Нотариальное оформление наследственных прав граждан в России

История развития нотариата в Российской Федерации. Положения о наследственных правах граждан. Понятие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Система мер по охране наследия и управления им. Передача потомственного имущества на хранение.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 07.07.2017
Размер файла 93,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА»

Факультет - юридический

Специальность - юриспруденция

Кафедра гражданского права и процесса

Выпускная квалификационная

НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ

студентка

Беловой А.С.

Научный руководитель

Шишкина Ю.С.

Тольятти 2017

Содержание

Введение

1. Наследственное право в России (Развитие наследственного права в России)

1.1 История развития нотариата и наследственного права в России

1.2 Общие положения о наследственных правах граждан

2. Свидетельство о праве на наследство

2.1 Понятие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

2.2 Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

3. Принятие мер по охране наследства и управления им

3.1 Система мер по охране наследства и управления им

3.2 Передача наследственного имущества на хранение

Заключение

Список использованных источников

Введение

Наследственное право и наследование являются важной областью в жизни современного гражданского общества, где невозможно сформулировать наследственные права без участия в управлении нотариальными записями. Возможность передать всё свое нажитое имущество близким людям по наследству или принять наследственное имущество имеет большое значение, так как этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

Все граждане Российской Федерации равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. Между тем наследственное право тесно связано с нотариатом. Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Нормативная база, касающаяся наследственного права, достаточно обширна.

Сегодня мы живем во времени, когда принимаются новые законы, вносятся в них поправки. То же может коснуться и действующего раздела о наследственном праве Гражданского Кодекса Российской Федерации. Содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать). В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность наследовать его находят отражение в содержании правоспособности субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. Одновременно не все возникающие правоотношения приобретают качество наследственных правоотношений. Так, осуществление возможности завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со смертью завещателя. Тесная взаимосвязь подобных отношений предопределяет необходимость их согласованного регулирования. Следовательно, общая цель такого регулирования - это упорядочение имущественных отношений на случай смерти одного из их участников.

Можно сказать, что наследственное право состоит из комплекса гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. Наиболее важными нормативно - правовыми актами, регулирующими вопрос о нотариальном оформлении наследственных прав граждан, являются Конституция РФ, основы законодательства РФ о нотариате, федеральные законы, Гражданский кодекс РФ.

Цель выпускной квалификационной работы - правовое регулирование порядка наследования, нотариального оформления наследственных прав.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

- определить понятие наследственные права, сущность процедур их оформления - рассмотреть историю становления и развития нотариальной деятельности в наследственном праве

- определить правовые основы деятельности нотариуса при оформлении наследственных прав

- рассмотреть нотариальный порядок совершения (удостоверения), отмены (изменения) завещаний

- дать теоретико-правовую характеристику действий нотариуса при открытии наследства

- провести анализ роли и действий нотариуса при охране и управлении наследством - рассмотреть роль и действия нотариуса на стадии вступления наследником в права наследства

- провести анализ проблем правового регулирования прав и обязанностей нотариуса при оформлении наследственных прав и пути их решения

Объектом исследования являются общественные отношения возникающие в процессе наследования и нотариального оформления наследственных прав.

Предметом исследования являются теоретические представления современных ученых о природе наследственных отношений, институте нотариата и порядке перехода права при наследовании, а также нормы действующего российского законодательства, регулирующие отношения в данной сфере.

Данная работа состоит из введения, трех глав в каждой главе по два параграфа, заключения и списка использованных источников: наследственное право России; принятие мер по охране наследства и управления им; принятие мер по охране наследства и управления им. В каждой из них изложены наиболее важные аспекты, касающиеся нотариального оформления наследственных прав граждан.

1. Наследственное право в России (Развитие наследственного права в России)

1.1 История развития нотариата и наследственного права в России

Происхождение нотариата связано с развитием гражданского оборота и гражданского общества, надобностью содействия его субъектам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, совершении сделок и закреплении приобретаемых прав в юридической форме. История нотариата тесно связана с историей доказательств, когда доказательству устному пришло на замену доказательство письменное.

Понятие «нотариус» происходит от латинского слова «notarius», в переводе означающего «писец» Реальный словарь классических древностей. Под редакцией Й. Геффкена, Э. Цибарта. -- Тойбнер. Ф. Любкер. 1914..

Первым источником, в котором упоминаются нормы, регулирующие наследственные правоотношения, является «Русская правда» XI в. Наследство в «Русской Правде» называлось «остаток» или «задницы», то есть то, что оставлял позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования , упоминаются: движимое имущество, дом, двор, товары, рабы и скот. О землях не говорится ни слова, поскольку, не являясь еще частным объектом собственности, она не могла переходить по наследству. Наследование по завещанию было равносильно наследованию по закону (обычаю) Сазонова М.И. Российский нотариат: история и современность // Закон. 2012. № 9. 83-90 с. и не имело никаких отличий.

В случае смерти наследодателя «без ряду» (т.е. в случае если последний не оставил завещания), ему наследовали члены семьи и только они. «Русская Правда» заявляет лишь о наследовании после родителей. После отца наследуют дети от жены, а не от рабынь. Из детей сыновья исключали дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием первых. Дочери до замужества оставались в доме, а на братьев возлагалась обязанность снабдить их приданым. Наследство, в случае отсутствия завещания, разделялось поровну между детьми без преимуществ старшинства. Более того, дом со двором переходил к младшему сынуКуприна Н. История российского нотариата// Российская юстиция,1997, № 12 , 31 с..

Со времен христианства ведению церкви подлежали почти все семейные дела, в том числе: дела по наследству, опеке, утверждению духовных завещаний, разделу наследственного имущества. Псковская судная грамота (XV век) содержала положение, согласно которому отдавалось предпочтение письменному акту перед всеми другими. Появление письменных доказательств привело к возникновению института нотариата.

Псковская судная грамота, разграничивает наследство, оставленное по завещанию («приказное») и наследство, переходящее без завещания («отморшина»). Прежнее отношение между обоими основаниями нарушается и каждое получает самостоятельное значение. Завещание, называемое «рукописанием» или «поряной» составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется путем включения в него боковых родственников - племянников («ближнее племя»). Наследственные права признаются не только за женой после мужа, но и обратно, притом на пользование всем имуществом. Грамота призывает к наследованию и восходящих родственников, отца и мать.

На Руси вопросы формирования нотариальных органов и порядок их деятельности, решались лишь указами царя.

Письменное совершение юридических сделок в Московском государстве устанавливается Судебником Иоанна Васильевича, который впервые в истории Руси и летописи нотариата утвердил Царь Иоанна III Васильевич, высочайшим Указом в 1497 году.

Царь Иоанн IV Васильевич, принимает эстафету правовой реформы, начатую его дедом Иоанном III. В Судебнике четко было указано, что непременно, необходимо производить укрепление свободных людей в холопы и освобождение холопов осуществлять не иначе, как путем составления особых грамот. Это предписание Иоанна Грозного становится общеобязательным правилом. В данное уже время все договоры об укрупнении недвижимых имений совершались «на письме»Ярмонова Е.Н. История и современное состояние наследственных прав в России. Армавир, 2015..

Во времена правления Михаила Федоровича присуще активное участие органов правительственной власти в совершении частноправовых актов и подготовке документов, что оказало обусловленное влияние на постепенно развивающийся институт российского нотариата. Этот факт подтверждает и Указ Михаила Федоровича 1635 года, согласно которому «все Договоры займа, поклажи и ссуды должны были совершаться непременно письменно под страхом их полной недействительности». Акты покупки дворов в Москве записывались в Земском приказе.

В царствование Алексея Михайловича был составлен Кодекс законов Российского государства - Соборное Уложение, принятое Земским собором. Собственно Соборное Уложение 1649 года основало целую эпоху в развитии российского нотариального института. Писцы-профессионалы, исполнявшие нотариальные функции, положили начало институту площадных подьячих. Роль и значение «площади» увеличились со времени Уложения 1649 года. Уложение строго регулировало процедуру оформления договоров.

Впоследствии, вплоть до периода царствования Петра I, мы видим дальнейшее развитие института наследования по закону - развитию наследования по завещанию законодатель почти не уделял внимания.

Указом о единонаследии Петр I в 1714 году ввёл переход всего имущества к одному сыну. Петром двигали, прежде всего, государственные (казенные) мотивы, ибо раздробление имений при разделе наследства уменьшало их экономическую ценность, что в свою очередь приводило к уменьшению сумм податей, поступивших в казну. Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то имущество переходило к старшему из них. Следовательно, завещательное право возвратилось к отправному пункту - свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи и завещания в пользу посторонних лиц не допускались. Столкнувшись с сопротивлением, в тот период времени, в русском обществе, указ о единонаследии 1714 года был отменен Анной Иоанновной в 1731 году.

Издание в 1832-1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской империи (далее - Свод) явилось итогом систематизации законодательства в области наследственного права за предыдущий период.

На законном основании определение завещания встречается в т. X ч. 1. ст. 1010 Свода, где говорится, что завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти. Воля эта должна быть выражена лично самим завещателем и поэтому представительство в завещательном акте не допускалось. Кроме того, что завещание было предсмертным распоряжением об имуществе, закон давал возможность наличия в завещании распоряжений, направленных на другие предметы: назначение опекунов к малолетним наследникам (т. X ч.1 ст. 227 Свода), назначение душеприказчика, распоряжение на счет похорон. Допускалось, что содержание завещания могло исчерпываться распоряжением о назначении опеки.

Законом обусловливалось, что все завещания должны быть составлены в здравом уме и твердой памяти (т. X ч.1 ст. 1016). Действительность завещания предполагала также наличие дееспособности у завещателя в момент составления завещания (т. X ч.1 ст. 1018). Не обладали дееспособностью несовершеннолетние (лица, не достигшие 21 года). Это значительно ущемило завещательные права лиц, вступивших в брак до 21 года и призванных с 20 лет на военную службуКуприна Н. История российского нотариата// Российская юстиция,1997, № 12 с. 42.

Лицо, в пользу которого было составлено завещание, должно было уже родиться или быть зачатым к моменту открытия наследства (т. X ч.1 ст. 1026, 1106 п.2 Свода). Завещательные распоряжения в пользу лиц, которые могли родиться в неопределенное время, признавались недействительными.

В русском дореволюционном наследственном праве мы встречаемся с законодательным ограничением воли наследодателя. В условиях отсутствия в русском дореволюционном наследственном праве института обязательной доли интересы семьи охранялись с помощью института родовых имуществ, выступившего в качестве субститута обязательной доли. Сущность этого института состояла в том, что родовые имения не относились к свободному распоряжению собственника ни по завещанию, ни по дарению. Распорядиться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

1) если он не имел ни детей, ни иных, нисходящих по прямой линии, родственников, и в этом случае, минуя своих ближайших наследников и не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);

2) при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

Законодатель, все же, предусматривал возможность завещания родовых имуществ тем лицам, которые получили бы это имущество и без завещания.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что в дореволюционный период отсутствовал законодательный запрет условных и срочных завещаний. Лишь в отношении родового имущества условные и срочные завещания были недопустимы в силу того, что право на них принадлежало наследникам в силу самого закона.

Внешним условием действительности завещания является соблюдение установленной формы:

- общей формы (нотариальное и домашнее завещание), либо

- особенной формы, которая являлась исключением из первой и допускалась лишь в установленных законом случаях при наличии определенных условий.

Во всех случаях признавалась лишь письменная форма и словесные завещания никакой силы не имели (т. X ч.1 ст. 1023 Свода).

Помимо указанных общих форм завещаний Русское дореволюционное наследственное законодательство допускало и особые формы завещаний: военно-походное, военно-морское, госпитальное, заграничное, крестьянское, сущность которых легко определить, исходя из их названия.

Согласно действующим до 1917 года законам, завещание, по смерти завещателя должно было быть с соблюдением сроков представлено в суд для утверждения к исполнению (т. X ч.1 ст. 1060 Свода). Сроки были определены следующие: для находящихся в России - 1 год, а для находящихся за границей - 2 года со дня смерти завещателя (т. X ч.1 ст. 1063 Свода). По истечении указанных сроков завещание не принималось к исполнению и становилось ничтожным (т. X ч.1 ст. 1065 Свода). Этот срок мог быть восстановлен в том случае, если наследник предоставлял неопровержимые доказательства того, что срок для утверждения к исполнению пропущен в результате незнания наследником факта существования завещания, либо по другой уважительной причине. В таком случае последнему давалась право иска до истечения общей земской давности со дня смерти завещателя (т. X ч.1 ст. 1066 Свода).

Исполнение воли завещателя возможно было возложить как на самих наследников, так и на специально назначенное лицо (необязательно в самом завещании - допускался и иной акт, составленный с соблюдением требований, предъявляемых к завещанию, лиц (т. X ч.1 ст. 1084 Свода)). Душеприказчиками не могли быть служащие карантинных учреждений, в случае, если завещание составлялось лицом в период нахождения в данном учреждении (т. X ч.1 ст. 10785 Свода). Также не могли быть назначены душеприказчиками лица, подписавшие завещание в качестве свидетелей (т. X ч.1 ст. 1054 п.3 Свода). Душеприказчик не имел права требовать вознаграждения от наследников за совершаемые им действия, или самостоятельно выделить его из наследственной массы. Завещатель, впрочем, мог назначить ему вознаграждение по завещательному акту.

В завещании допускалось предусмотреть порядок раздела наследства не только с указанием долей наследников, но и способов фактического осуществления раздела. Причем завещатель мог прямо поручить производство раздела душеприказчику. Если же завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, закон предоставлял самим наследникам провести раздел полюбовно (т. X ч.1 ст. 1315 Свода). В случае не достижения наследниками согласия в этом вопросе, предусматривался судебный порядок раздела наследства по истечении 2-х лет со времени подачи суду просьбы о разделе кем-либо из сонаследников (т. X ч.1 ст. 1315, 1317, 1318 Свода). Документом раздела или разделительным актом служила раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 ст. 1337 Свода).

В 1863 году утверждено «Положение о нотариальной части». Для него свойственны появление и работа единого многофункционального института нотариата, как формы публичной деятельности независимых нотариусов, уполномоченных государством на совершение нотариальных действий.

Положение вобрало в себя все новое, передовое, что было разработано за рубежом в отношении, как организационных форм построения нотариата, так и правил совершения нотариальных действий. Оно строго регламентировало количество нотариусов в России. Оно определялось, исходя из обстоятельств и народонаселения каждой местности, и устанавливалось особым расписанием, которое составлялось Министерством юстиции по согласованию с Министерством внутренних дел и Министерством финансов.

В соответствии с Правилами «нотариусом мог быть российский подданный, достигший совершеннолетия (21 год), неопороченный судом или общественным приговором, не занимающий никакой иной должности, успешно сдавший испытание и внесший залог». Предусматривалось также обязательное принятие присяги. Нотариусу запрещалось совершение нотариальных действий на свое имя, на имя жены и других родственников, а также в отношении опекаемого, усыновителя и усыновленного. Эти требования схожи с положениями статей 2, 6, 14, 47 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС Консультант плюс, касающихся требований, предъявляемых к нотариусам в Российской Федерации, ограничений в деятельности нотариуса, нотариальной присяги, ограничения права совершения нотариальных действий, а залог - это своеобразный аналог обязательного страхования нотариальной деятельности, предусмотренной ст. 18 Основ.

Также схожи с ныне действующими нормы «Временных правил» Вид законодательного акта в Российской империи. Регулировали вопросы государственной и общественной жизни до принятия закона. Рассматривались в Комитете министров, утверждались императором. Иногда действовали многие годы (напр., временные правила о печати вместо цензурных уставов в 1865-1917). относительно правил совершения нотариальных действий. Каждый раз, когда стороны обращались к нотариусу с просьбой совершить нотариальный акт, он прежде всего, должен был убедиться в «самоличности» их, одним из следующих способов: личным знакомством с клиентом, установлением личности через свидетелей, посредством документов. Современное законодательство (ст. 42 Основ)ст. 42 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС Консультант плюс предусматривает только документальное установление личности.

Проверка правоспособности и дееспособности сторон осуществлялась по возрасту, а также с помощью справки ограничения и лишения дееспособности. Современный нотариус также при возникновении сомнений в дееспособности лица и при отсутствии решения суда о лишении, либо ограничении дееспособности, может инициировать путем обращения к заинтересованным лицам судебное производство для решения этого вопроса.

После проверки самоличности и дееспособности нотариус обязан был удостовериться, что подлежащий совершению или засвидетельствованию акт не противоречит закону. В совершении незаконного акта нотариус должен отказать, при этом, предоставив возможность сторонам обжаловать его действия в суде.

За совершение нотариальных действий нотариусы взыскивали плату, определенную соглашением с клиентом, а при не достижении такого соглашения - согласно Временной таксе, утвержденной 27 июля 1867 года. Временная такса предусматривала пропорциональную оплату в зависимости от суммы акта или фиксированную плату за действия, не подлежащие оценке. За действия, совершенные вне конторы, как и за компенсацию потраченного времени, предусматривалась фиксированная дополнительная плата. В настоящее время такая плата называется нотариальным тарифом, определяется также соглашением сторон и должна соответствовать установленному законом размеру лишь в тех случаях, когда для совершения действий законом предусмотрена обязательная нотариальная форма совершения.

Судебными уставами императора Александра II было выработано и Положение о нотариальной части, в основу которого положены три нотариальных законодательства Западной Европы: французское - 1813 года, австрийское 1845 года и баварское 1861 года. Результатом этой законодательной деятельности стали два проекта - 1863 и 1866 годов. 14 апреля 1866 года был утвержден второй проект Положения. Вместе с его введением все прежние нотариусы и маклеры, кроме биржевых, прекратили свою деятельность.

Пришедшее в октябре 1917 года к власти в России новое правительство отвергло дореволюционную систему нотариальных учреждений. Полная ликвидация частной собственности, внедрение в экономическую жизнь бестоварных и безденежных начал, возвеличивание государственной собственности делали фигуру нотариуса ненужной.

Первыми нотариальными учреждениями в РСФСР были народные нотариальные камеры, созданные в 1919 году и состоявшие при юридических отделах исполкомов местных Советов.

Переход к новой экономической политике и связанный с ней рост гражданского оборота вызвали интерес органов советской власти к должности нотариуса. Так, 4 октября 1922 года было утверждено «Положение о нотариате». Во всех городах РСФСР были учреждены государственные нотариальные конторы, число которых устанавливалось местными исполкомами и утверждалось Народным комиссариатом юстиции.

Гражданский Кодекс 1923 г. в ст. 422 содержал в себе легальное определение завещания, а именно, завещанием признавалось «сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 418 (круг наследников по закону) или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено в ст. 420». В поздней редакции ст. 422 определение завещания было опущено.

Завещание должно было содержать в себе определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права, т.е. оно должно было содержать в себе указание наследников. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.

Что касается определения круга наследников в завещании, то закон никаких особых правил по данному вопросу не содержал. Не требовалось указывать в завещании полностью фамилию, имя, отчество наследника. Вполне допустимыми признавалось его наименование «жена», «супруг», «старший сын». Но в этом случае наследником признавалось лицо, которое являлось супругом (супругой) наследодателя к моменту открытия наследства, поскольку, например, разведенный супруг с момента регистрации в органе ЗАГС решения о разводе, уже не являлся наследником по закону, а постороннее лицо могло стать наследником по завещанию лишь при отсутствии наследников по закону.

К завещанию, как к одному из видов сделки, применялись все основные положения советского гражданского права, которые действовали в отношении любой сделки.

Основные изменения в Гражданский кодекс в части наследования были внесены в 1945 году, которые в почти неизменном виде прожили вплоть до принятия ГК РСФСР 1964г.Ремановский Г.П., Ремановская О.В. Организация нотариата в России. - М., 2001, с. 25

Согласно ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин наделялся правом оставить все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным организациям. В силу этой же статьи наследодатель мог в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Согласно ст. 540, 541 ГК РСФСР признавались действительными только письменные завещания, удостоверенные определенными должностными лицами. В соответствии с нормами данных статей, а также ст. 13 Закона СССР «О государственном нотариате», утвержденного Верховным Советом СССР 19 июля 1973 г Закон СССР от 19.07.1973 "О государственном нотариате" "Ведомости ВС СССР", 1973, N 30, ст. 393., завещание должно было быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и надлежаще удостоверено.

Из наиболее главных ограничений свободы завещаний, знакомых советскому наследственному праву анализируемого периода, мы выделим положения, предусмотренные в ст. 535 ГК РСФСР. Согласно статье несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, наследовали независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Иные ограничения относились к автомобилям, выданным инвалидам из числа военнослужащих бесплатно или приобретенными ими по льготной цене, к недостроенным домам, строениям завещателя в садоводческих товариществах. Согласно разъяснению Министерства юстиции РСФСР и Министерства социального обеспечения РСФСР завещание инвалидам бесплатно полученного автомобиля своему сыну, не являющемуся членом его семьи, признавалось недействительным. Подобным образом обстояло дело и при наследовании автомобиля, купленного инвалидом по льготной цене. При отсутствии членов семьи, другие наследники, в том числе и назначенные в завещании, претендовать на автомобиль в натуре были не вправе и получали только часть суммы, вырученной от продажи его на комиссионных началах Афанасьева Е.А. Социально-правовые причины реформирования нотариальной деятельности во второй половине XIX века // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 10. С. 5-25..

Восстановление нотариата необходимо рассматривать и как появление нового вида деятельности государства - государственного нотариального обслуживания граждан и юридических лиц, связанного с проверкой законности их деятельности. На нотариальные органы возлагалось совершение и засвидетельствование договоров и сделок, совершение протестов векселей, удостоверение бесспорных обстоятельств и регистрация арестов, налагаемых на не муниципализированные строения и право застройки.

В результате 11 февраля 1993 года Верховным Советом Российской Федерации были приняты «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», которые вступили в законную силу 13 марта 1993 года и коренным образом изменили организационную основу построения нотариата в России.

Наравне с сохранением государственного нотариата, была введена частная форма осуществления нотариальной деятельности, существовавшая в России до 1917 года. Государственный нотариус, передавая всю пошлину за совершение нотариальных действий государству, получает от него гарантированную заработную плату, а нотариус, занимающийся частной практикой, взимает тариф, который остается у него полностью (за исключением выплат налогов и других выплат, предусмотренных законом).

В нашей работе, мы не имеем возможности детально рассмотреть этапы становления российского законодательства о наследовании. Данная работа предполагает рассмотрение и соизмерение положений, заимствованных из предыдущего этапа истории, характерных новому этапу.

Введение в действие в 2002 году третьей части Гражданского кодекса РФ стало очередной ступенькой в формировании современного этапа развития наследственного права России.

1.2 Общие положения о наследственных правах граждан

На основании ч. 4 ст. 35 Конституции РФ гарантируется право наследования. Тем самым государство показывает свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и, прежде всего, охране частной собственности. Закрепление гарантии право наследования, является закономерным ответом, действием государственной социальной политики, нацеленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.

Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии. Необходимо иметь ввиду и то, что реализация конституционной гарантии права наследования направлена на обеспечение частных интересов и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества. Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иными словами, такие ограничения допустимы, если они аргументированы и пропорциональны.

Есть пример предусмотренный действующим законодательством - правило об обязательной доле в наследстве, ограничивающее свободу завещания. Исполнение права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам. При этом содержание права наследования включает в себя не только возможность приобретения имущества умершего гражданина другими лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению (возможность завещать)Гражданское право: учебник, -- под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова, стр.851-853.

Глава 61 Гражданского Кодекса РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Прежде всего, выделяется само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а также время, место открытия наследства, лица, которые могут, и лица, которые не могут призываться к наследованию.

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Следовательно, в законе закреплено давно сложившееся в теории определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Наследство - это принадлежащие наследователю на момент открытия имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которые не прекращаются с его смертью и переходят к наследникам. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. Учебник и практикум / Москва, 2015. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп) с 7.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства (наследственное имущество) входят вещи, иное имущество, включая имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства. По наследству переходят только те имущественные права, которые принадлежали умершему при жизни.

В состав имущественных прав включается принадлежащее умершему право собственности, право наследуемого владения, права на сбережения в кредитах, права на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах.

В собственности граждан может находиться имущество производственного назначения (предприятия, комплексы торговли, бытового обслуживания, здания, сооружения, оборудование, транспорт).

Эти объекты тоже переходят по наследству. В собственности или пожизненном владении может находиться земельный участок. Если наследователь был членом жилищно-строительного, дачного или гаражного кооператива и полностью внес свой пай и умер до 01.07.1990 г., его наследники становятся собственниками этого.

Некоторое имущество, принадлежащее наследователю, может относиться к вещам ограниченно оборотоспособным, например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства нужно специальное разрешение.

В наследственное имущество входят также и долги наследователя, непогашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя.

В состав наследства не входят:

* права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (права на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);

* права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или иными законами;

* личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Собственник имущества по своей воле может установить лиц, к которым должно перейти имущество после смерти (наследование по завещанию).

Завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. Завещание является односторонней сделкой, которая должна сохраняться в тайне лицами, которые ее оформляют или участвуют в ее оформлении.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, можно со свидетелем.

Отменить завещание можно, подав заявление в нотариальную контору. Отмененное раз завещание, новым не может быть восстановлено.

Если завещатель в силу тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

Завещатель вправе совершить закрытое завещание. Оно должно быть передано завещателем в запечатанном конверте нотариусу в присутствие двух свидетелей за их подписями.

В чрезвычайных обстоятельствах завещание может быть составлено в простой письменной форме. Оно должно собственноручно подписано в присутствии двух свидетелей.

Завещание оформляется в нотариальной конторе, желательно по месту жительства.

К нотариально - удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан:

1. находящихся в больницах, в домах престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами;

2. находящихся в плавании, удостоверенные капитанами судов;

3. находящихся в разведывательных, арктических экспедициях, удостоверенные начальниками таких экспедиций;

4. военнослужащих, находящихся в пунктах дислокации воинских частей, удостоверенные командирами частей;

5. находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками таких мест.

В момент составления завещания завещатель должен находиться в ясном уме, твердой памяти, осознавать свои действия. Несоблюдение этих условий влечет признание завещания недействительным, также признается недействительным завещание, составленное до 1 марта 2002 года, если оно не соответствует требованиям к форме завещания ГК РСФСР 1964 года.

Статья 1121 ГК РФ гласит, что каждый гражданин может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также юридических лиц или государства.

Важнейшим требованием к содержанию завещания является законность распоряжений завещателя, проверку которого осуществляет должностное лицо, удостоверяющее завещание.

Завещание может быть оспорено, если оно ущемляет интересы нетрудоспособных родственников умершего. Такие родственники часто имеют право на обязательную долю в наследстве, которая не отменяется завещанием.

Для признания лица в качестве наследника по завещанию требуется наличие следующих юридических фактов: смерть завещателя, наличие завещания, вхождение в круг лиц, в пользу которых сделано завещание, и др. Если умерший не оставил завещания, действуют нормы о наследовании по закону. В силу этого круг лиц, к которым должно перейти после смерти собственника его имущество, порядок их призвания к наследованию определяются только законом. Основанием призвания к наследованию по закону являются юридические факты, предусмотренные законом, а именно: смерть наследодателя, родство наследника с наследодателем или усыновление им наследника, состояние наследника в браке с наследодателем и др.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определенных юридических фактов -- смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим. Только с момента открытия наследства наследник может реализовать свое право на наследство -- принять его или отказаться от наследства. Днем открытия наследства считается день смерти гражданина.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, -- день смерти, указанный в решении суда. При этом граждане, которые умерли в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если же место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части данного имущества, а при отсутствии недвижимого имущества -- место нахождения последнего или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут также призываться:

* указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства;

* Россия, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

«Объект наследственных отношений - наследственная масса, которая состоит из прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя), переходящих к его наследникам. Наследоваться по российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены»Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А., Правоведение: Учебник, стр.339.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследователь и наследник.

Наследователем (физическое лицо, которому принадлежит имущество) может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц - опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично.

Наследниками могут быть:

-- при наследовании по закону -- граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация;

-- при наследовании по завещанию -- граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации.

В нормах гражданского законодательства существует такое понятие, как недостойные наследники -- это граждане, утратившие право наследовать или отстраненные от наследования судом вследствие своего противоправного поведения по отношению к наследодателю.

Так, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления выраженной в завещании последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию. Или если эти лица, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Но если после утраты такими гражданами права наследовать наследодатель все, же завещал им свое имущество, они вправе его наследовать. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, например, обязанности совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей.

Наследственная масса (наследство) -- это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Выморочное имущество -- это наименование наследственной массы в том случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию. Или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Например, Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом администрации городского округа Тольятти обратился в Тольяттинский городской суд с заявлением о признании имущества выморочным. В данном заявлении для признания имущества выморочным КУМИ просил суд истребовать из регистрационной службы Самарской области копии свидетельства о смерти собственника, а также истребовать из Тольяттинского нотариального округа Самарской области сведения о наличии наследников и наследственного дела.

Для решения указанной проблемы КУМИ администрации городского округа Тольятти должен разыскать свидетелей, как правило, лиц, проживающих в жилых помещениях, граничащих с выморочным имуществом, которые могут подтвердить отсутствие фактического принятия наследства, т.е. отсутствие проживания наследников, отсутствие факта погребения умершего потенциальными наследниками.

Кроме того, фактическое принятие наследства опровергается наличием сведений миграционной службы, а так же сведениями Департамента ЖКХ г. Тольятти об отсутствии зарегистрированных лиц в спорном помещении.

Таким образом, можно сделать вывод, что общие положения о наследовании и наследственных правах в России содержат множество особенностей и тонкостей, и малейшее несоответствие требований законодательства может повлечь за собой определенные правовые последствия.

2. Свидетельство о праве на наследство

2.1 Понятие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства в соответствии с главой VIII"Основ законодательства Российской Федерации о нотариате ".

Свидетельство о праве на наследство- это публичный документ, подтверждающий право на указанное в нём наследственное имущество, выдается свидетельство по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Получение свидетельства о праве на наследство не является обязанностью наследника. Наследник, принявший наследство, становится собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от того, получил ли он свидетельство о праве на наследство или нет. Право на движимое имущество может быть подтверждено самим фактом владения. Всё же если речь идет о недвижимости (жилых домах, квартирах, земельных участках), государственная регистрация, которой обязательна, и другом имуществе, подлежащем специальной регистрации, а также о ценных бумагах, денежных вкладах и других правах, оформленных на имя умершего. Только свидетельство о праве на наследство будет основанием для перерегистрации права собственности и возможности осуществления других прав. Именно на этом основании в тексте выдаваемого свидетельства указывается о необходимости провести соответствующую регистрацию, если в составе наследства имеется имущество, подлежащее регистрации.

Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных в свидетельстве только на то имущество, которое указано в свидетельстве. Нотариус после совершения данного нотариального действия, предлагает наследникам засвидетельствовать верность свидетельства о праве на наследство, предъявляемого в сопутствующие органы для перерегистрации имущества (отметка о регистрации жилого дома производится на подлинном свидетельстве) и разъяснить порядок перерегистрации.

В соответствии с гражданским законодательством свидетельство о праве на наследство по закону выдается в следующих случаях: наследодатель не составлял завещание; наследодатель завещал только часть своего имущества; наследники по завещанию не приняли наследство; наследники по завещанию отказались от наследства в пользу наследников по закону; наследники по завещанию на часть имущества отказались от наследства, не указав при этом в пользу кого они отказываются; наследники по завещанию отстранены от наследования как недостойные.

Для получения свидетельства о праве на наследство наследник, принявший наследство, обращается с соответствующим заявлением к нотариусу (в консульское учреждение). Заявление составляется в произвольной форме и может быть подано лично. В данном случае нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования предъявленного документа, удостоверяющего личность наследника.

Заявление может быть также передано через третьих лиц, прислано по почте. В этом случае подпись наследника на заявлении в обязательном порядке должна быть засвидетельствована нотариусом либо органами или должностными лицами, которым предоставлено право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять завещания. Только при соблюдении основных требований заявление приобретает юридическую силу.

Рассмотрим ситуацию: если, например, на поступившем заявлении о выдаче свидетельства подпись наследника не засвидетельствована, наследнику будет предложено выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться к нотариусуБеспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. Наследственное право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под редакцией Ю.Ф. Беспалова . Москва, 2015. (2-е издание, переработанное и дополненное) . При обращении наследника в нотариальную контору нотариус обязан провести с ним беседу, разъяснить его права и обязанности, уяснить необходимые сведения. В частности, нотариус устанавливает постоянное место жительства наследодателя для определения нотариальной конторы, которая будет выдавать свидетельство о праве на наследство, дату смерти наследодателя и своевременности обращения наследника по вопросу получения наследства. Нотариус выясняет, имеется ли завещание, а также состав и место нахождения наследственного имущества, необходимость в принятии мер к его охране (производство описи имущества).

Нотариус должен рекомендовать наследнику подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства. Эти рекомендации необходимы для того, чтобы наследник не пропустил шестимесячный срок на принятие наследства, вручить наследнику памятку с указанием перечня подлежащих предъявлению в нотариальную контору документов, разъяснив, что документы могут быть им посланы в контору по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и составлением описи вложения. Встречаются в судебной практике случаи установления факта родственных отношений, без которого принятие наследства невозможно.


Подобные документы

  • Общие положения о нотариальной защите наследственных прав граждан. Понятие и формы предохранения гражданских полномочий. Анализ производства описи родового имущества. Условия выдачи свидетельства о привилегиях на наследство по завещанию и по закону.

    курсовая работа [53,7 K], добавлен 13.08.2017

  • Анализ судебной практики по оформлению наследства. Источники правового регулирования наследственного правоотношения: история развития законодательства. Актуальные проблемы и особенности оформления наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья.

    курсовая работа [191,3 K], добавлен 25.05.2014

  • Понятие и порядок принятия наследства, описание способов и сроков отказа от него. Наследование по праву представления. Особенности приращения наследственных долей, оформление прав на них. Условие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.

    реферат [33,6 K], добавлен 24.03.2013

  • Понятие наследственного правоотношения. Объект и субъект наследственного правоотношения. Основания возникновения наследственного правоотношения. Нотариальная защита наследства, не требующего управления. Выдача свидетельства о праве на наследство.

    курсовая работа [45,7 K], добавлен 14.04.2011

  • Совокупность прав и обязанностей участников наследственных правоотношений. Характеристика очередности на получение наследства по закону, способы и сроки его принятия. Понятие наследственной трансмиссии, оформление и охрана наследственных прав граждан.

    курсовая работа [54,1 K], добавлен 10.10.2011

  • Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за рубежом. Наследование в международном частном праве государств-участников Содружества независимых государств. Изучение особенностей положения "выморочного" имущества в праве.

    курсовая работа [27,8 K], добавлен 07.07.2014

  • Гражданско–правовой статус граждан по законодательству Российской Федерации. Защита имущественных прав недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан на примере наследственных прав. Социальное обеспечение гражданского общества и человека.

    дипломная работа [70,4 K], добавлен 17.05.2017

  • Условия открытия наследства. Наследование по праву представления. Оформление наследственных прав. Условия осуществления наследственной трансмиссии. Наследование выморочного имущества. Основания и пределы наследования по закону в Российской Федерации.

    курсовая работа [51,8 K], добавлен 11.09.2015

  • Время открытия наследства как срок возникновения наследственных правоотношений. Определение момента смерти и времени открытия наследства. Сроки существования наследственных прав, наследственное правопреемство. Исковая давность в наследственных делах.

    дипломная работа [94,7 K], добавлен 16.07.2010

  • Общие положения о наследовании. Субъекты наследственных правоотношений. Особенности принятия и отказа от наследства по действующему законодательству. Понятие призвания к наследству, основные способы его принятия. Порядок оформления наследственных прав.

    дипломная работа [201,1 K], добавлен 29.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.