заберет свою обувь из ремонтной мастерской Е., не заплатив за ремонт.

Партнер может быть виновен в краже собственности товарищества, так как партнеры являются совладельцами, и у каждого из них имеется пропреитарное право на эту собственность.

Бенефициарий траста (за исключением презюмированного траста) имеет пропреитарные права и интерес по параграфу 5(1), и поэтому трастовая собственность находится во владении бенефициария, так же как и у держателей траста, которые являются законными владельцами. Если Д. держит деньги, товары или акции в трасте для П., то Д., как держатель траста, является владельцем данного имущества, но у П. есть пропреитарные права в этой собственности. Поэтому Д. будет виновен в краже, если он бесчестно присвоит их с намерением навсегда лишить П. владения ими.

Супруги могут быть виновны в краже собственности друг у друга, несмотря на то, что все вещи находятся у них в совместной собственности. Для начала процедуры расследования кражи одного супруга у другого, необходимо согласие Директора Общественных Преследований, за исключением того момента, когда супруги, по причине судебного приказа, не обязаны жить вместе в определенное время. Причина для необходимости одобрения директором, лежит в том, что есть вероятность того, что тривиальные ссоры попадут в уголовные суды.

Параграф 5 содержит еще четыре подпараграфа. Они относятся к особым ситуациям, где или собственность не принадлежит другому лицу по параграфу 5(1), или там где она принадлежит по запутанному гражданскому праву, необходимо упростить этот вопрос простым правилом.

Как мы видели, трастовая собственность принадлежит как бенефициарию, так и держателям трастового фонда. Однако, в случае благотворительных трастовых фондов, не существует бенефициариев в юридическом смысле этого слова, как лиц, имеющих бенефициарный интерес в трастовой собственности. Без особого положения, бесчестное присвоение собственности благотворительного трастового фонда, одним из держателей фонда, или всеми держателями сразу, не будет являться кражей, так как собственность не принадлежит никому больше. Для этого, в параграфе 5(2) приведено особое положение, в котором говорится: "Когда собственность находится в трасте, владеющими лицами должны считаться все, кто имеет законное право, обеспечивать соблюдение условий данного траста, и намерение разрушить трастовый фонд, должно считаться намерением лишить трастовой собственности любое лицо, имеющее такое право". Таким образом, если держится благотворительный трастовый фонд, то Генеральный прокурор, как то лицо, которое, не будучи бенефициарием, имеет право обеспечить условия такого траста, как лицо, которому принадлежит трастовая собственность, и держатели траста могут быть осуждены за кражу, если бесчестно присвоят собственность.

преступление кража собственность транспортный

4. Собственность, приобретенная по обязательству хранить и распоряжаться особым образом

Параграф 5(3) говорит о том, что: "Когда лицо получает собственность от, или на счет, принадлежащий другому лицу, и имеет обязательство перед другим лицом хранить и распоряжаться вещью, или доходом от вещи определенным образом, то в этом случае собственность является принадлежащей другому лицу".

Суть параграфа 5(3) в том, что эта собственность (обычно деньги) рассматривается как принадлежащая другому лицу, от которого, или на чей счет поступила эта собственность, если обвиняемый обязан хранить и распоряжаться собственностью или доходом от этой собственности особым образом. "Доход от собственности" относится к деньгам, или другому полученному имуществу, которое репрезентирует то, что было получено, например, автомобиль, который получатель купил на доверенные ему деньги.

Параграф 5(3) требует, что обвиняемый должен был получить собственность "от, или на счет, принадлежащий другому лицу" которому он обязан "хранить и пользоваться вещью" особым образом. Это требование вполне удовлетворяется, когда Д., продавец в магазине, получает деньги от покупателя, за какие-нибудь товары, принадлежащие его работодателю, поскольку он получил деньги на счет другого лица. В этом случае его работодателя, и он обязан хранить и распоряжаться деньгами определенным образом, например, положить в кассу.

С другой стороны, требование параграфа 5(3) не удовлетворяется тогда, когда работник получает деньги за товар, который он продает сам, даже если это противоречит условиям его работы, на собственности своего работодателя, как менеджер бара, продающий свое пиво, или когда работник получает взятку за вхождение на собственность, принадлежащую работодателю, или когда работник использует доверенную ему собственность работодателя не по назначению, например, использование машины такси в нерабочее время. Это происходит потому, что ни в одном из этих случаев деньги не получаются от, или на счет другого лица, которому работник обязан хранить и распоряжаться особым способом. Также лицо, которое каширует чек, который должен помочь ему заплатить за дом, и он его бесчестно пропивает, вместо того, чтобы заплатить за дом, не удовлетворяет условий параграфа 5(3), так как он не обязан действовать определенным образом с полученными деньгами.

Поскольку обязательство, указанное в параграфе 5(3), должно быть законным обязательством, законом права для судьи является -- существовало или нет данное обязательство при существовавших условиях. Однако вопрос о том существовали или нет такие условия, не может быть решен до тех пор, пока не установлены факты. Присяжные должны установить вопросы фактического характера, и если они существуют, то судья должен инструктировать присяжных обосновать свой вердикт на фактах, а затем сказать им: "Если вы найдете что факты в этом деле такие и такие, тогда я наставляю вас, что вопрос права в этом деле заключается в том, что законное обязательство должно возникнуть из параграфа 5(3)". Судьи, включая апелляционных судей, иногда достигали удивительных заключений по возникновению законных обязательств, указанных в параграфе 5(3). Хороший пример -- это дело Meech. В этом деле П. мошенническим образом получил чек от финансовой компании на сумму в 1450 фунтов стерлингов. Он попросил Д. кашировать для него чек. Д. согласился и перевел его на свой банковский счет. Два дня спустя, раскрыв мошенничество П., Д. снял со своего счета сумму в 1410 фунтов стерлингов. Эта сумма представляла собой 1450 фунтов минус 40 фунтов, которые П. был ему должен. Д. договорился с Ж. и З. организовать поддельное ограбление, чтобы у него был предлог не отдавать деньги П.


Подобные документы

  • Понятие преступления против собственности. Частная, государственная и муниципальная собственность, собственность общественных объединений. Уничтожение и повреждение имущества. Ответственность за корыстные и некорыстные преступления против собственности.

    презентация [404,2 K], добавлен 23.11.2014

  • Понятие и состав преступлений против собственности. Определение понятия и раскрытие признаков хищения. Квалификационный состав кражи и мошенничества как преступлений против собственности. Отличительные признаки кражи имущества по уголовному праву РФ.

    контрольная работа [30,3 K], добавлен 30.05.2014

  • Классификация преступлений против собственности как предпосылка дифференциации уголовной ответственности. Корыстные и некорыстные преступления против собственности. Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

    дипломная работа [83,1 K], добавлен 28.07.2010

  • Общая характеристика, виды и формы хищений. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности. Преступление против собственности в уголовном праве в России и других государств.

    курсовая работа [61,4 K], добавлен 13.03.2010

  • Понятие ненасильственных преступлений против собственности. История развития законодательства о преступлениях против собственности. Собственность как системообразующая категория преступления. Виды ненасильственных преступлений против собственности.

    дипломная работа [100,0 K], добавлен 16.06.2010

  • Понятие и основные виды преступлений против собственности. Уголовно-правовой анализ кражи и грабежа как преступлений против собственности. Степень опасности угрозы применения насилия при квалификации грабежей и разбоев. Оценка угрозы потерпевшим.

    курсовая работа [87,1 K], добавлен 21.04.2017

  • Понятие и характеристики кражи как одной из форм преступлений против собственности, ее состав, квалифицирующие признаки и виды. Субъекты и объекты преступления, особо квалифицированные виды кражи. Уголовное наказание за хищение чужого имущества.

    реферат [32,0 K], добавлен 01.08.2010

  • Общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как системообразующая категория преступлений. Виды преступлений против собственности по законодательству Республики Казахстан. Индивидуальные особенности личности преступника.

    курсовая работа [51,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и содержание отношений собственности. Предмет преступлений против собственности. Хищение имущества. Виды хищения. Формы хищения. Иные преступления против собственности.

    дипломная работа [62,3 K], добавлен 15.03.2008

  • Проблема предупреждения преступлений против собственности как одна из самых сложных криминологических проблем. Криминологическая характеристика преступлений против собственности. Специфика детерминации и причинности преступлений против собственности.

    контрольная работа [28,9 K], добавлен 13.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.