Особенности наследственного правопреемства
Наследственное правопреемство: история возникновения и развития в российском законодательстве. Способы осуществления наследственного правопреемства по гражданскому законодательству РФ. Актуальные вопросы, возникающие при приобретения наследства.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.07.2010 |
Размер файла | 107,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Изменение совместного завещания возможно только в двустороннем порядке. Отказ от совместного завещания при жизни обоих супругов возможен как в двустороннем, так и в одностороннем порядке. Отказ от совместного завещания или его изменение подлежит обязательному нотариальному заверению.
После смерти одного из супругов завещание изменению не подлежит. При этом нотариус накладывает запрет на отчуждение имущества, указанного в совместном завещании. У пережившего супруга остается право владения и пользования указанным имуществом.
В случае смерти последнего из супругов право наследования переходит к тем лицам, в пользу которых было составлено совместное завещание».
Данное нововведение соответствует основным положениям гражданского законодательства РФ, которое в п.1 ст.1 ГК РФ провозглашает принцип свободы договора. Однако по общему правилу ст.1118 завещание является односторонней сделкой, в связи, с чем указанная статья требует корректировки. П.4 ст. 1118 может быть изложен в следующей редакции: «В завещании могу содержаться распоряжения одного гражданина, либо распоряжения супругов».
Безусловно, для наследования недостаточно наличия завещания либо указания в законе. Необходима совокупность юридических фактов, наступающих в определённом порядке (связанный юридический состав): составление завещания (либо наличия конкретного указания в законе), открытие наследства, принятия наследства.
При наличии завещания осуществляется, как правило, наследование по завещанию. Исключениями из этого правила служат, в частности, следующие ситуации: завещание признано недействительным (ст. 1131 ГКРФ); наследник отказался от наследства (ст. 1157-1159); наследодатель лишил наследника наследства (ст. 1119 п.1.ГК РФ); среди наследников есть обязательные наследники (ст. 1149).
В перечисленных ситуациях осуществляется наследование по закону при наличии завещания.
Ст. 1151 ГК РФ определено понятие и предусмотрено наследование выморочного имущества, которое в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. До недавнего времени существовало мнение, что термин «выморочное имущество» юридически неточен, но следует учитывать, что эти предположения высказывались в период, когда этот термин не был закреплён законом. В настоящее время вступившая в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что произошла «социальная революция» термина «выморочное имущество».
Необходимо отметить, что наследование выморочного имущества не всегда выгодно государству, так отечественные юристы рассматривают расширение круга наследников стремлением свести к минимуму переход имущества умершего к субъектам Российской Федерации. При этом закон не устанавливает конкретных органов, полномочных представлять её интересы при получении свидетельства о праве на наследство.
В связи с этим важным является вопрос о том, в лице каких органов Российская Федерация может получить свидетельство о праве на выморочное имущество и ответ можем получить в Гражданском кодексе Российской Федерации, «От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов» Качур Н.Ф., Баукина Е.А., Богданова И.С. Некоторые проблемы наследования выморочного имущества [Текст] // Бюллетень нотариальной практики. - 2003. - № 4. - С. 19.. Таким образом, квалифицирующим признаком, позволяющим решить вопрос о том, какой орган должен представлять Российскую Федерацию при получении выморочного имущества, является наличие таких полномочий у государственного органа и закрепление их актами, определяющими его статус.
«В действующем законодательстве более или менее чётко решён вопрос об органе, уполномоченном приобретать от имени Российской Федерации недвижимое имущество. Таким органом является Министерство имущественных отношений РФ и его территориальные органы. Министерство имущественных отношений РФ в соответствии с подн.7,16 п.6 Положения о нём наделено полномочиями по приобретению в федеральную собственность, учёту, оформлению прав, управлению и распоряжению Федеральным недвижимым имуществом, в том числе земельными участками.
Что же касается иного имущества (имущественных прав, ценных бумаг, денежных средств, валютных и культурных ценностей, огнестрельного оружия и т.д.), то исходя из положений ст. 125 ГК необходимо обращаться к нормативным актам, регулирующим компетенцию соответствующих государственных органов» Воронова О.Н. Некоторые аспекты определения правового режима выморочных жилых помещений [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 1. - С. 23..
Итак, имущество считается выморочным в случае (помимо прочих) «...если никто из наследников не принял наследства». При этом ст. 1155 ГК РФ предусматривает принятие наследства по истечении установленного срока. Суд может восстановить пропущенный срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. При этом вопрос о возможности вновь объявившегося наследника вступить во владение имуществом, унаследованным в порядке представления, остается открытым.
Автором предлагается дополнить ч. 3 Гражданского кодекса РФ положениями, предусматривающими реституцию имущества, перешедшего в собственность Российской Федерации или её субъектов (выморочного имущества) во владение, пользование, распоряжение вновь объявившегося законного наследника, а так же порядок и условия компенсации наследнику стоимости имущества (части имущества), возврат которого в натуре невозможен.
Важнейшим моментом является то, что действующее законодательство регламентирует способы принятия наследства (статья 1153 ГК РФ). Следует отличать наследственное правопреемство от способов принятия наследства. Способов принятия наследства предусмотрено два:
1. формальное принятие наследства;
2. фактическое принятие наследства.
Формальное принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу специального заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Нередко проблема состоит в том, что нотариус отказывается принимать заявление о принятии наследником наследства. Чаще всего причинами такого отказа сотрудники нотариальных контор указывают следующие обстоятельства:
1. отсутствие документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем, - при наследовании по закону; в этом случае нотариус обычно предлагает получить необходимые документы либо подтвердить родство в судебном порядке и только после этого подавать заявление о принятии наследства;
2. неизвестность имущества, составляющего наследственную массу в связи с отсутствием документов, подтверждающих право собственности наследодателя на принадлежавшее ему имущество.
Хочу отметить, что требование нотариуса приложить к заявлению о принятии наследства свидетельство о смерти наследодателя (его копии) и справку с места жительства наследодателя представляется совершенно оправданным - поскольку именно на основании указанных документов нотариус определит место и время открытия наследства, что, бесспорно, имеет для открытия наследственного дела принципиальное значение. Иные документы, которые должны быть представлены (о родстве, о праве собственности наследодателя) могут быть приложены, если они имеются в наличии у наследников, но принятие нотариусом заявления ни в коем случае не должно быть обусловлено их представлением - поскольку они без всякого ущерба для нотариального наследственного производства могут быть представлены впоследствии.
В любом случае заинтересованному лицу - наследнику - необходимо настаивать на принятии заявления, поскольку в противном случае он рискует пропустить срок для принятия наследства с последующей необходимостью восстанавливать его в судебном порядке. Обжаловать данный отказ в судебном порядке невозможно, поскольку принятие данного заявления не является нотариальным действием, отказ в совершении которого можно было бы обжаловать. Вместе с тем в случаях, когда наследник сталкивается с подобным отказом нотариуса или сотрудников нотариальной конторы, необходимо передать заявление о принятии наследства тому нотариусу, который должен вести наследственное дело. Осуществить это можно либо путем подачи его в нотариальную палату данного региона с указанием в сопроводительном письме на то, что в нотариальной конторе заявление не было принято, либо путем передачи посредством другого нотариуса - с помощью совершения такого нотариального действия, как передача заявлений.
Фактическое принятие наследства состоит в том, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, в частности, считаются:
1. вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом;
2. принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
3. производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
4. оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств.
Совершение наследником указанных действий должно быть подтверждено в судебном порядке. Обязательным условием для удовлетворения такого требования является совершение указанных действий по фактическому принятию наследства в течение срока для принятия наследства, то есть по общему правилу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.
Рассмотрев способы осуществления наследственного правопреемства по гражданскому закону РФ, можно сделать вывод, что институт наследования в настоящее время, требует глубокого теоретического осмысления, для уяснения изменений наследственного законодательства и дальнейшего прогнозирования наследственных правоотношений.
Глава 2. Актуальные вопросы, возникающие при приобретения наследства
2.1 Особенности определения круга наследников в российском гражданском праве
Круг наследников в гражданском кодексе Российской Федерации очерчен но принципу «равенства участников регулируемых им отношений».
Равенство субъектов гражданских правоотношений - это не имущественное равенство, но равенство их правоспособности, не «уравниловка, а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как, так как в обществе равенство существует только в правовой форме» Баринов Н.А., Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство Российской Федерации (вопросы теории и практики). [Текст] Волгоград., Волтерс Клувер. 2008. - С. 19..
Одной из центральной фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодателем является гражданин, «имущество которого после его смерти переходит в порядке наследования к другим лицам» Серебровский В.И. Указ. соч. - С.56.. Наследодателями могут быть любые граждане.
По вопросу определения лиц, могущих стать субъектами наследственных правоотношений, единых мнений не существует. Одни учёные отмечают, что « субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники» Гражданское право: Учебник: В 2т. T. l. [Текст] / Отв. ред. Суханов Е.А. М., Волтерс Клувер. 2008. - С.222.. Другие считают, что «наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»» Гражданское право. Часть 3. Учебник. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., Проспект. 2007. - С.548..
Если гражданин (наследодатель) сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, он называется завещателем, а самый документ, в котором им было сделано такое распоряжение - завещанием. Лицо, к которому непосредственно переходит наследственная масса умершего гражданина, именуется наследником. В зависимости от основания призвания к наследованию различаются наследники по закону (законные наследники) и наследники по завещанию.
Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядится наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным. «Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объёме».
Дееспособность граждан возникает в полном объёме с достижением совершеннолетия (по достижении 18-летнего возраста) либо при вступлении в брак по достижении указанного возраста, а также в результате эмансипации.
Не могут завещать своё имущество лица, полностью лишённые дееспособности, ограниченно дееспособные или не обладающие дееспособностью в полном объёме (несовершеннолетние граждане).
Завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, составленного, когда наследодатель был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено.
«Сделка, совершённая гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими».
В настоящее время наблюдается унификация и ужесточение требований к наследникам, как по завещанию, так и по закону; «это любые лица, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя, или любые лица, зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти» Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: Учеб. Пособие. [Текст] Ростов н/Дону., Феникс. 2005. - С. 154..
При определении круга наследников по завещанию, нужно отметить, что закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. [Текст] М., Юрайт. 2007. - С. 64..
Завещание в современном законодательстве, как форма распоряжения не просто является альтернативой наследования по закону. Используя завещание, можно выйти из сложной ситуации, связанной с распределением имущества между наследниками по закону. Если, например, «после смерти отца, не оставившего завещания, два его сына как наследники по закону будут претендовать на имущество, заключающееся в земельном участке, домовладении и автомашине, то получат они независимо от своего желания по доли в автомашине, земельном участке и домовладении (если нет завещания, имущество распределяется в равных долях между наследниками по закону). А форма завещания позволяет, например, оставить автомашину одному сыну, а земельный участок и домовладение другому» Грудцына Л.Ю. Защита прав наследника и наследодателя. [Текст] М., Юристъ. 2005. - С.76..
Следует отметить, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, «договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю» Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: Учеб. Пособие. [Текст] Ростов н/Дону., Феникс. 2005. - С.164..
Наследниками по завещанию могут являться: «физические лица, входящие в круг наследников по закону; физические лица, не входящие в круг наследников по закону; юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном порядке); Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные граждане; международные организации» Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применений. Изд. 6-е, перераб. и доп. [Текст] М., Статут. 2005. - С.54-55..
Следовательно, первая категория наследников - это граждане. Они могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день, вступления решения суда в законную силу.
Решением Самарского районного суда г. Самары от 28.03.2006 признаны недействительными свидетельства о праве на наследство по закону, выданные С. и Т. по 1/2 доли каждому на 3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру в доме 20 по ул. Крупской г. Самары, принадлежавшей наследодателю Т.
Судебная коллегия по гражданским делам решение отменила, указав следующее.
Т. обратился в суд с иском к С, нотариусу Б. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, выданное нотариусом ему и ответчице С. по 1/2 доли наследственного имущества без учета завещания наследодателя, в соответствии с которым он является наследником 1/3 доли от 3/4 доли квартиры.
Суд обоснованно признал недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом без учета завещания, поскольку в силу требований ст. 1111 ГК РФ наследование по закону может иметь место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Вместе с тем судом допущены нарушения норм материального и процессуального права.
Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по бесспорным наследственным делам, и в случае его отмены решением суда повторное свидетельство нотариусом не выдается.
Признавая свидетельство о праве на наследство недействительным по иску одного из наследников, суд должен разрешить возникший между наследниками спор и вынести решение, которым определить доли спорящих наследников в наследственном имуществе.
Из требований статей 196 - 198 ГПК РФ следует, что решение суда является окончательным актом правосудия, оно должно содержать исчерпывающие выводы по возникшему спору и не должно вызывать вопросов при его исполнении.
Судом же по делу постановлено неисполнимое, а следовательно, незаконное решение.
При таких обстоятельствах решение суда отменено с направлением дела на новое рассмотрение Извлечение из кассационного определения Судебной коллегии по гражданским делам от 22.05.2007 [Текст] //Судебная практика (приложение к информационному бюллетеню управления Судебного департамента в Самарской области).- 2007.-№ 3(22).- С.11..
Свобода завещания далеко не безгранична. Она «ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве».
Гражданский кодексом Российской Федерации предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).
Перечень обязательных наследников, указанных в законе, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся:
«несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса».
Граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, «нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет».
А также граждане, которые не входят в круг наследников по закону, «но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним».
В законе, а точнее в разделе V ГК РФ «Наследственное право» не содержится специального перечня нетрудоспособных лиц. Следовательно, следует исходит из общепризнанного на практике положения, согласно которому «к нетрудоспособным лицам относятся женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет (независимо от назначения им пенсии соответствующих случаях в более раннем возрасте), инвалиды I, II, и III групп, в том числе инвалиды с детства, лица не достигшие возраста 16 лети (ст. 63 Трудового кодекса РФ), учащиеся до 18 лет, а обучающиеся по очной форме обучения - до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет».
В действующем законодательстве «члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию» Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами. [Текст] // Российская юстиция. - 2008. - № 7. - С. 25.. В этом случае определение иждивения дано применительно к условиям назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца и, как представляется, с полным основанием должно быть использовано и при определении права наследования нетрудоспособного иждивенца.
Для признания к наследованию по закону лица, которое не относится ни к одной из семи очередей наследников по закону, необходимо установление не только фактов нетрудоспособности и состоянии на иждивении умершего, но и факта совместного проживания с ним не менее одного года до открытия наследства
В этом случае уместно привести мнение, что «иждивенец должен не только находиться на иждивении наследодателя не менее года, но и проживать с ним тоже не менее одного года» Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. (Постатейный). Часть третья. [Текст] М., Проспект. 2008. - С. 96..
При применении правила об обязательной доле, содержащего исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на неё, необходимо учитывать следующее:
«а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на её получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия: б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего; в) ст. 149 ГК РФ не связывает возникновения права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства; г) дети, усыновлённые после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают права ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены» Смолина Л.В. Указ. соч. - С.67..
Усыновлённые при жизни родителя дети, права наследования имущества своего родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч.2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей н.2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч.4 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей п.4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель» Зайцева Т.И. Крашенинникова П.В. Указ. соч. - С. 179..
При определении размера обязательной доли в наследстве принимают во внимание всех наследников по закону, которые были бы признаны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и не завещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому, при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве, необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки.
«Обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 0,5 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на неё, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли» Лебедева А.В. Правовые проблемы определения общей стоимости наследственного имущества для расчета обязательной доли [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 1. - С. 24..
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии, а также правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 117 ГК РФ распространяется на наследников, имеющих право на обязательную долю.
В случае, «если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечёт за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учётом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении».
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, подлежащие призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст. 1148 ГК РФ «наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)» Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб и доп. [Текст] М., Городец. 2007. - С.134.. Это значит, что права на обязательную долю не имеют ни наследники второй и последующих очередей, ни наследники, которые наследуют по праву представления, хотя бы как те, так и другие были нетрудоспособными. С другой стороны, право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников на её получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник с наследодателем или нет.
В настоящее время законодатель посчитал необходимым особо подчеркнуть гарантии прав вышеуказанных лиц: «Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства» Суденко В.В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические проблемы осуществления [Текст] // Наследственное право. - 2008. - № 1. - С. 24..
Нетрудоспособные наследники, находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти, могут призываться к наследованию по-разному, в зависимости от того, входят они в число наследников по закону или не входят, проживали они совместно с наследодателем или нет. Если они входят в число наследников по закону находились на иждивении умершего не менее года до его смерти (независимо от того, проживали они с наследодателем или нет) то призываются к наследованию одновременно с той очередью наследников, которая имеет право на призвание к наследованию. Необходимо сказать и о нетрудоспособных гражданах, состоящих на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, которые не входят в состав наследников по закону, являясь посторонними лицами, однако не только находились на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, но и проживали совместно с ним. Они наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
И, наконец, может сложиться такая ситуация, когда у гражданина не окажется вообще наследников по закону, а имеются только нетрудоспособные иждивенцы, которые находились такая ситуация, когда у гражданина не окажется вообще наследников по закону, а имеются только нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на иждивении умершего не менее одного года и проживали вместе с ним. Тогда они «наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди».
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Принять права и обязанности по наследству могут граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются гражданской правоспособностью в России наравне с её гражданами.
Право наследования входит и содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т.д. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, призванные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.
Наряду с этим «закон признаёт наследниками и лиц, ещё не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти». В этом случае нельзя считать зачатого ребёнка субъектом права - таковым он станет только в момент рождения и только если родится живым (иначе его правоспособность не возникнет). Это положение охраняет интересы зачатого ребёнка, который субъектом правоотношений не является. «Такое лицо имеет название «насцитурус», т.е. ещё не родившийся» Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. (Постатейный). Часть третья. [Текст] М., Проспект. 2008. - С.13-14.. При этом не имеет значение время, которое прожил ребёнок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным. Если же он родился мертвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к наследованию. В Гражданском кодексе Российской Федерации говорится о лицах, «родившиеся живыми после открытия наследства». Изменение формулировки может повлечь за собой возникновение проблем, связанных с объявлением гражданина умершим, когда сложно либо невозможно установить день предполагаемой гибели гражданина. Буквальное толкование этого положения закона позволяет исключить такого ребёнка из числа наследников, что конечно неразумно. Следовательно, в этом случае, при обращении в суд с заявлением об объявлении лица умершим (при наличии пасцитурусов) настаивать на включении в решение суда даты предполагаемой гибели.
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Он вправе также «указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрёт до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследства по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранён от наследования как недостойный».
Помимо наследования, но завещанию, как было отмечено ранее, основанием возникновения права на наследство является закон.
«Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях», установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в частности при обеспечении гражданам права на обязательную долю в наследственной массе.
В круге наследников по закону весьма чётко прослеживается связь наследственного и семейного права. Причём устойчивой тенденцией отечественного законодательства является расширение круга наследников но закону.
Наследники по закону «призываются к наследованию в порядке очерёдности». Очерёдность наследников исходит из степени их родства с наследодателем: чем оно ближе, тем больше возможность попасть в число наследников.
«Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствую», (имеется в виду, что отсутствует как сам наследник, так и лица, имеющие право наследовать в порядке представления), либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. «Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления».
В первую очередь наследуют «дети, супруг и родители наследодателя», а также ребенок, зачатый им при жизни и родившийся после смерти. «Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления». Наследниками по праву представления являются следующие субъекты: «внуки наследодателя и их потомки - п.2.ст.1142; племянницы и племянники наследодателя (без потомков) - п.2.ст.1143; двоюродные братья и сестры наследодателя (без потомков) - п.2.ст. 1144».
Исключениями из правил о наследниках по праву представления являются потомки наследников, лишённых наследства (очевидно закон исходит из того, что наследодатель, лишая наследника наследственной массы, не желает, чтобы его потомки наследовали, в том числе по праву представления): а также потомки недостойных наследников, но не всех, а лишь «которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке».
Не наследуют по закону родители после детей, «в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства».
Законом предусматривается отстранение граждан от наследования (признание недостойными наследниками) за совершение умышленных противоправных действий, способствовавших увеличению доли наследника. Предлагается установить возможность отстранения от наследования (признания наследника недостойным) не только за совершение умышленных противоправных действий, но и за умышленное бездействие. Кроме того, автор считает целесообразным расширить круг недостойных наследников за счет юридических лиц. В связи с вышеизложенным, мы предлагаем изложить п.1 ст. 1117 ГК РФ в следующей редакции: «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, а также юридические лица, которые своими умышленными противоправными действиями и/или умышленными бездействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя...».
Следует более подробно остановиться на характеристике наследования наследственной массы детьми, равенство прав которых, как рождённых от родителей, состоящих в браке, так и рождённых вне брака, установлено законодательством Российской Федерации.
Дети, рождённые от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.
Зачастую дети, рождённые от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении, об отце наследуют только после смерти матери. Это существенно ущемляет их права, однако имеются существенные возможности для исправления такого положения в законодательном порядке.
«Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путём подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребёнка; в случае смерти матери, признания её недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения её родительских прав - по заявлению отца ребёнка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда.
При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установления отцовства может оказаться после рождения ребёнка невозможной или затруднительной, родители будущего ребёнка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребёнка производится после рождения ребёнка».
Во-вторых «в случае рождения ребёнка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребёнка» отцовство может быть установлено в судебном порядке.
Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что «в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в браке с матерью ребёнка, факт признания им отцовства может быть установлен по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством», т.е. может быть установлен юридический факт - факт признания отцовства.
К наследованию по закону призываются переживший наследодателя супруг, если на день открытия наследства они (муж и жена) находились в законном браке. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента прекращения брака при его расторжении или признании недействительным. «Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния) и прекращается «со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде -- со дня вступления решения суда в законную силу». Всё имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, т.е. каждому из супругов принадлежит половина совместно нажитого имущества. Право пережившего супруга наследодателя на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем, не умаляет его права наследования.
Родителями являются отец и мать по отношению к своим детям. Родители призываются к наследству после своих детей, а после усыновленных детей наследуют усыновители. Родители не призываются к наследству по закону, если детьми совершено завещание или если родители в отношении своих детей «были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства».
Внуки и их потомки (правнуки) наследодателя могут призываться к наследованию в порядке представления лишь в том случае, если они родились при жизни наследодателя, а к моменту открытия наследства нет в живых их родителей, вследствие чего они наследуют долю родителей.
Если нет наследников первой очереди, «наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления».
Следует в данном случае обратить внимание на понятия «братья» и «сестры», которыми подчёркивается, что это как полнородные (имеющие обоих общих родителей), так и неполнородные (имеющие только одного общего родителя) братья и сестры. Следовательно, к наследниками второй очереди не относятся двоюродные (троюродные и т.д.) братья и сестры, а также братья и сестры, не имеющие общих родителей (сводные).
Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если отец состоял с матерью в момент рождения ребёнка в законном браке, либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. «Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребёнка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка».
Среди наследников по праву представления указаны племянники и племянницы наследодателя (дети его полнородных и неполнородных братьев и сестёр) Это означает, например, что если брат наследодателя умер до открытия наследства, то племянники (дети брата) получат долю умершего родителя - брата наследодателя.
Если нет наследников первой, второй очереди, «наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тёти наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления».
Наследники этой очереди - дяди и тёти наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры любого из родителей наследодателя). По праву представления в данном случае наследуют дети дядей и тёть наследодателя - т.е. его двоюродные братья и сестры. Следует учитывать, что право представления Наследование по праву представления в данном случае означает, что, если, например, сестра наследодателя умерла до открытия наследства, её сын получит имущество своего дяди (брата матери), но только при условии отсутствия наследников первой и второй очереди. возникнет, если двоюродный брат (сестра) наследодателя был жив в момент открытия наследства, либо был зачат на этот момент, а родился после смерти наследодателя. Этот вывод следует из того, что « к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства».
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, «право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предыдущих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит».
Таким образом, к четвёртой очереди наследников относятся родственники третьей степени родства - « прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвёртой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
Помимо названных, серьёзным положением является указание в качестве наследников лиц, не являющихся кровными родственниками наследодателя. Это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Они являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шести очередей. В данном случае представляется, что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются к наследованию не зависимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.
Это ещё не исчерпывающий перечень очередей наследников, существует и восьмая очередь. При отсутствии других наследников по закону, «нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди» Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике [Текст] // Закон. - 2008. - № 7. - С. 11..
Это касается ситуаций (маловероятных, но возможных), когда наследники всех семи очередей отсутствуют, т.е. иждивенец не может быть призван к наследованию вместе с той очередью, которая наследует. В такой ситуации иждивенцы, проживающие с наследодателем и не являющиеся наследниками по закону, становятся таковыми, т.е. наследуют в рамках восьмой очереди. По этот случай, т.е. восьмая очередь, возникает практически очень и очень редко. Такое разделение статей в Гражданском кодексе Российской Федерации можно отнести к существенным недостаткам законодателя, что в дальнейшем, представляется, нуждается в конкретизации.
Следовательно, можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Из этого следует, что другие лица наследниками быть не могут. В частности, это относится к троюродным братьям и сестрам наследодателя (например, троюродным братом наследодателя является внук сестры наследодателя) - их отделяет пять рождений, не считая рождение наследодателя, т.е. они родственники шестой степени родства. Не являются наследниками и троюродные племянники и племянницы (внуки сестры деда наследодателя).
Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений в Российской Федерации. Возможность сокращения случаев признания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.
Вместе с тем, не всегда имеется возможность достоверно установить столь дальнее родство наследников и наследодателя, что может увеличить число споров по поводу принятия наследства, его раздела и вызвать непосредственное затруднение в оформлении наследственных прав в течение установленных законом срока (шести месяцев), принимая во внимание необходимость обращения в различные органы для получения необходимых сведений и бюрократическую волокиту.
Поэтому следовало бы при нормативном закреплении этого положения законодателю включить в закон и нормы, закрепляющие механизм нрав наследования всеми родственниками. В этом случае имеется, ввиду какими документами подтверждаются степень родства наследников и наследодателя; допускается ли приостановление срока оформления наследственных прав до получения соответствующих сведений при принятии наследником наследственной массы и другие вопросы.
Изменение очередей наследования, установленных Гражданский кодексом 1964 г., произошло в два этапа: 14 мая 2001 г. был принят закон о внесении изменений и дополнений в ст.535 ГК РСФСР. Этот Закон, вступивший в силу 17 мая 2001 г, устанавливал четыре очереди наследников, эквивалентных существующим ныне. Таким образом, число очередей наследников возросло сначала с 17 мая 2001 г. (в отношении наследств, открывшихся после этого дня, так как иное Законом установлено не было). Затем с 1 марта 2002 г. с принятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации число очередей наследников увеличилось до восьми, а закон от 14 мая был признан утратившим силу Законом о введении в действие части третьей ГК РФ от 26 ноября 2001 г. В соответствии со ст.6 Закона о введение субъекты, не являвшиеся наследниками до 1 марта 2002 г, но ставшие таковыми после этой даты, могут принять наследство в течение шести месяцев после неё, т.е. они будут призываться к наследству, открывшемуся до 1 марта 2002 г, если оно ещё не принято другими наследниками и не перешло к государству, причём срок принятия наследства в таких случаях увеличивается.
2.2 Юридическая ответственность круга субъектов участвующих в открытии наследства и распределении наследственной массы
В соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации «участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица». Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает, что «обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника». Из этого следует, что неисполненные обязательства умершего перед его кредиторами по выплате в счёт долга денежных средств или передаче определённой содержанием обязательства вещи, после его смерти должны быть исполнены его правопреемниками.
Выше говорилось о характере универсального наследственного преемства, и затрагивался вопрос об ответственности наследника по долгам наследодателя. Было установлено, что такая ответственность наследника вытекает не из сущности универсального наследственного преемства, а устанавливается специальным законом. Такую специальную норму закона представляет Гражданский Кодекс Российской Федерации, в котором установлено, что «наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно». Из этого следует, что «кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга». Если долговое обязательство исполнено полностью одним из наследников, принявших на себя ответственность по долгам наследодателя, то остальные наследники освобождаются от ответственности по соответствующим долгам. При этом исполнивший солидарную обязанность наследник имеет право регрессного требования к остальным наследникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, имеет право требовать недополученное от остальных наследников, которые являются солидарными должниками.
«Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью». Однако «каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества» наследник и не обязан платить долг, превышающий этот размер. Следовательно, наследники считаются исполнившими обязательства по долгам наследодателя, размер которых превышает действительную стоимость принятого ими наследства, когда они как солидарные должники передали в счёт долга кредитору полученные ими доли наследственного имущества.
Подобные документы
Наследственное право как институт гражданского права. Общественные отношения, возникающие при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства. Права гражданина в рациональном применении норм наследственного права.
курсовая работа [50,1 K], добавлен 26.11.2012Общая характеристика отечественного законодательства о наследственном правопреемстве. Понятие и сущность наследственного правопреемства, характеристика его субъектов и объектов. Рассмотрение особенностей перехода прав и обязанностей наследодателя.
курсовая работа [46,0 K], добавлен 05.12.2015Особенности наследственного права: понятие, основание, субъекты. Сущность процесса принятия наследства путем совершения сделки и фактических действий. Характеристика имущества умершего как предмета наследственного правопреемства. Отказ от наследства.
дипломная работа [341,6 K], добавлен 03.04.2011Исследование основных особенностей наследственного правопреемства. Понятие наследственной массы. Изучение порядка наследования по закону и по завещанию. Очередность наследования. Отмена завещания. Отказ от наследства в пользу других лиц или государства.
презентация [5,4 M], добавлен 28.12.2016Принятие наследства и отказ от него, характеристика универсальности наследственного правопреемства. Понятие и виды завещания, процедура его изменения и отмены. Форма и правила составления завещания. Способы принятия наследства, его оформление и отказ.
дипломная работа [121,8 K], добавлен 14.06.2010Содержание завещания и принцип его свободы. Субъекты наследственного правопреемства и лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Классификация оснований наследования. Особенности завещательного отказа. Способы принятия и оформление наследства.
курсовая работа [58,5 K], добавлен 05.12.2012Основные принципы наследственного права: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны основ правопорядка и самого наследства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия и отказа от наследства.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.09.2014Комплексный гражданско-правовой анализ понятий принятия наследства и отказа от наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Право на принятие наследства, способы и сроки. Отказ от наследства: понятие, характерные черты процедуры, виды, основания.
курсовая работа [32,5 K], добавлен 25.05.2014Содержание и значение правового порядка наследования по закону, являющегося тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено правилами, закрепленными в нормах наследственного права. Основания наследования по праву.
реферат [29,3 K], добавлен 21.05.2015Характеристика наследования как условий правопреемства в имуществе умершего гражданина другими лицами. Основные принципы наследственного права: свободы завещания, обеспечения законных интересов обязательных наследников, исполнения воли наследодателя.
курсовая работа [24,6 K], добавлен 17.01.2012