Раздел имущества между супругами и наследниками: правовые аспекты

Совместно нажитое, личное имущество супругов. Виды имущества, на которые распространяется режим совместной собственности Раздел имущества супругов в добровольном и в судебном порядке. Особенности раздела недвижимости и сложных вещей, способы наследования.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.01.2020
Размер файла 202,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Когда доля сособственника незначительна, не может быть реально выделена и один из супругов не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию и прекратить право собственности супруга на эту незначительную долю (ст. 252 ГК РФ).

Например, квартира, купленная в браке за 10 млн руб., частично приобретена на добрачные сбережения супруга в размере 8 млн руб. Это означает, что при разделе имущества у супруги в этой квартире будет 1/10 доли, а у супруга - 9/10 доли в праве собственности.

Если квартира, например, двухкомнатная, то долю в размере 1/10 выделить нельзя. В этом случае, если согласия по поводу раздела квартиры между супругами нет, суд вправе прекратить право собственности супруги и обязать супруга выплатить ей компенсацию, соответствующую 1/10 доли в праве общей долевой собственности при совокупности трех обстоятельств:

1) незначительности доли;

2) невозможности выдела ее в натуре;

3) отсутствия у супруги существенного интереса в использовании этой квартиры (если у нее есть другое жилье, в частности, съемное).

Если же какого-либо из указанных обстоятельств нет, суд, вероятнее всего, просто прекратит совместную собственность и определит доли в праве общей долевой собственности, а в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество будут внесены записи: 9/10 доли - за супругом, 1/10 доли - за супругой.

Такой вид решений, когда суд просто определяет доли, является для суда самым простым и встречается чаще всего (за каждым признается по 1/2 во всем имуществе). Для граждан же этот вариант является наименее полезным, поскольку исполнить такое решение невозможно. Если супруги в ссоре, они не смогут пользоваться вместе имуществом, даже если в нем определены доли. Им рано или поздно придется договариваться. Доли в праве общей долевой собственности не самые ликвидные активы. Реализовать именно долю сложно. Как правило, в таких случаях супруги приходят к соглашению и либо продают имущество целиком, а вырученные деньги делят между собой, либо один из супругов выкупает долю второго или отдает какое-либо другое имущество.

Как посчитать стоимость доли?

До сих пор нет единого подхода к тому, как в судебном порядке посчитать компенсацию за долю. Еще 20 лет назад Верховный Суд РФ разъяснил, что стоимость имущества определяется на момент раздела. Но как? Часть судов придерживается позиции, что нужно определить, сколько стоит все имущество, а потом пропорционально посчитать, сколько стоит доля.

Полагаем, что такой подход небезупречный. Если все имущество в совместной собственности, т.е. в совместной собственности доля в размере 100%, тогда он верный: считаем, сколько стоит 100% (т.е. вещь целиком), и половина от этой стоимости причитается супругу, который согласен на компенсацию.

Если же в совместной собственности не 100%, а, как в нашем примере, всего 20%, а 80% - личное имущество супруга, нужно считать именно стоимость совместно нажитого имущества (в нашем примере доли в размере 1/5), а уже полученную сумму делить пополам, это и будет размер компенсации. Вполне вероятно, что стоимость именно посчитанной доли в праве долевой собственности на объект недвижимости будет ниже, чем если ее вывести из пропорции, рассчитанной из цены объекта целиком, поскольку доля не такой ликвидный актив, как объект целиком.

Но бывают и обратные случаи, например, в отношении коммерческой недвижимости. Если объект слишком большой, его может быть сложнее и невыгоднее продать, чем реализовывать либо отдельно выделенные в нем помещения, либо доли в праве общей долевой собственности.

Или самый красноречивый пример с пакетом акций. Разница в стоимости пакета 50% плюс 1 акция и пакета в 50% минус 1 акция будет несопоставимо больше, чем цена двух акций. Поэтому если супругом в период брака был приобретен пакет акций, то, чтобы рассчитать компенсацию супруге, правильнее, по нашему мнению, считать именно стоимость пакета, например 51% плюс 1, и от полученной стоимости взять 1/2 - это и будет компенсация (однако в отношении акций чаще всего суд просто делит количество акций на два и присуждает эту половину второму супругу).

Аналогично неделимому имуществу должна быть определена судьба сложной вещи (например, автомобиля, ведь он состоит из отдельных простых вещей - колес, которые могут использоваться в отдельности, хотя сам автомобиль без составных частей использоваться по назначению не может). То есть либо определяется доля в праве общей собственности на нее, либо она остается за одним супругом, а второму выплачивается компенсация. Поскольку, как правило, вся сложная вещь целиком находится в совместной собственности, считается, сколько она стоит на момент раздела, и половина этой стоимости и будет компенсацией второму супругу.

§ 5. Особенности раздела бизнеса

Итак, допустим, что супруг занимается бизнесом, а супруга работает по трудовому договору и (или) морально вдохновляет своего супруга на достижение новых вершин и все большее обогащение. Как нередко бывает, после некоторого количества лет, прожитых в браке, супруги принимают решение развестись.

Как правило, в случае, если совместно нажитого имущества много, особенно если бизнес "пошел в гору", у супругов нет согласия в том, как поделить имущество и бизнес. И вообще - делится ли последний?

Разберем именно этот вопрос. Бизнесом можно заниматься, либо будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо участвуя в коммерческих корпоративных юридических лицах (хозяйственных обществах, товариществах, производственных кооперативах, крестьянских фермерских хозяйствах). Мы рассмотрим самые распространенные формы участия - хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества.

С индивидуальным предпринимателем все просто. Все имущество зарегистрировано на самом супруге, т.е. на физическом лице, поэтому, если нет брачного контракта, предусматривающего иной режим имущества, делить супругу-предпринимателю придется все, что он использует в бизнесе: недвижимость, машины, денежные средства на счетах и проч. Более того, как мы уже знаем, супруга вправе оспорить любую сделку, требующую нотариального согласия на распоряжение имуществом, если вдруг супруг-предприниматель совершил сделку без предварительно полученного согласия.

Таким образом, в рассматриваемом случае супруга должна получить половину всего в натуральном или денежном выражении. У супруга же остается вторая половина имущества и статус предпринимателя, если после раздела имущества он ему еще будет нужен.

Перейдем к хозяйственным обществам. Сразу следует сказать, что все, что есть у общества (недвижимость, машины, денежные средства и проч.), принадлежит самому обществу, а не его участникам или акционерам, поэтому супруга не только не может контролировать и влиять на распоряжение этим имуществом, но и не вправе претендовать на него в случае раздела имущества с супругом.

Что же полагается супруге?

Это зависит от формы хозяйственного общества. Если речь идет об акционерном обществе, супруга вправе получить половину пакета акций супруга либо, если оба будут согласны, денежную компенсацию в размере, равном половине стоимости пакета акций супруга.

Как мы выяснили, существует правило, согласно которому стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на момент раздела. Если у супругов нет согласия относительно стоимости имущества, проводится судебная экспертиза.

Таким образом, в случае с акциями эксперт оценивает стоимость пакета акций супруга (не одной акции, а именно пакета) на момент раздела имущества, а затем суд присуждает половину его стоимости супруге, если нет желания получить сами акции.

Если супруга выбирает акции, а не деньги, то, получив вступившее в законную силу решение суда, которым за ней признано право на акции, она обращается к регистратору общества и ее вносят в реестр акционеров. С этого момента она осуществляет все принадлежащие акционеру права (участвует в общих собраниях акционеров, продает все или часть своих акций и проч.).

Если речь об обществах с ограниченной ответственностью (где нет акций, но есть доли в уставном капитале), то не во всех случаях при разделе имущества супруга сможет стать участником компании. Закон об ООО разрешает таким обществам в их уставе предусмотреть запрет на переход доли третьим лицам без согласия остальных участников на вхождение в общество нового участника. Как правило, общества с ограниченной ответственностью в отличие от акционерных обществ создаются небольшим количеством учредителей и изначально не предполагают дробление долей. Между тем акционеры, создающие акционерные общества, имеют в виду прежде всего возможность заработать на увеличивающейся стоимости акций посредством привлечения денежных средств путем эмиссии акций и проч.

Доля в уставном капитале общества - это не просто имущество, это совокупность прав (например, на получение прибыли от деятельности общества) и обязанностей (по принятию участия в управлении, исполнении решений, принятых органами управления, и проч.). Партнеров по бизнесу не должны касаться семейные дрязги. Поэтому логично, что они должны иметь право влиять на состав участников компании. В этих целях корпоративное законодательство устанавливает возможность предусмотреть в уставе ограничение по распоряжению долями, в частности закрепить необходимость получения согласия других участников общества при отчуждении своей доли третьему лицу.

Интересно, что прямого (четкого и недвусмысленного) ограничения или запрета на приобретение супругом статуса участника общества с ограниченной ответственностью без согласия остальных участников закон не содержит. Это до сих пор порождает споры и, как следствие, неоднообразную судебную практику.

Закон говорит о возможности установления правила об обязательном получении согласия остальных участников только при продаже или при отчуждении иным образом доли (п. 2 ст. 21 Закона об ООО) и при переходе доли в порядке наследования (п. 8 ст. 21 Закона об ООО).

При разделе имущества супругов доля не отчуждается. Ведь права на нее являются совместно нажитым имуществом и приобретаются сразу обоими супругами, несмотря на то что зарегистрированы только за одним. И случай наследования, как мы видим, не происходит. Получается, раздел имущества супругов прямо не описан в законе.

Однако, если следовать позиции Конституционного Суда РФ, то под отчуждением можно понимать переход прав на долю как по договору, так и по закону (Определение от 03.07.2014 N 1564-О).

Таким образом, если в уставе есть запрет на переход доли к третьим лицам или на вхождение нового участника, требуется согласие всех участников. При отсутствии такого согласия супругу не пустят в состав участников. В этом случае ей полагается не половина доли, а действительная (рыночная) стоимость половины доли. Иначе говоря, супруга вправе претендовать только на деньги.

Разделом имущества супругов, как мы указывали выше, занимаются суды общей юрисдикции. Супруг, не являющийся участником общества, вправе при разделе имущества просить либо права на половину доли, либо компенсацию в размере стоимости половины доли. Если супруг требует именно раздел доли в обществе с ограниченной ответственностью и права на часть этой доли, суд общей юрисдикции может присудить этому супругу имущественные права на часть доли.

Обратите внимание: признание имущественных прав на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в результате раздела совместно нажитого имущества не влечет автоматически признания за супругом статуса участника общества. То есть решения суда недостаточно, чтобы стать участником общества.

Как только имущество поделено и суд общей юрисдикции определил, что второму супругу принадлежат права на часть доли, его миссия выполнена. На этом вопрос семейного права закрыт, и начинаются вопросы корпоративного права (в частности, пустят супруга в общество участники или нет). А корпоративными спорами занимаются уже арбитражные суды.

Позиция арбитражных судов сводится к тому, что супруг учредителя (участника) в связи с разделом совместно нажитого имущества супругов имеет права, связанные со стоимостью доли как общего имущества супругов. При этом права, связанные с управлением делами общества, не могут передаваться в порядке раздела доли между супругами, если иное не определено уставом общества. Соответственно, если участники общества не согласятся принять в свой состав супруга, статус участника он так и не приобретет, у него останутся права на компенсацию своей доли.

Таким образом, при отсутствии согласия других участников общества второй супруг в случае раздела совместно нажитого имущества получает только имущественные права, связанные с долей (право на получение ее стоимости), но не приобретает корпоративных прав.

Сколько полагается супругу, или как оценить стоимость доли?

Нужно сказать, что ни закон, ни судебная практика не дают однозначного ответа на этот вопрос.

Корпоративное законодательство предусматривает, что в случае если не получено согласие на отчуждение третьим лицам, то общество обязано выкупить долю исходя из ее действительной стоимости, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости (п. 2 ст. 23 Закона об ООО).

Общество, определяя действительную стоимость, должно руководствоваться Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н. Определяется именно соотношение чистых активов к величине доли.

Итак, если при разделе имущества супругу присудят право на долю, он обратится в общество, а его не примут (не выразят согласие на вхождение в состав участников общества), супругу полагается выплата действительной стоимости его доли. Если ее не выплатят либо если он будет не согласен с расчетом, придется обращаться в арбитражный суд.

Следует иметь в виду, что, когда речь зайдет об определении стоимости, можно будет обнаружить, что предприимчивые участники понабрали долгов и распродали активы с целью ее уменьшить.

А что, если супруг в споре по разделу имущества (т.е. не в споре с обществом и его участниками, а в споре со своим супругом в суде общей юрисдикции) сразу просит не долю, а компенсацию за нее? Как ее посчитать?

Суд назначит оценочную экспертизу для определения стоимости доли. Специалисты по оценке будут действовать в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (ст. 20) и федеральными стандартами оценки. Среди них есть Федеральный стандарт оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326. В нем помимо прочего говорится о необходимости анализа информации о прогнозных данных, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации, учета финансовой ситуации в отрасли и проч. То есть речь идет не только о стоимости чистых активов. Получается, что стоимость, которая будет посчитана оценщиками (рыночная), почти наверняка во всех случаях будет отличаться - и в большую сторону - от действительной стоимости доли (от соотношения чистых активов к величине доли).

Однозначного подхода нет и в актах судов общей юрисдикции: встречаются определения как действительной, так и рыночной стоимости.

Исходя из этого можно сделать следующие выводы.

Доля (в виде имущественных прав) в уставном капитале общества - это совместно нажитое имущество супругов, а также наследуемое имущество.

Супруги вправе заявить требования как о разделе доли, так и о выплате компенсации в счет доли.

Если устав общества с ограниченной ответственностью не содержит запрета на передачу доли третьим лицам без согласия его участников, то суд общей юрисдикции производит раздел доли и у супруга нет препятствий в становлении членом такого общества.

Если устав содержит запрет на передачу доли третьим лицам без согласия участников, тогда, если супруг хочет именно долю, а не компенсацию, суд производит раздел доли и супруг обращается в общество с ограниченной ответственностью за получением согласия на вхождение в состав его участников. Если согласия он не получает, общество обязано выплатить действительную стоимость доли.

Споры о том, нужно или нет согласие, правильно ли общество оценило действительную стоимость доли, а также споры о взыскании этой доли решает уже арбитражный суд.

Как зарегистрировать долю при разделе общего имущества супругов?

Если по уставу согласия участников не требуется, супруг, в пользу которого состоялось судебное решение о разделе доли в общем имуществе, обращается в налоговую службу с заявлением о внесении изменений в сведения об учредителях общества.

Если согласие участников необходимо, то до подачи заявления в налоговую службу супругу нужно получить его в порядке, предусмотренном уставом общества.

Как правило, если в уставе предусмотрена обязательность согласия остальных участников на переход доли к третьему лицу и если у супругов конфликтный раздел имущества, с большой долей вероятности в состав общества такого супруга не примут. В связи с этим во избежание процесса еще и в арбитражном суде может быть целесообразным просить у суда не право на долю, а сразу компенсацию.

Стоит иметь в виду, что супруг может постараться уменьшить не только компенсацию за долю (уменьшая, например, стоимость чистых активов), но и размер самой доли. Продать, подарить ее без нотариально удостоверенного согласия супруга нельзя. Но всегда можно принять хитрое корпоративное решение, на которое супруг - не участник общества повлиять не сможет, - решение об увеличении уставного капитала путем вхождения в состав участников иного лица (таким образом, доля супруга размывается, а значит, и стоимость, подлежащая выплате, уменьшается).

§ 6. Раздел общих долгов супругов

В состав совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, включаются общие долги супругов.

Долг - это неисполненное обязательство. Обязательства супругов бывают двух видов: (1) общие и (2) личные (п. 3 ст. 39 и п. 2 ст. 45 СК РФ). Общие долги получаются в случае, если обязательство, не исполненное в пользу кредитора, возникло с участием обоих супругов совместно или одного, но в интересах семьи. Следует учитывать, что обязательства могут быть как договорными, так и внедоговорными (например, обязательство по возмещению вреда в связи с ДТП). И то и другое может быть как общим, так и личным.

Обратите внимание: долговое обязательство, возникшее из причинения вреда, считается общим, если оно является результатом совместного причинения вреда супругами третьим лицам.

С имуществом все более-менее понятно.

Существует презумпция: все приобретенное в браке является совместным имуществом. И до тех пор, пока один из супругов ее не опровергнет (докажет покупку на личные средства), имущество будет считаться общим и делиться будет по общему правилу пополам.

В отношении долгов также действует презумпция, только обратного характера. Долг будет считаться личным, пока супруг, претендующий на распределение, не докажет факт его появления по совместной инициативе в интересах семьи или расходования денежных средств на семейные нужды.

Как правило, договор займа или кредита либо не содержит цели, либо указывает только на факт выдачи заемных средств "на общесемейные нужды" (например, совместный бизнес или ремонт квартиры). При этом деньги могут быть использованы вовсе не по назначению. Доказать их целевое использование можно, если вы сохраняли чеки, квитанции, осуществляли безналичные платежи с указанием назначения. При таких условиях проследить движение денежных средств не составит труда.

Как поделить долги?

В случае если долг признан общим, он подлежит распределению пропорционально присужденным супругам долям в общем имуществе.

По сути, распределение - это компенсация супругу-заемщику обязанности по погашению долга, которая происходит путем передачи в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся ему по закону доли в совместно нажитом имуществе.

Например, у супругов три автомобиля (стоимостью 700 тыс. руб., 1 млн руб. и 1 млн 300 тыс. руб.). Суммируется их рыночная стоимость на момент раздела (3 млн руб.), и исходя из нее имущество делится пополам. Одному супругу достаются два автомобиля (допустим, за 700 тыс. руб. и 1 млн руб.), поскольку это неделимые вещи, второму - один автомобиль стоимостью 1 млн 300 тыс. руб. и денежная компенсация в размере 200 тыс. руб. В этом случае каждый из супругов получает имущество в размере 1,5 млн руб.

Если на супруге-заемщике висит общий долг (например, 400 тыс. руб.), ему можно передать два автомобиля (общей стоимостью 1 млн 700 тыс. руб.) и освободить от выплаты компенсации от поделенного имущества, т.е. зачесть 200 тыс. руб. - часть того, что он мог бы взыскать с другого супруга, поделив задолженность поровну.

При этом, если совместного имущества, долю в котором можно было бы зачесть в счет компенсации, нет, суды могут взыскать со второго супруга долю фактически произведенных выплат по договору займа. Это означает, что при разделе имущества суд взыщет с него часть реально понесенных расходов. В дальнейшем при отсутствии добровольной компенсации части затрат бывшим супругом при полном погашении долга заемщик вправе обратиться в суд, который и взыщет ту самую оставшуюся часть расходов.

В одном из дел супруг просил произвести раздел имущества (квартиры и автомобиля) и совместного долга (по двум кредитным договорам, оформленным на истца), который ему только предстояло выплачивать. В итоге нижестоящие суды присудили каждому по 1/2 совместно нажитого имущества и взыскали с супруги половину того, что муж должен был банку. Верховный Суд РФ (Определение от 12.04.2016 N 19-КГ16-7) обратил внимание на то, что будущие обязательства не делятся. Их можно или компенсировать передачей имущества, или взыскать половину, как только они будут исполнены.

В связи с этим рекомендуется выбирать вариант с компенсацией, чтобы просудиться один раз.

В практике встречаются случаи признания за заемщиком права на получение денежной компенсации от супруга в размере половины задолженности, но только после исполнения должником обязательства по уплате. То есть заемщик не сразу получает деньги в счет будущих платежей, а только тогда, когда их произведет.

См.: Определение Московского городского суда от 06.04.2015 N 4г/4-3104/15.

Однако такие решения скорее исключение, чем правило.

Если имущество было приобретено в браке на заемные средства, а кредит после его расторжения супруг выплачивал самостоятельно, такое имущество все равно будет считаться совместно нажитым. При этом заемные средства, на которые приобретено имущество, будут общими и подлежат распределению.

Так, например, если квартира стоимостью 2 млн руб. на этапе строительства приобретена супругами на заемные средства, после развода делиться будет не только она (а стоимость ее может быть уже 5 млн руб.), но и непогашенная часть долга.

Кроме этого, если супруг приобрел имущество в долг, а кредитор якобы долг простил, это не означает, что имущество приобретено безвозмездно.

Так, например, в одном деле супруги приобрели квартиру, оформив ее на одного из них. В момент развода кредитор внезапно списал долг. Суд пришел к выводу о безвозмездной сделке по приобретению квартиры и, как следствие, к тому, что квартира стала личным имуществом супруга.

Однако Верховный Суд РФ, не согласившись с этим, указал, что сделка как была возмездной, так и осталась, а значит, имущество попало в общую собственность. Одновременно с приобретением квартиры у супругов возникло и совместное долговое обязательство. А то, что оно впоследствии прекращено, не делает сделку по приобретению квартиры безвозмездной.

См.: Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2016 N 78-КГ16-54.

Важно помнить о том, что суд без согласия кредитора не вправе разделять денежное обязательство, добавляя в договор второго супруга как созаемщика. Перед кредитором обязанным останется заемщик, второй супруг компенсирует ему половину оплаченного. При этом, если заемщик прекратит исполнять обязательства по общему долгу, кредитор может обратить взыскание на общее имущество, а при недостаточности этого имущества - на личное имущество каждого.

Таким образом, для раздела долга, т.е. получения компенсации от второго супруга за обязанность его выплачивать, нужно доказать, что все потрачено на нужды семьи.

Обратите внимание: претендовать можно только на выплаты, произведенные после прекращения брачных отношений, поскольку считается, что выплата долга в браке происходит за счет совместно нажитого имущества, а значит, компенсации супругу-заемщику не полагается.

Чтобы не столкнуться с проблемой раздела долгов и не остаться у разбитого корыта, можно или заключить брачный договор, которым определить порядок ответственности по обязательствам, или оформить долговое обязательство сразу на обоих супругов.

В случае с брачным договором мало кто знает обо всех его возможностях, его чаще всего используют, только чтобы поделить имущество. Но в брачный договор можно включить любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

Например, в брачном договоре можно предусмотреть, что будет пониматься под нуждами семьи, под личным долгом, и установить порядок ответственности по обязательствам.

Во втором случае супруг будет созаемщиком, т.е. не нужно будет доказывать, что денежные средства получены и потрачены на нужды семьи, а долговое обязательство уже будет разделено (если в договоре не будет указано иного, то в равных частях).

Глава 3. СПОСОБЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Общие положения

Наследственные отношения тесно связаны с семейными. Зачастую состав лиц, между которыми они складываются, один и тот же.

Наследственные отношения - имущественные отношения, связанные с переходом имущества (не только вещей, но и имущественных прав, например прав на получение лицензионных платежей) от наследодателя к его наследникам.

Как в семейных правоотношениях супруги делят между собой не только имущество, но и долги, так и в наследственных к наследникам переходит и имущество, и долги наследодателя в пределах стоимости имущества, перешедшего по наследству.

Например, если долг наследодателя выше стоимости перешедшего по наследству автомобиля, то ответственность наследника ограничена стоимостью этого автомобиля, а долг в остальной части будет не покрыт.

Обратите внимание: по долгам отвечают все наследники, и ответственность у них солидарная. Это означает, что, если кредитор наследодателя обратится к любому наследнику, тот не вправе направить его и к остальным наследникам, а должен будет сам исполнить обязательство - погасить долг, но в пределах перешедшего к нему имущества.

Наследник, исполнивший солидарную обязанность перед кредитором наследодателя, будет иметь право регрессного (обратного) требования к остальным наследникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого. При этом в порядке регресса остальные наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, пропорционально их доле в наследственном имуществе <1>.

Таким образом, ответственность наследников ограничена стоимостью перешедшего к ним имущества. Если наследников несколько, это бремя они распределяют между собой пропорционально стоимости перешедшего к каждому из них имущества.

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом.

До недавнего времени институт наследственного права закреплял два основания наследования:

1) закон (случай, когда наследодатель не выражал воли относительно того, кому перейдет имущество после его смерти, вместо него такие последствия предусматривал законодатель) и

2) завещание (случай, когда наследодатель выразил волю на то, кому передать имущество после его смерти).

Однако летом 2018 года в отечественном законодательстве, вероятно, по примеру некоторых европейских стран, появилось и третье основание наследования - наследственный договор (тоже случай с выраженной волей наследодателя). Нормы о нем вступают в силу 1 июня 2019 г. (см. Закон N 217-ФЗ).

Каждое из перечисленных оснований наследования подробно раскроем.

1. Основные положения о наследстве

Наследство открывается со смертью гражданина.

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Для открытия наследственного дела наследник может обратиться к любому нотариусу, осуществляющему свою деятельность в нотариальном округе, который устанавливается в соответствии с административным делением Российской Федерации.

Так например если местом жительства наследодателя была Москва, то открытие наследственного дела допускается у нотариуса г. Москвы по выбору наследника, поскольку территория города, имеющего районное или иное административное деление, представляет собой один нотариальный округ (ч. 1 ст. 13 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1).

С помощью сервиса "Поиск наследственного дела" на официальном сайте ФНП (https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/) можно узнать, открыто уже наследственное дело или еще нет, по Ф.И.О., датам рождения и смерти наследодателя. Если самостоятельно найти нужную информацию не получилось (нет технической возможности), то при обращении к нотариусу он сам проверит, открыто наследственное дело или нет. Если да, направит к нотариусу, открывшему дело.

Также может случиться, что место жительства наследодателя неизвестно либо он проживал за рубежом. В этом случае местом открытия наследства будет место нахождения наследственного имущества. Если же оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Он принимает претензии от кредиторов наследодателя. Претензии должны быть предъявлены в письменной форме. На основании обращения заинтересованных лиц либо по своей инициативе нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.

Согласно ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть:

1) граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства;

2) граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

3) юридические лица, существующие на день открытия наследства, в том числе наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании;

4) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования;

5) иностранные государства и международные организации.

При этом лица, перечисленные в п. 3 и 5 указанной классификации, наследуют только по завещанию, остальные же могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию.

Исходя из ст. 1140.1 ГК РФ наследственный договор можно заключить с любым из лиц, названных в ст. 1116 ГК РФ.

Наследниками по закону не могут быть:

- родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;

- граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (например, лицо, которое не платило алименты). Чтобы таких граждан отстранили от наследства, заинтересованное лицо (например, другой наследник) должно обратиться с соответствующим требованием в суд.

Не являются наследниками ни по закону, ни по завещанию, ни по наследственному договору граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Граждан, которым запрещается наследование по перечисленным выше основаниям, называют недостойными наследниками.

Например, если муж совершил убийство жены и это подтверждено приговором суда, он - недостойный наследник.

А вот если произошло ДТП, при котором муж был за рулем и был виновником аварии, а жена погибла, то это не умышленное преступление и в этом случае муж не является недостойным наследником.

Если лица не ухаживали и не помогали наследодателю, это также не означает, что они относятся к недостойным наследникам.

2. Принятие наследства

Чтобы приобрести права на наследственное имущество, нужно принять наследство. Принимается оно полностью, в чем бы ни выражалось.

Например, нельзя сказать, что квартиру я принимаю, а старые "Жигули" нет. Если нужна квартира, значит, и "Жигули" нужно брать. Впоследствии наследник, который станет собственником этого автомобиля, может избавиться от него - сдать на металлолом или в утилизацию и т.д.

Также не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Например, в порядке наследования невозможно принять автомобиль, купленный в кредит, без обязательства выплачивать за него кредит.

Выход такой: либо принимать автомобиль и гасить кредит, либо отказываться от автомобиля, а соответственно, и от требования банка по выплате кредита.

Принимать наследство или нет, каждый наследник решает самостоятельно. Если один его принял, это вовсе не означает, что оно автоматически принято всеми остальными наследниками.

Считается, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Обратите внимание: чтобы принять наследство, нужно совершить любое из нижеперечисленных действий.

Подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Фактически принять наследство, т.е. совершить любые действия, которые дадут основание полагать, что наследник относится к наследственному имуществу, как к своему. Перечень таких действий открыт. В частности, к ним относятся следующие действия:

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом (например, продолжение проживания в квартире наследодателя после его смерти, обработка земельного участка наследодателя);

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц (например, установка системы сигнализации и видеонаблюдения в загородном доме наследодателя);

- несение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества (например, оплата технического обслуживания автомобиля, покупка корма для скота наследодателя);

- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств (например, погашение задолженности по коммунальным услугам, принятие от арендатора платы за нежилые помещения).

Факт принятия наследства нужно подтвердить (представить нотариусу выписку из домовой книги, квитанции об оплате коммунальных услуг и проч.). Если же нотариус не посчитает доказательства убедительными, они пригодятся для того, чтобы иметь возможность установить факт принятия наследства в суде.

Таким образом, принятие наследства - это не свидетельство и не выписка из государственного реестра о том, что право собственности теперь зарегистрировано за наследником. Принятием наследства является либо действие в виде подачи заявления нотариусу, либо фактическое действие, которое говорит, что наследник принял имущество наследодателя. А само свидетельство - это итог, завершение процедуры наследования и основание для оформления перехода права на наследуемое имущество.

Для принятия наследства установлен срок: шесть месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя.

Если наследник обратится к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, то, скорее всего, оно будет получено не ранее чем через шесть месяцев. Этот срок необходим для того, чтобы было время отыскать всех наследников, дать им возможность объявиться самим, собрать сведения обо всем имуществе, входящем в наследственную массу, что впоследствии должно помочь нотариусу корректно произвести раздел наследственного имущества и избежать судебных споров. В редких случаях, когда достоверно известно, что других наследников нет, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока.

В случае пропуска указанного срока наследником возможны два варианта развития событий.

Первый - такой наследник может принять наследство, если остальные наследники не возражают и выразили свое согласие в письменной форме. В этой ситуации нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство учитывает долю опоздавшего наследника, а если такое свидетельство уже было выдано без учета объявившегося наследника, то оно аннулируется и заменяется новым.

Второй - наследник, пропустивший установленный срок, может обратиться в суд с требованием о восстановлении этого срока (если среди наследников нет согласия о принятии им наследства за пределами шестимесячного срока). Для положительного разрешения этого вопроса наследнику необходимо доказать, что он не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам (например, из-за тяжелой болезни). Помимо этого, заявление о восстановлении срока для принятия наследства следует направить в суд в течение шести месяцев после того, как уважительные причины пропуска этого срока отпали.

Необходимо отметить, что установленный шестимесячный срок не означает, что сразу после его истечения наследники получат причитающееся им имущество, а определяет, что получат они его не раньше этого времени. Как правило, если между наследниками не достигнуто согласие по разделу наследственного имущества, то наследственные споры длятся долго.

Что делать, если после открытия наследства умер сам наследник?

Могут быть следующие случаи.

Первый - наследник умер в один день с наследодателем. Если нельзя установить момент смерти наследодателя и наследника и определить, чья смерть была раньше, то считается, что они умерли одновременно и что они не наследуют друг после друга (в юридической науке таких лиц называют коммориентами). При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Второй - наследник умер после открытия наследства, но до его принятия. Если гражданин умер в один день с наследодателем, но в более позднее время либо смерть наступила в иной день после открытия наследства, но до его принятия, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если этот гражданин сам завещал все свое имущество, то к его наследникам по завещанию. Такой случай имеет свое название - наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ). Для того чтобы наследственная трансмиссия состоялась, необходимо, чтобы шестимесячный срок, предоставленный для принятия наследства, не истек.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Это означает, что есть не одно, а два наследства.

Например, внучка вправе выбрать: принять ей наследство от матери, которая умерла до принятия наследства от бабушки, или принять наследство от бабушки либо выбрать оба варианта.

В этом случае также не будет варианта: принять наследство полностью или частично. Как мы указывали раньше, нельзя принять наследство частично.

Вместе с тем при наследственной трансмиссии будет выбор: полностью принять наследство одного или второго наследодателя либо принять оба наследства.

Почему такая тонкость может быть важна? Как мы помним, наследник принимает не только имущество, но и долговые обязательства в пределах его стоимости. Так вот, если, например, долги были у матери, то наследник - внучка, который принимает наследство от бабушки в порядке наследственной трансмиссии, может отказаться от наследства матери и не будет отвечать по ее долгам.

Таким образом, лицо, принявшее наследство в порядке наследственной трансмиссии, не отвечает по долгам того, от кого ему досталось право на принятие наследства. При этом отвечает по долгам того, чье имущество этот наследник принял. (По долгам бабушки внучка будет отвечать в пределах стоимости наследственного имущества от бабушки.)

Третий - наследник умер после открытия наследства и подачи всех необходимых документов для принятия наследства, но до получения свидетельства о праве на наследство либо до вступления в силу решения суда о разделе наследства. При таких обстоятельствах правила о наследственной трансмиссии не применяются. В таком случае к наследникам умершего наследника переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество, т.е. будет не два наследства, а одно.

3. Отказ от наследства

Если наследство не нужно, от него можно отказаться. Но, как и принятие наследства, отказ от наследства допустим только в отношении всего имущества в целом и не может быть совершен под условиями или с оговорками. Отказаться можно в пользу других наследников и без указания лиц, в пользу которых совершается такой отказ. Чтобы отказаться от наследства, наследнику необходимо подать соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства.

Следует иметь в виду, что в последующем изменить или взять обратно отказ от наследства невозможно.

4. Свидетельство о праве на наследство

После истечения срока на принятие наследства нотариус по желанию наследников выдает им свидетельство о праве на наследственное имущество. Свидетельство может быть выдано как всем наследникам вместе, так и каждому в отдельности, на все наследственное имущество либо на его отдельные части.

В то же время свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства.

Получение указанного свидетельства - это право наследника, он может его и не получать. Также наследник может получить свидетельство о праве на наследство, но не обращаться в регистрирующий орган для государственной регистрации перехода права на наследственное имущество.

Может быть ситуация, когда наследник в принципе не обратится к нотариусу, но при этом фактически примет наследство. Если такой наследник (принявший, но не оформивший наследство) умирает, то наследство может перейти к его наследникам только в судебном порядке путем включения имущества в наследственную массу наследодателя.

Выдача свидетельства о праве на наследство будет приостановлена:

- на основании судебного акта (например, не были установлены родственные отношения с наследодателем и наследник обратился в суд с заявлением об установлении родственных отношений для того, чтобы принять наследство. В этом случае суд в качестве обеспечительной меры может приостановить выдачу свидетельства на наследственное имущество остальным родственникам, обратившимся к нотариусу);

- при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

5. Налоги и пошлины

За открытие наследства, отказ от наследства, принятие мер по охране наследства, получение свидетельства о праве на наследство платится пошлина.

Кроме этого, наследники могут понести расходы за услуги правового и технического характера, оказанные нотариусом, что, в частности, включает консультирование, сбор и проверку информации о наследственном имуществе, его опись, направление запросов в публичные органы власти, банки.

Размер госпошлины за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ) следующий:

- родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб.;

- другим наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.

Следует иметь в виду, что наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты госпошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Что касается наследника - некоммерческой организации, то полученное по завещанию имущество, имущественные права не учитываются при уплате налога на прибыль при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений (пп. 2 п. 2 ст. 251 НК РФ).

Если наследство получила коммерческая организация, то на основании п. 8 ст. 250 НК РФ это имущество, имущественные права подлежат обложению налогом на прибыль.

Важно: получив имущество и оформив право собственности, наследник становится плательщиком соответствующих полученному имуществу налогов (земельного, транспортного, налога на имущество).

§ 2. Наследование по закону

Если наследодатель умер и не оставил после себя никакой выраженной воли по распоряжению имуществом, его наследники наследуют в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ. Кодекс предусматривает восемь очередей.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Исключение составляют наследники восьмой очереди.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

Наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя.

Дети наследуют независимо от того, рождены они в браке или нет. Но если ребенок рожден вне брака, то для наследования после отца отцовство должно быть подтверждено в установленном порядке.

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства.

При рождении ребенка от родителей, не состоящих в браке, и при отсутствии совместного заявления родителей, заявления отца ребенка или согласия органа опеки и попечительства отцовство может быть установлено в судебном порядке. Установление отцовства в отношении совершеннолетнего ребенка допускается только с его согласия. А в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, может быть установлен юридический факт - факт признания отцовства.

К наследованию призываются также дети, родившиеся после смерти наследодателя.

Ребенок, в отношении которого его родители или один из них были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Что касается родителей, то для того чтобы наследовал отец, опять же, может понадобиться подтвердить отцовство, если он не состоял с матерью в зарегистрированном браке.

Усыновленные дети наследуют так же, как и кровные дети. То есть после смерти усыновителей они входят в число наследников первой очереди.

Вместе с тем усыновленные дети не наследуют после своих биологических родителей, а биологические родители не наследуют после усыновленных детей.

Усыновители также наследуют после своих усыновленных детей - являются их наследниками первой очереди.

После смерти супруга у пережившего супруга остается не только право наследования в порядке первой очереди, но еще и право на супружескую долю. Поскольку имущество, нажитое в браке, является общим вне зависимости от того, кем приобретено и на чье имя зарегистрировано (если договором не установлено иное), то после смерти супруга сначала выделяется супружеская доля, а потом оставшееся имущество наследуется.

Например, на счету супруга-наследодателя осталось 5 млн руб. Счет был открыт и пополнялся во время брака. Супруга получает 2,5 млн руб. супружеской доли, а 2,5 млн руб. являются наследственной массой. На наследство также претендуют трое детей и мать наследодателя. Это означает, что 2,5 млн руб. будет поделено на пять частей. Каждый получит по 500 тыс. руб., а супруга - 3 млн руб. (2,5 млн + 500 тыс.).

Важно: у наследников тоже есть право просить выделить супружескую долю в имуществе, приобретенном в период брака, но зарегистрированном на пережившем супруге.

Например, квартира куплена в период брака, но право собственности зарегистрировано за пережившим наследодателя супругом. Среди наследников - супруга и сын. В квартире выделяется супружеская доля: по 1/2 за каждым из супругов, значит, наследуется 1/2, и у пережившей супруги получается 3/4, а у сына - 1/4 в праве общей долевой собственности на квартиру.


Подобные документы

  • История правового регулирования имущественных отношений в российском праве. Объекты общей совместной собственности супругов. Особенности раздела общего имущества супругов в судебном порядке. Правовая природа соглашения супругов о разделе общего имущества.

    курсовая работа [146,4 K], добавлен 07.03.2014

  • Понятие законного режима имущества супругов. Объекты совместной собственности супругов. Собственность каждого из супругов. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью. Раздел общего имущества супругов, определение долей при разделе.

    контрольная работа [22,4 K], добавлен 27.10.2006

  • Законный режим имущества супругов. Понятие имущественных отношений между супругами, родителями и детьми. Содержание брачного договора, порядок его оформления, признания недействительным. Раздел общего имущества супругов по соглашению и в судебном порядке.

    реферат [49,3 K], добавлен 21.04.2016

  • Понятие законного режима имущества супругов. Совместная собственность супругов. Собственность каждого из супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества по соглашению сторон и в судебном порядке.

    дипломная работа [53,5 K], добавлен 07.12.2008

  • Понятие законного режима имущества супругов. Совместная собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов.

    дипломная работа [49,5 K], добавлен 08.10.2003

  • Виды режимов имущества супругов. Законный режим, совместная собственность. Признание брачного договора недействительным. Раздел совместного имущества, определение долей. Раздел жилья, вкладов и кредитов. Преимущества и недостатки режимов имущества.

    контрольная работа [29,5 K], добавлен 08.08.2016

  • Понятие и главные принципы нормативно-правового регулирования брака, особенности формирования имущественных отношений супругов. Существующие способы раздела имущества, приобретенного в браке: по соглашению сторон и в судебном порядке, договорной режим.

    курсовая работа [52,8 K], добавлен 10.09.2014

  • Исторические аспекты регулирования имущественных прав и обязанностей супругов. Анализ действующего семейного законодательства в части права собственности супругов. Законный и договорной режим имущества супругов. Раздел общего имущества, права супругов.

    дипломная работа [98,8 K], добавлен 24.07.2010

  • Законный режим имущества супругов. Субъектный состав совместной собственности. Объектный состав общего имущества. Порядок владения и распоряжения имуществом. Раздел общего имущества супругов. Заключение, изменение и расторжение брачного договора.

    дипломная работа [77,8 K], добавлен 19.07.2010

  • Совместная собственность супругов как законный режим их имущества. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом. Собственность каждого из супругов, раздел общего имущества. Изменение и прекращение брачного договора. Недействительная сделка.

    реферат [31,5 K], добавлен 05.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.