Субъекты гражданского права

Понятие субъектов гражданского права, история их эволюции. Характеристика обретения ими правоспособности и дееспособности. Сущность гражданского права как обязательственного права. Юридические и физические лица. Общее учение об обязательствах и договорах.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 15.01.2015
Размер файла 26,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

1. Лица - субъект гражданского права. Правоспособность

2. Гражданское право - обязательственное право. Общее учение об обязательствах и договорах

1. Лица - субъект гражданского права. Правоспособность

Субъект гражданского права - лицо (persona) - наделялся в Риме правоспособностью (caput), содержание которой составляла способность лица иметь права и обязанности. Обладание правоспособностью обозначалось термином caput habere. Субъектами права могли быть как физические лица, так и сообщества физических лиц (цех, корпорация). Вырабатывается и чрезвычайно важное для торгового оборота понятие юридического лица, в Риме, однако, оно не приобрело широкого распространения. Для физического лица быть правоспособным значило обладание тремя статусами: свободы (status libertatis), гражданства (status civi tatis) и семейным статусом (status familiae). Лишь свободный римский гражданин, свободный от власти домовладыки, обладал полным объемом прав и обязанностей в сфере имущественных и обязательственных отношений (ius commercii). Правоспособность клиентов, рабов, вольноотпущенников, латин и перегринов, а также членов семьи домовладыки ограничивалась сословной принадлежностью, положением в семье. В римском классическом праве их правоспособность была значительно изменена (расширена) преторским правом. Эдиктом императора Каракаллы (212 г.) все свободные были уравнены в граждан ско правовом отношении. Для вольноотпущенников все же сохранялись некоторые ограничения правоспособности, проистекавшие из патронатных отношений между ними и их бывшими хозяевами. Правоспособность физических лиц приобреталась путем рождения от римских граждан, состоявших в «правильном» браке, а также усыновлением, освобождением из рабского состояния, предоставлением римского гражданства особыми актами государства отдельным лицам, общинам, населению той или иной провинции. Правоспособность возникала в момент рождения и прекращалась смертью. Правда, субъектом права признавался и зачатый, но еще не родившийся ребенок. «Зачатый ребенок охраняется наравне с уже существующим во всех случаях защиты интересов зачатого». Лицо, захваченное в плен, утрачивало правоспособность. Над его имуществом устанавливалась опека. Если, однако, плененный воз вращался в Рим, то он считался римским гражданином, как бы и не находившимся в плену. В древнейший период римской истории не оплатный должник, дезертир или вор лишались гражданства при их продаже в рабство. Позже такое правило перестало действовать, но в рабство стали обращать и лишать гражданства за некоторые тяж кие преступления. Приговоренный к смерти утрачивал права гражданства. Наряду с утратой правоспособности римскому праву было известно и ограничение правоспособности. Так, лицо, участвовавшее в заключении сделки с обрядом манципации (весовщик, свидетели) и отказавшееся подтвердить заключение сделки, лишалось права быть свидетелем и прибегать к помощи свидетелей при заключении сделок; лица с сомнительной репутацией, за безнравственное пове дение лишались, например, права быть опекуном; предусматрива лось ограничение правоспособности (ущемление в наследственных правах) актеров, сводников, проституток. Дееспособность Римскому праву знакома и дееспособность - признаваемая государством способность лица самостоятельно осуществлять принадлежащие ему права и обязанности. Общее понятие дееспособности не было сформулировано римскими юристами, но нормы, составляющие ее содержание, были хорошо известны. Так, дети до семи лет были лишены дееспособности; с семи лет мальчики и с 12 лет девочки обладали ограниченной дееспособностью (могли приобретать имущество). Полное совершеннолетие и дееспособность в полном объеме в классическом праве наступали по достижении 25 летнего возраста. Однако императорским распоряжением граница совершеннолетия могла быть снижена до 20 лет юноше и до 18 лет девушке. Ограничивались в дееспособности и отстранялись от распоряжения имуществом расточители, душевнобольные, лица, действия которых признавались бесчестными. В право и дееспособности ограничивались женщины. Правда, уже в период Республики они получили возможность самостоятельно свершать юридические акты, но не могли «в силу присущего им легкомыслия» (так считалось) быть представителями в суде, завещать, передавать вещи в залог.

Юридические лица Наряду с физическими лицами субъектами римского гражданского права становятся и юридические лица. Уже в древнейший период в Риме образуются религиозные, профессиональные корпорации. Но они не обладали обособленным от физических лиц имуществом и по тому их нельзя в полной мере считать юридическими лицами. Позже черты юридического лица приобретает казна императора - фиск (fis cus), постепенно сливающаяся с государственным имуществом. Прав да, фиск был юридическим лицом особого рода: на его имущество не распространялись давностные сроки, требования фиска получали предпочтение перед требованиями других кредиторов. Со временем изменяется и правовое положение различного рода хозяйственных корпораций. Признается нераздельность их имущества. Они становятся самостоятельными субъектами частного права. Также и муниципии (городские общины) получают правоспособность, приближающуюся к статусу современных юридических лиц.

Гражданское право - обязательственное право. Общее учение об обязательствах и договорах.

«Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-нибудь телесный предмет, но чтобы связать перед нами другого в том отношении, чтобы он что-нибудь дал, сделал, предоставил». В обязательстве различали «право требовать» и «обязанность исполнить». Имеющий право требовать - кредитор; обязанный исполнить - должник.

Если право собственности закрепляло имущество за определенным лицом, то обязательство устанавливало правовую связь между кредитором и должником. «Обязательства представляют собой правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства». «Правовые оковы» означали ответственность должника по обязательству; «что-нибудь исполнить» - совершение каких-либо действий либо воздержание от них.

Даже в развитом римском праве не существовало правила, согласно которому обязательственные соглашения, не противоречащие закону, получают юридическое признание и исковую защиту. Но по мере развития товарно-денежных отношений, следуя шаг за шагом за непосредственными требованиями практики, римское право значительно расширяет круг типичных обязательственных соглашений, снабженных исковой защитой. Система таких обязательств весьма полно стала выражать потребности торгового оборота, находившегося в то время на исключительно высокой ступени развития. Это обстоятельство во многом и определило классический характер римского обязательственного права. Некоторое число обязательственных соглашений все же не имело исковой защиты (натуральные обязательства). Эти соглашения не были, однако, вовсе безразличны праву, и если должник добровольно уплатил по такому соглашению, то полученная сумма возврату не подлежала.

Классическое римское право имело весьма разветвленную систему обязательств. Главным признавалось деление на обязательства из договоров и обязательства из правонарушений - деликтов (причинение вреда, неосновательное обогащение и др.).

2. Гражданское право - обязательственное право. Общее учение об обязательствах и договорах

Наиболее детальную разработку в римском праве получили обязательства из договоров (контрактов). Они снабжались исковой защитой, договоры без таковой защиты назывались пактами. Различались консенсуальные, реальные, вербальные и литтеральные контракты:

- консенсуальные - приобретали юридическую силу с момента достижения соглашения (договор купли-продажи);

- реальные - с момента передачи вещи (договоры займа, поклажи, залог);

- вербальные - по произнесении определенной словесной формулы (стимуляция);

- литтеральные договоры заключались совершением надписи. Договор считался имеющим силу при наличии ряда обязательных условий. Одно из них - согласная воля сторон. Такое условие не соблюдено и договор не считался заключенным, если имело место заблуждение. Оно могло касаться существа договора (продажа воспринималась как намерение подарить), предмета договора или личности контрагента. Римские юристы определяли, что следует принимать за проявление воли. В раннем римском праве оно должно быть выражено в строго определенной форме (манципация, стипуляция). Но как быть, если в договоре «сказанное и желаемое» действительная воля и ее внешнее выражение не совпадали, расходились? Консервативное начало приписывается Сцеволе: «Было бы ловушкой для народа, оставив в пренебрежении написанный текст, заниматься розыском воображаемой воли». Иную точку зрения высказывал Красе: «В словах-то и заключается ловушка, если оставить без внимания волю». Позже преобладающее значение воли сторон над словом в договоре и завещании было признано и получило максимально лаконичное, точное определение в высказываниях Папиниана: «В условиях завещаний следует принимать в соображение волю в большей степени, чем слова»; «В соглашениях договаривающихся сторон было признано важным обратить внимание больше на волю, чем на слова».

Договор не считался выражением действительной воли, если имели место обман - намеренное введение в заблуждение («всякая хитрость, уловка для того, чтобы обойти, обмануть, уловить другого»); угроза или насилие - психическое или физическое воздействие на человека с целью заставить его поступить по желанию другого («душевный трепет из-за страха перед настоящей или будущей опасностью»). Угроза должна быть реальной, противозаконной, а также «важным злом» для подвергающегося ей. В случае обмана, насилия, угрозы, «если не последует поворота в первоначальное положение, то имеет место присуждение стоимости ущерба».

Другим условием действительности договора было его соответствие правовым нормам, закону. Договор должен также соответствовать «добрым нравам» (boni mores). Новые отношения как согласные с «добрыми нравами» получают закрепление в юридической норме. Индивидуализм римского классического права проявился, однако, в том, что классические юристы не выдвигали требования, чтобы цена была «истинной», «справедливой». Однако в постклассическом праве такое положение меняется.

Римские юристы в качестве принципа признавали незыблемость договора. У Цицерона мы встречаем высказывание: «Верность, то есть стойкость и правдивость в словах и принятых на себя обязательствах» («Об обязанностях»). Если ранее сила договора во многом еще опиралась на его священный, религиозный характер, то позже она обеспечивалась прежде всего господствующей моралью и правовыми санкциями.

По общему правилу договор прекращался его исполнением: передачей исполненного надлежащему лицу в полном объеме и именно того, что предусмотрено в договоре, в установленном месте, в установленный срок. Обязательство по договору прекращалось также зачетом - погашением одного требования другим, встречным требованием; новацией - погашением обязательства путем замены его новым, а также невозможностью исполнения. Договор мог быть расторгнут и по обоюдному согласию сторон. При виновном неисполнении договора должник обязан был возместить убытки (реальный ущерб и упущенная выгода). Вина имела место при умысле, грубой или легкой неосторожности.

Также и приводимые выше понятия в римском праве были тщательно конкретизированы. Они во многом воспроизводятся и в российском гражданском праве. Однако сила римских юристов состояла не только, точнее не столько, в выработке общих понятий и определений, сколько в решении конкретных казусов и типичных жизненных ситуаций (как в англосаксонском прецедентном праве), которые не укладываются в точные, но и «тощие» юридические формулы.

Отдельные виды обязательств, а) В ранний период римского права отдельные виды обязательств еще не сложились. Яркий пример тому - манципация (mancipatio).

В разделе о характерных чертах раннеримского права о ней говорилось как о формуле заключения сделок, способе установления собственности на вещь. Однако в манципации представлен и обязательственный характер отношений сторон, ее можно в известном смысле считать и видом обязательств. В манципации представлены зачатки ряда конкретных обязательственных отношений. Так, она использовалась в сделках купли-продажи, при фиктивной продаже имущества в целях завещательного распоряжения, для передачи имущества на хранение, взятия в кабалу чужого сына и т.д. Манципация была независима от своей цели - causa, была отвлечена от нее и потому называлась у юристов абстрактной сделкой. Малейшее отступление от установленной формы влекло недействительность сделки.

Видом договорных обязательств можно считать и стипуляцию (stipulation Она тоже была абстрактным обязательством. Стипуляци-онное обязательство вступало в силу лишь с момента произнесения сторонами строго определенной словесной формулы (вербальный договор). Манципация и стипуляция были односторонними обязательствами. В них следует выделить также характер ответственности должника: не уплативший в срок долг, как и вор, захваченный на месте преступления, головой выдавался кредитору. И еще одна характерная черта раннего права - на действительности договора не сказывалось наличие угрозы или обмана при его заключении, так как сами эти понятия в римском праве еще не сложились. Строгое следование формальным началам права требовало буквального толкования договора.

Типичные черты раннеримского права, в частности обязательственного, полно представлены и в договоре пехит. Он принадлежал к манципируемым договорам, но вместе с тем имел более конкретное содержание - использовался в сделках займа, мог иметь место и при установлении приданого для дочери, при продаже товара в кредит и т.д. Отрицательные последствия неисполнения обязательства, например при займе, выражались в установлении кредитором своей власти над личностью должника1.

В древнейшем римском праве появляются и литтеральные обязательства, заключаемые путем совершения определенных записей в приходно-расходных книгах.

б) В классическом римском праве изживаются черты его раннего состояния. Например, ответственность личностью должника заменяется имущественной ответственностью; из практики исчезает договор пехит. Отмирает былой формализм права. Так, вербальный договор уже не требовал буквального совпадения вопроса и ответа. В полной мере складывается развитая система договоров (контрактов), в основе которой лежит конкретное материальное содержание обязательств: купля-продажа, наем, поклажа, заем, ссуда и т.д. Стали преобладать двусторонние договоры, по которым права и обязанности принадлежали как той, так и другой стороне обязательственного правоотношения.

Наиболее важный для деловой жизни вид договоров составляли консенсуалъные договоры: купля-продажа, наем, поручение, товарищество, для заключения которых не требовалось какой-либо определенной формы Они могли быть заключены и устно, и письменно - решающим было достижение соглашения между сторонами. С момента достижения соглашения консенсуальный договор вступал в силу. Форма соглашения сохраняла значение лишь для доказательства соглашения и его условий. Консенсуальные договоры были наиболее удобными в смысле быстроты и простоты их заключения, что вполне соответствовало требованиям развитых товарно-денежных отношений.

Особенное значение среди консенсуальных договоров имел договор купли-продажи. Он удовлетворял наиболее часто встречавшуюся в хозяйственном обороте потребность приобретения в собственность тех или иных вещей.

В классическом праве договор купли-продажи мог быть заключен и при отсутствии сторон (через посредников, письмом). Предметом договора были телесные вещи, не изъятые из оборота, а также и нетелесные вещи, например право требования. Можно было продать и купить вещь, которой не было у продавца. В этом случае продавец обязывался достать и предоставить покупателю данную вещь.

Иначе возникали отрицательные последствия - покупатель мог требовать «возмещения своего интереса». Можно было продать и купить даже вещь, которой еще нет в природе, например будущий урожай.

Вещь должна быть предоставлена покупателю в надлежащем состоянии. В древнейший период продавец нес ответственность лишь за то, что было прямо обещано. Если же в вещи были какие-то отри-

По Законам XII таблиц должника, имевшего несколько кредиторов, надлежало разрубить на части пропорционально величине долга каждому из них. Правда, по некоторым свидетельствам, это предписание закона не применялось буквально.

Законодательные качества, о которых продавец ничего не говорил, то за них он и не отвечал. В классическом праве стали различать явные и скрытые недостатки продаваемой вещи. Так, если вещь имела явные изъяны, а покупатель все же приобретал ее, то с продавца снималась ответственность за недостатки проданной вещи. Но он нес ответственность за ее скрытые недостатки, даже когда и сам не знал о них. Римские юристы приводили такой пример: покупатель слепой, а продавец ничего не говорит о недостатках - продавец отвечает за недостатки вещи; наоборот, покупатель (зрячий) покупает слепого раба - продавец не отвечает за недостатки продаваемого. При скрытых недостатках покупателю давался иск, позволяющий сделать вещь некупленной, или другой иск - об уменьшении покупной цены.

Продавец обязан был гарантировать покупателю беспрепятственное обладание купленной вещью. Он нес ответственность за эвикцию -лишение покупателя владения вещью по основаниям, возникшим до ее купли-продажи. Если какое-либо третье лицо предъявляло свои права на купленную вещь, продавец должен был отстаивать право покупателя. Если все же вещь присуждалась третьему лицу, то продавец возмещал покупателю двойную стоимость вещи; позже эта ответственность стала выражаться в возмещении убытков покупателя.

Существенным условием договора купли-продажи была цена. Римское право не требовало, чтобы цена была справедливой. Однако при Диоклетиане (285 г.) предусматривалась возможность расторжения договора, если вещь продана дешевле половины ее действительной стоимости. В этом случае покупатель мог доплатить до настоящей цены.

Наделяя и продавца, и покупателя правами и обязанностями, договор купли-продажи характеризовался как двусторонний договор.

Не менее детализированную разработку имели договоры найма, товарищества, поручения. Классическое право различало три отдельных договора: наем вещей, наем услуг, наем работы1.

В договоре найма вещей, в частности, обязанности наймодателя составляли: своевременное предоставление нанимателю в пользование нанятой вещи; передача принадлежностей к ней; поддержание вещи в пригодном для пользования состоянии; в некоторых случаях ответственность за недостатки сданной внаем вещи; ответственность за невозможность пользования вещью; обязанность платить за отданную внаем вещь всякого рода публичные повинности, налоги. Ответственность наймодателя за недостатки сдаваемой внаем вещи зависела от того, знал или не знал о них наниматель и сам наймодатель. Если наниматель здания знал о его неисправном состоянии, то наймодатель не нес за это ответственность. Однако в некоторых случаях на наймодателя возлагалась ответственность даже тогда, когда он сам не знал о недостатках сдаваемой внаем вещи (например, за подтекающие бочки). Ответственность наймодателя выражалась в возмещении «всего интереса» нанимателя при непригодности вещи для использования; наниматель вправе требовать снижения наемной платы, если пользование вещью было ограничено. Ответственность наймодателя могла выражаться и в возмещении всего причиненного ущерба, включая ту выгоду, которую наниматель должен был получить отданного договора. гражданский право дееспособность договор

Приводимые материалы об ответственности наймодателя в договоре найма вещей -лишь частный случай того, как широко и полно были разработаны вопросы обязательственного права.

Наем услуг и наем работы различались тем, что в первом случае най-модатель обязывался к выполнению определенной работы (в наше время -это наем рабочей силы); во втором случае наймодатель обязан был передать нанимателю готовый результат своей работы (договор подряда).

В договоре найма работы (подряде) принимали участие две стороны - заказчик и подрядчик. Подрядчик обязывался выполнить работу по указанию заказчика в определенный срок, определенного качества. Он мог пользоваться услугами других лиц, но за всю работу перед заказчиком ответственность нес сам подрядчик. Риск случайной гибели работы до ее сдачи заказчику нес подрядчик. Заказчик по выполнении работы обязан был уплатить условное вознаграждение. Если смета расходов превышалась, заказчик мог согласиться с ее увеличением либо приостановить работу и отказаться от договора.

Несколько особняком стояло выполнение заказа лицами свободных профессий (например, художниками, юристами, врачами). Они получали за свой труд не наемную плату, а гонорар - «почетное вознаграждение».

Детальную разработку и широкое применение в позднем Риме получили реальные договоры - заем, ссуда, заклад, поклажа. Они, как уже говорилось, приобретали юридическую силу с момента передачи вещи. Соглашение сторон - необходимое, но недостаточное условие для возникновения, например, заемного обязательства.

Договор займа. Он пришел на смену ранее существовавшей строго формальной сделке пехит. Договор займа был свободен от формальностей, вступал в действие, когда на основе соглашения передавалась вещь. Предметом договора были вещи, определяемые родовыми признаками (весом, числом, мерой), - сумма денег, мера зерна и т.д. Заемщик становился собственником полученной вещи, и на него ложился риск ее случайной гибели. Возвратить следовало такое же количество вещей того же рода.

Договор ссуды. В отличие от займа, ссуда предусматривала передачу вещей, определяемых индивидуально. Собственность на вещь не переходила к ссудополучателю, и по истечении срока договора он обязан был возвратить ту же вещь в том же состоянии, в каком она была получена. Ссуда считалась безвозмездным договором, из которого хозяйственную выгоду получал только ссудополучатель. Поэтому в отношении полученной вещи он должен был проявлять «заботливость хорошего хозяина» - устанавливалась повышенная ответственность ссудополучателя за сохранность полученной вещи.

В классический период римского права теряют значение записи в приходно-расходных книгах (литтеральные контракты,). Им на

Договор подряда в различных его разновидностях стал широко использоваться в нашей стране в связи с развертыванием частной предпринимательской деятельности. Наше законодательство повторяет ряд основных положений римского договора о найме.

На смену приходят синграфы и хирографы - письменные долговые документы.

В замкнутую систему сложившихся обязательств из договоров, как уже отмечалось, не входили натуральные обязательства (при добровольном их исполнении нельзя было требовать возврата исполненного). Дальнейшее развитие обязательственного права приводит к складыванию новых договорных обязательств, которые не получили «свое название» - их стали именовать безымянными, в частности договор мены (передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь). Не входившие в сложившуюся систему договорных обязательств неформальные соглашения стали в той или иной мере признаваться правом и получили наименование пактов. Часть из них позже была наделена и исковой защитой. Появляются обязательства как бы из договора, например ведение чужого дела без поручения или обязательства из неосновательного обогащения.

По мере признания безымянных договоров, пактов, обязательств как бы из договора римское право наиболее полно охватывает своим регулирующим воздействием всю систему обязательственных соглашений.

Наряду с обязательствами из договоров в классическом обязательственном праве значительное развитие получили и обязательства из противоправного причинения вреда, из деликтов. По мере обострения социальных противоречий ряд деликтов (грабеж, кража со взломом, ночная кража, угон скота) переводится из разряда частных в публичные. Они фактически становятся областью уголовного права. Вместе с тем другие виды кражи все еще относили к частным деликтам. Характерным, однако, было возрастание размера штрафов за совершение этих деликтов. Появляется также возможность преследования, например, за кражу не только потерпевшим, но и органами государства. Складываются и обязательства как бы из деликтов, но они имели меньшее практическое значение.

в) В поздней империи в основном сохранялась система обязательств, выработанная в классический период. Отдельные изменения исправляли частности того, что было сделано раньше. В развитии обязательственного права заметна тенденция установления большей свободы, оперативности заключения всевозможных соглашений, в известном разрыве с традицией, что соответствует потребностям гораздо более разнообразного по своему этническому составу общества ранней Византии. Например, конституцией императора Льва (472 г.) все сти-пуляции, не противозаконные по своему содержанию, наделялись обязательной силой. Позже вся система обязательств упрощается.

Обострение внутренних противоречий в поздней Римской империи вынуждало законодателя искать средства их смягчения. Тогда в право проникают «социальные мотивы».

Возможно, в какой-то мере под влиянием христианской религии вводятся ограничения на размеры взимаемых кредитором процентов (6-8% в год), запрещается получение процентов на проценты. В целях недопущения скупки обязательств и спекуляции запрещается переуступка требований по обязательствам. Аналогичный характер имело установление ограничения в оценке убытков от неисполнения обязательств - не более двойной стоимости предмета обязательства. В споре о безденежности займа должник мог требовать через суд освобождения от уплаты суммы долга, обозначенной в выданной им расписке, по причине фактического неполучения денег. В этом случае на кредитора возлагалось бремя доказывания факта платежа. Ограничивалась сила договора: продавец получил право отказаться от заключенного договора, если он по нужде продал вещь дешевле ее половинной цены. Подобное вмешательство императорского законодательства в «свободное соглашение сторон» также было известным ограничением индивидуализма римского права.

Список используемой литературы

1. Покровский И.А. История Римского Права. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 1917 год.

2. "Римское право” И.Б.Новицкий, "ТЕИС", Москва 1998 год.

3. Боголепов Н.П. Учебник истории римского права (под редакцией и с предисловием Томсинова В.А.). - "Зерцало", 2004 год.

4. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М., 2004 год.

5. Кудряшов И.В. Римское право. М., 2006 год.

6. Римское частное право. Учебник, 2-е издание. А.И. Косарев. Москва, 2007 год.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие, предмет, система, метод и основные источники гражданского права. Физические и юридические лица. Объекты гражданского права. Вещи как объекты гражданского права и их классификация. Сделки как основание возникновения гражданских правоотношений.

    презентация [117,6 K], добавлен 25.09.2013

  • Источники гражданского права. Понятие, особенности, структура гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность. Юридическое лицо как субъект гражданского права.

    шпаргалка [172,3 K], добавлен 21.05.2002

  • Признаки граждан как субъектов гражданского права. Занятие предпринимательской деятельностью. Акты гражданского состояния. Понятие правоспособности и дееспособности граждан. Особенности действующего законодательства в области опеки и попечительства.

    курсовая работа [192,0 K], добавлен 05.01.2014

  • Характеристика гражданина (физического лица), как субъекта гражданского права. Анализ общей и специальной правоспособности. Равенство дееспособности и недопустимость её ограничения. Регулирование предпринимательской деятельности, опеки и попечительства.

    реферат [42,0 K], добавлен 05.04.2010

  • Республика Беларусь и административно-территориальные единицы, как субъекты гражданского права. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права. Перечень прав, составляющих объем гражданской правоспособности гражданина; опека и попечительство.

    курсовая работа [38,5 K], добавлен 15.05.2019

  • Понятие и условия возникновения гражданской правоспособности и дееспособности. Гражданин как субъект правоотношений и гражданского права России. Понятие и сущность трудовых споров, порядок их разрешения. Полномочия и функции комиссии по трудовым спорам.

    контрольная работа [24,4 K], добавлен 28.07.2010

  • Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица. Сущность юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц. Виды юридических лиц. В новом Законе наблюдается принципиально новый подход к институту юридических лиц.

    реферат [25,4 K], добавлен 10.03.2003

  • Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Связь правоспособности с гражданством. Гражданско-правовой статус осужденных, наличие установленных законами прав и обязанностей. Законодательное закрепление правового положения осужденных.

    контрольная работа [21,1 K], добавлен 16.02.2015

  • Становление и развитие отечественной концепции источников права. Исследование эволюции и системы источников гражданского права. Характеристика места общепризнанных принципов и норм международного права в системе источников российского гражданского права.

    курсовая работа [37,0 K], добавлен 17.11.2014

  • Общая характеристика гражданского права Украины. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических лиц. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности и недействительности. Виды гражданско-правовых договоров.

    реферат [26,9 K], добавлен 18.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.