Правовой институт наследственного преемства по закону

Сущность и субъекты преемства в наследственных отношениях. Наследство как объект наследственного преемства, порядок и очередность законных наследников. Проблемы установления родства при суррогатном материнстве. Особенности наследования государством.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.07.2010
Размер файла 83,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Можно рассмотреть в качестве примера следующее гражданское дело.

Т. и А.Л. обратились в суд с иском к А.В. о признании права собственности на дом в дачно-строительном кооперативе в размере 1/3 доли за каждой из сторон, сославшись на то, что как до, так и после смерти матери, А.Н. (13.07.1989 г.), постоянно пользовались домом и земельным участком, являются наследниками пая по завещанию в размере 1/3 доли, дом и земельный участок фактически разделены, однако ответчик с конца 1990 года препятствует им пользоваться домом. Решение общего собрания членов ДСК о приеме в кооператив только А.В., нарушает их права как наследников умершего члена кооператива и поэтому должно быть признано недействительным.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен и оставлен без изменения областным судом. Президиум Московского областного суда решение суда и определение кассационной инстанции отменил и направил дело на новое рассмотрение, так как посчитал, что судом была сделана ошибка в применении норм материального права: признавая право собственности на часть дома за истцами, народный суд исходил из того, что наследодатель А.Н. при жизни полностью выплатила пай и поэтому стала собственником дома. Между тем, в соответствии с действовавшим до 1 июля 1990 г. законодательством собственником дачного помещения являлось ДСК, и общее собрание членов кооператива вправе им было распорядиться; истцы не пользовались дачей; А.В. отказался от квартиры в связи с принятием его в члены ДСК.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене постановления президиума областного суда. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 апреля 1993 г. протест удовлетворила, указав следующее.

Действительно, А.Н. при жизни не была собственницей дачи и ей на праве собственности принадлежал лишь пай. Этот пай был завещан в равных долях детям, на 1 июля 1990 г. они все были собственниками полностью внесенного пая. После вступления в действие Закона СССР о собственности в СССР каждый из них вправе ставить вопрос об оформлении права долевой собственности на дачу. При рассмотрении дела судом обоснованно признано, что после 1 июля 1990 г, стороны продолжали пользоваться дачей, пай был полностью внесен, то есть наступили события, с которыми ст. 4 ГК РФ связывает возникновение права собственности на дачу. Эти обстоятельства не были учтены общим собранием кооператива при решении вопроса о членстве наследников А.Н. и приеме в члены ДСК лишь А.В. При этом доводы президиума областного суда о том, что собрание вправе было распорядиться принадлежащей кооперативу дачей, необоснованны, поскольку собрание рассматривало вопрос о членстве в кооперативе и его решение не является актом по распоряжению собственностью. Вывод президиума о том, что истцы не пользовались дачей, не подтвержден доказательствами. Кроме того, как видно из письма прокурора г. Калининграда, решением администрации и профсоюзного комитета А.В. на семью предоставлена квартира со снятием с очереди на улучшение жилищных условий. Однако А.В. обратился с заявлением об отказе от получения квартиры, но просил оставить его в списке очередников с последующим предоставлением квартиры в доме-новостройке Если наследники умершего до 1 июля 1990 г. члена ДСК, полностью выплатившего пай, продолжали пользоваться дачей, они признаются принявшими наследство и с 1 июля 1990 г. собственниками дачи [Текст]: [Определение Судебной Коллегии Верховного Суда РФ от 02.04.1993 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 2. - С. 32..

По общему правилу, в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Наследственного преемства не происходит, если определенные права и обязанности наследника возникают в связи со смертью гражданина. Так, например, получение страхового возмещения в связи со смертью гражданина его родственниками относится к договорным правоотношениям, в данном случае страховое возмещение не переходит по наследству Бахмуткина К.Ю. О праве наследования граждан [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 2. - С. 21..

Ст. 1156 ГК РФ также специально предусмотрено, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. В том слз^ае, если наследник, к которому перешло право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев реализовать указанное право, его наследники уже не будут иметь такого права.

В состав наследственной массы входят долги наследодателя, непогашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости принятого ими имущества. Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная ответственность возникает тогда, когда такая солидарность предусмотрена договором или установлена законом. В данном случае солидарность обязательства устанавливается законом, а именно: ст. 1175 ГК РФ. В соответствии со ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности по своему усмотрению, как полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью Лапач В.А. Солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя: вопросы материального права и процесса [Текст] // Закон. - 2007. - № 9. - С. 24..

Само понятие долги охватывает долги наследодателя по обязательствам, вытекающим из договоров, и долги о возмещении причиненного вреда. Так, например, не является основанием для прекращения производства по делу о возмещении ущерба смерть причинителя такого ущерба в том случае, если его наследники надлежащим образом вступили в права наследования.

Упомянутое выше правило об обязанности наследников в возмещении материального вреда, причиненного наследодателем, действует и в отношении обязанности возместить моральный вред. В своих ответах на вопросы граждан и юридических лиц Верховный Суд РФ разъяснил, «если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то в соответствии с п. 1 ст. 151 ГК РФ на причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате денежной компенсации указанного вреда». Согласно действующему гражданскому законодательству в порядке наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя. Поэтому если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, то его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (ст. 553 ГК РСФСР) Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 г. (по гражданским делам) [Текст] [постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28.06.2000 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - № 9. - С. 37..

2.3 Законные наследники

Под влиянием множества социальных, экономических, политических факторов развития общества количественный и качественный состав наследников по закону менялся. Вместе с тем, можно выявить и схожие черты в их составе, а также в их очередности призвания к наследованию.

В настоящее время, также как и ранее, законодатель исходит из того, что сначала к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю лица, затем более дальние родственники.

Новеллой третьей части ГК РФ явилось значительное увеличение количества очередей наследников по закону, число которых в настоящее время равно восьми. Представляется, что это было сделано с тем, чтобы как можно более объемно защитить права собственника и его наследников от посягательств государства Остапюк Н. Пределы осуществления и нотариальная защита наследственных прав граждан [Текст] // Гражданское право. - 2006. - № 1. - С. 21..

Тем не менее, реализация данного правового установления связана с большими трудностями. Особенность российского менталитета и внутрисемейных отношений, сложившаяся отчасти из-за социальной разрозненности в социалистический период, состоит в том, что в большинстве случаев связь между родственниками весьма прозрачна, а иногда совсем потеряна. Указанная проблема сегодняшнего дня отчасти является следствием этого, а также резкого перехода к конкурентно-рыночным отношениям. Поддержание родственных отношений обычно требует времени и средств, поэтому это становится сложным. Тем более что такое правило в большинстве случаев не закреплено российскими традициями. Поэтому люди обычно хорошо знают лишь близкую родню, иногда даже не догадываясь о наличии дальних родственников, после которых тоже может остаться наследство. Также, часто случается, что один из родителей в силу субъективных причин теряет связь со своим ребенком или детьми и, как следствие этого, ребенок может потерять связь со всеми родственниками по линии такого родителя. Что касается обязанности нотариуса извещать наследников об открытии наследства, то она лежит на нем только в том случае, если он знает их местонахождение. Очевидно, что это бывает крайне редко. А уж если родственники даже и не догадываются о своем родстве, отыскать их становится тем более невозможно. Более того, люди часто из корыстных соображений, зная о существовании наследников предыдущей очереди, вводят нотариуса в заблуждение, сообщая недостоверную информацию об отсутствии иных наследников. Никакой ответственности в данном случае за сообщение недостоверной или ложной информации законом не предусмотрено. Таким образом, незнание наследниками об открывшемся наследстве приводит к пополнению государственного бюджета: может остаться наследство, имеющее своих наследников, которые, не зная об этом, не предпримут никаких действий для его принятия; наследство при этом как выморочное перейдет в собственность государства Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы [Текст] - М.: Волтерс Клувер. 2007. - С. 76.. Отличие указанной ситуации от той, что была возможна ранее (когда ГК РСФСР предусматривал всего две-четыре очереди наследников по закону), состоит лишь в том, что имущество перейдет в собственность государства при наличии своих наследников, тогда как ранее оно просто переходило в собственность государства. В связи с этим, представляется, что во многих случаях фактическое положение наследников, относящихся к пятой и шестой очереди, не изменилось Дутов И.С. Наследование выморочного имущества [Текст] // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2006. - № 10. - С. 18..

Выход из сложившейся ситуации, предполагает поручение органам записи актов гражданского состояния субъектов обязанности по ведению родословных российских граждан и оповещению в случае смерти гражданина его наследников всех очередей, создав полную архивную базу по всем гражданам Российской Федерации.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке установленной законом очередности. Наследники последующей очереди наследуют только в том случае, если нет наследников предыдущих очередей, а именно:

1. если наследники предыдущих очередей отсутствуют;

2. если наследники предыдущих очередей не имеют права наследовать;

3. если наследники предыдущих очередей отстранены от наследования как недостойные;

4. если наследники предыдущих очередей лишены наследства;

5. если наследники предыдущих очередей не приняли наследства;

6. если наследники предыдущих очередей отказались от наследства. Отсутствие наследников определенной очереди подразумевает, что нет как самого наследника, так и лиц, претендующих на наследство по праву представления. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. Из этого правила есть исключение: принцип очередности не распространяется на нетрудоспособных иждивенцев - они наследуют совместно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в оговоренных законом случаях, а именно:

1. внукам наследодателя и их потомкам - в том случае, если на момент открытия наследства нет в живых их родителей (детей наследодателя), являющихся наследниками первой очереди;

2. племянникам и племянницам наследодателя (детям полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя - в том случае, если на момент открытия наследства нет в живых их родителей (наследников второй очереди), а также отсутствуют наследники первой очереди;

3. двоюродным братьям и сестрам наследодателя - в том случае, если на момент открытия наследства нет в живых их родителей (дядей и тетей наследодателя), являющихся наследниками третьей очереди, а также отсутствуют наследники первой и второй очередей.

Доля умершего наследника при этом делится поровну между его потомками, указанными выше Лиманский Г.С. Наследование по праву представления (идея квазипредставительства) [Текст] // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 35..

По праву представления не могут наследовать граждане, признанные в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ недостойными наследниками, а также те граждане, которые были лишены наследодателем наследства. Согласно ст. 1119 ГК РФ наследодатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников наследства, не указывая причин такого лишения.

С учетом того, что ныне действующее законодательство в данной части аналогично прежнему, в пример можно привести следующее дело.

А.А., являясь нанимателем квартиры по ул. Плеханова в г. Москве 16.12.1993 г., обратился в жилищные органы с заявлением о приватизации. После этого А.А. заключил с К. договор обмена жилыми помещениями, в соответствии с которым А.А. должен был переехать в комнату в коммунальной квартире по Союзному пр-кту, а К. - в двухкомнатную квартиру А.А. Обменные ордера получены А.А. и. К. 19.01.1994 г. Однако 20.01.1994 г. А.А. и его брат А.В. погибли в результате пожара. В связи с тем, что К. было отказано в регистрации по месту жительства в квартире по ул. Плеханова со ссылкой на обращение А.А. с заявлением о приватизации этой квартиры, он обратился в суд с иском к ДМЖ о признании оформленного, но не полученного А.А. при жизни договора передачи квартиры в его собственность недействительным, договора обмена жилыми помещениями состоявшимся, а также с требованием обязать паспортную службу ОВД зарегистрировать его по месту жительства по ул. Плеханова.

Решением суда первой инстанции иск К. был удовлетворен, после чего К. прописался в указанную квартиру, а освободившаяся в квартире по Союзному пр-кту комната в дополнение к занимаемой комнате была предоставлена Д. с несовершеннолетним сыном.

Однако после этого решение суда первой инстанции было отменено в порядке надзора в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела, а также в связи с тем, что жена А.В. - А.Т. в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери заявила в суде требования о признании за А.Т. с дочерью права собственности на квартиру по ул. Плеханова в порядке наследственной трансмиссии после смерти мужа, о признании недействительными: договора обмена жилыми помещениями между А.А. и К., ордера Д. на комнату в квартире по Союзному пр-кту, а также о выселении К. и Д. в ранее занимаемые жилые помещения. При этом она сослалась на то, что А.А. не сумел получить договор передачи квартиры в собственность ввиду своей смерти; этот договор был получен ею, А.Т., 15.02.1994 г. и зарегистрирован в ДМЖ, а также на то, что при расследовании обстоятельств гибели братьев А.А и А.В. было установлено, что ее муж умер на несколько часов позднее А.А., поэтому к ней после смерти мужа перешло право наследования имущества А.А.

Новым решением суда первой инстанции (оставленным без изменения судом второй инстанции) иск А.Т. удовлетворен, а К. отказано в иске. Однако по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ судебные постановления отменены как вынесенные с нарушением норм материального и процессуального права. По делу вынесено новое решение об удовлетворении иска К. и об отказе в иске А.Т.

Свое решение Верховный Суд РФ аргументировал следующим. А.А. и А.В. умерли в один и тот же день. В соответствии со ст. 528 ГК РСФСР для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. Поэтому в случае смерти лиц в один и тот же день, они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них. С учетом этих норм А.Т. и ее дочь не могут быть признаны наследниками А.А. в порядке, предусмотренном ст. 548 ГК РСФСР, поскольку для А.В. наследство после смерти брата не открылось и, следовательно, право принятия этого наследства не могло перейти к его жене и дочери в порядке наследственной трансмиссии. Кроме того. Верховный суд РФ указал, что заключение договора обмена квартиры, то есть совершение юридически значимого действия по распоряжению своими правами на занимаемую жилую площадь, после подачи заявления о ее приватизации не может расцениваться иначе, как отказ А.А. от первоначального намерения оформить право собственности на эту квартиру.

При этом после совершения этих действий право на вселение и право нанимателя спорной квартиры перешло к К. в силу ст. ст. 47, 67 ЖК РСФСР Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам [Текст]: [обзор судебной практики Верховного Суда РФ] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2000. - № 1. - С. 35..

Как уже сказано, действующий ГК РФ предусматривает восемь очередей наследования.

Наследниками первой очереди являются, как и прежде, дети, супруг и родители наследодателя.

Родители наследуют в том случае, если к моменту открытия наследства они не лишены родительских прав, либо решение о лишении родительских прав отменено, либо они восстановлены в родительских правах.

Говоря о детях, ГК РФ не уточняет, какие именно дети (зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после смерти наследодателя), его собственные или усыновленные им дети являются наследниками первой очереди, ГК РФ оперирует лишь одним понятием - дети наследодателя. Поэтому из смысла ст. 1142 ГК РФ следует, что наследниками первой очереди являются любые дети наследодателя, в том числе внебрачные, усыновленные, родившиеся после его смерти, а также те дети, в отношении которых в судебном порядке установлен факт признания отцовства наследодателя. Таким образом, сохранены все наследственные права детей по отношению к родителям при признании брака недействительным, лишении родителей родительских прав. Усыновители умершего также являются наследниками первой очереди. Данные обстоятельства вытекают также из ст. ст. 1116, 1147 ГК РФ, которыми, в частности, установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам), то есть к детям и родителям соответственно. Следовательно, повторного упоминания об этом в ст. 1142 ГК РФ не требуется.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса (В двух томах) (Том II) (издание 6-е, исправленное и дополненное) [Текст] - М.: Волтерс Клувер. 2008. - С. 79..

Следуя логике закона и учитывая историю отечественного права, наследником должен являться кровный ребенок наследодателя, либо усыновленный им ребенок. Такая позиция законодателя прослеживается на протяжении всей истории развития отечественного права. В настоящее время закон, определяя ребенка как наследника, руководствуется лишь формальным признаком установления его происхождения. Так, например, гражданин фактически может не являться отцом ребенка, зачатого в период нахождения этого гражданина в брачных отношениях или зачатого до брака от другого лица, но родившегося в период брака Вавилин Е.В., Гурьева Е.В. Новый порядок наследования и дарения [Текст] - М.: Юркнига. 2006. - С. 78.. По аналогии с вышеизложенным можно сказать, что отец ребенка, как и другие родственники по отцовской линии, могут и не иметь кровной связи с таким ребенком. Законом прямо установлено лишь другое понятие - степень родства. Вместе с тем, как следует из смысла ст. 1147 ГК РФ, законодатель, определяя наследников по закону в ст. 1142 ГК РФ, имеет в виду именно кровных родственников, то есть кровного ребенка и кровных родителей.

Чтобы исключить имеющуюся коллизию, необходимо в ст. 1141 ГК РФ внести следующие дополнение: «При этом в основе определения родственных отношений при наследовании по закону в порядке ст. ст. 1142-1144, п. п. 1,2 ст. 1145 ГК РФ лежит принцип родства по происхождению (кровного родства) или супружеского родства».

Представляется, что данное уточнение будет помимо всего прочего направлено также на укрепление нравственных устоев общества, а также семьи, как ячейки общества.

В том же случае, если наследодателю известно, что воспитываемый им ребенок не имеет с ним кровного родства, он вправе либо усыновить его, либо написать на его имя завещание (по аналогии наследование родителями после детей). В противном случае заинтересованные лица будут иметь возможность в судебном порядке доказать отсутствие кровного родства с наследодателем у заявляющего права на наследство гражданина путем проведении посмертной генетической экспертизы и, тем самым, доказать неправомерность его притязаний.

Безусловно, в некоторых случаях будет достаточно проблематично установить наличие либо отсутствие кровной связи, тем не менее, удастся исключить случаи призвания к наследованию граждан, у которых отсутствие кровной связи с наследодателем очевидно.

Супруг наследодателя не может быть призван к наследованию, если их брак с наследодателем признан в установленном порядке недействительным, либо расторгнут на момент открытия наследства.

По общему правилу, если отсутствуют наследники первой очереди, к наследованию призываются наследники второй очереди.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Ст. 1143 ГК РФ уточняет, что в отличие от ранее действующего ГК РСФСР, к наследникам второй очереди относятся также неполнородные братья и сестры, то есть те, у которых общий только отец или только мать - единокровные и единоутробные, соответственно.

Бабушка и дедушка со стороны отца призываются к наследованию только в том случае, когда отцовство установлено в соответствующем законном порядке, либо родители в период рождения ребенка находились в зарегистрированном браке, либо ребенок родился в период до трехсот дней после расторжения брака. Если ребенок усыновлен, кровные бабушки и дедушки наследуют только в том случае, если между ними и внуками сохранены отношения.

Наследниками третьей очереди, призывающимися к наследованию в случае отсутствия наследников первых двух очередей и наследников по праву представления, указанных в ст. ст. 1142 - 1143 ГК РФ, являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Полнородность в данном случае предполагает рождение от родных дедушки и бабушки наследодателя. Неполнородность означает родственную связь лишь по одному из родителей: бабушки или дедушки. ГК РФ также не отрицает возможность усыновления.

Далее ГК РФ последовательно рассматривает последующие очереди наследования по седьмую очередь включительно, не разделяя по отдельным статьям каждую очередь, собрав их в единой ст. 1145 ГК РФ. Данная статья также вводит понятие: степень родства, которое определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит. Очередность наследования по шестую очередь включительно поставлена ГК РФ в зависимость от степени родства. Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Родство различается по прямой и боковой линии. Примером прямой линии служит родство родителей и детей. Пример боковой линии -родственная связь лиц, произошедших от одних родителей (братья, сестры). Прямая линия родства может быть восходящей (от внуков к родителям) и нисходящей (от родителей к внукам).

Наследниками четвертой очереди являются родственники третьей степени родства по восходящей линии: прадедушки и прабабушки наследодателя; наследниками пятой очереди законом признаны родственники четвертой степени родства: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди призываются родственники пятой степени родства: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки наследодателя), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы наследодателя) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети наследодателя).

Седьмая очередь наследования не ставится в зависимость от степени родства, поэтому выделена в отдельный п. 3 ст. 1145 ГК РФ. Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Восьмая очередь наследования установлена ст. 1148 ГК РФ, где определено, что при отсутствии наследников по закону, указанных в ст. ст. 1142-1145 ГК РФ, к наследованию в качестве самостоятельной очереди наследников призываются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. При наличии же других наследников по закону указанные граждане наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, и не составляют самостоятельную очередь.

В настоящее время, согласно действующему ГК РФ, для того, чтобы нетрудоспособный иждивенец был призван к наследованию по закону, необходимо, чтобы он соответствовал одному из двух, указанных в ст. 1148 ГК РФ, видов иждивенцев.

Так, чтобы нетрудоспособный иждивенец заявил свои права на наследственное имущество в качестве наследника по закону самостоятельной восьмой очереди наследования, необходимо наличие трех условий:

1. нетрудоспособность;

2. нахождение на иждивении в течение одного года до смерти наследодателя;

3. совместное проживание с наследодателем в течение одного года до его смерти.

Полная нетрудоспособность означает неспособность гражданина трудиться. В соответствии с действующим законодательством нетрудоспособными признаются несовершеннолетние граждане; граждане в возрасте старше восемнадцати лет при условии, что они являются инвалидами I, II, III групп, в том числе инвалидами с детства, имеющими стопроцентное ограничение способности к трудовой деятельности, которое установлено медицинским заключением, независимо от того, назначена ли им пенсия по инвалидности или по старости; граждане, достигшие пенсионного возраста (для женщин -- 55-ти лет, для мужчин - 60-ти лет) Ст. 9 О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон № 173-ФЗ, принят17.12.2001 г., по состоянию на 22.07.2008] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4920.. Несовершеннолетие гражданина предполагает недостижения им возраста 18-ти лет. Также необходимо уточнить, что ст. 1088 ГК РФ фактически приравнивает к нетрудоспособным гражданам лиц старше 18-ти лет, учащихся по очной форме обучения на период времени до момента окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23-х лет.

Нахождение на иждивении предполагает получение от другого лица постоянной (например, ежемесячной) помощи, являющейся при этом основным источником дохода иждивенца.

Ко второму виду иждивенцев ст. 1148 ГК РФ относит граждан, отвечающим следующим условиям, соблюдение которых допускает призвание их к наследованию по закону:

1. нетрудоспособность;

2. нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;

3. принадлежность к первым семи очередям наследования. Расшифровка данных условий аналогична расшифровке условий призвания к наследованию иждивенцев первого вида. Основная разница между двумя видами иждивенцев, указанными в ст. 1148 ГК РФ, заключается в том, что в первом случае обязательным условием является их совместное проживание с наследодателем не менее одного года до его смерти, во втором случае - принадлежность к первым семи очередям наследников по закону.

При установлении судами факта нахождения на иждивении принимаются во внимание любые доказательства наличия у наследодателя достаточных денежных средств для содержания иждивенца. Нередки случаи, когда официальный доход у наследодателя исчислялся копейками, например, один МРОТ в месяц, хотя, на самом деле, был весьма солидным (что связано с нестабильностью и неэффективностью современной экономики). Официальный доход у супруги по ведомости значился больше, чем у супруга, например, два МРОТ, что она фактически и получала. Совершенно очевидно, что на такие доходы прожить невозможно. Однако для целей наследования будет все равно приниматься лишь официальный доход, и в данном случае получится, что иждивенец находился на иждивении не наследодателя, а его супруги, получающей два МРОТ в месяц, насколько иронично это не выглядело бы. Доказать в суде неофициальный доход супруга невозможно, если, конечно, не найдутся свидетели, которые будут все как один утверждать, что были свидетелями ежемесячной передачи денежных средств, либо иных вещей наследодателем иждивенцу. Хотя и в этом случае доказать в суде факт нахождения на иждивении, скорее всего, будет крайне сложно.

Если обратиться к пенсионному законодательству, то в нем есть правила, которые необходимо учитывать и при применении других отраслей законодательства (по аналогии):

1. иждивение детей предполагается и не требует доказательств;

2. дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования), до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет (включительно),считаются нетрудоспособными членами семьи работника, находящимися на его иждивении, если есть доказательства этого иждивения (доказательства требуются после достижения такими детьми возраста 18-ти лет).

2.4 Наследование государством

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность государства. Имущество, согласно ч. 1 ст. 1151 ГК РФ, признается выморочным в случаях, когда:

* отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

* никто из наследников не имеет право наследовать;

* все наследники отстранены от наследования как недостойные;

* никто из наследников не принял наследства;

* все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Порядок оформления выморочного имущества в настоящий момент регулируется Инструкцией Министерства финансов СССР «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования государству, и кладов» от 19 декабря 1984 г. № 185, которая применяется в части, не противоречащей ГК РФ и другому действующему законодательству Сосна Н.В. Выморочное имущество: проблемы и возможные пути решения [Текст] // Бюллетень нотариальной практики. - 2004. - № 3. - С. 31..

В соответствии с п. 5 указанной Инструкции документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Основанием для перехода имущества по праву наследования к государству может быть и соответствующее судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа. В случае, если наследственное имущество неправомерно передано в собственность лиц, не имеющих право его наследовать, а наследников этого имущества нет, то налоговый орган обязан предъявить в суде иск о передаче указанного имущества государству по праву наследования. При переходе к государству выморочного имущества нотариальный орган направляет соответствующему налоговому органу, получившему свидетельство о праве государства на наследство, опись этого имущества, подписанную нотариусом, понятыми и заинтересованными лицами, если последние принимали участие в описи Кароян А.Г. Государство как субъект наследственного права: актуальные проблемы истории, теории и практики [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 1. - С. 21..

Необходимо отметить, что государство при переходе к нему имущества как выморочного не может отказаться от наследства и в пределах перешедшего имущества должно погасить долги наследодателя его кредиторам. Однако само увеличение количества наследственных очередей преследует своей целью сохранение имущества в семье собственника или у близких ему людей, поэтому следует ожидать уменьшения количества случаев признания имущества выморочным.

Под выморочным понимают имущество умершего в ситуации, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию (ст. 1151 ГК РФ): они отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). По смыслу закона имущество считается выморочным и тогда, когда все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или не принял наследство.

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием.

Выморочность имущества устанавливается после истечения сроков принятия наследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ.

В ГК 1964 г. термин "выморочное имущество" не использовался, хотя переход имущества умершего к государству по праву наследования по закону практически в тех же случаях был предусмотрен (п. 2-4 ст. 552).

Наследником выморочного имущества является Российская Федерация. Иные публично-правовые образования, существующие в Российской Федерации (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), могут призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). Гражданский кодекс 1964 г. называл возможным субъектом права наследования по закону (как и по завещанию) государство, не конкретизируя это понятие, в связи с чем в период его действия свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество могло быть выдано как Российской Федерации, так и субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Государство в лице Российской Федерации может быть призвано к наследованию по закону согласно части третьей ГК РФ в одной лишь ситуации - при выморочности имущества. По ГК 1964 г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть призвано к наследованию по закону помимо перечисленных выше случаев, еще и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону или по завещанию. Из п. 1, 2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу Российской Федерации возможен, только если она является наследником по завещанию.

Российская Федерация - это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник - Российская Федерация заранее выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования Российской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Как и в других случаях приобретения наследниками права собственности на наследство, моментом возникновения права федеральной собственности на выморочное имущество служит день открытия наследства, а не день выдачи указанного свидетельства Котухова М.В. Выморочное имущество: история и актуальные вопросы современности [Текст] // Наследственное право. - 2006. - № 2. - С. 23..

В общем порядке Российская Федерация отвечает по долгам наследодателя перед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества (ст. 1175 ГК РФ). За счет выморочного имущества возмещаются расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК РФ).

Федеральным органом исполнительной власти, управомоченным принимать выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, осуществлять учет федерального имущества и его передачу в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) - п. 5.35 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом [Текст]: [постановление Правительства РФ № 432, от 05.06.2008 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 23. - Ст. 2721..

Выморочное имущество, становясь федеральной собственностью, поступает в государственную казну Российской Федерации (п. 4 ст. 214 ГК РФ). Дальнейшая его судьба зависит от вида имущества.

Имущество, которое может находиться в собственности субъекта Российской Федерации, определено в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон № 184-ФЗ, принят 06.10.1999 г., по состоянию на 22.07.2008] // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005., а в собственности муниципальных образований - в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон № 131-ФЗ, принят 06.10.2003 г., по состоянию на 10.06.2008] // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822..

Передача Российской Федерацией права собственности на выморочное имущество указанным публично-правовым образованием не освобождает ее как наследника от обязательств, обременяющих соответствующее наследство.

В п. 3 ст. 1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона о порядке наследования и учете выморочного имущества, а также о порядке его передачи в собственность субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных образований. Такой закон не издан.

Глава 3. Проблемы установления родства в наследственных правоотношениях

3.1 Установление факта родственных отношений

По общему правилу наличие отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, должно быть доказано лицом, претендующим на получение наследства. Если документально подтвердить такие отношения невозможно, они могут быть доказаны в судебном порядке. В случае отсутствия спора о праве на наследство заявление об установлении соответствующего юридического факта (чаще всего на практике - факта родственных отношений с наследодателем, факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства (гл. 28 ГПК РФ), а при возникновении спора он разрешается в порядке искового производства.

Однако нет необходимости представлять доказательства указанных отношений, если все остальные наследники, представившие требуемые документы и принявшие наследство, согласны на включение лиц, не имеющих доказательств, в свидетельство о праве на наследство (ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате). Согласие сонаследников оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом (п. 32 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000г.).

Доказательствами брачных или родственных отношений между наследодателем и наследником по закону служат свидетельства о государственной регистрации заключения брака или рождения (соответственно), выданные органом загса в удостоверение фактов государственной регистрации этих актов гражданского состояния (п. 1 ст. 8 Закона об актах гражданского состояния). Если свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния утрачено, орган загса, в котором хранится первый экземпляр записи акта, а в случае передачи записи в государственный архив книг государственной регистрации актов гражданского состояния и метрических книг - то орган загса субъекта Российской Федерации выдает повторное свидетельство либо справку установленного образца Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния [Текст]: [постановление Правительства РФ № 1274, от 31.10.1998 г., по состоянию на 02.02.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 45. - Ст. 5522..

При отсутствии первичной или восстановленной актовой записи утраченная актовая запись подлежит восстановлению органом загса по месту ее составления на основании решения суда, которым устанавливается факт государственной регистрации акта гражданского состояния, а если утраченная запись была составлена за пределами территории Российской Федерации, то ее восстановление может производиться по месту вынесения решения суда (ст. 74 Закона об актах гражданского состояния). На основании восстановленной записи выдается свидетельство о регистрации акта гражданского состояния.

В случае смерти лица, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о регистрации акта гражданского состояния выдается родственнику умершего или иному заинтересованному лицу (ст. 9 Закона об актах гражданского состояния).

Если брак был расторгнут, орган загса выдает справку, подтверждающую факт государственной регистрации заключения брака и содержащую, в частности, сведения о добрачных фамилиях лиц, его заключивших. Такие справки нередко бывают необходимы для подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследником в случае изменения фамилий в связи с заключением брака.

Предположим, что необходимо доказать родственные отношения между наследодателем и его племянником, наследующим по закону по праву представления своей матери - родной сестры наследодателя. В данном случае факт родственных отношений подтверждается целой совокупностью доказательств: родства наследодателя с его сестрой и ее родства с сыном - наследником по праву представления. Родство наследодателя и его сестры доказывается их свидетельствами о рождении. Происхождение сына от матери подтверждается его свидетельством о рождении. При утрате свидетельств о рождении указанные факты доказываются повторными свидетельствами или справками органов загса о рождении установленного образца.

В том случае, когда сестра наследодателя изменяла свою фамилию в связи с вступлением в брак или его расторжением (возможно, она меняла фамилию даже не раз, если была замужем неоднократно), следует представить ее свидетельство о браке (свидетельства), а в случае расторжения брака (браков) - справку (справки) органа загса установленного образца. Важно, чтобы из представленных документов было видно, что умершая гражданка - именно то лицо, которое названо в указанных выше документах о рождении сестры наследодателя и о рождении претендующего на наследство племянника наследодателя Макаров С.Ю. Особенности установления факта родственных отношений [Текст] // Жилищное право. - 2006. - № 4. - С. 23..

Если в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, которые не позволяют с достоверностью подтвердить необходимые для призвания к наследованию по закону отношения, то в указанную запись, в том числе в запись, составленную в отношении умершего, могут быть внесены исправления и изменения. При отсутствии спора между заинтересованными лицами исправления и изменения вносятся органом загса на основании заключения органа загса по заявлению лица, в отношении которого составлена запись, а в запись в отношении умершего - на основании заключения органа загса по заявлению родственника умершего (иного заинтересованного лица). В случае спора между заинтересованными лицами внесение исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния производится на основании решения суда (ст. 69-73 Закона об актах гражданского состояния).

Так, нотариусом Домодедовского района Московской области 27 февраля 2001 г. было вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство Пугает Елене, проживающей в Эстонской Республике. Наследодателем являлась Пугает Любовь, умершая 30 мая 2000 г. В свидетельстве о смерти, выданном в Эстонии по месту смерти, были указаны лишь фамилия и имя наследодателя, но не указано отчество. В связи с этим нотариус счел невозможным установить, что Пугает Любовь Тимофеевна и Пугает Любовь - одно и то же лицо.

Решением Домодедовского городского суда от 3 мая 2001 г. жалоба Пугает Елены на действия нотариуса признана обоснованной. Суд обязал нотариуса совершить нотариальное действие. При этом суд указал, что анализ всех представленных заявительницей нотариусу документов свидетельствует о том, что наследодатель и собственница наследственного имущества - одно и тоже лицо.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в данном случае необоснован. Между Российской Федерацией и Эстонской Республикой заключен двусторонний международный договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 26 января 1993 г. Статьей 41 данного международного договора провозглашен принцип уравнивания в правах граждан договаривающихся сторон, в соответствии с которым граждане одной договаривающейся стороны приравниваются в правах к гражданам другой договаривающейся стороны, проживающим на ее территории, в отношении способности составления или отмены завещания на имущество, находящееся на территории другой договаривающейся стороны, или на права, которые должны быть там осуществлены, а также в отношении способности приобретения по наследству имущества или прав. Имущество или права переходят к ним на тех же условиях, какие установлены для собственных граждан договаривающейся стороны, проживающих на ее территории.

В соответствии с законодательством Эстонской Республики имя гражданина состоит из имени и фамилии, без отчества. В силу ст. 1195 ГК РФ личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет. В данном случае нотариус мог, проанализировав представленные документы, с учетом правовых норм сделать вывод о том, что наследодатель и собственница наследственного имущества - одно и то же лицо Настольная книга судьи по гражданским делам (2-е издание, переработанное и дополненное) [Текст] / Под ред. Толчеева Н.К. - М.: ТК Велби. 2008. - С. 65..

Следует порекомендовать нотариусам шире использовать возможность включения в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые не могут подтвердить своих родственных отношений с наследодателем, если при этом есть добровольное согласие наследников (чье родство не вызывает сомнения), подтвердивших свою степень родства.

Вместе с тем при недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

Если получить требуемое свидетельство о государственной регистрации рождения невозможно (вследствие несохранности архива, хранения записи за пределами Российской Федерации, неизвестности места государственной регистрации акта гражданского состояния и т.п.), юридический факт родственных отношений может быть установлен в судебном порядке.

В отдельных случаях доказательствами отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону, могут служить справки об указанных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства, записи в паспортах о детях, супруге (п. 31 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000г.).

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит (ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ).

В отдельных случаях при невозможности представления документов органов ЗАГСа о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника значится такой-то отец. Или справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике [Текст] // Закон. - 2006. - № 10. - С. 21..

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности предоставить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое свидетельство включается дополнительный наследник, лишенный возможности представить доказательства своих родственных отношений с наследодателем.


Подобные документы

  • Анализ наследования в системе гражданского права: время и место открытия, основания преемства по закону (согласно степени родства, нетрудоспособными иждивенцами), по завещанию. Принятие (согласно заявлению, фактическими действиями) и отказ от наследства.

    контрольная работа [31,7 K], добавлен 18.01.2010

  • Понятие, сущность и правовая природа наследования по закону; генезис развития; проблемы нормативно-правового регулирования. Субъекты наследственных правоотношений; очередность и субъективный состав наследников по закону, определение степени родства.

    контрольная работа [43,8 K], добавлен 07.10.2012

  • Характеристика общих положений и современного состояния правового регулирования наследования по закону в России. Изучение субъектов наследования по закону и очередности законных наследников. Определение размеров долей участия наследников в наследстве.

    курсовая работа [46,7 K], добавлен 31.03.2012

  • Теоретико-правовые основы наследования по закону: субъекты наследования по закону и недостойные наследники. Правовое регулирование наследственных отношений, возникающих на основе завещания. Проблемы современного наследственного законодательства.

    дипломная работа [174,8 K], добавлен 01.11.2015

  • Особенности наследования в российском гражданском праве. Возникновение и развитие института наследования по закону. Сравнительный анализ наследственного права в Российской Федерации и в зарубежных государствах. Порядок и очередность наследования.

    дипломная работа [91,1 K], добавлен 22.09.2011

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Содержание и значение правового порядка наследования по закону, являющегося тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено правилами, закрепленными в нормах наследственного права. Основания наследования по праву.

    реферат [29,3 K], добавлен 21.05.2015

  • Понятие наследственного правоотношения, стадии наследования. Наследование по завещанию и по закону. Формы и виды завещания. Право на обязательную долю в наследстве. Круг наследников по закону, их распределение по очередям. Принятие и отказ от наследства.

    дипломная работа [140,8 K], добавлен 04.09.2014

  • Понятие, сущность и значение наследственного права, его основные принципы. Наследники по завещанию и закону. Объекты и субъекты наследственных правоотношений. Приобретение наследства согласно Гражданского Кодекса Республики Казахстан и отказ от него.

    курсовая работа [47,8 K], добавлен 25.10.2011

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону. Круг наследников по закону, особенности наследования имущества отдельными категориями граждан. Способы и сроки принятия наследства, оформление наследственного права.

    курсовая работа [48,7 K], добавлен 15.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.