Основы римского частного права

Понятия римского частного права. Юридические факты и сделки, гражданский процесс. Виды исков, негаторный иск. Дееспособность и деликтоспособность. Опека и попечительство. Семейные и имущественные отношения. Право владения, личные сервитуты, обязательства.

Рубрика Государство и право
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 26.02.2012
Размер файла 124,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Понятие, предмет, система РЧП

В древние времена jus это обычаи, понятие jure - те нормы, которые в сочинениях римских юристов. Понятие jus достоверно не известно.

Цейз определяет право как науку о добром и справедливом.

Согласно Ульпиану правовая наука, юриспруденция есть познание божественных и человеческих дел, знание справедливого и несправедливого, а предписания права несут следующее: жить честно, не чинить вреда другому, каждому предоставлять то, что ему принадлежит.

Ульпиан: Право устанавливается не для отдельных лиц, а общим образом. Вывод: право это общесоциальный регулятор, его действие распространяется на всех.

Цейз: Право должно быть главным образом приспособлено к тому, что случается часто и легко, а не весьма редко. Вывод: право регулирует типичные жизненные ситуации.

Модестин: Действия, сила права - повелевать, запрещать, разрешать, карать. Вывод: многообразие методов правового регулирования.

Юлиан: Тому, что установлено вопреки смыслу (началу) права нельзя следовать как юридическому правилу. Вывод: далеко не каждая правовая система может реализовать данное положение, т.к. оно предполагает высокое развитие общества, и высокое доверие общества. Идея основ принципов права есть не что иное, как действующие принципы права.

Цейз: Право должно служить содержанием, значением, а не буквой. Вывод: победа содержательного смыслового подхода к праву над формальным походом. Опять-таки требует от судьи достаточной квалификации, чтобы он не просто прочитал буквально, а понял, уловил смысл.

В римском праве различались 2 сферы правового регулирования:

Частноправовая

Правовой статус лиц

Семейные отношения

Вещные правоотношения

Обязательственные правоотношения

Наследственное право

Гражданский процесс

Публичноправовая

Строй государственных органов

Компетенция учреждения должностных лиц

Акты, выражающие власть государства (наказание преступников, сбор налогов и т.д.)

Святыни и служения жрецов

Согласно Ульпиану публичное право - то, которое относится к положению римского государства, тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. Вывод: В основе права публичного лежит интерес общественный, государственный, а в частном - личные интересы.

Гай отмечал, что РП относится либо к лицам, либо к вещам, либо к правовым действиям.

Папинян отмечал, что нормы публичного права не могут быть изменены соглашением сторон. Вывод: напротив нормы частного права в большинстве своем диспозитивны, то есть предоставляют участникам гражданских отношений определенную свободу действий в их интересах.

Система РЧП отличалась от современной. Основными подсистемами являлись:

Право цивильное (jus civile)

Право преторское (jus pretorium, gonorarium)

Право народов (jus gentium)

Право естественное (jus naturale)

Гай: Право цивильное - это то, которое каждый народ установил для себя и которое является собственным правом государства. Вывод: Право национальное! Распространяется только на римских граждан. Право было очень сильно связано с религией. И поэтому право соответственно воспринималось исключительно как национальное достояние.

Папиниан: Преторское право - то, что ввели преторы ради помощи или дополнения, исправления цивильного права названное так вследствие полезности преторов. Источником этого права являлись должностные лица.

Ульпиан: Право народов - то, которым пользуются народы человечества. Вывод: право свободное от границ государственных и национальных. Например, это войны, установление границ, заключение сделок, стройка домов, институт рабства.

Ульпиан: Право естественное - то, которому природа научила все живое, то есть это право присущее и человеческому роду и животном. Вывод: о тех вещах, которые вытекают из природы, например сочетание мужчин и женщин и рождение детей. С точки зрения естественного права рабство отвергалось!

Право цивильное зародилось во времена Рима - города полиса. Состояло из принятых в обществе обычаев. Позднее данные обычаи легли в основу законов 12 таблиц (сер.5 в до н.э. )

примитивно казуистично (фрагментарно),

формализовано,

узконационально,

тесно связано с религией,

консервативно.

На определенном этапе (4 век до нашей эры) цивильное право перестает удовлетворять потребности жизни (прежде всего социально-экономической) и ему на помощь приходит право преторское. Должность городского претора вводится в 967 году до н. э. Играя важную роль в совершении правосудия, руководствуясь справедливостью и целесообразностью, претор сначала занимается толкованием норм цивильного права, затем предписывает в своих эдиктах то, что не содержится в законе, а иногда противоположное. Своей определенностью, гибкостью, жизненностью, простотой РЧП обязано преторам. С появлением преторского права формируется дуализм РЧП:

В одной и той же области римского права существовали 2 системы норм (цивильное право и преторское право) различного происхождения и различной правовой природы. С одной стороны это придает системе гибкость и динамизм, с другой - значительно осложняет правоприменительный процесс. (Речь идет о нормах различного происхождения и различного характера. Цивильное право формировал римский народ посредством голосования, принятия законов.

Преторское право формирует претор. Нормы тут не материально правовые!

Право народов. Точка зрения Мамзена: право народов было создано претором перегринов (не городским!) для регулирования отношений с участием перегринов, на которых нормы цивильного права не распространялись. Точка зрения Ленеля (20век): право народов - часть цивильного права, состоящая из суждений римских юристов в результате анализа, практики гражданского оборота, в том числе с участием перегринов. Нормы права народов распространялись на граждан и неграждан и поддерживались как городским претором, так и претором перегринов. Универсальный характер разрабатываемых юристами правовых конструкций придавал им значение всеобщих, известных всем народам.

Преимуществами права народов были:

Отказ от ненужных формальностей

Предпочтения подлинной воли участников, а не буквы сделки

Письменность договора

Простота судопроизводства

Свободная оценка доказательств

Оценка правоотношений с точки зрения соответствия их добросовестности и справедливости

Право естественное. По словам профессора Покровского, право естественное - это своеобразная попытка юридической мысли в области философии права. Идея естественного права требовала соответствия правовых норм порядку, установленному самой природой, естественной справедливости. По мнению Цицерона: естественное право покоится на морали, неизменном нравственном сознании и законе, который природа вложила в сердца всем людям.

РЧП проделало долгий путь в своём развитии, и итог объяснялся 2 моментами:

Дуализм (то есть в самой системе механизм развития)

Значения в римской жизни деятельности юристов (РЧП на протяжении 13 веков развивалось на науке. Формируется системный взгляд на право.

Рецепция РЧП

Рим трижды покорял мир: оружием, христианством, РЧП.

Римское право насчитывает в своём развитии 13 веков ( от 753 г. до н.э. -- 6 век нашей эры «Кодификации Юстиниана)

Второй жизнью римское право обязано Болонскому университету и глоссаторам (Ирнерий (1065-1125) и Аккурсий (1182-1258 ) ). Глоссаторы собрали воедино все Юстинианские сборники и составили к ним комментарии.

Рецепция (дословно возвращение, принятие) - процесс последующего усвоения или применения норм РЧП, причем, как правило, в измененном виде. В более широком смысле рецепция - это освоение всего римского правового наследия, включая науку или процесс онаучивания, окультуривания позднейших правопорядков с помощью системы знаний о праве, выработанной в Риме.

До рецепции во втором значении в России много сделали следующие авторы: Дмитрий Мийер, Николай Дювернуа, Иосиф Покровский.

Периодизация развития РЧП

Архаический период (753-367 гг. до н.э.)

До принятия законов 12 таблиц основным источником права были царские законы и обычаи. После изгнания последнего царя Тарквиния в 509 г. до н.э. законы больше не применялись - народ руководствовался обычаем. С принятием закона 12 таблиц право развивается на основе их толкования с учётом обычая. Знатоки права -понтифики, составили процессуальные формулы, а также ведали календарем исков (присутственные дни).

Право этого периода:

Примитивно

Консервативно

Формализовано

Религиозно

Предклассический период (367-17 гг. до н.э.)

367 г. - учреждается должность городского претора (соответственно получает развитие преторское право)

304 г. - Гней Флавий похитил у понтификов книгу исков и календарь - это означает конец монополии понтификов на знание и применение права.

287 г. - законом Гортензия решения плебисцитов получили силу закона (усиление законодательной функции народа)

280 г. - Тиберий Коромканий первый стал давать частные юридические консультации в присутствии слушателей - развивается светская наука о праве!

242 г. - вводится должность претора перегринов, который многое сделал для развития права народов.

160 г. - законом Эбуция вводится процесс посредством формул, который к 17 г. окончательно вытеснил древний легисакционный процесс. Формируется светская наука о праве (так Квинтмуций Сцевола в 1 веке до нашей эры дал первое системное изложение права в 18 томах).

Самое главное это то, что сформировалось преторское право. В этот период право утрачивает религиозный характер, становится более гибким и динамичным, приобретает черты универсальности.

Классический период (17-235 гг.н.э.)

Осуществляется кодификация преторского права

Сенатские постановления приравниваются к законам

Активизируется законодательная деятельность принцепса

Получает развитие комментаторская (научная) деятельность юристов

Труды юристов возвышаются до статуса источников римского права

Формируются и находятся в постоянной дискуссии 2 ее школы:

Прокулианская

Сабинианская

Постклассический период (4-5 века н.э.)

Активное наступление на обычай

Основной источник права - императорское законодательство

Вызревают предпосылки для кодификация всего РЧП

Приходит в упадок римская юриспруденция

Юстинианский период (527-565 гг.)

Осуществлена кодификация всего римского права

Источники РЧП

Народ как творец обычая

Обычай

Народ как законодатель

Закон

Магистраты

Эдикты судебных магистратов

Сенат

Сенатские постановления

Принцепсы императоров

Институции принцепсов законов императоров

Юристы (знатоки права)

Право юристов

Судьи

Судебные решения

Обычай

Обычай - правило поведения, которое в результате многократного применения, без записи, утвердилось в сознании людей.

Согласно Цицерону обычным правом считается то, которое санкционировано помимо закона по желанию всех. Юлиант отмечал, что для силы права не имеет значение, выразил ли народ свою волю посредством голосов или в самих обстоятельствах и фактах. Законы 12 таблиц - это первая обширная кодификация обычая.

Для обычая характерно:

Жизненность, практичность

Локальность, консерватизм, медлительность выработки

Со второго века нашей эры начинается постепенное наступление на обычай. Обычное право не должно вступать в противоречие с императорским законодательством

Термины обычая:

Обычаи предков (mores mojorum)

Обычная практика (usus)

Обычай (consuetude)

На развитии РЧП оказали большое влиние:

Обычаи, сложившиеся в практике жрецов

В практике магистратов

Местные обычаи, которые питали право народов

Закон (lex)

Юстиниан: закон - это общее предписание, закон опытных людей, обуздание преступностей, совершаемых произвольно или по незнанию, а также общая клятва государству.

Гай: Закон есть то, что предписано и установлено народом.

Закон - важнейшая форма правообразования республиканского Рима, законы принимались на народных собраниях, комициях по куриям, центуриям и трибам и формировали jus civile (цивильное право)

Законодательный процесс

Первоначально сенатские постановления носили рекомендательный характер. Со 2 в. н.э. сенатские постановления получили силу закона. С усилением роли принцепса его воля часто облекается в форму сенатского постановления. Со 2 в. н.э. согласие сената стало формальным. Изначально Сенат играл косвенную роль в процессе правообразования. Затем его роль стала непосредственной.

Преторское право

Источником формирования преторского права служили эдикты магистратов, а именно претора городского и претора перегринов, курульного эдила, правителей провинций. Заступая на должность, претор издавал эдикт, в котором объявлял программу своей деятельности, а именно каким правилами он будет руководствоваться и какие иски давать. При этом в эдиктах …. формулы исков. Эдикт действовал в течение года, но между преторами существовала преемственность. Со временем претор присвоил себе право защищать отношения неурегулированные цивильным правом. Напротив, не давая исков в случаях, когда этого требовало цивильное право, претор лишал нормы цивильного права юридической силы. Кодификация преторского права была осуществлена при императоре Адриане Юлиане.

Примеры новаторской деятельности претора:

Введения параллельно с системой наследников по цивильного права системы преторских наследников

Защита добросовестного приобретателя по договору

Право юристов

Гай: Ответы знатоков права - это суждения и мнения тех, кому позволено создавать право.

Папинян: Право не может существовать иначе, как посредством сведущих в праве лиц, посредством которых оно могло бы ежедневно подвигаться к совершенству.

Право юристов - совокупность правовых норм, созданных римскими юристами (знатоками права) преимущественно путем толкования норм цивильного и преторского права.

Юристы обычно виляют на значение правовой системы косвенно, а римские юристы влияли непосредственно. Их сочинения = право. Их авторитет играл важную роль! Судьи в Риме не были профессионалами и они были вынуждены обращаться к знатокам права.

Среди юристов различают:

Понтифики (Служители культа)

Первые правоведы, жрецы

Занимались толкованием обычаев, затем законов 12 таблиц

Составили книгу формульных исков

Ведали календарем судебных дней

Не утруждали себя аргументацией. Это тот этап науки, когда исследователь к чему-то приходит и констатирует этот факт.

Юристы 2-1 веков до нашей эры (республиканские)

Марк Маниллий, Юний Брут, Публий Муций Сцевола, Квинт Муций Сцевола, Цицерон, Сервий Сульпиций Руф были основателями науки о праве и первыми систематиками существующего права.

Квинт Муций Сцевола - первое системное изложение права в 18 томах.

Руф - комментарии к преторскому праву.

Кад - комментарии к законам 12 таблиц и к формулам исков.

Характерна строгость, логичность построений, стараются привести в систему.

Юристы данного периода активно занимались практической деятельностью, консультируют спорящие стороны, составляют документы.

Классические юристы

Публий Квенций Цейз, Лабеон, Капитон, Юлиан, Павел, Модестин, Папинян, Помпоний.

Считалось, что Папинян может объяснить все что угодно, но когда он отказался объяснить убийство, его брата казнили.

Юристы этого периода также активно давали консультации. Август и его преемники предоставили наиболее известным юристам право дачи официальных консультаций по вопросам, поступившим в канцелярию принцепса.

Власть признает юристов. Признает их авторитет.

Наконец, в 426 году принимается закон о цитировании, в котором устанавливается, что сочинения Папиняна, Павла, Гая, Ульпиана и Модестина следует считать за право.

Виды трудов римских юристов:

Комментарии действующего права.

Регулы (сборник юридический правил, поговорок, сентенций-суждений)

Дигесты (комментарии к сочинениям предшественников)

Институции (элементарные учебники по праву)

Судебные решения

Юрист Каллистрат писал: «Ибо наш император Север предписал, что в случае сомнений, возникающих из законов, обычай, и авторитет дел, решаемых сходным образом, должен иметь силу закона.» Таким образом, практика принятия судебных решений по образцу предшествующих была распространена, в особенности в провинциях (там было меньше знатоков права).

Юридические факты. Сделки

Юридические факты - такие обстоятельства, с которыми право связывает возникновение, изменение и прекращение гражданских отношений.

Юридические факты делятся на:

События - это явления внешнего мира, происходящие независимо от воли людей. (рождение, достижение возраста, землетрясение)

Акты - действия людей, совершаемые сознательно.

Правомерные

Очень многообразны! Например:

Заключение договоров, совершение фактических действий по осуществлению субъективного права (например, собственник пользуется вещью, совершает фактические действия).

Юридическая сделка - проявление частной воли, обращенное на цель, дозволенную правопорядком.

Неправомерные

В зависимости от характера нарушаемых субъективных прав:

Контрактные нарушения

Деликтные правонарушения

Юридическая сделка - проявление частной воли, обращенное на цель, дозволенную правопорядком.

Совершение сделки всегда влечет изменения в правах и обязанностях субъекта права (неважно, лица совершившего сделку или третьего лица). Сделка всегда направлена на то, чтобы быть воспринята 3-ими лицами ( коммуникативный характер сделки)

Лицо, совершающее сделку, всегда заинтересовано в том, чтобы другие узнали об этой сделки и считались ней! (Завещание, недвижимость)

Виды сделок:

В зависимости от того выражена ли в сделке воля одного, двух или более лиц различают сделки:

Односторонние (например, составление завещания)

Двусторонние (большинство контрактов)

Число сторон в двусторонней сделке определяется не числом участников, а наличием кредитора и должника! На стороне кредитора и должника при этом может выступать несколько лиц, что всегда усложняет ситуацию.

Многосторонние (контракт товарищества)

Чтобы двустороння и многостороння сделки состоялись, необходимо достижение согласия между ВСЕМИ сторонами.

По форме:

Неформальные

Формальные (большинство!)

(манципация, стипуляция)

Для римского права была характерна устойчивая тенденция к ослаблению ненужного формализма с сохранением требований, обеспечивающих ясность, точность, должную фиксацию и простоту доказывания.

Если юридическая цель (causa), на которую направлена воля лица (лиц) в сделке четко просматривается, сделка является каузальной (купля- продажа), если нет - абстрактной (стипуляция, современный пример - вексель).

В зависимости от наличия встречного предоставления

Безвозмездные

Возмездные

Различают действия правовые действия, которых наступают:

При жизни волеизъявителя (inter vivаs)

После смерти (mortis causa) (завещания)

Сделки:

основанные на нормах цивильного права

основанные на нормах преторского права

Элементы сделки:

Существенные

«Проявления воли», «основание сделки».

Конструктивные элементы сделки!

Воля может быть выражена словесно, письмом, жестами, действиями (например, возврат долговой расписки), даже молчанием, если это специально предусмотрено. В ряде случаев требуется определенная форма выражения воли (например, эмансипация - отпущение на свободу подвластного ребенка - надо было символически трехкратно его продавать)

Основание сделки следует отличать от мотивов совершения сделки. Мотивов может быть множество, а основание сделки одно. Мотив учитывается при совершении сделок под условием, а также в случае ошибки в мотиве. Мотив всегда субъективен!

Естественные

Такие элементы, которые обычно сопровождают некоторые виды сделок и подразумеваются при их совершении, если стороны не исключили их специально.

Привходящие (акцидентальные)

Элементы, которым участники могут придать юридическое значение при желании. Может быть множество! Основные:

Условие (conditia) - оговорка, согласно которой правовые последствия сделки зависят от осуществления какого-либо факта в будущем, в отношении которого не известно наступит оно или нет.

Требования к условию:

Относится к будущему

Неизвестно наступит ли

Должно быть возможным

Должно быть правомерным

Различают:

отлагательные (суспензивные) условия.

Правовые последствия сделки возникают при наступлении определенного обстоятельства

Я тебе продам этот дом, если получу должность в другом городе.

отменительные (резолютивные) условия.

Правовые последствия возникают сразу, но отменяются с наступлением условия.

Если покупатель не заплатит до конца месяца, то вещь возвратится и будет считаться, что правовые последствия не порождены.

Обстоятельства могут зависеть от воли заинтересованного лица (Если Тиций станет консулом) и не зависеть (Если корабль вернется).

В некоторых сделках условия предполагаются молчаливо (например, сделка о приданом). Заключалась до брака и правовые последствия порождались только при заключении брака.

Различают фактическую (дотронуться пальцем до неба) и юридическую (если продашь сакральную вещь) невозможность условий. Если сделка совершается между живыми, то включение в нее невозможного условия влечет ее ничтожность. Если сделка заключается на случай смерти, то включение в него невозможного условия рассматривается как непоставленное условие. Условие должно быть правомерно (нельзя: если убьешь брата, если откроешь публичный дом).

Сделки определенного типа не допускали условий. Например: манципация, принятие наследства, назначение опекуна и тд. Условие, как элемент сделки, получает распространение в консенсуальных контрактах.

Сделка с отлагательным условием проходит несколько этапов:

Ожидание. На данном этапе заинтересованное лицо не должно противоправно содействовать или препятствовать наступлению условия. Если оговоренное обстоятельство наступило, сделка вступает в силу с момента заключения. Если обстоятельство не наступило по вине заинтересованного лица или внешнего обстоятельства, препятствующего наступлению условия, то обстоятельство считается наступившим. Период ожидания имеет юридическое значение: например сын заключил сделку с отлагательным условием при жизни отца. Условие наступило после смерти отца. Тем не менее, полученное по сделке, войдет в состав наследства.

Срок - это момент, который наступит неизвестно когда. Следует отличать сделку с отлагательным условием и сделку с отлагательным сроком. В первом случае право возникнет только при наступлении условия, во втором право возникнет сразу, но может быть реализовано по наступлению срока.

Различия правовых последствий:

Исполнение сделки, заключенной до наступления условия, является ненадлежащим и может быть востребовано обратно. Досрочное исполнение по сделке, содержащей отлагательный срок, является надлежащим. Смерть лица до наступления оговоренного условия исключает правопреемство. Смерть же лица, управомоченного по сделке с отлагательным сроком, предполагает правопреемство. Обязательство, содержащее указания на отлагательный срок может быть прекращено, изменено до наступления срока.

Отличия конечного срока от отменительного условия:

Наступление отменительного условия делает недействительными все последствия сделки, наступление же конечного срока прекращает наступление сделки на будущее (найм имущества до конца года).

Сделки с сроком делятся на: срок конечный и отлагательный срок.

Срок недопустим для ряда сделок:

Не может быть предусмотрен порождающий постоянное, длящееся по своему характеру право. Например, назначение наследника, установление сервитута (право пользования чужим имуществом).

Напротив, срок важен в сделках, порождающих временные отношения (найм вещей, хранение). Если сделка порождает долговременные отношения и срок не указан, то такой договор может быть расторгнут в любой момент (договор товарищества), либо в связи с конструкцией правоотношения (прекращение узуфрукта, при смерти узуфруктуария)

Модус или целевое назначение - оговорка, согласно которой лицо, удостоившееся благодеяния (получившее отказ) обязано было совершить определенные действия в пользу общества или конкретных лиц.

Ничтожность и обратимость сделки

Ничтожная сделка не порождает правовых последствий ввиду несоблюдения существенных требований её заключения (мёртворождённая сделка).

Обратимая сделка - это сделка, страдающая такими недостатками, которые делают её подверженной аннулированию.

Заинтересованная сторона может оспорить такую сделку, однако до отмены такой сделки, она имеет юридическую силу и порождает последствия. Согласно древнему цивильному праву, сделка отвечающая требованию закона имела силу, не отвечающая считалась ничтожной. Впоследствии, руководствуясь принципом справедливости, претор мог признать сделку, заключенную согласно цивильному праву, безрезультатной в силу ряда обстоятельств (например, злой умысел контрагента) Таким образом, понятие обратимости не было изначально и появилось в практике преторов. В отличие от ничтожной сделки, обратимая сделка могла быть исправлена и тем самым порождаемые ей последствия закреплялись (конвалидация). В частности, если лицо, которое могло оспорить сделку, не делало этого, не оспаривало, то с истечением времени, установленного для оспаривания также вело к утверждению последствий сделки.

Причины ничтожности:

неспособность субъектов (отсутствие правоспособности, дееспособности совершить сделку

непригодность объекта (вещь изъятая из оборота не может быть объектом конкретной сделки)

отсутствие воли

воля не была выражена, тогда как другие посчитали её выраженной (как нервный тик, театральная сцена на форуме)

воля выражена свободно, но не соответствует волеизъявлению (совершение мнимой и притворной сделки. Мнимая сделка совершается для вида, а притворная прикрывает другую сделку. В случае с притворной сделкой, прикрытая сделка является действительной, если соответствует праву).

истинная воля не выражена из-за препятствующей ошибки (вместо одного лица назвал другое, подписал не тот документ)

воля выражена при неправильном представлении (заблуждении) лица о существенных элементах сделки: основание, субъект, объект.

Заблуждение относительно мотивов не влекло ничтожности сделки.

отсутствие требуемой формы (манципация, составление завещания)

отсутствие надлежащего основания. Основание должно быть законным, не противоречить морали. Может быть незаконным при незаконности мотивов. Например, совершение сделок с целью уйти от ответственности. Имеет место, когда лица избирают сделку, которая не в полной мере соответствует их интересам (заключение контракта товарищества без цели извлечения выгоды)

Причины обратимости:

угроза применения силы. Угроза должна быть существенной, вызывать реальный страх (metus) в случае с угрозой воля соответствует волеизъявлению но формируется не свободно а под давлением. Древнее право исключало возможность ссылаться на факт угрозы. (Произнес, пообещал, свидетели были- всё исполняй!) Впоследствии претор ввёл след защиту:

восстановление в первоначальное положение (рестуция)

эксцепция (exeptio metus) в связи с угрозой

специальный иск, который соответствующая сторона могла предъявить иск угрожавшему, а также другому лицу, кто воспользовался преимуществом сделки.

2. наличие злого умысла контрагента, который выражался в хитрости, ухищрении, обмане. Средства защиты, как при угрозе.

3. ошибка в отношении мотивов (мать не включила в завещание сына, считая его умершим)

Таким образом, обратимость сделки имела место, когда процесс формирования воли лица на совершение сделки вмешивались возмутительные обстоятельства.

Сделки, совершаемые лицами до 25 лет

Гражданский процесс

Функция защиты частных прав в Риме осуществлялась в рамках гражданского судопроизводства в судах о частных спорах, но существовали и внесудебные формы защиты прав определенными должностными лицами (преторская защита, преторский интердикт)

ГП - это форма осуществления и защиты частного права, с соблюдением установленной правопорядком процедуры.

Основные принципы ГП:

никто не является судьёй в собственном деле

состязательность

добросовестность сторон предполагается, пока не доказано иное

никто не является свидетелем по своему делу

свобода судьи при оценке доказательств

в неясных случаях следует придерживаться более мягкого толкования закона

Виды процесса:

легисакционный

формулярный

экстраординарный

Для л. процесса характерна торжественность, строгость, символизм. Каждая тяжба должна была попадать под один из пяти способов ведения процесса. Данные способы представляли собой сложные обрядовые действия, отклонение от которых не допускалось. Выбор способа ведения дела осуществляли понтифики.

Л. процесс имеет 2 стадии:

In jure. Стороны являлись к претору и с соблюдением определённых формул заявляли своё требование. Задача претора - юридическая квалификация спора и решение вопроса о возможности рассмотрения спора в суде. Торжественность, формализм первой стадии обеспечивал наглядность и публичную гласность спора. В л. процессе претор не мог дать защиту стороне, если её требование не вытекало из закона. Первая стадия заканчивалась litis contestatio, засвидетельствованием спора. С этого момента наступало погашение иска: истец не мог более обратиться к претору с тем же требованием. Судья должен был рассмотреть спор по состоянию на момент litis contestatio. Стороны заранее выражали повиновение судье. Процесс заканчивался на первой стадии если заявленное требование не соответствовало закону, морали

In judicio. Осуществлялась и происходила перед назначенным судьёй или коллегией судей. Судья исследовал фактическую сторону дела с помощью доказательств. Выносимое решение было устным, немотивированным, обжалованию не подлежало, при его неисполнении выигранной стороне давался новый бесспорный иск об исполнении судебных решений. Иск о судебном решении мог повлечь либо признание ответчиком судебного решения и попадание под власть кредитора, либо оспаривание состоятельности вынесенного судебного решения с помощью заступника. Если заступник проигрывал спор, то платил в двукратном размере. При наличии уважительных причин претор мог возвратить ответчика в первоначальное положение.

Способы легисакционного процесса

Процесс посредством присяги (процесс-пари). Данный способ был общим, к нему прибегали при отсутствии предписания другого способа. Стороны вынуждали друг друга к клятве, обязуясь уплатить определенную сакраментальную сумму. (Проигравшая сторона сумму теряла)

Процесс посредством просьбы о назначении судьи или арбитра. Применялся при нарушении обязательств, вытекающих из вербальных контрактов при разделе имущества между сонаследниками и сособственниками. В данном процессе стороны сами определяли предмет спора и обращались к претору для назначения судьи. Проигравшая сторона не подвергалась штрафу.

Процесс посредством истребования.(Legisactio per condicio). Применялся по требованию сначала денег, затем иного имущества. Если ответчик отрицал долг, истец призывал его явиться через 30 дней для назначения судьи.

процесс посредством наложения руки. Если должник по истечении 30 дней не исполнял судебное решение, истец мог притащить его в суд и схватить его рукой на основании существующего права. Если должник не платил и за него не заступался поручитель(сам должник не мог себя защищать )- кредитор уводил должника к себе на 60 дней (долговая кабала). К данному способу процесса можно было прибегнуть и при отсутствии судебного решения если это специально предусматривалось законом. Например в случае кражи совершение древней сделки nexum в ряде других случаев. Параллельно неоплатные должники получили право «сбросить с себя руку» (право защищаться). Закон 326 года днэ - закон Петелия запретил наложение оков на неоплатного должника. (на вечность обратить взыскание уже нельзя!)

процесс посредством захвата залога. Состоял в завладении имуществом должника в целях залога, сопровождался произнесением определенных фраз и совершением действий перед свидетелями. Был введен военным обычаем (например, в случае неуплаты солдатом жалования, непредставлением денег на покупку лошадей), а также законом (при невнесении арендатором суммы налога за пользованием общественной землей сборщику налогов). Данный способ не требовал присутствия магистрата, а также в неприсутственные дни.

Легисакционный процесс - это двустадийный, крайне формализованный процесс, основанный на строгом прочтении и следовании букве закона.

Функции магистрата и судьи в нем строго разграничены.

Формулярный процесс

Со временем ощущалось потребность в простой, гибкой форме судопроизводства. Такая форма процесса зародилась в деятельности претора перегринов, который не был жестко связан национальным материальным и процессуальным правом. Процесс посредством формулы вводится законом Эбуция в 160 г до нэ. Существует параллельно с легисакционным. С 17 года до нэ становится единственной формой.

Характеристика:

Наличие формулы, которая составлялась претором и передавалась

судье в виде условного приказа (руководства), которому судья должен был следовать.

Судья выносил решение с учетом обстоятельств, указанных в формуле

Защиту со стороны претора получили как отношения, основанные на цивильном праве, так и на обстоятельствах и фактах, признанных претором. Далее обстоятельства и факты излагались в преторском эдикте. Таким образом, судья, получив формулу, руководствовался цививильным правом в той мере, в какой его на это уполномочил претор. (Претор уже не скован ЦП! Главное - отличие от ЛП)

Формулярный процесс также двустадийный, но первая стадия неформальная (истец и ответчик свободно обмениваются своими требованиями и выражениями - свободное обсуждение спора)

Свободная обсуждение спора у претора облегчало сторонам заключение мирового соглашения, а также признания одной из сторон ошибочности своей позиции.

Если рассмотрение не завершилось на 1 стадии, претор назначал судью и составлял на восковой табличке формулу, которая вручалась истцом ответчику. (Это и есть litis contestation - завершающий этап. Здесь уже не надо было засвидетельствовать, было достаточно таблички)

Суждение (sentencio) судьи по делу выражалось в судебном решении. Присуждение всегда носило денежный характер.

Формулярный процесс также двустадийный, но произвольный, простой, быстрый процесс, в котором претор получил достаточную свободу при даче защиты.

Строение формулы:

Номинация Назначение судьи

Интенция

Это часть формулы, в которой указывается имя истца, его требования и правовая система (ЦП или ПП), на которой оно основано. Если требование вытекало из обязательства, в интенции указывалось имя ответчика. Если притязание носило лично-правовой характер, имя ответчика указывалось в кондемнации. Превышения интенции (в отношении предмета, места, времени, основания) могло вести к проигрышу дела. Интенция определяла те обстоятельства, которые должны быть доказаны во второй стадии.

Демонстрация.

Часть формулы, в которой излагаются юридические факты, создавшие право истца и обязанность ответчика.

Кондемнация.

Часть формулы, в которой судья уполномочивается осудить или освободить в зависимости от того, подтвердиться ли интенция. Кондемнация всегда выражалась в денежной форме (для того, чтобы придать решению характер универсальной исполнимости) Например: Судья (по делу со столом, который не возвращался) осудил в указанной мере на пользу Юлия на ту сумму, которую будет стоить стол….. В кондемнации могло содержаться ограничение ответственности определенным объемом (taxacio - ограничение), Данные ограничения могли вытекать из взаимоотношений кредитора и должника. (Например споры о возврате приданного, алиментные споры, была оговорка: присуди столько сколько ты можешь дать). В некоторых случаях вместо кондемнации в формулу включалась адьюдикация (присуждение)

Адъюдикация

С ее помощью магистрат наделял судью полномочием присудить каждой из спорящих сторон определенные вещи, права (Это иски о разделе имущества, об установлении границ.) В таких спорах истцом считалось лицо, которое инициировало спор.

Эксцепция (возражение)

Использовалась тогда, когда ответчик не отрицал право истца, но ссылался на такие обстоятельства и факты, которые делали удовлетворение требованиям несправедливым, хотя бы оно соответствовало ЦП.

Постоянные эксцепции (устраняли притязание навсегда: ссылка на обман, насилие, угрозу, ссылка на незаконность требований, наличие факта о непредъявлении требования, по делу уже вынесенного судебного решения, эксцепция о проданной и переданной вещи)

Временные эксцепции (существование другого взаимосвязанного процесса, без которого он не может быть разрешен: соглашение об отсрочке) Если, несмотря на заявленную эксцепцию, истец не снимал требования до litis contestacio, он проигрывал дело и не мог начать его вновь.

Прескрипция (предписание)

Часть формулы, которая вводилась в интересах истца, а именно в целях избежать погашающего эффекта ЛК и спасение требований от процессуального исчерпания. Например: истребование части долга, срок погашения которого наступил, истребование одной обязанностью по договору из нескольких взаимосвязанных (и так далее)

Виды исков

Цивильные

Преторские

По характеру:

Личные

Давался против должника, не исполнившего принятого на себя обязательства что либо дать, сделать, предоставить.

Вещные

Направлен на признание и защиту права в отношении вещи, мог быть предъявлен к любому лицу, нарушившему право. (Например, виндикационный иск)

Фиктивные иски:

Данные иски содержали предписания судье присоединить к несуществующим фактам какой либо факт, либо проигнорировать какой-либо факт и рассмотреть дело по образцу сходного. Например, предписание считать, что срок приобретательной давности истек, считать преторского наследника за цивильного. Фиктивный иск - иск, основанный на ЦП, но из-за расширительного толкования данный иск являлся уже не прямым (прямой - основанный на букве закона), а «полезным».

В зависимости от преследуемого интереса:

Направленные на возмещение причиненного ущерба или на возращение вещи

Иски, преследующие взыскание штрафа

Смешанные иски, которые преследовали и то, и другое.

В зависимости от возможности учета претором и судьей обстоятельств, относящихся к справедливости:

Иски строгого права

Иски доброй совести.

Общественные иски (actions popularis)

Мог чинить любой гражданин, защищая не только свой интерес, но и интересы других (иски по поводу осквернения могил, порчи преторского эдикта, дело о горшке который свешивается с балкона)

Ноксальные иски

Предъявлялись против лица, являющегося носителем власти в отношении причинителя вреда. (Рабы, подвластные дети)

Лица в РЧП

В РЧП для обозначения субъекта права (лица) использовалось понятие persona. Одно из значений persona - это правовая оболочка, которой должен быть наделен участник отношений. Caput - голова, правоспособность, личность.

Правоспособность человека возникает в момент рождения и прекращается смертью, при этом ребенок должен был быть жизнеспособным и не являться уродом, монстром. Был решен вопрос и в отношении гермафродита. Ульпиан считал, что лицо следует отнести к тому полу, который в нем преобладает.

Законом 12 таблиц известно охрана наследственных прав не родившегося ребенка, т.е. ребенка рожденного после смерти отца.

Объем правоспособности физических лиц в РЧП определялся 3 статусами:

Статус свободы libertatis: (Все делились на свободных и рабов)

Статус гражданства civitatis (Все лица делились на граждан Рима, латинов, перегринов)

Статус семейный familia (Все лица делились на находящихся под властью домовладыки - так называемые персоны чужого права (personae alieni jures). Не находящиеся - персоны своего права (persona sui jures)).

Итак, только мужчина, имеющий все 3 статуса, обладал полным объемом правоспособности! (собственной, а не отражательной)

Изменения в одном из статусов (приобретение или утрата) влекло изменение объема правоспособности. Capitis deminutio (умаление на одну голову).

Утрата первого статуса - maxima

Второго - media

Третьего - minima

Указание на статус лица содержалось в гражданском имени.

Имя римского гражданина:

Имя

Фамилия

Имя отца

Название трибы

Прозвище

Имя вольноотпущенника:

Имя патрона

Фамилия патрона

Имя отца патрона

Собственное имя

Категории лиц:

Римские граждане (свободнорожденные, вольноотпущенные)

Рабы

Латины

Древние латины

Латины-коллонарии

Латины-юниане

Перегрины

Женщины

Подвластные

Изменения в правовом положении лиц:

Расширение объема правоспособности свободных категорий лиц

Сближение в правовом положении свободных категорий лиц

Наделение раба определенными элементами дееспособности в интересах хозяина

Уменьшение власти домовладыки над подвластными: женой, детьми

С классической эпохи все больше усиливается значение сословных и религиозных обычаев.

Правовое положение римских граждан

Приобретение гражданства:

По крови

Отпущение раба на свободу способами, признанными ЦП

Дарование римского гражданства

Получение гражданства по специальной льготе

Утрата гражданства:

Утрата свободы

Принятие статуса латина

Утрата, как следствие наказания

Содержание правоспособности:

Право заключать брак и быть главой семьи jus conubii, jus potestas

Право совершать сделки jus commercii

Право завещать и быть наследником по завещанию jus testamenti

Право защищать себя в суде jus legisactiones

Среди римских граждан выделяют вольноотпущенников. Бывший раб (libertines) не терял связи с прежним хозяином (отношения патроната). Данная связь проявлялась в лично-имущественной сфере:

Бывший патрон имел право домашнего суда над вольноотпущенником (считалось, что существуют квазиродственные отношения)

Вольноотпущенник не мог предъявить патрону бесчестящий иск, выступить против него по уголовному делу без согласия претора.

Патрон и клиент были взаимно алиментообязанными лицами.

Патрон наследовал после клиента, не оставившего наследника, а при наличии наследника определенную часть.

Клиент оказывал в пользу патрона определенные услуги, клятву о которых давал при отпущении на свободу.

Патрону принадлежала опека над несовершеннолетним клиентом.

До 1 века н. э. запрещались браки между свободнорожденными и вольноотпущенниками. Затем сохраняется лишь для сенатского сословия.

Неблагодарный вольноотпущенник мог быть обращен в рабство снова

Отношения патроната переходило к наследникам патрона, дети же вольноотпущенника считались свободнорожденными.

Женщины:

Всю жизнь находились под опекой сначала отца, затем мужа.

В сфере частного права женщина ограничена в правоспособности:

Не обладала родительской властью над детьми

Не могла усыновлять детей

Не могла выступать опекуном

Не могла поручиться за чужие долги

Ограничена в праве составлять завещания

Для совершения ряда сделок женщине, являющейся персоной своего права, необходимо было согласие опекуна.

Обстоятельства, влияющие на объем правоспособности свободных лиц:

Умаление чести. Так отказ быть свидетелем по сделке, к которой привлекался, влек за собой intestabilitas (невозможность быть свидетелем в будущем и привлекать свидетелей самому). Разновидность infamia (бесчестие) поражало тех, кто совершил безнравственные поступки, осужденные за кражу, дезертиры, нарушившие сделки, основанные на доверии. Такие лица не могли выступать представителями и приглашать представителей для себя не могли свидетельствовать.

Долговая кабала.

Личная зависимость должника от кредитора, как последствие залога определенной формы.

Выкупленный из плена находился у благодетеля и отрабатывал выкуп.

Поступившие в гладиаторы находились в отношении у устроителя игр как рабы.

Принадлежность к классам, слоям, религиозным группам.

Дееспособность

Дееспособность - это способность своими действиями приобретать права и обязанности и т.п.

Объем дееспособности определялся рядом обстоятельств:

Возраст

Лица до 7 лет (infants) никакие сделки совершать не могли

От 7-12 девочки, 7-14 мальчики (impuberes) могли совершать сделки, направленные на приобретение выгод, но не на создание обязанности и ответственности. Например, могли принять в дар. Остальные сделки требовали участия опекуна.

12 лет девочки, 14 лет мальчики - дееспособность возникала в полном объеме и опека по возрасту прекращалась, однако лица до 25 лет могли испросить себе попечителя, кроме того данные лица защищались в отдельном порядке претором. (Претор обещал в своем эдикте защиту тем лицам до 25 лет, которые потерпели ущерб, совершив необдуманные юридические действия материального или процессуального характера. Претор возвращал их в первоначальное положение путём реституции)

Пол

С достижением половой зрелости (12 лет) женщина продолжала оставаться частично дееспособной и опека по возрасту сменялась опекой над женщиной. (tutela mulierum)

Болезнь

Душевнобольные считались недееспособными, и им назначался попечитель.

Расточительство

Расточители защищались Законом 12 таблиц, не могли совершать действий, которые ухудшали бы их правовое положение. Постановлением претора расточителю назначался попечитель, который управлял имуществом расточителя.

Рабы.

Принцип РЧП: раб не субъект права, а объект права - вещь, говорящее орудие (instrumentum vocale). Раб причислялся к телесным манципируемым вещам. Утрата связи с хозяином не делала раба свободным.

Личное положение рабов:

Места захоронения рабов считались религиозными, не подлежали осквернению

Оскорбление раба = оскорбление хозяина

Естественное родство учитывалось при продаже рабов, (с 4 в. разлучение близких родственников не допускалось) а также приобретало юридическое значение после отпущения рабов на свободу. Если рабская семья отпускалась на свободу, то сочетаться браком мать с сыном не могла, дочь с отцом тоже.

По эдикту императора Клавдия больной брошенный раб становится свободным.

По закону Петрония хозяин не мог использовать раба для поединков с хищниками без одобрения магистрата.

Согласно рескрипту Антонина Благочестивого (сер 2 в. н.э.) запрещалось убийство раба без достаточных оснований, предписывалось расследовать факты жестокого обращения, хозяин мог быть принужден к продаже раба сердобольному человеку.

В ряде случаев раб получает право обратиться к претору с жалобой на хозяина. Например, если хозяин не отпускает раба на свободу по завещанию.

В начале 4 века рескриптум Константина запрещает чрезмерную жестокость в отношении рабов.

Имущественное положение:

Раб не имел своего имущества

В сфере гражданского оборота раб мог выражать деловые намерения хозяина.

Первоначально рабы могли совершать лишь сделки, направленные на улучшение имущественного положения хозяина, но не на возникновение обязанности и ответственности.

Со временем, ввиду потребностей гражданского оборота, претор признал ответственность и обязанность хозяина по ряду сделок, заключаемых рабами:

Сделки, заключенные рабом-капитаном.

Рабом, заведующим лавкой

Рабом, которому выделен пекулий

Рабом, совершившим сделку по приказу хозяина, а также при последующем одобрении сделки хозяином и принятием исполненного.

Имея пекулий, раб мог совершать сделку даже с самим хозяином (натуральные обязательства)

Наследственные права:

Не имея имущества, раб не мог его завещать, но раб мог быть назначен наследником! В таком случае он автоматически получал свободу.

Деликтоспособность

В случае совершении рабом деликта (причинения вреда), хозяин, при обращении к нему потерпевшего, решал либо возместить ущерб, либо выдать раба. При этом хозяин мог избежать присуждения, отказавшись от раба, продав раба, освободив раба на свободу. В последнем случае ответственность за деликт нес сам раб.

Опека (tutela) и попечительство (cura)

С помощью института опеки и попечительства восполняется полное или частичное отсутствие дееспособности лица.

Опека назначалась лицам до 12 девочкам (14 мальчикам) лет - опека по возрасту, опека над женщинами (tutela marinerum). Первоначально полномочия опекуна были безграничны, с утверждением же понимания опеки как обязанности опекун стал обязанным давать отчет в действиях. Опекун действовал в интересах подопечного как рачительный хозяин, то есть отвечал строго как за умысел, так и за неосторожность. В случае расхищения, недолжного управления имуществом, против опекуна давали специальные иски, влекущие имущественную ответственность и бесчестие (infamia).

Попечительство.

Целью являлось управление имуществом подопечного, а не его личностью. Назначалось умалишенным, расточителям, лицам от 14 до 25 лет, для управления имуществом отсутствующего лица, попечитель чрева.

Юридические лица РЧП (societas)

В основе идеи юр. лица - потребность в объединении усилий и имущества нескольких лиц. В РЧП отсутствует определение и стройная теория юр. лица. Тем не менее, РЧП принадлежит идея признания и закрепления в праве юр. личности, отличной от физического лица, а также разработка некоторых элементов теории юр. лица.

В РЧП различались:

Коллективные образования публичного характера.

Возникают либо естественно (Римское государство) (нормы публичного права)

Либо на основе определенных актов (Учреждение колоний) (нормы частного права)

Коллективные образования, являющиеся исключительно субъектами частного права:

Союзы с религиозными целями

Братства

Сословные и профессиональные коллегии

Кампании по сбору гос. налогов

Кампании по разработке рудников

Мощение улиц и т.д.

Уже законы 12 таблиц признают свободу ассоциаций. Устав ассоциации должен был соответствовать закону. Однако при Октавиане Августе все существующие коллегии, за исключением традиционных (похоронные) и специально дозволенных, запрещается. Образование новых корпораций возможно с согласия сената. Поощрялись корпорации по профессиональному признаку (продавцы бобов, сапожники и т.д.). Число участников корпорации: 3 и более. Эти древние корпорации были прообразом современных юридических лиц.

Особенности древних корпораций

Имущество корпораций рассматривалось как принадлежащее всем членам корпорации или казначею.

Вовне корпорация как единое целое не выступала. (Сделки в интересах корпорации заключались и исполнялись ее членами).

Корпорация не несла ответственности по сделкам. Отвечали сами товарищи общим имуществом, а также личным имуществом, а при недостаточности личным

Член корпорации мог покинуть ее в любой момент, забрав пай.

Смерть товарищества, выход из товарищества вел к прекращению товарищества. (Организационная неустойчивость)

Корпорация не была участником процессуальных отношений.

Толчком для развития теории и практики юр. лица послужил муниципальный строй второй половины республики. В состав Римского государства вошли городские общины, которые наделялись правом на самоуправление, в том числе ведение самостоятельной хозяйственной деятельности. Претор признал за муниципиями право искать и отвечать в гражданском суде, тем самым подчинив их праву частному. Постепенно правило, выработанное в отношении муниципии, переносится на частные корпорации.

За муниципиями признается право на имущество, право наследования, право на заключение сделок через представителя, право патроната над вольноотпущенниками.

Характеристика позднейших корпораций:

Имущество корпораций обособлено от имущества ее участников (Участник гражданского оборота должен быть обособлен!)

Корпорация не обладает дееспособностью и действует вовне через представителя, который приобретает для нее права и обязанности.

Корпорация несет самостоятельную имущественную ответственность по своим долгам

Корпорация представляет собой устойчивое организационное целое, которое сохраняется при выбытии из нее отдельных участников.

Постепенно правоспособность корпораций вместила в себя почти всю имущественную правоспособность физ. лица. Корпорации могли приобретать право собственности и владения, залоговое право, сервитут, заключать сделки, получать отказы, прибегать к помощи поручителя. Корпорации прекращались при истечении срока достижения цели, по соглашению всех участников, в случае запрета гос. власти, при выбытии всех членов из корпорации. При прекращении деятельности имущество по уставу или соглашению распределялось между участниками. В христианскую эпоху с распространением практики пожертвований в благих целях возникает новый вид юр. лиц - учреждения. Для образования учреждения необходимо, чтобы определенное имущество было выделено для служения конкретной цели и было создана надлежащая организация управления им.


Подобные документы

  • Публичное и частное право. Основные черты, присущие римскому частному праву. Имущественные и семейные отношения. Порядок устройства и управления древнеримском государством. Процесс разработки римского права претором и юристами. Виды вещных прав.

    контрольная работа [25,1 K], добавлен 09.09.2015

  • Понятие источников римского частного права. Эдикты магистратов, их значение для выработки новой системы права. Деятельность юристов, значение римской юриспруденции для формирования и развития права. Систематизация (кодификация) римского частного права.

    реферат [19,3 K], добавлен 25.11.2010

  • Определение понятия и изучение наследственного права как особого института системы римского частного права. Характеристика основных принципов наследования по закону. Институции Гая и сравнение норм римского права по вопросу наследования с нормами ГК РФ.

    контрольная работа [21,2 K], добавлен 09.03.2011

  • Римское право: связь с основными правовыми системами современности в их историческом развитии. Система римского частного права, его отличия от права публичного. Роль римского права в истории права и правовых учений, его значение для современного юриста.

    контрольная работа [36,4 K], добавлен 11.12.2010

  • Институты римского частного права. Сущность и основные принципы вещного права в системе римского частного права. Объект правового регулирования. Право собственности и деление вещей на манципируемые и неманципируемые. Абсолютность права собственности.

    реферат [26,0 K], добавлен 17.07.2009

  • Понятие источников римского частного права, их главные особенности. Основные источники содержания и познания права. Анализ обычного права, законов, сенатусконсультов, эдиктов магистратов, императорских Конституций, деятельности юристов и кодификаций.

    реферат [40,0 K], добавлен 27.10.2014

  • История Рима и римского права. Содержание римского гражданского частного права. Гражданское общество и гражданское право, право владения и права на чужие вещи. Реальные, вербальные, литеральные и консенсуальные контракты. Семейное и наследственное право.

    книга [390,4 K], добавлен 08.10.2010

  • Понятие и виды источников римского частного права. Кодификация римского частного права. Эмансипация подвластного в Древнем Риме. Вещи движимые и недвижимые, делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, простые и сложные, главные и побочные.

    курсовая работа [38,0 K], добавлен 20.11.2014

  • Предмет и основные черты римского частного права. Роль римского права в истории права. Рецепция, источники римского права. Осуществление прав и формы их защиты. Возникновение государственного суда в Риме. Понятие о легисакционном и формулярном процессе.

    шпаргалка [95,3 K], добавлен 10.11.2010

  • Критерии разграничения вещных и обязательственных прав. Понятия вещей в римском частном праве и их классификация. Виды права собственности. Цивильное и натуральное владение, его приобретение и утрата. Способы защиты права собственности и владения.

    курсовая работа [50,5 K], добавлен 30.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.