Уголовное право

Уголовное право как отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением других мер уголовно-правового характера. Предупреждения преступности и ее основные составляющие.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.12.2014
Размер файла 54,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права

1.1 Понятие и предмет уголовного права

Понятие "уголовное право" имеет древнюю историю. Существует несколько версий его происхождения. Наиболее распространенной считается версия, согласно которой термин "уголовное право" происходит от слова "голова", т. е. от понятия "отвечать головой", а значит жизнью за совершение опасных деяний. уголовный право преступность

Во многих странах мира название аналогичной отрасли права связывается с терминами "преступление", либо "наказание".

Уголовное право является самостоятельной отраслью российского права и имеет свой предмет и методы правового регулирования, а также свои специфические задачи и принципы. Вместе с тем, будучи составной частью системы права уголовное право обладает всеми признаками, присущими российскому праву в целом.

Предмет уголовного права составляют общественные отношения, которые можно разделить на три вида.

Первый вид составляют охранительные уголовно-правовые отношения. Они возникают в связи с совершением общественно опасного деяния между лицом его совершившим (отвечающим признакам субъекта преступления) и государством в целом, а не только в лице его правоприменительных органов. То есть, совершая преступление, преступник вступает в конфликт не только с судом, следователем, прокурором, органом дознания, но и с государством в целом в лице всех его органов.

Оба субъекта охранительных уголовно-правовых отношений имеют определенные права и обязанности. Так, например, лицо, совершившее общественно опасное деяние, имеет право на квалификацию содеянного в соответствии с положениями уголовного закона, действовавшего во время совершения преступления. А государство обязано обеспечить реализацию этого права. Кроме того, государство имеет право применить меры принуждения и ограничить правовой статус лица, совершившего преступление. В этом случае последний обязан претерпеть эти неблагоприятные последствия своего упречного поведения.

Вторым видом отношений, составляющих предмет уголовного права, являются так называемые общепредупредительные отношения. Суть этих отношений заключается в том, что самим фактом существования уголовного закона государство предупреждает всех лиц (в первую очередь, конечно, лиц, склонных к совершению общественно опасных деяний), находящихся на территории России, о необходимости соблюдения уголовно-правовых запретов.

Третьим видом отношений, входящих в предмет уголовного права, являются отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами своего права на действия при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. Эти отношения в теории уголовного права называются регулятивными уголовно-правовыми отношениями.

Проблема метода уголовно-правового регулирования является одной из наименее разработанных в уголовном праве. Тем не менее можно согласиться с мнением, что основными методами правового регулирования в сфере действия уголовного закона являются принуждение и поощрение.

Принуждение заключается в установленных уголовным законом ограничениях прав, свобод и законных интересов виновных, вытекающих из содержания уголовных наказаний. Наиболее радикальное правоограничение связано со смертной казнью.

Поощрение заключается в освобождении лиц, совершивших общественно опасное деяние, от уголовной ответственности и наказания.

Система уголовного права включает в себя две части - Общую и Особенную.

Общая часть состоит из нормативных институтов, содержащих общие положения, основные понятия, принципы, регламентирующие основания и пределы уголовной ответственности и наказания, применения принудительных мер медицинского характера, воспитательных мер воздействия к несовершеннолетним, а также порядок и условия, освобождающие от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть состоит из норм, содержащих описание конкретных составов преступлений, а также видов и размеров наказаний, предусмотренных за совершение этих преступлений.

Общая и Особенная части уголовного права тесно связаны между собой и составляют вместе единое целое, т. е. одно без другого не применяется.

Таким образом, уголовное право как отрасль права представляет собой систему норм, содержащихся только в уголовном законе и определяющих преступность и наказуемость деяний, иные уголовно-правовые последствия, а также обстоятельства, исключающие преступность деяния.

1.2 Задачи уголовного права

Задачи уголовного права определены законодателем в ч. 1 ст. 2 УК РФ. В ней говорится, что задачами Уголовного кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Исходя из анализа этой нормы обычно выделяют охранительную и предупредительную задачи.

Характеризуя охранительную задачу, практически во всех источниках отмечается, что новый Уголовный кодекс изменил приоритеты уголовно-правовой охраны. Новый уголовный закон закрепляет и новую иерархию ценностей: приоритетным теперь считается защита интересов личности, и тем самым прежняя иерархия ценностей - государство - личность - общество - как бы приобретает нормальное положение. Отмечается, что не случайно Особенная часть Кодекса открывается теперь не главой о государственных преступлениях, а разделом "Преступление против личности".

Но встает вопрос: уместна ли в уголовном законодательстве и практике его применения какая-либо иерархия ценностей? Тем более, что в новом Уголовном кодексе в отличие от старого эта иерархия в конкретных нормах фактически никак не выражена. Однако теория уголовного права по-прежнему расставляет приоритетные акценты и придает особое значение тому факту, в каком месте Особенной части Кодекса находится тот или иной раздел, что стоит в перечне основных объектов уголовно-правовой охраны на первом месте, а что на втором, третьем и т. д. Получается так, что раздел, находящийся на первом месте, является главным и требует первостепенного, первоочередного внимания. Например, Особенная часть УК ФРГ начинается с раздела "Подрыв мира, государственная измена, создание угрозы демократическому правовому государству", и лишь в 16 разделе помещены преступления против жизни. Но из этого никак не следует, что в ФРГ, как в прежнем СССР, отдается приоритет защите государственных интересов.

По мнению авторов, в уголовном праве пора отказаться от расстановки приоритетов уголовно-правовой охраны и тем более в правоприменительной деятельности. Следует не изменять иерархию ценностей, а отменить ее вообще. Приоритетный подход был присущ тоталитарному государству, но в правовом государстве, которое мы пытаемся строить, все ценности должны защищаться одинаково.

Если мы будем отдавать приоритет защите интересов личности, то личность в конце концов и пострадает, ибо в ненадлежащем образом защищенном государстве невозможно обеспечить надлежащую защиту интересов личности. Права, свободы и законные интересы личности могут быть обеспечены и защищены только в сильном правовом государстве. Поэтому и интересы личности и интересы государства необходимо защищать одинаково, не отдавая чему-либо предпочтение. Все приоритеты расставлены в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса.

Задача предупреждения преступности включает две составляющие: общую и частную превенцию.

Общая превенция - это предупреждение совершения новых преступлений со стороны граждан посредством воздействия на их поведение уголовно-правового запрета.

Частная превенция - это предупреждение совершения новых преступлений лицами, уже совершившими какие-либо преступления, что достигается путем привлечения их к уголовной ответственности.

1.3 Принципы уголовного права

Принципы уголовного права - это исходные начала, руководящие положения в соответствии с которыми строится уголовное законодательство.

В новом УК РФ впервые дается законодательное определение принципов уголовного права. Причем законодателем не только обозначаются названия принципов, но и раскрывается их содержание.

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ)

Содержание этого принципа включает два момента:

а) преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом, т. е. никакие другие законы и иные нормативные акты, решения общественных организаций не могут объявлять те или иные деяния, даже общественно опасные, преступлениями и предусматривать за их совершение меры уголовно-правового воздействия;

б) применение уголовного закона по аналогии не допускается. Это означает, что если общественно-опасное деяние прямо не запрещено Уголовным кодексом, то привлекать к уголовной ответственности за его совершение по похожей сходной статье ни в коем случае нельзя.

2. Принцип равенства граждан перед законом

В ст. 4 УК РФ говорится, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Нетрудно заметить, что указанная формулировка принципа равенства, фактически повторяет формулировку этого принципа, данную в ст. 19 Конституции РФ. Это очень важно, поскольку в уголовном праве не может быть особого специфического равенства . Вместе с тем, как известно, установлен особый порядок привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц, например, депутатов Государственной Думы, судей и др. Это не означает, что указанные лица не подлежат уголовной ответственности за совершенные ими преступления, но этот особый порядок абсолютизировался, что фактически приводило к ограничению принципа равенства граждан перед законом.

Необходимо также иметь ввиду, что равенство граждан перед законом не означает равенства в наказании за содеянные преступления.

3. Принцип вины (ст. 5 УК РФ)

Его основное требование заключается в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

Этот принцип имеет исключительное значение. Каким бы общественно опасным ни было деяние и его последствия (гибель многих людей, причинение крупного материального вреда), но если нет в этом вины лица, совершившего это деяние, то его ни в коем случае нельзя привлекать к уголовной ответственности, иначе это будет объективное вменение. Таким образом, доктрина уголовного права основывается только на субъективном вменении.

4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ)

Его содержание состоит в следующем.

Во-первых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Это означает, что назначая наказание суд должен учитывать следующие обстоятельства: объект посягательства, тяжесть преступления, степень реализации преступного намерения, способ совершения преступления, размер или тяжесть наступившего вреда, роль виновного в совершении преступления в соучастии, количество судимостей, поведение в быту, семейное положение, материальное положение семьи, отношение к учебе, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств и т.п. Иными словами, в природе нет абсолютно одинаковых людей, нет и абсолютно одинаковых преступлений, даже квалифицируемых по одной и той же статье. Естественно не может быть и одинаковых наказаний.

Поэтому суд при назначении наказания должен учитывать индивидуальные особенности обстоятельств, касающихся совершенного преступления и личности виновного.

Во-вторых, никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Это положение, в основном касается той ситуации, когда гражданин РФ и постоянно проживающее в РФ лицо без гражданства совершают преступление на территории иностранного государства и отбывают там наказание, тогда по прибытии в РФ они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за данное преступление, ибо это будет повторное осуждение за одно и то же преступление.

5. Принцип гуманизма

Закреплен в ст. 7 УК РФ, которая гласит: "Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказания и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства".

В данной формулировке отражены две стороны гуманизма.

Во-первых, впервые в содержание этого принципа включено положение, согласно которому, гуманизм должен прежде всего проявляться в защите прав и законных интересов законопослушных граждан и в особенности потерпевших. Дело в том, что до недавнего времени гуманизм понимался односторонне, только по отношению к лицам, совершившим преступление. А ведь в ситуации, когда совершается преступление присутствует не только преступник, но имеется и другая сторона - потерпевший. О нем почему-то многие в нашем государстве забывают. Можно встретить массу публикаций в научной и периодической печати, радио- и телепередачах, посвященных проблемам гуманного отношения к судимым лицам. Создан ряд общественных фондов и организаций, занимающихся защитой их интересов. Ничего подобного нет по отношению к потерпевшим.

Вместе с тем, в современном мире существует мощное международное движение в защиту прав жертв преступлений. В рамках этого движения во многих цивилизованных странах уже давно действуют специальные законы по правовой защите и социальной помощи жертвам преступлений, создана стройная система государственной и общественной поддержки, установлены правила возмещения ущерба в форме государственной компенсации, активно работают специализированные национальные и местные службы, научно-исследовательские учреждения. Методы обращения с жертвами давно вошли в программы обучения сотрудников полиции и других правоохранительных органов, действуют специальные программы обеспечения безопасности жертв и свидетелей преступлений. Виктимология как комплексная специальная дисциплина выведена за рамки криминологии. Она широко изучается и преподается в качестве весьма значимой, самостоятельной и многоаспектной научной дисциплины.

Поэтому гуманным и справедливым будет применение суровых наказаний к лицам, совершившим опасные посягательства на интересы человека.

Во-вторых, принцип гуманизма означает, что какое бы опасное преступление не совершило лицо, оно продолжает находиться под правовой защитой государства и наказание, применяемое к нему, имеет целью не причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства, а восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Но надо иметь ввиду, что само исполнение уголовного наказания естественно объективно причиняет и физические страдания и унижает человеческое достоинство личности осужденного. Особенно это присуще таким наказаниям, как смертная казнь или лишение свободы.

2. Понятие и предмет уголовного права

Понятие "уголовное право" имеет древнюю историю. Существует несколько версий его происхождения. Наиболее распространенной считается версия, согласно которой термин "уголовное право" происходит от слова "голова", т. е. от понятия "отвечать головой", а значит жизнью за совершение опасных деяний.

Во многих странах мира название аналогичной отрасли права связывается с терминами "преступление", либо "наказание".

Уголовное право является самостоятельной отраслью российского права и имеет свой предмет и методы правового регулирования, а также свои специфические задачи и принципы. Вместе с тем, будучи составной частью системы права уголовное право обладает всеми признаками, присущими российскому праву в целом.

Предмет уголовного права составляют общественные отношения, которые можно разделить на три вида.

Первый вид составляют охранительные уголовно-правовые отношения. Они возникают в связи с совершением общественно опасного деяния между лицом его совершившим (отвечающим признакам субъекта преступления) и государством в целом, а не только в лице его правоприменительных органов. То есть, совершая преступление, преступник вступает в конфликт не только с судом, следователем, прокурором, органом дознания, но и с государством в целом в лице всех его органов.

Оба субъекта охранительных уголовно-правовых отношений имеют определенные права и обязанности. Так, например, лицо, совершившее общественно опасное деяние, имеет право на квалификацию содеянного в соответствии с положениями уголовного закона, действовавшего во время совершения преступления. А государство обязано обеспечить реализацию этого права. Кроме того, государство имеет право применить меры принуждения и ограничить правовой статус лица, совершившего преступление. В этом случае последний обязан претерпеть эти неблагоприятные последствия своего упречного поведения.

Вторым видом отношений, составляющих предмет уголовного права, являются так называемые общепредупредительные отношения. Суть этих отношений заключается в том, что самим фактом существования уголовного закона государство предупреждает всех лиц (в первую очередь, конечно, лиц, склонных к совершению общественно опасных деяний), находящихся на территории России, о необходимости соблюдения уголовно-правовых запретов.

Третьим видом отношений, входящих в предмет уголовного права, являются отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами своего права на действия при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. Эти отношения в теории уголовного права называются регулятивными уголовно-правовыми отношениями.

Проблема метода уголовно-правового регулирования является одной из наименее разработанных в уголовном праве. Тем не менее можно согласиться с мнением, что основными методами правового регулирования в сфере действия уголовного закона являются принуждение и поощрение.

Принуждение заключается в установленных уголовным законом ограничениях прав, свобод и законных интересов виновных, вытекающих из содержания уголовных наказаний. Наиболее радикальное правоограничение связано со смертной казнью.

Поощрение заключается в освобождении лиц, совершивших общественно опасное деяние, от уголовной ответственности и наказания.

Система уголовного права включает в себя две части - Общую и Особенную.

Общая часть состоит из нормативных институтов, содержащих общие положения, основные понятия, принципы, регламентирующие основания и пределы уголовной ответственности и наказания, применения принудительных мер медицинского характера, воспитательных мер воздействия к несовершеннолетним, а также порядок и условия, освобождающие от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть состоит из норм, содержащих описание конкретных составов преступлений, а также видов и размеров наказаний, предусмотренных за совершение этих преступлений.

Общая и Особенная части уголовного права тесно связаны между собой и составляют вместе единое целое, т. е. одно без другого не применяется.

Таким образом, уголовное право как отрасль права представляет собой систему норм, содержащихся только в уголовном законе и определяющих преступность и наказуемость деяний, иные уголовно-правовые последствия, а также обстоятельства, исключающие преступность деяния.

2.1 Задачи уголовного права

Задачи уголовного права определены законодателем в ч. 1 ст. 2 УК РФ. В ней говорится, что задачами Уголовного кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Исходя из анализа этой нормы обычно выделяют охранительную и предупредительную задачи.

Характеризуя охранительную задачу, практически во всех источниках отмечается, что новый Уголовный кодекс изменил приоритеты уголовно-правовой охраны. Новый уголовный закон закрепляет и новую иерархию ценностей: приоритетным теперь считается защита интересов личности, и тем самым прежняя иерархия ценностей - государство - личность - общество - как бы приобретает нормальное положение. Отмечается, что не случайно Особенная часть Кодекса открывается теперь не главой о государственных преступлениях, а разделом "Преступление против личности".

Но встает вопрос: уместна ли в уголовном законодательстве и практике его применения какая-либо иерархия ценностей? Тем более, что в новом Уголовном кодексе в отличие от старого эта иерархия в конкретных нормах фактически никак не выражена. Однако теория уголовного права по-прежнему расставляет приоритетные акценты и придает особое значение тому факту, в каком месте Особенной части Кодекса находится тот или иной раздел, что стоит в перечне основных объектов уголовно-правовой охраны на первом месте, а что на втором, третьем и т. д. Получается так, что раздел, находящийся на первом месте, является главным и требует первостепенного, первоочередного внимания. Например, Особенная часть УК ФРГ начинается с раздела "Подрыв мира, государственная измена, создание угрозы демократическому правовому государству", и лишь в 16 разделе помещены преступления против жизни. Но из этого никак не следует, что в ФРГ, как в прежнем СССР, отдается приоритет защите государственных интересов.

По мнению авторов, в уголовном праве пора отказаться от расстановки приоритетов уголовно-правовой охраны и тем более в правоприменительной деятельности. Следует не изменять иерархию ценностей, а отменить ее вообще. Приоритетный подход был присущ тоталитарному государству, но в правовом государстве, которое мы пытаемся строить, все ценности должны защищаться одинаково.

Если мы будем отдавать приоритет защите интересов личности, то личность в конце концов и пострадает, ибо в ненадлежащем образом защищенном государстве невозможно обеспечить надлежащую защиту интересов личности. Права, свободы и законные интересы личности могут быть обеспечены и защищены только в сильном правовом государстве. Поэтому и интересы личности и интересы государства необходимо защищать одинаково, не отдавая чему-либо предпочтение. Все приоритеты расставлены в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса.

Задача предупреждения преступности включает две составляющие: общую и частную превенцию.

Общая превенция - это предупреждение совершения новых преступлений со стороны граждан посредством воздействия на их поведение уголовно-правового запрета.

Частная превенция - это предупреждение совершения новых преступлений лицами, уже совершившими какие-либо преступления, что достигается путем привлечения их к уголовной ответственности.

2.2 Принципы уголовного права

Принципы уголовного права - это исходные начала, руководящие положения в соответствии с которыми строится уголовное законодательство.

В новом УК РФ впервые дается законодательное определение принципов уголовного права. Причем законодателем не только обозначаются названия принципов, но и раскрывается их содержание.

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ)

Содержание этого принципа включает два момента:

а) преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом, т. е. никакие другие законы и иные нормативные акты, решения общественных организаций не могут объявлять те или иные деяния, даже общественно опасные, преступлениями и предусматривать за их совершение меры уголовно-правового воздействия;

б) применение уголовного закона по аналогии не допускается. Это означает, что если общественно-опасное деяние прямо не запрещено Уголовным кодексом, то привлекать к уголовной ответственности за его совершение по похожей сходной статье ни в коем случае нельзя.

2. Принцип равенства граждан перед законом

В ст. 4 УК РФ говорится, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Нетрудно заметить, что указанная формулировка принципа равенства, фактически повторяет формулировку этого принципа, данную в ст. 19 Конституции РФ. Это очень важно, поскольку в уголовном праве не может быть особого специфического равенства . Вместе с тем, как известно, установлен особый порядок привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц, например, депутатов Государственной Думы, судей и др. Это не означает, что указанные лица не подлежат уголовной ответственности за совершенные ими преступления, но этот особый порядок абсолютизировался, что фактически приводило к ограничению принципа равенства граждан перед законом.

Необходимо также иметь ввиду, что равенство граждан перед законом не означает равенства в наказании за содеянные преступления.

3. Принцип вины (ст. 5 УК РФ)

Его основное требование заключается в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

Этот принцип имеет исключительное значение. Каким бы общественно опасным ни было деяние и его последствия (гибель многих людей, причинение крупного материального вреда), но если нет в этом вины лица, совершившего это деяние, то его ни в коем случае нельзя привлекать к уголовной ответственности, иначе это будет объективное вменение. Таким образом, доктрина уголовного права основывается только на субъективном вменении.

4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ)

Его содержание состоит в следующем.

Во-первых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Это означает, что назначая наказание суд должен учитывать следующие обстоятельства: объект посягательства, тяжесть преступления, степень реализации преступного намерения, способ совершения преступления, размер или тяжесть наступившего вреда, роль виновного в совершении преступления в соучастии, количество судимостей, поведение в быту, семейное положение, материальное положение семьи, отношение к учебе, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств и т.п. Иными словами, в природе нет абсолютно одинаковых людей, нет и абсолютно одинаковых преступлений, даже квалифицируемых по одной и той же статье. Естественно не может быть и одинаковых наказаний.

Поэтому суд при назначении наказания должен учитывать индивидуальные особенности обстоятельств, касающихся совершенного преступления и личности виновного.

Во-вторых, никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Это положение, в основном касается той ситуации, когда гражданин РФ и постоянно проживающее в РФ лицо без гражданства совершают преступление на территории иностранного государства и отбывают там наказание, тогда по прибытии в РФ они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за данное преступление, ибо это будет повторное осуждение за одно и то же преступление.

5. Принцип гуманизма

Закреплен в ст. 7 УК РФ, которая гласит: "Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказания и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства".

В данной формулировке отражены две стороны гуманизма.

Во-первых, впервые в содержание этого принципа включено положение, согласно которому, гуманизм должен прежде всего проявляться в защите прав и законных интересов законопослушных граждан и в особенности потерпевших. Дело в том, что до недавнего времени гуманизм понимался односторонне, только по отношению к лицам, совершившим преступление. А ведь в ситуации, когда совершается преступление присутствует не только преступник, но имеется и другая сторона - потерпевший. О нем почему-то многие в нашем государстве забывают. Можно встретить массу публикаций в научной и периодической печати, радио- и телепередачах, посвященных проблемам гуманного отношения к судимым лицам. Создан ряд общественных фондов и организаций, занимающихся защитой их интересов. Ничего подобного нет по отношению к потерпевшим.

Вместе с тем, в современном мире существует мощное международное движение в защиту прав жертв преступлений. В рамках этого движения во многих цивилизованных странах уже давно действуют специальные законы по правовой защите и социальной помощи жертвам преступлений, создана стройная система государственной и общественной поддержки, установлены правила возмещения ущерба в форме государственной компенсации, активно работают специализированные национальные и местные службы, научно-исследовательские учреждения. Методы обращения с жертвами давно вошли в программы обучения сотрудников полиции и других правоохранительных органов, действуют специальные программы обеспечения безопасности жертв и свидетелей преступлений. Виктимология как комплексная специальная дисциплина выведена за рамки криминологии. Она широко изучается и преподается в качестве весьма значимой, самостоятельной и многоаспектной научной дисциплины.

Поэтому гуманным и справедливым будет применение суровых наказаний к лицам, совершившим опасные посягательства на интересы человека.

Во-вторых, принцип гуманизма означает, что какое бы опасное преступление не совершило лицо, оно продолжает находиться под правовой защитой государства и наказание, применяемое к нему, имеет целью не причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства, а восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Но надо иметь ввиду, что само исполнение уголовного наказания естественно объективно причиняет и физические страдания и унижает человеческое достоинство личности осужденного. Особенно это присуще таким наказаниям, как смертная казнь или лишение свободы.

3. Понятие преступления

Доктрина о понятии преступления

В мире существуют две разновидности определения того, что будет преступлением: формальное и материальное.

Во многих иностранных государствах принято формальное определение преступления, согласно которому преступлением считается деяние, предусмотренное уголовным кодексом соот„rетст„rующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому принципу те ли иные деяния записываются в разряд преступных, и ничто не препятствует законодателю установить, например, такую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя годами лишения с„rободы». А самое главное -- определение не позволяет отграничить преступление от малозначительного деяния, т. е. от деяния, которое по с„rоей малозначимости нельзя карать по всей строгости уголовного права. При формальном определении преступления можно, например, посадить в тюрьму человека за кражу буханки хлеба, ведь формально это все равно кража.

Материальное определение преступления содержит в себе такие признаки, которые определяют, почему данное деяние будет преступлением, прежде всего это указание на общественную опасность и объекты посягательства. При этом нельзя впадать и в другую крайность, определяя преступление исключительно через материальные признаки, как это было сделано в УК РСФСР 1922 г., где преступлением признавалось действие или бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т. е. для того, „‰тобы назвать человека преступником, не обязательно даже определять, что же нельзя преступать. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким-либо причинам показалось опасным для советского государства.

Представляется, что исключительно сочетание данных двух подходов даст нужный результат.

3.1 Признаки преступления

Преступление -- это общественно опасное деяние. Общественная опасность, другими словами, вредоносность деяния выражается в причинении ущерба каким-либо интересам, охраняемым уголовным правом. Допустим, кража наносит ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хотя и подпадает под какой-либо состав преступления, но не обладает признаком общественной опасности, не будет преступлением. К примеру, кто-либо, защищая группу детей от нападения маньяка-убийцы, нанесет ему телесные повреждения. Формально его деяние подлежит наказанию, так как оно предусмотрено УК РФ. Но ведь оно не общественно опасно, а, наоборот, полезно; значит, о преступлении не может идти и речи.

Чем же определяется общественная опасность?

В первую очередь, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опаснее кражи одного. Во-вторых, способом совершения преступления: с насилием или без него, группой лиц или индивидуально, с оружием или без него. В-третьих, мотивами, побуждениями к совершению преступления. Всегда будут строже наказываться деяния, совершенные из корысти, мести, желания скрыть другое преступление. В-четвертых, временем и обстановкой совершения деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвычайного положения, военное время, боевая обстановка существенно отягощают степень таких же деяний, совершенных в мирное время, в нормальной обстановке.

Преступление -- уголовно-противоправное деяние. Это означает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, в противном случае, каким бы общественно опасным ни был поступок человека, он ни в коем случае не будет считаться преступлением. К примеру, поступок мужчины, оставляющего с„rою жену с грудным ребенком без средств к существованию, безусловно аморален и антисоциален, однако он не предусмотрен УК РФ и, следовательно, не считается преступлением. В уголовном праве недопустимо применение аналогии. К примеру, судья, разбирая случай проникновения в компьютерную сеть и похищения информации из банка данных, не может применять нормы о краже, хотя они в общем-то регулируют сходную ситуацию.

Преступление -- виновное деяние. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если они были осознаны субъектом преступления и если он был способен регулировать с„rое поведение, т. с. если в совершенных деяниях нашли проявление сознание и воля. Эти два фактора находят внешнее выражение в категории вины, представляющей собой предусмотренное УК РФ психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям, выражающее отрицательное отношение к интересам личности и общества.

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел - это ситуация, когда лицо осознавало общественную опасность с„rоих действий (бездействия), предвидело и желало наступления преступных последствий с„rоего деяния. Так бывает, например, когда человек в пылу ссоры готов убить с„rоего врага и сознательно наносит удары ножом в самые уязвимые места: живот, грудную клетку, понимая, что это может причинить смерть.

Косвенный умысел - это ситуация, когда лицо осознает общественную опасность с„rоих действий (бездействия), предвидит последствия и сознательно допускает их наступление, т. е. ему их наступление безразлично. Иначе говоря, преступные последствия не есть цель преступления, а побочный результат -- та цена, которую лицо готово заплатить за достижение других целей. Так бывает, когда в процессе нападения на инкассатора преступник, отстреливаясь, убивает случайных прохожих.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.Материал опубликован на http://зачётка.рф

Легкомыслие - это ситуация, когда лицо предвидело возможность наступления последствий, но легкомысленно, без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение. Так бывает, например, когда водитель, понимая, что это опасно, превышает скорость в условиях гололедицы и это приводит к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами.

Небрежность - это ситуация, когда лицо не предвидело, но при необходимой внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть наступление преступных последствий. Так, Р. небрежно отнесся к выполнению с„rоих служебных обязанностей, в результате чего на территорию завода проникли посторонние лица, похитившие там метанол. В результате 19 человек скончались. Р. был осужден за халатность.

Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности с„rоих действий, не должно было и не могло предвидеть наступление последствий. Так бывает, например, когда человек, купив телевизор и включив его, вдруг видит, что произошло самовозгорание, в результате чего выгорел дом, погибли люди. Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не должно было и не могло их предвидеть, оно считается невиновным и его деяние не считается преступлением.

3.2 Преступление и его виды

Как уже говорилось выше, преступление -- это юридическое понятие, общие признаки которого определены в нормах общей части УК РФ. Следует различать понятие преступления от понятия преступности. Материал опубликован на http://зачётка.рф

Преступность -- это исторически изменчивое, социальное, уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность всех совершенных преступлений в государстве или отдельном регионе за определенный период.

Преступление -- это общественно опасное, противоправное, виновное деяние дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание.

Признаки преступления как опасного социального явления:

1. Общественная опасность деяния состоит по сути в том, что преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности, определенные как объект уголовно-правовой защиты в особенной части УК РФ.

В законе говорится о двух параметрах общественной опасности преступления: характере общественной опасности и ее степени.

Стоит сказать - пол характером общественной опасности деяния понимается качественная характеристика общественной опасности и ее степени.

Характер общественной опасности конкретного вида преступления определяется признаками, указанными в этой статье, отражающими ценность благ, на которые посягает это деяние: опасностью способа, который используется для причинения вреда; размером причиняемого вреда; условиями, при которых причиняется вред; формой вины или ее видом, а иногда и личными качествами исполнителя преступления.

Под степенью общественной опасности понимается количественная мера общественной опасности совершенного преступления, она определяется судом путем установления количественной меры признаков, указанных в особенной части УК РФ, конкретных обстоятельств совершенного преступления, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, не от?ос?щихся к признакам, указанным в диспозиции. Степень общественной опасности преступления служит основанием для назначения судом вида и размера наказания.

2. Противоправность означает, что совершенное деяние может быть признано преступлением в случае, если оно предусмотрено в уголовной законе в виде запрета на определенное действие либо бездействие. Противоправность, следовательно, представляет собой запрет определенных деяний под угрозой наказания.

3. Виновность означает, что общественно опасное и противоправное деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно было совершено виновно, т.е. осознанно. Виновным может быть признано только такое лицо, которое в силу с„rоего возраста и психического состояния способно осознавать с„rои действия, а также руководить ими. Поэтому не могут быть признаны преступлением деяния, совершенные малолетними и невменяемыми лицами.

4. Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в форме действия или бездействия. Действие представляет собой активное и осознанное поведение лица. Стоит заметить, что оно пробудет в различных телодвижениях, использовании предметов, орудий, механизмов, словесных высказываниях. Бездействие, напротив, представляет осознанное, волевое пассивное поведение лица, состоящее в невыполнении, т.е. воздержании от совершения возложенной на него обязанности действовать определенным образом.

5. Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, должна наступать уголовная ответственность в виде строго определенных лишений либо ограничений.

Малозначительное деяние не будет преступлением при наличии одновременно двух условий. Первое: оно должно формально подпадать под признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. Второе: в нем отсутствует другое с„rойство преступления -- общественная опасность.

Малозначительные деяния исключительно тогда не признаются преступлениями, если малозначительность была и объективной, и субъективной, т.е. когда лицо желало совершить именно малозначительное деяние, а не потому, что по не зависящим от него обстоятельствам гак в конкретном случае произошло.

Общественная опасность являет собой качество, присущее всем преступлениям. При этом они различаются между собой содержанием и уровнем причиняемого вреда. Учитывая зависимость от характера и степени общественной опасности, а также формы вины, все преступные деяния подразделяются на следующие категории:

· преступления небольшой тяжести;

· преступления средней тяжести;

· тяжкие преступления;

· особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести (ст. 15 УК РФ) признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения с„rободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения с„rободы (например, нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий -- ст. 218 УК РФ), и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения с„rободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения с„rободы (например, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления, -- ст. 299 УК РФ).

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения с„rободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (например, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, -- ст. 295 УК РФ). Более строгим наказанием может быть пожизненное лишение с„rободы или смертная казнь.

3.3 Понятие уголовной ответственности

Уголовная ответственность относится к фундаментальным понятиям уголовного права и является связующим звеном юридической триады: «преступление -- уголовная ответственность -- наказание», в которой по сути дела выражается смысл всего уголовного законодательства. Это понятие много раз встречается в нормах уголовного законодательства, однако законодатель не дает ему легального определения.

Уголовная ответственность -- это сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает четыре элемента:

1. обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством (в лице его уполномоченных органов),основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта совершения преступления;

2. отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) совершенного деяния, выраженную в судебном приговоре, и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это деяние;

3. назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера;

4. судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

Уголовная ответственность может существовать и реализоваться только в рамках уголовно-правового отношения.

4. Рабочее время и время отдыха

1.Рабочее время

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными актами относятся к рабочему времени.

Рабочее время различается по продолжительности: нормальное, сокращенное, неполное. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Сокращенным рабочим временем является установленная законом продолжительность рабочего времени менее нормальной, но с полной оплатой. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается для следующих категорий работников на: - 16 часов в неделю - для работников в возрасте до 16 лет;

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы;

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет;

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ.

Для учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в свободное от учебы время, рабочее время не может превышать половины нормы работника соответствующего возраста.

Неполное рабочее время устанавливается по соглашению работника с работодателем в виде неполного рабочего дня или неполной рабочей недели с оплатой пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Работа с неполным рабочим временем не ограничивает продолжительность ежегодного отпуска, трудовой стаж и другие трудовые права.

Для ответственных работников или лиц, распределяющих рабочее время по своему усмотрению, специальное о них законодательство устанавливает, а трудовые договоры оговаривают ненормированное рабочее время.

Ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которыми отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.

Трудовой кодекс РФ ограничивает для некоторых категорий работников продолжительность ежедневной работы:

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;

- для учащихся, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа; в возрасте от 16 до 18 лет - 3,5 часа;

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 часов) сокращается на один час.

2. Время отдыха

Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня;

- ежедневный (междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;

- отпуска.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не отапливаемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время.

Еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдельных работников с их письменного согласия и с учетом мнения профкома в исключительных случаях, определенных в ст. 113 ТК РФ.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 1, 2, 3, 4, 5 января - новогодние праздники;

- 7 января - Рождество Христово;

- 23 февраля - День защитника Отечества;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;

- 9 мая - День Победы;

- 12 июня - День России;

- 4 ноября - День народного единства;

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Отпуск - это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней подряд с сохранением места работы и среднего заработка. Но есть дополнительные социальные отпуска без сохранения заработной платы.

Ежегодные отпуска - это трудовые, т.е. заработанные. Они бывают двух видов: основные и дополнительные.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

- работникам в возрасте до 18 лет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.


Подобные документы

  • Уголовное право России — самостоятельная отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер правового характера; задачи, функции и принципы. Уголовная политика РФ.

    контрольная работа [33,7 K], добавлен 08.03.2012

  • Уголовное право как отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступлений. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Принцип гражданства в уголовном праве.

    реферат [23,6 K], добавлен 03.06.2010

  • Уголовное право как одна из фундаментальных отраслей российской правовой системы. Содержание учебной дисциплины. Определение и толкование основных понятий уголовного права для определения и раскрытия содержания уголовно-правовой оценки преступлений.

    методичка [55,1 K], добавлен 16.05.2011

  • Ресурсная характеристика уголовного права. Субъекты уголовно-правового ресурса: общество - источник власти; законодатель - создает уголовное право как систему уголовно-правовых предписаний; правоохранительные органы и суд. Модернизация уголовного закона.

    курсовая работа [31,0 K], добавлен 16.06.2010

  • Сущность уголовно-процессуального права и взаимосвязь с другими отраслями юридической науки. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Источники уголовного права. Значение международных договоров.

    курсовая работа [44,9 K], добавлен 26.11.2008

  • Становление уголовного права в России до советского периода, в период СССР и в настоящее время. Понятие, предмет и метод уголовного права, его соотношение с другими отраслями. Проблемы соотношения права и законодательства (правоприменительной практики).

    дипломная работа [170,8 K], добавлен 25.03.2015

  • Предмет, методы и задачи уголовного права Республики Беларусь. Специфика метода уголовно-правового установления и регулирования охранительных правоотношений. Объектом уголовно-правового регулирования в рамках конфликтного уголовно-правового отношения.

    курсовая работа [35,5 K], добавлен 07.11.2010

  • Исследование японского законодательства и различных сторон практики борьбы с преступностью. Японское уголовное право: сочетание систем континентального и общего права. Источники уголовного права. Институт смертной казни в Японии, другие виды наказаний.

    реферат [41,3 K], добавлен 17.03.2011

  • Понятие и виды уголовного наказания. Права и обязанности лиц отбывающих наказания не связанные с изоляцией от общества. Уголовные наказания не связанные с изоляцией от общества. Порядок исчисления срока лишения права занимать определенные должности.

    реферат [34,8 K], добавлен 01.04.2014

  • Административное право - отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой деятельности органов и должностных лиц по исполнению публичных функций государства и муниципальных образований. Разновидности административных наказаний.

    презентация [3,9 M], добавлен 26.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.