Проблемы принятия наследства на современном этапе развития законодательства РФ в области наследственного права
Завещание – законное объявление воли собственника в порядке распоряжения им своим имуществом на случай смерти. Характеристика законодательных и правоприменительных проблем принятия наследства в Российской Федерации и основных механизмов их решения.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.11.2018 |
Размер файла | 56,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Введение
Вопросы наследственных правоотношений в той или иной мере касаются практически любого человека. Надежность и стабильность современных правоотношений, обеспечиваются, в том числе возможностью использования гражданами права передать свое имущество наследникам.
Наследственные отношения в какой-то мере затрагивают интересы каждого гражданина, они широко распространены в современном обществе, а это говорит о необходимости детального изучения и регулирования таких отношений.
Тема выпускного исследования имеет большое теоретическое, а также практическое значение. Реализация прав относительно принятия наследования имеет непосредственную связь с нормами гражданского законодательства, в которых должно содержаться чёткое закрепление правил такой реализации. Однако, как показывает анализ законодательства, а также научной литературы, существуют некоторые нерешенные вопросы в правовом регулировании наследственных правоотношений. Это вызывает необходимость проведения исследования в целях дальнейшего совершенствования законодательства в области наследования.
В Российской Федерации институт наследственного права прошел кардинальные изменения. В период постсоветского времени Россия переходила на рыночные отношения, что развило один из институтов гражданского права - институт частной собственности. А данный факт повлек за собой образования наследственного права.
После принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, проблемы наследственного права никуда не делись, в том числе и по принятию наследства.
Важность данного исследования также обусловлена и тем, что каждый человек, столкнувшись со смертью близкого человека, вынужден обращаться к наследственному праву, что делает данный институт важным и нужным.
Несмотря на неоспоримую важность наследственных правоотношений, которые тесно связаны с имуществом, лишь 20% людей задумываются над этой сферой. Об это свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, которые показывают, что за 2015 год было удостоверено почти 600 тысяч завещаний. По статистике, каждый пятый умерший оставил завещание. За 2015 год было выдано 626 тысяч свидетельств о праве на наследство по завещанию, при том, что всего выдано свидетельств о праве на наследство - 3 миллиона 361 тысяча.
В связи с этим возникают множественные конфликты и судебные разбирательства. Поэтому представляется актуальным выявить следующую цель исследования - проблемы принятия наследства на современном этапе развития законодательства в области наследственного права.
Поставленная цель обуславливает решение следующих задач:
1. выяснить идеологию и развитие наследственного права в Российской Федерации;
2. изучить наследование по завещанию и по закону в современной России;
3. охарактеризовать фактическое принятие наследства;
4. выявить законодательные и правоприменительные проблемы принятия наследства в Российской Федерации и пути их решения;
5. исследовать особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии в современном российском праве.
Предметом исследования являются проблемы принятия наследства в Российской Федерации.
Объектом исследования выступает наследственное право Российской Федерации.
Методологической основой исследования являются метод структурно- функционального анализа, системного анализа на основе принципов объективности и научности, общенаучные методы анализа, дедукции, синтеза, метод сравнительно-правового анализа, также использовались частно-научные методы: формально-юридический, историко-правовой.
Теоретической основой исследования стали труды отечественных правоведов, таких как Гомола И.А., Гонгало Б.М., Алексеев С.С., Мурзин Д.В., Смирнов С.А., Куленко Н.И., Крашенинников П.В., Бегичев А.В., Ивашин Д.И., Желонкин С.С. и другие.
Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» и т.д.
В результате изучения выбранной темы на защиту выносятся следующие положения:
1. Дополнить ст. 1117 п. ГК РФ абзацем: «К родителям, лишенным родительских прав, не переходит право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии (пункт 1 статьи 1156 настоящего Кодекса) после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к дню открытия наследства, в случае смерти детей (братьев и сестер наследодателя) после открытия наследства, в отношении которых они не были лишены родительских прав или были восстановлены ко дню открытия наследства»;
2. Внести поправки в ст. 1155 п. 1 ГК РФ: «Если законный представитель несовершеннолетних и(или) недееспособных наследников независимо от причины пропустил срок для принятия наследства, суд обязан восстановить срок на принятие наследства несовершеннолетними и(или) недееспособными наследниками».
3. Дополнить ст. 1149 ГК РФ пунктом 4: «Наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, если его личное недвижимое имущество не превышает стоимости в размере 3.000.000 рублей».
1. Общие положения о наследовании в Российской Федерации
1.1 Идеология и развитие наследственного права в Российской Федерации
Наследственное право является неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Каждый человек на планете сталкивается с данным понятием, либо принимает наследство, либо наоборот, завещает.
Наследственное право появилось не одномоментно, а проходило много этапов формирования, начиная с родоплеменных связей.
Если говорить о первобытном обществе, то там данный институт практически отсутствовал, поскольку не было как такового понятия права собственности, и присутствовала примитивность имущества. В те времена все было просто с имуществом умершего: либо имущество распределяли между членами рода, либо хоронили вместе с умершим.
Позже, с развитие общества, естественно, менялось и наследственное право. В истории выделяются несколько государств, которые регламентировали правовые отношения, в том числе и наследственные. К таким государствам можно отнести: Древний Вавилов, где были написаны Законы Хаммурапи, Древние Афины с Законами Солона, и, конечно же Древний Рим, где были Законы XII таблиц.
Основу для развития наследственного права заложили законы Древнего Рима, которой пользуются до сих пор современные государства.
Именно в римском праве был впервые введен институт универсального правопреемства, выявлено понятие завещательного отказа, которые применяются не только в Российской Федерации. На развитие влияли внутренние и внешние факторы исторического развития.
В России наследственное право также изменялось, формировалось, проходило несколько этапов развития.
Первый письменный источник права, который регулировал наследственные отношения на Руси был «Русская Правда». Уже в то время было разграничение на наследование по закону и по завещанию. Но было все-таки отличие от нынешнего законодательства: в завещание включались только те наследники, которые приходились наследниками по закону. То есть, наследство в завещании просто распределялось между наследниками по закону. Завещание в то время было в устной форме.
Следующим этапом развития наследственного права стал источник права - «Псковская судная грамота», в которой также оставалась два вида наследования - по закону и по завещанию. На данной этапе развития появляется новое лицо для данного института - душеприказчик. Также данный акт вносит серьезное нововведение - завещание составляется в письменной форме.
В 1497 и 1550г. появляются Судебники, в которых совершенствуется данный институт. Продолжаю существовать наследование по закону и по завещанию, основными наследниками были вдова и дети умершего. Дочери были ограничены в получении наследства.
В период сословно-представительной монархии было издано Соборное уложение 1649 года. Теперь завещание могли составлять не только глава семьи, но и другие ее члены. Дочерям было разрешено наследовать по закону недвижимость. В эпоху абсолютизма источником, регулирующем наследственные отношения стал Указ императора 1714 года «О единонаследии». Он внес важные нововведения в данный институт: был закреплен приоритет наследования по закону, наследовать недвижимость мог лишь один наследник - сын, дочери в свою очередь могли наследовать только в отсутствие сыновей, на наследство могли претендовать родители, дедушки, бабушки наследодателя.
В следующий период развития России был издан Свод законов Российской империи, где наследственному праву было отведено место. В данном законе были установлены очереди, которые зависели от степени родства, где, например, к первой относились - брат или сестра и их потомство. Появились положения о выморочном имуществе, а также впервые в Своде законов Российской империи было упомянуто, что завещание можно изменить или отменить.
С 1918 года по 1922 год при смене власти, наследственное право по факту было запрещено. Декретом ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования» было закреплено, что наследовать можно только минимальное количество имущества членами семьи умершего.
В 1922 году Декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» и Гражданским кодексом РСФСР, институт наследования был восстановлен.
Первый гражданский кодекс РСФСР 1922 года содержал в себе нормы, регулирующие наследственные отношения. Кодекс предусматривал два вида наследования - по закону и по завещанию. Но устанавливался предел наследуемого имущества: 10 тысяч золотых рублей за вычетом долгов. Никаких наследственных очередей не было, все наследники призывались одновременно и наследовали равные доли. В 1926 году уже был отменен максимальный предел наследования.
В 1928 году законодательно было установлено, что завещать имущество имеют право государство, партийные, советские и иные общественные предприятия и организации. Появилось понятие обязательных наследников, а усыновители и усыновленные были уравнены с родителями и детьми.
Дальше, важным моментом в развитии наследования был период Великой Отечественной войны. В 1942 году было принято Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время».
В 1943 году от налогов были освобождены наследники лиц, которые погибли при защите Родины.
В 1945 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию». Данный указ показал идеологию советского наследственного права. Например, к наследованию по закону могли быть призваны только трудоспособные родители наследодателя. Также был ограничен круг лиц, выступающих в качестве наследников по завещанию. В законодательстве было установлено, что наследодатель мог оставить свое имущество по завещанию государственным органам и общественным организациям.
Следующими нормативными актами стали Основы гражданского законодательства СССР 1961 года и Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Были сформированы четкие принципы наследственного права, например, свобода завещания, наследование обязательными наследниками, приобретение прав на выморочное имущество и т.д. Данный вариант кодекса показывал развитие и усложнение имущественных отношений в СССР.
С 1991 года были внесены серьезные изменения в законодательство, которые касались состава наследства, возможности перехода прав на отдельные виды имущества.
Важнейшим событием в развитии наследования в современной России стало установление в Конституции РФ гарантии права наследования.
С 2001 года была введена третья часть Гражданского кодекса РФ, которая продолжила развитие наследственного права.
Принятие данной части, которая содержит раздел «Наследственное право», имеет особое значение для развития российского законодательства.
Были произведены существенные изменения нормативного регулирования, например, был закреплен приоритет наследования по завещанию над наследованием по закону, было установлено универсальное правопреемство. Но главное, что впервые было законодательно установлено нормативное определение понятия наследства.
Самыми главными факторами, которые влияли на реформирование наследства, можно признать экономические, семейные, социальные, духовные и правовые и др.
Да, практически во все периоды существования данного института, его модели были внешне схожи, но идеология нового российского права имеет абсолютно иной смысл. Данное положение объясняется тем, что были организованы новые экономические, правовые, социальные, культурные условия жизни в современном государстве.
Экономический фактор идеологии идет от формирования в России частной собственности как основы экономической системы.
Экономический фактор реформирования института наследственного права заключен в утверждении частноправовых начал наследования, обусловленных отношениями частной собственности и частного имущественного оборота.
Социально-нравственный фактор реформирования строится на интересах семьи и лиц, получивших материальное покровительство наследодателя. Рыночные отношения изменили представление людей о собственности и связанных с нею новых возможностях личностных отношений, что привело к изменению семейных отношений, появлению новых лично-имущественных отношений.
Правовой фактор идеологии заключается в воплощении в уже известных и более новых теоретических конструкциях, связанных с наследством. Конструкции не были свойственны законодательству РСФСР, а вот в современной России используются достаточно хорошо.
Все юридические конструкции наследования в современной России активно исследуются в области гражданского права.
В результате реформирования института наследственного права были сформулированы принципы, которыми руководствуются в нынешнее время:
1. принцип универсальности наследственного правопреемства - воля наследодателя направлена на то, чтобы наследство перешло именно к тому, кому оно предназначалось;
2. принцип свободы завещания - наследодатель по своему усмотрению распоряжается на случай своей смерти, принадлежащим ему имуществом, а может и не распоряжаться;
3. принцип обеспечения прав и законных интересов. Сущность этого принципа заключается в том, что наследование выполняет социально- обеспечительную функцию;
4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Сущность принципа заключается в том, что если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону;
5. принцип дозволительной направленности и диспозитивности. Наследники имеют право принимать наследство, а также могут и отказаться от него;
6. принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных лиц, участвующих в отношениях по наследованию;
7. принцип охраны самого наследства. Его сущность выражается в системе норм, регламентирующих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов.
Наследование по современному российскому законодательству имеет ряд отличий от наследования советского времени:
1. нет политического или идеологического направления;
2. имеет юридический приоритет наследования по завещанию и реальные гарантии обеспечения свободы завещания;
3. способствует сохранению семейных устоев.
Наследственное право прошло достаточно длинный и сложный путь становления. До сих пор ученые дискутируют и исследуют институт наследственного права.
Да, некоторые аспекты в данном институте абсолютно не изменили свой первоначальный вид, который имели еще в Римском праве, но некоторые являются новеллами современного права. Было внесено не мало изменений, прежде, чем оно дошло до современной России в том виде, в котором оно сейчас есть. Можно говорить о некой стабильности данного института, поскольку многие аспекты института наследственного права переходят из каждого периода развития. Например, в российское законодательство из Римского перешли виды наследования - по закону и по завещанию.
1.2 Наследование по завещанию и по закону в современной России
Существует два основания наследования: по закону и по завещанию.
Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном порядке, а также сам документ, которым оно оформляется.
Завещание - это законное объявление воли собственника в порядке распоряжения им своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, которым оно оформляется.
Термин «завещание» применяется в двух значениях: как документ, в котором находится выражение воли завещателя, а также как акт выражения воли завещателя. Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается всеми гражданами.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Для того, чтобы завещание имело юридическую силу, необходимо учесть несколько общих положений: гражданин должен обладать полной дееспособностью; завещание должно быть совершенно лично; завещание может оставить только один гражданин.
Наследодатель может завещать свое имущество как угодно, но лица, которые знают информацию о наследстве, не имеют право разглашать информацию, что составляет два основных принципа.
Завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Несоблюдение правил оформления завещания, ведет его к недействительности. Исключением является составление завещания в простой письменной форме, если завещатель находится в положении, явно угрожающем его жизни и не может составить завещание по правилам, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Признается действительным такое завещание, только в случае, если оно было написано собственноручно завещателем в присутствии двух свидетелей.
При подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу могут присутствовать свидетели. Но свидетелями не могут быть следующие лица: нотариус или другое лицо удостоверяющее завещание; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание.
К недействительности завещания ведет отсутствие свидетелей, если он обязан был присутствовать при удостоверении завещания.
На завещании в обязательном порядке должны быть указаны место и дата его удостоверения, только если это не закрытое завещание.
Самое сложное для нотариуса это определить дееспособен ли человек, который хочет провести сделку, ведь в соответствии со ст. 43 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 года № 4462- 1, нотариус при удостоверении сделок осуществляет проверку дееспособности граждан правоспособности юридических лиц, обратившихся за совершением нотариального действия.
Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или со слов завещателя нотариусом. Если завещание пишется со слов, то до его подписание оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса или, если завещатель не в состоянии прочитать сам, то текст завещания оглашается нотариусом, о чем делается пометка с указанием причины, по которой завещатель лично не смог прочитать текст. После чего завещатель собственноручно подписывает завещание. Если же завещатель сам не может подписать завещание, то по его просьбе завещание может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса, с указанием причины, по которой завещатель не смог собственноручно подписать завещание, а также фамилия, имя, отчество, место жительства лица, которое подписало завещание.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если свидетель присутствовал при составлении и удостоверении завещания, то он должен его подписать. Данные свидетеля вносятся в завещание. Нотариус обязан предупредить всех лиц, участвующих при составлении и удостоверении завещания о необходимости соблюдения тайны завещания. Нотариус также разъясняет завещателю право об обязательной доли в наследстве, о чем делается соответствующая надпись на завещании.
Завещатель также имеет право составить завещание, не предоставляя никому возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, иначе завещание будет являться недействительным. Завещатель в заклеенном конверте передает завещание нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые на конверте ставят свои подписи. Конверт, который подписан свидетелями, запечатывается в их присутствии в другой конверт нотариусом. На этом конверте нотариус делает пометку, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом было принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства свидетелей. Также нотариус обязан разъяснить положение, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а также положение об обязательной доли в наследстве, на конверте делается соответствующая пометка. После всего завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. После смерти лица, которое составило закрытое завещание, нотариусу наследники должны предоставить свидетельство о смерти. Нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня предоставления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. Форма протокола, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием, определяется Приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления».
Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям, которые заверены следующими лицами: главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; капитанами судов во время плавания на судах, под Государственным флагом Российской Федерации; начальниками разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз; командирами воинских частей, где нет нотариусов; начальниками мест лишения свободы.
Денежные средства завещателя, находящиеся на счете в банке или вложены во вклад, завещатель может завещать в простом завещании, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится счет. Порядок совершения завещательных распоряжений определяется Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 года № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».
Если гражданин находится в положении, угрожающем его жизни, то он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Но для того, чтобы это завещание признали действительным, необходимо изложить его в присутствии двух свидетелей, которые смогут подтвердить, что завещатель собственноручно подписал его.
Такого вида завещание теряет свою силу, если завещатель в течение месяца после прекращения обстоятельств, угрожающих его жизни, не совершил завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной законодательством. Завещание составленное в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению, если суд подтвердит факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Правила отмены или изменения завещания определяются ст 1130 Гражданского кодекса РФ. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его составления, без указания причины изменения или отмены. Также завещатель может отменить или изменить старое завещание новым. Если новое завещание не содержит прямых указаний на отмену или изменение старого завещания, то новое отменяет старое полностью или в той части, в которой имеются противоречия. Также завещание может быть отменено посредством распоряжения о его отмене. Завещание, которое было составлено в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено таким же завещанием. Новое завещательное распоряжение может отменить или изменить старое завещательное распоряжение.
Если выяснилось, что какая-то часть имущества умершего осталась не завещанной, то она будет делиться между наследниками в равных долях по закону. Завещание является недействительным, в целом или в отдельной части, по двум основаниям:
1. признание судом недействительным завещания (оспоримое завещание). Но оспаривание завещания до открытия наследства не допускается;
2. независимо от такого признания (ничтожное завещание).
В соответствии со ст. 1133 Гражданского кодекса РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Исключение составляет, когда завещатель поручает исполнение завещания определенному лицу - душеприказчику. Это лицо может и не быть наследником. Гражданин должен дать свое согласие быть душеприказчиком - собственноручно расписаться. Также признается согласие душеприказчика, если он в течение месяца со дня открытия наследства приступил к исполнению завещания.
Завещатель имеет право возложить обязанность на наследников исполнить за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу отказополучателей, которые приобретают право требовать исполнения указанной обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ устанавливается в завещании. Данное право действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Но в завещании может быть подназначен другой отказополучатель, на случай, если первый отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, или откажется от своего права, или не воспользуется.
Также существует такое понятие как завещательное возложение - то есть завещатель в завещании может возложить на наследников обязанность имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Также завещатель может возложить на наследников обязанность по содержанию его животных.
Если нет завещания, то имущество умершего наследуется по закону. Наследование по закону осуществляется в следующих случаях:
1. завещание отсутствует;
2. завещание касается только части наследуемого имущества, а остальная часть не охвачена завещанием;
3. завещание является недействительным;
4. наследник реализует свое право на обязательную долю наследства.
Наследование по закону определяется кругом наследников, который определен Гражданским кодексом РФ. Наследники разделены на определенные группы-очереди и призываются к наследованию в четкой последовательности. Получается, если нет наследников первой очереди, то к наследованию призываются наследники второй очереди и так далее.
Гражданский кодекс РФ установил следующие очереди:
1. наследники первой очереди - это дети, супруг и родители наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления;
2. наследники второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и дедушки. Дети неполнородных и полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления;
3. наследники третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
4. наследники последующих очередей - в соответствии с Гражданским кодексом РФ, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, то наследовать по закону могут родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, которые не относятся к наследникам предыдущих очередей. Получается, что в качестве наследников четвертой очереди могут быть родственники третьей степени родства - это прадедушки и прабабушки наследодателя. Наследники пятой очереди - это родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). Следователь, в шестой очереди наследниками могут быть родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Седьмая очередь - пасынки, падчерицы, отчим, мачеха наследодателя.
Также стоит помнить, что в РФ применяется наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону, который имеет место при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.
Но у цивилистов остается отношение к данному понятию неоднозначным. Д.И. Мейер отождествлял наследование по представлению и по закону, поскольку считал, что родственники дальнейших нисходящих степеней в совокупности как бы представляют собой родственника первой степени, от которого они происходят, почему они все вместе и получают то, что досталось бы этому родственнику, если бы к наследованию призывался он. Другие авторы исходили из того, что наследники по праву представления заступали место своего предка, который умер ранее наследодателя. На данном этапе развития наследственного права до сих пор нет единого мнения по поводу наследования по представлению.
По праву представления могут наследовать следующие лица: внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди по закону, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) в составе второй очереди, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (двоюродные братья и сестры) входят в третью очередь.
Гражданский кодекс РФ отдельно выделяет наследование усыновителями и усыновленными. Усыновленные и их потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой стороны приравниваются по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключением является, если усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Особой категорией наследников являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. На данном этапе развития наследственного права, имеются разграничения оснований наследования нетрудоспособных иждивенцев:
1. граждане, которые относятся ко всем очередям, определенным Гражданским кодексом РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе с наследниками очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до этого находились на иждивении у наследодателя, независимо, проживали они вместе или нет;
2. граждане, которые не входят в круг наследников определенных Гражданским кодексом РФ очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследует вместе с другими наследниками наравне;
3. если нет других наследников по закону, то нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Помимо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые получают долю в наследстве, Гражданский кодекс РФ предусматривает обязательную долю в наследуемом имуществе. Приоритет в данном случае имеют следующие лица:
1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2. нетрудоспособный супруг и родители;
3. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Данные лица наследуют обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них. Обязательная доля состоит из остального имущества, которое не завещано. Если по каким-либо причинам нет наследников по закону или по завещанию, наследники не имеют права наследовать, наследники отстранены от наследования, или наследники не приняли наследство, либо отказались, то имущество умершего считается выморочным. Жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на нем объекты недвижимого имущества переходят по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального либо городского округа. Если наследуемые объекты расположены в городах федерального значения, то имущество переходит в собственность субъекта РФ. Данные жилые помещения включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в собственность РФ.
В Российской Федерации принято два вида наследования - по закону и по завещанию. Если наследодатель не оставил завещания, то наследство переходит наследникам по закону.
Для того, чтобы завещание было действительным, необходимо учесть ряд правил, которые закреплены в Гражданском кодексе РФ. А чтобы завещание имело силу, и было принято во внимание после смерти лица, последнему необходимо заверить завещание у нотариуса, либо у лиц, которые уполномочены на данное действие. Также наследодатель имеет право в любое время изменить или отменить завещание.
Если нового завещания не было составлено, а старое наследодатель отменил, то наследство перейдет наследникам по закону. Также бывают случаи, когда остается не учтенная в завещании часть имущества. Еще российское законодательство предусматривает, что независимо от завещания, есть ряд лиц, которые получают обязательную долю в наследственной массе.
В отличие от наследования по завещанию, где все наследники поименно прописаны, в наследовании по закону имеются очереди.
Если же наследники не объявились ни по завещанию, ни по закону, наследство переходит в собственность Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям. Такое имущество называется выморочным.
Все основания наследования важны в современной России, это говорит о демократичности страны, где гражданин вправе выбрать, как ему распорядиться своим имуществом.
1.3 Фактическое принятие наследства
Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять.
Принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством.
Если наследник хочет принять только часть наследства, то он принимает все равно все причитающееся наследство. Если наследника призывают к наследованию по нескольким основаниям, то наследник может принять наследство по одному основанию, по нескольким или по всем причитающемся. Но также у него есть право отказаться от наследства. Не допускается наследование под условием или с оговорками. Наследник не может выразить свою волю, например: «Приму наследство, если долги наследодателя не будут превышать 100.000 рублей.
Если один наследник принял наследство, это не значит, что остальные тоже его приняли. Каждый наследник лично распоряжается, когда вступать в наследование. Принятое наследство признается собственностью наследника с момента открытия наследства, независимо, когда он его принял, или произвел государственную регистрацию.
В Российской Федерации существует два способа принятия наследства:
1. формальный;
2. неформальный (фактический)
При формальном способе принятия наследства, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному лицу, который может выдавать свидетельства о праве на наследство, заявления наследника о принятии наследства или заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление подается нотариусу лично наследником, то его подпись на заявление нотариально не свидетельствуется. Нотариус должен установить личность наследника и проверить подлинность его подписи, о чем делается отметка на заявлении.1
Если же заявление передается нотариусу не лично наследником, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения РФ или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, то есть подписи военнослужащих, лиц, которые находятся в госпитале, санатории, иных военно-лечебных учреждениях на лечении, лиц, находящихся в местах лишения свободы, совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения.
Наследование через представителя возможно, если в доверенности предусмотрены определенные полномочия, а вот законным представителям доверенность не требуется.
Наследуемое имущество можно не принимать формальным способом, поскольку наследник всегда может принять наследство фактическим. Единственное исключение из этого правила составляет имущество, которое должно проходить государственную регистрацию, поскольку для этого действия необходимо свидетельство о праве на наследство.
При неформальном способе наследования, наследник осуществляет действия, которые свидетельствуют о его желании принять наследство.
В ст. 1153 ГК РФ говорится о действиях наследника, который желает принять наследство:
1. вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Например, живет в квартире наследодателя, пользовался любыми его вещами, в том числе и личными. Даже использование личных вещей наследодателя говорит о фактическом принятии наследства. А вот управление имуществом может осуществляться и без владения и пользования. Управлением наследник предотвращает обращение взыскания на наследственную массу;
2. принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. К таким действиям можно, например, отнести предъявление иска к лицам, неосновательно завладевшим наследством;
3. произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. В этом пункте учитывается уплата коммунальных услуг, налогов и т.д.;
4. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Данный факт подтверждается определенными документами.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» говорит о том, что данный список не является исчерпывающим.
Например, С.Ю. Макаров еще к фактическому принятию наследства относит возбуждение уголовного дела по факту хищения наследственного имущества.
Если, указанные выше действия, были произведены в установленные законодательством сроки, то наследство считается принятым своевременно.
Законодатель четко установил срок принятия наследства - шесть месяцев со дня открытия наследства. Если человека в судебном порядке объявляют умершим, то вступить в наследство можно в течение шести месяцев после вступления в законную силу такого решения суда.
Также предусматривается срок для принятия наследства вследствие отказа от наследства или отстранении наследника. В таком случае, срок принятия наследства считается в течении шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Наследники, которые могут получить наследство лишь вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня истечения шестимесячного срока.
Статья 1155 Гражданского кодекса РФ дает исключение, и по правилу данной статьи можно принять наследство по истечении установленных сроков. В судебном порядке по заявлению наследника, который пропустил срок, можно восстановить пропущенный срок и признать наследника принявшим наследство. Данное правило распространяется на наследников, которые не знали и не должны были знать об открытии наследства, или пропустили срок по уважительным причинам. Также наследник обязан обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
Также можно обойтись и без судебного разбирательства. Но все наследники должны в письменной форме дать согласие, которое должно быть подписано либо в присутствии нотариуса, либо заверено надлежащим образом, на принятие наследства наследником, пропустившим срок. Нотариус, при согласии всех наследников, аннулирует ране выданное свидетельство и выдает новое. Если по старому свидетельству была произведена государственная регистрация права, то на основании нового свидетельства должны быть внесены изменения в запись о государственной регистрации права.
Действия, совершенные для фактического принятия наследства могут быть совершены не только наследником, но и лицом, которому он поручил данные действия, но из характера действий должно быть видно, что именно наследник желает принять наследство.
Но все кажется просто на первый взгляд. У наследника могут возникнуть проблемы при принятии наследства.
Проблема, которая не решена до сих пор в отечественном законодательстве, это, то, что принято считать некоторые фактические действия волевым актом, в котором целью является принятие наследства. Это действие связано с опровержимостью презумпции принятие наследства путем действий фактического характера.
Положение о том, что презумпцию можно оспорить только в суде, нигде законодательно не закреплено. Но по факту, оспорить можно только в суде. Но не все ученые согласны с данным положением.
Опровержимая презумпция была введена не случайно. Все пришло из нотариальной практики, когда при совместном проживании наследника и наследодателя, наследник включался в состав наследников, даже, если он прямо заявлял у нотариуса, что не желает принимать наследство.
На данный же момент у наследника есть право заявить о нежелании принимать наследство, хотя фактически он предпринял для этого все действия.
Также проблема возникает в следующем: граждане, которые принимают наследство фактическим способом, не могут самостоятельно выявить, что же относится именно к фактическим действиям, которые свидетельствуют о принятии наследства.
Если говорить о праве общей собственности у наследника и наследодателя на наследуемое имущество, то данный факт не свидетельствует о фактическом принятии наследства. Но наследник имеет право владеть и пользоваться данным имуществом.
Но есть такие виды имущества, которые нельзя приять фактическим способом, например, авторское право.
Также немаловажно говорить о том, что в российском законодательстве не урегулирован вопрос, могут ли малолетние и несовершеннолетние принимать наследство фактическим способом. В жизни они пользуются и владеют имуществом. Если нет заявления об отказе от наследства, то наследство считается фактически принятым, что не противоречит законодательству. Следовательно, данный вариант возможен.
Следующая проблема, которая видится достаточно важной, это проблема разграничения между нотариусом и судом полномочий по фиксации принятия наследства фактическим способом.
Если факты имеют юридическое значение, то их устанавливает только суд. Исключение считается только принятие наследства фактическим способом жилого помещения. Данный факт устанавливает нотариус. Поскольку многие факты устанавливаются в судебном порядке, это можно объяснить тем, что чаще всего наследники обращаются в суд за оформлением наследства после истечения установленного срока.
Принятие наследства достаточно важный вопрос, как и способы принятия наследства. Наследство принимается двумя способами: неформальным (фактическим) и формальным. В законодательстве РФ установлено, в каких случаях наследник может принять наследство фактическим способом, но данный перечень не является окончательным. Каждый человек может считать, что он делает определённое действие, которое свидетельствует о принятии наследства фактическим способом, но в практике данное действие может быть не принято.
Важно понимать, что возникает много проблем в связи с тем, что законодательство РФ не совершенно, и проблемы, которые выявлены выше, могут быть решены только внесением в ГК РФ изменений. Для того, чтобы более точно определить круг изменений и дополнений, законодателям необходимо провести анализ судебной практики.
2. Особенности и проблемы принятия наследства в Российской Федерации
2.1 Законодательные и правоприменительные проблемы принятия наследства в Российской Федерации и пути их решения
Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Как было сказано выше, имеются два способа принятия наследства - формальный и неформальный.
Ст. 1152 п. 2 абз. 1 ГК РФ говорит о том, что, если наследник принимает часть наследства, то он принимает автоматически все наследство, где бы оно не находилось и в чем бы оно не заключалось.
Это означает, что наследник может быть и кредитором по обязательствам, и также должником. Это приводит к ряду проблем.
Первая проблема, которую стоит отметить, это проблема исполнения долговых обязательств, при принятии наследства фактическим способом.
В пример можно привести следующую ситуацию: наследодатель заключает кредитный договор, но умирает, не успев его погасить. Его сын принимает имущество, но не обращаясь к нотариусу за выдачей свидетельства о принятии наследства или о праве на наследство. Кредитор в свое время обращается к наследнику, но последний отказывается возвращать денежные средства, поскольку он формально не принял наследство. Тогда возникает вопрос, как поступить кредитору?
В гражданском законодательстве имеется норма права, которая говорит, что наследник отвечает по долгам наследодателя. Именно по этой причине наследник не хочет получать свидетельство о праве на наследство, поскольку ему это очень не выгодно и придется тогда в любом случае отдавать долг кредитору.
Можно предположить, что наследник злоупотребляет правом, но ст. 1153 ГК РФ не обязывает наследника принимать наследство формальным способом.
В данной ситуации можно прийти к выводу, что кредитор не сможет взыскать долг, пока формально не будет принято наследство.
Кредитор мог бы обратиться в суд и установить факт принятия наследства, но гражданское процессуальное законодательство предусмотрело этот вопрос, и все становится не так просто. И с заявлением могут обратиться только заинтересованные в этом лица, организации. Но кредитор (если брать в пример банк) не является такой стороной и не может подать заявление по установлению факта принятия наследства.
Также кредитор не может подать исковое заявление о взыскании задолженности по договору, непосредственно на наследника, поскольку судом будет признано, что в иске указан ненадлежащий ответчик.
Для того, чтобы данное исковое заявление было рассмотрено, необходимо указать в резолютивной части с выше указанными требованиями, установить факт принятия наследства наследником должника, и обратить взыскание на имущество, которое было принято в наследство. Кредитор должен доказать, что наследственным имуществом пользуется именно этот наследник.
Наследник в свою очередь может подать встречный иск о непризнании принявшим наследство, если не желает признавать долг. Наследнику необходимо просто доказать, что он не совершал действия, свидетельствующие о принятии наследства, а всего лишь использовал наследство по вынужденной мере.
Но для кредитора есть и другой вариант развития событий. Кредитор может обратиться в суд с иском о признании имущества выморочным и с просьбой об обращении на это имущество взыскания. Получается, что, если иск удовлетворен, то должником становится уже государство и ответчиком станет Российская Федерация в лице УФНС. А уже налоговая служба предъявит требования к наследнику того имущества из неосновательного обогащения. А также она истребует имущество из незаконного владения.
Следующая проблема, которую можно привести в пример, это наследование недостойными родителями после детей. Родительские права не должны осуществляться в противоречии с интересами детей. Дети должны расти в заботе.
Родители не вправе причинять вред своим детям, как физический, психический, так и нравственный. Родители не должны воспитывать детей в грубости, жестокости, унижать достоинство.
Статья 69 Семейного кодекса РФ устанавливает перечень деяний, которые влекут за собой лишение родительских прав.
Если родитель лишен родительских прав только в отношении одного из детей, то при сохранении родительских прав в отношении остальных детей, этот родитель сможет наследовать после детей, в отношении которых был лишен родительских прав. Наследство в этом случае может перейти в порядке наследственной трансмиссии.
В ст. 1155 п.1 ГК РФ внести поправки: «Если законный представитель несовершеннолетних и(или) недееспособных наследников независимо от причины пропустил срок для принятия наследства, суд обязан восстановить срок на принятие наследства несовершеннолетними и(или) недееспособными наследниками».
Следующая проблема, которая возникает при принятии наследства, это могут ли эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 лет дети наследовать обязательную долю в наследственной массе.
Одни ученые придерживаются мнения, что данную категорию лиц необходимо лишить обязательной доли в наследстве. Другие же ссылаются на законодательство, и говорят, что законодатель имеет ввиду именно несовершеннолетних детей. А совершеннолетним ребенок становится только в 18 лет.
Подобные документы
Способы принятия наследства и последствия отказа от принятия наследства. Основания и порядок получения свидетельства и сроки его выдачи. Направления совершенствования законодательства, регламентирующего порядок принятия наследства на современном этапе.
дипломная работа [64,4 K], добавлен 03.03.2016Принятие наследства в римском праве. Ограждение интересов кредиторов наследства преторским эдиктом. Способы принятия наследства: путем фактического вступления во владение имуществом или в заявительном порядке. Пропуск срока для принятия наследства.
курсовая работа [31,7 K], добавлен 19.02.2011Особенности наследственного права: понятие, основание, субъекты. Сущность процесса принятия наследства путем совершения сделки и фактических действий. Характеристика имущества умершего как предмета наследственного правопреемства. Отказ от наследства.
дипломная работа [341,6 K], добавлен 03.04.2011Этапы развития наследственного права России. Понятие срока в праве. Срок принятия наследства и восстановление срока его принятия. Сроки исковой давности в наследственных правоотношениях. Соотношение понятий момента смерти и времени открытия наследства.
дипломная работа [94,3 K], добавлен 16.07.2010Право наследника принять наследство по завещанию. Обратная сила акта принятия наследства. Заявление о принятии наследства, сроки его принятия. Переход права на принятие наследства. Отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.
реферат [23,7 K], добавлен 30.09.2010Общие правила принятия наследства. Пропуск срока для принятия наследства и порядок его восстановления. Способы доказывания факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя. Переход права на наследственное имущество.
курсовая работа [32,6 K], добавлен 12.05.2009Основные принципы наследственного права: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны основ правопорядка и самого наследства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия и отказа от наследства.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.09.2014Понятие, сущность и значение наследственного права. Его руководящие положения, идеи, основополагающие начала. Характеристика объектов наследственных правоотношений. Процедура принятия наследства. Особенности наследования по завещанию, по закону.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 26.11.2013Изучение развития российского наследственного права и дальнейших его перспектив в плане принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии и правил о приращении наследственных долей. Спорные моменты при применении норм о приобретении наследства.
дипломная работа [69,1 K], добавлен 09.02.2011Наследование как переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам. Единый порядок принятия наследства в Российской Федерации по закону и по завещанию. Определение перехода права на принятие наследства термином "наследственная трансмиссия".
курсовая работа [36,0 K], добавлен 30.10.2013