Принятие и отказ от наследства
Способы отказа от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Свидетельство о праве на наследство. Общая собственность наследников. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Доверительное управление наследственным имуществом.
Рубрика | Государство и право |
Вид | методичка |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.01.2011 |
Размер файла | 68,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2. Анализ правил ст. 1167 позволяет сделать также следующие выводы:
1) по общему правилу соглашение о разделе наследства заключается непосредственно самими наследниками (см. коммент. К ст. 1165 ГК). Однако учитывая состав наследников, упомянутых в ст. 1167 (их возраст, состояние здоровья), это соглашение (в интересах таких наследников) заключают их законные представители (например, родители малолетнего, опекуны и попечители). При этом о составлении соглашения должен быть письменно уведомлен орган опеки и попечительства (см. о них коммент. К ст. 34 ГК);
2) если спор о разделе наследства рассматривается в суде и при этом среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица, то:
а) их интересы в суде представляют законные представители, опекуны и попечители (ст. 43-48 ГПК);
б) суд уведомляет о рассмотрении спора о разделе наследства (в целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц) органы опеки и попечительства в соответствии со ст. 106-111 ГПК.
Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства
1. Правила п. 1 ст. 1168 применяются лишь постольку, поскольку:
1) наследодатель и один из наследников обладали (до открытия наследства) правом общей собственности на неделимую вещь (т.е. вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, ст. 133 ГК);
2) доля наследодателя в праве общей собственности на эту неделимую вещь входит в состав наследства;
3) наследники решили разделить наследство, находившееся в их общей долевой собственности (см. об этом коммент. К ст. 1164 ГК).
По общему правилу для этого они заключают соглашение о разделе наследства. Общее правило действует и в данном случае, но с учетом того, что:
а) наследник, обладавший общей с наследодателем собственностью на неделимую вещь, имеет (при разделе наследства) преимущественное право на получение этой неделимой вещи, но в счет причитающейся ему наследственной доли;
б) такое преимущественное право наследник имеет только перед теми наследниками, которые ранее (т.е. до открытия наследства) не являлись участниками общей долевой собственности на указанную неделимую вещь.
В практике возник ряд вопросов:
распространяются ли правила ст. 1168 на случаи, когда правом общей собственности (наряду с наследодателем) до открытия наследства обладало несколько наследников? Да, распространяются;
как в этом случае реализуется преимущественное право каждого из таких наследников (при разделе наследства) перед друг другом? К сожалению, прямого ответа в ст. 1168 нет. Налицо пробел, и его нужно устранить, иначе неизбежны трудности (особенно в случаях, когда ни один из таких наследников не пользовался этой вещью). Видимо, Верховному Суду РФ также следует определить свою позицию по данному вопросу;
не означают ли слова «наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь», что у наследодателя и наследника (до открытия наследства) имела место общая совместная собственность на неделимую вещь (а не общая долевая собственность)? Даже если при жизни наследодателя неделимая вещь находилась в общей совместной собственности его и наследника (например, если наследодателем был муж, а наследницей - жена), то и в этом случае наследуется только доля в праве общей собственности на эту вещь (т.е. необходимо осуществить выдел долей в совместной собственности). Вывод сделан на основе систематического толкования ст. 252, 254, 256, 1150 ГК (см. коммент. К ним) и ст. 1168.
При этом не играет роли, пользовался ли наследник, обладавший вместе с наследодателем общей собственностью на неделимую вещь, этой вещью или нет.
2. Характеризуя правила п. 2 ст. 1168, необходимо обратить внимание на следующее:
1) «наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью» (п. 2 ст. 1168) - это:
а) и наследник, который является участником общей собственности (до открытия наследства) на неделимую вещь (вместе с наследодателем). Такой наследник имеет преимущественное право, упомянутое в п. 2 ст. 1168, перед наследниками, которые:
не являлись участниками общей собственности;
хотя и участвовали в общей собственности (наряду с наследодателем) до открытия наследства, но после его открытия не пользовались неделимой вещью постоянно;
б) и наследник, который не являлся участником общей долевой собственности (до открытия наследства), но тем не менее пользовался неделимой вещью (после открытия наследства); в то время как другие наследники не пользовались этой вещью. Такой «пользовавшийся неделимой вещью наследник» имеет преимущественное право (упомянутое в п. 2 ст. 1168) только перед наследниками, которые не являлись участниками общей собственности и не пользовались неделимой вещью;
2) преимущественное право наследника, пользующегося неделимой вещью (упомянутое в п. 2 ст. 1168), состоит в том, что такой наследник получает неделимую вещь:
а) преимущественно перед другими наследниками при разделе наследства. Из этого должны исходить:
все наследники, заключая соглашение о разделе наследства (см. об этом коммент. К ст. 1165 ГК);
суд, если спор о разделе наследства решается судом;
нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство;
б) в счет своей наследственной доли (т.е. неделимая вещь не увеличивает его долю в наследстве).
3. Особые правила установлены в п. 3 ст. 1168:
1) они подлежат применению, если:
а) в состав наследства входит жилое помещение (квартира, жилой дом, дача и т.п.);
б) раздел этого жилого помещения в натуре невозможен (например, жилое помещение представляет собой одну комнату);
в) упомянутое жилое помещение входит в состав наследства, находящегося в общей собственности наследников (см. об этом коммент. К ст. 1164 ГК);
г) наследники решили разделить наследство, находящееся в общей собственности;
2) в соответствии с ними наследники, которые проживали в упомянутом жилом помещении (т.е. это жилое помещение было местом их жительства, а не местом пребывания) и при этом не имеют иного жилья, обладают преимущественным правом на это жилое помещение перед другими наследниками.
Однако они получают данное жилье в счет своих наследственных долей. Иначе говоря, упомянутое помещение входит в состав их доли.
В практике возникли вопросы:
что означает словосочетание «проживавшие в этом жилом помещении»? Относятся ли к наследникам, имеющим «преимущественное право», только наследники, которые постоянно в нем проживают и одновременно зарегистрированы (прожили) в этом жилом помещении (как по месту жительства или, как раньше говорили, «постоянно прописаны на этой жилплощади»)? Институт «регистрационного учета» относится к административному законодательству. Сам по себе факт регистрации (или его отсутствие) автоматически не означает, что лицо действительно «постоянно проживало» (в том смысле, как это отражено в ст. 20 ГК) на этой жилой площади (например, дочь наследника, хотя и зарегистрирована на этой жилплощади, но уже 10 лет проживает в отдельной квартире с мужем). Исходя из этого, нужно учесть, что для целей наследования (как, впрочем, и для целей гражданского законодательства в целом) главное - фактическое постоянное проживание наследника.
Наследники, постоянно проживавшие в жилом помещении и при этом не имеющие иного жилого помещения, имеют упомянутое в п. 3 ст. 1168 преимущественное право только перед наследниками, которые не являются собственниками этого жилого помещения.
Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства
1. Анализируемая статья имеет ряд особенностей:
а) поскольку предметы домашней обстановки и обихода остались незавещанными, они наследуются по закону, т.е. в соответствии с правилами ст. 1169;
б) систематическое толкование ст. 1141, 1169 ГК позволяет сделать вывод о том, что если с наследодателем совместно проживало несколько наследников по закону, то предметы, указанные в комментируемой статье, переходят к ним в равных долях;
в) систематическое толкование правил ст. 1149 и ст. 1169 ГК показывает, что стоимость предметов, упомянутых в комментируемой статье, подлежит учету при определении обязательной доли (см. коммент. К ст. 1149 ГК) независимо от того, завещаны они или нет. При наличии завещания эти предметы в натуре переходят к лицу, которому они завещаны.
2. Применяя правила ст. 1169, необходимо учитывать следующие обстоятельства:
а) круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами ст. 1141-1145 ГК и включает:
детей (в т.ч. усыновленных), супруга, родителей (усыновителей) наследодателя;
братьев, сестер, дедушку, бабушку (как со стороны отца, так и со стороны матери) умершего;
внуков и правнуков умершего;
прадедушку и прабабушку умершего;
любых нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего (независимо от степени родства, а также от наличия иных наследников второй - восьмой очереди, в т.ч. падчериц, пасынков, мачеху, отчима, сводных, двоюродных братьев, племянников);
б) лица, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, по обстоятельствам, указанным в ст. 1117 ГК (см. коммент. К ней), не относятся к числу наследников, которые обладают преимущественным правом, упомянутым в ст. 1169. Лица, которые лишены завещателем права наследовать в соответствии со ст. 1119 ГК (см. коммент. К ней), не имеют права наследовать и предметы, указанные в ст. 1169;
в) все упомянутые выше лица (входящие в круг наследников) могут наследовать по правилам ст. 1169, если:
они проживали совместно с наследодателем. При этом наличие штампа о регистрации по тому же месту жительства не всегда означает, что такие лица фактически проживали совместно с наследодателем. И наоборот, даже если лицо не зарегистрировано в установленном порядке в той же квартире (жилом доме, жилом помещении), но фактически проживало совместно с наследодателем, оно вправе наследовать предметы, упомянутые в ст. 1169;
имеет место раздел наследства между всеми наследниками. О правилах раздела см. коммент. К ст. 1165 ГК;
г) не играет роли (для наследования предметов, указанных в ст. 1169), к наследникам какой очереди относится лицо, проживавшее совместно с наследодателем;
д) в равной степени не имеет значения и наследственная доля, приходящаяся на каждого из наследников (за исключением случаев, указанных в ст. 1170 ГК, см. коммент. К ней). Иначе говоря, лицо, упомянутое в ст. 1169, наследует и предметы домашней обстановки (обихода) и участвует в наследовании другого переходящего (например, при наследовании по закону) по наследству имущества данного наследодателя, причем в равных долях с наследниками той очереди, к которой такое лицо относится. Однако доля такого наследника не подлежит увеличению за счет предметов, упомянутых в ст. 1169, см. об этом ниже;
е) предметы домашней обстановки и обихода должны быть именно обычными (например, столовая и кухонная утварь, утюг, телевизор, радио- и видеоаппаратура, мебель).
К таким предметам не относятся жилой дом, квартира, иная недвижимость. Этот вывод основан на систематическом толковании ст. 1169 и ст. 1149-1165 ГК (см. коммент. К ним), а также ряда других правовых актов (см., например, п. 41, 42 Инструкции от 19.03.1996), а также дорогостоящие движимые вещи (например, антиквариат).
Другие вещи, например оружие (кроме охотничьего), взрывчатые и т.п. вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, также теперь могут входить в круг упомянутых предметов. Однако до получения наследником специального разрешения на эти вещи они сдаются органам внутренних дел по особой описи (п. 45 Инструкции от 19.03.1996). См. об этом коммент. К ст. 1180 ГК.
Нужно учесть, что Верховный Суд РФ разъяснил: спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также предметы, представляющие историческую, художественную или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве таких предметов, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предметов, по поводу которых возник спор, суд может назначить экспертизу (п. 9 Постановления N 2).
3. Не трудно отметить ряд существенных отличий между правилами ст. 1169 и ст. 533 ГК 1964 (также посвященной наследованию предметов домашней обстановки и обихода). Это можно показать в таблице:
Статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей
1. Анализ правил п. 1 ст. 1170 позволяет сделать ряд важных выводов:
1) норма комментируемой статьи - новелла в отечественном наследственном законодательстве: ни в ГК 1964, ни в Основах 1991 - такой нормы не было. Ее появление во многом обусловлено положениями п. 4, 5 ст. 252 ГК о том, что несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.
С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.
Комментируемая статья конкретизирует указанные общие правила ст. 252 ГК. При этом в случае расхождения правил ст. 1170 и ст. 252 ГК применению подлежат правила ст. 1170 (они имеют приоритет как специальные);
2) они применяются лишь постольку, поскольку:
а) имеет место раздел наследства (о правилах осуществления раздела см. коммент. К ст. 1165 ГК);
б) в процессе такого раздела наследства возникла несоразмерность наследственного имущества вследствие того, что наследник заявил о своем преимущественном праве на получение в счет своей наследственной доли:
неделимой вещи (упомянутой в п. 1, 2 ст. 1168 ГК, см. коммент. К ним) либо жилого помещения (указанного в п. 3 ст. 1168 ГК, см. коммент. К нему);
предметов обычной домашней обстановки и обихода (см. об этом коммент. К ст. 1169 ГК);
в) удовлетворение указанных видов преимущественного права приводит к тому, что наследственная доля становится большей, чем она должна быть (например, согласно завещанию или согласно правилам п. 2 ст. 1141 ГК о равенстве долей наследников по закону);
3) они предусматривают два способа устранения возникшей несоразмерности:
а) передачу остальным наследникам другого имущества. При этом речь идет:
об имуществе, которое входит в состав наследства;
об имуществе, которое (в составе наследственной доли) причитается наследнику, заявившему преимущественное право. В практике возник вопрос: если в завещании не определено имущество, которое подлежит передаче каждому из наследников, как это определить? По соглашению между наследниками (а при его недостижении - в судебном порядке);
б) предоставление иной компенсации (в т.ч. выплаты соответствующей денежной суммы). Размер выплаты соответствующей денежной компенсации определяется исходя из рыночных цен (по правилам ст. 424 ГК), а если установлены регулируемые государством цены - исходя из таких цен.
2. Применяя правила п. 2 ст. 1170, необходимо обратить внимание на следующее:
1) компенсация осуществляется по соглашению между наследниками. К форме такого соглашения подлежат применению правила ГК о форме сделок и форме договоров: вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1170 и п. 1 ст. 1165 ГК (см. коммент. К ней). Если стороны не смогли заключить такое соглашение, вопрос об осуществлении компенсации решается в судебном порядке;
2) если в упомянутом выше соглашении не установлен иной порядок, наследник, имеющий преимущественное право (упомянутое в ст. 1168, 1169 ГК):
а) сначала предоставляет другим наследникам компенсацию (определенную в соответствии с п. 1 ст. 1170);
б) затем реализует свое преимущественное право.
Статья 1171. Охрана наследства и управление им
1. Применяя правила п. 1 ст. 1171, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства:
1) нотариус (должностное лицо органа исполнительной власти, совершающее нотариальные действия, должностное лицо консульского учреждения) принимает меры по охране наследства, если это необходимо для защиты прав и интересов:
а) наследников по закону любой очереди (см. о них коммент. К ст. 1141-1145 ГК), лиц, наследующих по праву представления (см. коммент. К ст. 1146 ГК), наследующих обязательную долю в наследстве (см. коммент. К ст. 1141), а также выморочное имущество (см. коммент. К ст. 1151 ГК);
б) наследников по завещанию (в т.ч. и ЮЛ, и Российской Федерации, и иных наследников, упомянутых в п. 2 ст. 1116 ГК, см. коммент. К ней);
в) отказополучателей (см. коммент. К ст. 1137, 1138 ГК).
В практике возник вопрос: возлагается ли на нотариуса (должностное лицо органа исполнительной власти, совершающее нотариальные действия, должностное лицо консульского учреждения Российской Федерации за рубежом) обязанность охраны наследственного имущества в целях защиты прав лица, в пользу которого сделано завещательное возложение? Систематическое толкование ст. 1139 ГК (см. коммент. К ней) и ст. 1171 показывает, что они относятся к числу других заинтересованных лиц (упомянутых в п. 1 ст. 1171), а значит, и в защиту их прав надлежит принимать также меры;
2) принятие мер по охране наследства является обязанностью не только нотариуса (должностного лица, совершающего нотариальные действия) по месту открытия наследства (это место определяется по правилам ст. 1115 ГК, см. коммент. К ней), но и исполнителя завещания (см. коммент. К ст. 1139 ГК);
3) и исполнитель завещания, и нотариус (должностное лицо, совершающее нотариальные действия), упомянутые выше, принимают:
а) меры, прямо предусмотренные в ст. 1172, 1173 ГК (см. коммент. К ним);
б) любые иные необходимые меры, которые обеспечивают сохранность наследства, а также управление им.
2. Характеризуя правила п. 2 ст. 1171, следует учесть, что:
1) нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им, поскольку поступило письменное заявление (о необходимости принятия таких мер) от:
а) одного или нескольких наследников. В практике возник вопрос: вправе ли нотариус по собственной инициативе принять меры по охране и управлению наследством? На этот вопрос следует дать утвердительный ответ: вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1171 ГК и ст. 64 ОЗН;
б) исполнителя завещания (если он был назначен завещателем);
в) органов местного самоуправления по месту открытия наследства;
г) органов опеки и попечительства;
д) других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (например, лиц, в пользу которых сделано завещательное возложение; музея, заинтересованного в сохранности коллекции картин, входящих в состав наследства);
2) если назначен исполнитель завещания, то нотариус должен принимать меры по охране наследства по согласованию с ним;
3) в свою очередь исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им:
прежде всего самостоятельно. Он не должен дожидаться заявления об этом от наследников. Иной вывод противоречил бы ст. 1137 ГК;
по требованию наследника(ов). Речь идет о случаях, когда последний ненадлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности, нарушая волю завещателя.
3. Применяя правила п. 3 ст. 1171, необходимо обратить внимание на следующее:
1) нотариус (для защиты прав, в т.ч. и для принятия мер по охране наследства и управлению им) должен выявить всех наследников. В этих целях закон наделяет нотариуса (должностное лицо, совершающее нотариальные действия) правом письменно запрашивать:
а) банки (имеются в виду и иностранные банки, если последние в установленном порядке осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации);
б) иные кредитные организации (ст. 1, 5, 13 Закона о банках);
в) любые ЮЛ (в т.ч. коммерческие и некоммерческие организации). В практике возник вопрос: вправе ли нотариус запрашивать граждан (в частности, индивидуальных предпринимателей) об имеющихся у них сведениях об имуществе наследодателя? Необходимо исходить из буквального текста п. 3 ст. 1171: в нем прямо говорится - лишь ЮЛ;
2) запрос (упомянутый выше) может касаться сведений о самом имуществе наследодателя, а также о его видах, объеме, размере, составе. Иную информацию (в т.ч. о личности наследодателя) нотариус запрашивать не вправе;
3) полученные (в результате ответа на запрос) сведения нотариус может сообщить только исполнителю завещания и наследникам.
4. Правила п. 4 ст. 1171 обязывают нотариуса принимать меры по охране наследства и управлению им:
1) в течение срока, определяемого самим нотариусом. Иначе говоря, последний самостоятельно определяет продолжительность охраны и управления наследством. Но при этом он должен исходить из:
а) характера наследства: очевидно, что если оно состоит из скоропортящихся продуктов (например, урожая персиков), то длительное время сохранить такое имущество невозможно;
б) ценности наследства. Ясно, например, что если наследство не представляет большой ценности (скажем, это автомобиль «Запорожец» 1973 г.), а расходы, связанные с принятием мер по охране наследства и управлению им (в нашем примере - расходы, связанные с хранением автомобиля на платной стоянке), значительны, то, наверное, нотариус определит непродолжительный срок;
в) времени, необходимого наследникам для того, чтобы вступить в наследство (например, если наследники проживают в другом городе, за рубежом);
2) в любом случае - не более 6 месяцев со дня открытия наследства, а в случаях, указанных в п. 2, 3 ст. 1154, п. 2 ст. 1156 ГК, не более:
а) 6 месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа или отстранения от наследства первоначального наследника (см. об этом коммент. К п. 2 ст. 1154 ГК), но в пределах 9 месяцев со дня открытия наследства;
б) 3-х месяцев со дня окончания общеустановленного срока для принятия наследства (6 календарных месяцев со дня открытия наследства), когда к наследованию призываются лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником (см. об этом коммент. К п. 3 ст. 1154 ГК). Однако и этот срок не может (в сумме) превышать 9 месяцев со дня открытия наследства;
в) срока, необходимого для принятия наследственного имущества наследниками умершего наследника. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3-х месяцев, то она удлиняется до 3-х месяцев (см. об этом подробнее коммент. К ст. 1156 ГК). Но и в этом случае общий срок для принятия мер по охране наследства и управлению им - максимум 9 месяцев со дня открытия наследства. В практике возник вопрос: вправе ли нотариус (по своей инициативе) осуществлять меры по охране наследства и управлению им и по истечении указанных в п. 4 ст. 1171 сроков? Да, вправе: дело в том, что в п. 4 ст. 1171 определена минимальная продолжительность таких сроков.
В отличие от нотариуса исполнитель завещания обязан осуществлять меры по охране наследства и управлению им в течение всего необходимого срока. При этом речь идет о фактически необходимом для исполнения завещания времени: в конкретном случае этот фактически необходимый срок может быть и весьма продолжительным (например, 1,5 года, 2 года).
5. Специфика правил п. 5 ст. 1171 состоит в том, что:
1) они подлежат применению лишь когда наследство находится в разных местах (населенных пунктах, а иногда и странах);
2) они обязывают нотариуса по месту открытия наследства направить поручение о принятии мер по охране наследства и управлению им:
а) нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследства через соответствующие территориальные органы ФОИВ, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата. Поручение должно иметь письменную форму, содержать все данные о нотариусе (который посылает поручение), все необходимые сведения об этой части наследства, а также указание на меры по охране наследства и управлению им, которые нужно принять. Кроме того, необходимо руководствоваться правилами:
ст. 105 ОЗН о том, что действия, связанные с охраной находящегося на территории Российской Федерации имущества, оставшегося после смерти иностранного гражданина, или имущества, причитающегося иностранному гражданину после смерти гражданина Российской Федерации, а также с выдачей свидетельства о праве на наследство в отношении такого имущества, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ст. 106 ОЗН о том, что документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при условии их легализации органом Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Без легализации такие документы принимаются нотариусом в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;
ст. 107 ОЗН о том, что порядок взаимоотношений нотариуса с органами юстиции других государств определяется законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;
б) нотариусу (должностному лицу, совершающему нотариальные действия) непосредственно, если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем конкретно (т.е. каким нотариусом, каким должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, каким должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом) должны быть приняты меры по охране наследства и управлению им.
6. Анализ правил п. 6 ст. 1171 позволяет сделать ряд важных выводов:
1) они императивны (т.е. и нотариусы, и иные участники гражданско-правовых отношений, и суды не вправе устанавливать иные правила);
2) они бланкетны, ибо предписывают руководствоваться законодательством о нотариате при определении порядка охраны наследственного имущества и управления им, в т.ч. описи наследства. Это означает, что необходимо руководствоваться нормами ОЗН и Приказа N 91 о том, что:
а) нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве (независимо от того, кто направил ему такое сообщение, т.е. наследники, работодатели, банки и т.п.), обязан известить об этом наследников, место жительства которых ему известно. Нотариус может также вызвать наследников, поместив публичное извещение или сообщение об этом в СМИ (ст. 61 ОЗН);
б) для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества (ст. 66 ОЗН). При этом необходимо учитывать правила ст. 1172 ГК (о том, что при проведении такой описи должны присутствовать два свидетеля и могут присутствовать наследники, исполнитель завещания, представители органов опеки и попечительства - см. коммент. К п. 1 ст. 1172 ГК);
в) нотариус приступает к осуществлению мер по охране наследства и управлению им, как правило, не позднее 3-х рабочих дней с даты, кода к нему поступило сообщение о наследственном имуществе или поручение о принятии мер к его охране (п. 25 Приказа N 91);
г) в акте описи наследственного имущества указываются:
фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении его на должность, нотариальный округ нотариуса или наименование государственной нотариальной конторы;
дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследства и управлению им;
дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи (их фамилии, имена, отчества, адреса, паспортные данные и т.п.);
фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
данные о том, было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем; не нарушена ли пломба или печать;
подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.
На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей (предметов), а по окончании описи - общий итог количества вещей (предметов). В акт описи включается все имущество, в т.ч. личные вещи наследодателя. Заявления физических лиц или ЮЛ о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. Если производство описи прерывается (например, на время обеда) или продолжается несколько дней, помещение каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения. В конце акта указываются сведения о лице (адрес, паспортные данные и т.п.), которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в т.ч. по ст. 312 УК (см. об этом в книге: Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (для предпринимателей). (Изд. 3-е). М.: Экзамен, 2007.). О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте описи.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все они подписываются нотариусом, лицами, которые принимали участие в описи (п. 26 Приказа N 91);
д) если принятие мер по охране наследства и управлению им не представляется возможным (например, если против этого возражают наследники, другие лица, которые проживали с наследодателем, если имущество вывезено), нотариус составляет акт об этом и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях - соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления. О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нотариусом сообщается в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе наследства умершего, передаются органам внутренних дел (п. 26 Приказа N 91; см. об этом также коммент. К ст. 1180 ГК);
е) охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства, а если оно не принято - до истечения сроков, указанных в п. 4 ст. 1171 ГК (см. об этом выше). Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер по охране наследства и управлению им, а если это выморочное имущество - соответствующий государственный орган (ст. 68 ОЗН);
3) они предусматривают, что предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления им устанавливаются Правительством РФ. Что и было сделано в постановлении Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения и договору доверительного управления наследственным имуществом». Этот «предельный размер» не может превышать 3% оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК.
7. Применяя правила п. 7 ст. 1171, нужно учесть, что:
1) в соответствии со ст. 37, 38 ОЗН:
а) в случаях, когда в населенном пункте нет нотариуса, меры по охране наследственного имущества принимают должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия;
б) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации также обязаны принимать меры по охране наследства и управлению им;
2) должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия, и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации руководствуются нормами ГК, ОЗН, а также иных правовых актов действующего законодательства о нотариате (например, Инструкции от 19.03.96);
3) в п. 36 Инструкции от 19.03.96 установлено, что должностные лица органов исполнительной власти, совершающие нотариальные действия по месту открытия наследства, по сообщению граждан, ЮЛ либо по своей инициативе принимают меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. О принятых мерах они сообщают нотариусу по месту открытия наследства;
4) если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус или должностное лицо по месту открытия наследства посылает нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране.
Должностное лицо органа исполнительной власти, принявшее меры к охране наследственного имущества, сообщает нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.
Сообщения (заявления) о принятии этих мер могут быть поданы как в письменной, так и в устной форме.
Поступающие сообщения (заявления) должны быть немедленно зарегистрированы в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества (п. 37, 38 Инструкции от 19.03.96);
5) при получении сообщения (заявления) необходимо предпринять следующие меры, обеспечивающие охрану наследственного имущества:
установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
известить наследников, сведения о которых имеются, об открывшемся наследстве и предстоящей описи имущества;
истребовать свидетельство о смерти, а если свидетельство сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране имущества могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;
известить о предстоящей описи имущества представителей жилищных органов, местной администрации, в необходимых случаях - представителей органов внутренних дел и других заинтересованных лиц;
если имеются основания предполагать, что имущество в порядке наследования будет передано государству, сообщить об описи соответствующему финансовому или налоговому органу;
уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране наследственного имущества (было ли опечатано помещение, в котором оно находится, кем, кому передано на хранение и другие меры) (п. 39 Инструкции от 19.03.1996);
6) опись наследственного имущества производится при участии заинтересованных лиц и не менее двух свидетелей (см. коммент. К ст. 1172 ГК).
См. п. 6 комментария к данной статье;
7) если в составе наследства имеется имущество, требующее управления (жилой дом, скот и т.п.), а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателю до принятия наследства наследниками, орган исполнительной власти назначает над наследственным имуществом опекуна.
Опекуны и другие лица, которым наследственное имущество передано на хранение, предупреждаются об ответственности за его растрату, отчуждение или сокрытие и за причиненные наследникам убытки.
О передаче имущества на хранение указанным лицам и сделанном предупреждении у них отбирается подписка, которая может быть изложена на акте описи наследственного имущества или на экземпляре решения органа исполнительной власти о назначении над наследственным имуществом опекуна.
Должностное лицо, производящее опись, разъясняет опекуну и другим лицам, которым передается на хранение наследственное имущество и которые не являются наследниками, что они вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества, а также им возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом, за вычетом фактически полученной выгоды от использования этого имущества (ст. 67 ОЗН).
Распоряжение об оплате расходов на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения о вызове наследника выдается нотариусом по месту открытия наследства (п. 42-44 Инструкции от 19.03.96);
8) в органе исполнительной власти ведется книга учета ценностей, в которой регистрируются указанные ценности.
Оружие (кроме охотничьего) и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, сдаются органам внутренних дел по особой описи.
Если в составе описанного имущества окажутся произведения искусства, ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие историческое или научное значение, они включаются в отдельные описи и сдаются на ответственное хранение наследникам или соответствующим организациям. В случае необходимости, например, при отсутствии наследников, должностное лицо опечатывает документы или хранилища с документами и ценными вещами.
Охрана наследственного имущества продолжается до его передачи наследникам, а если оно ими не принято - до истечения срока для принятия наследства, установленного законодательством Российской Федерации (т.е. в п. 4 ст. 1171, см. об этом выше).
Охрана наследственного имущества может продолжаться и по истечении срока, установленного для принятия наследства, если в нотариальную контору по месту открытия наследства обратятся лица, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками.
О продлении срока охраны наследственного имущества должен уведомить нотариус по месту открытия наследства. См. также ст. 37, 38, 64-69 ОЗН.
О прекращении охраны наследственного имущества должностное лицо органа исполнительной власти обязано уведомить нотариуса по месту открытия наследства, а также наследников и других заинтересованных лиц (п. 45-47 Инструкции от 19.03.96).
Статья 1172. Меры по охране наследства
1. Анализ правил п. 1 ст. 1172 показывает, что:
1) нотариус именно обязан (а не вправе) составить опись (см. о ней, а также об акте описи подробный коммент. К ст. 1171 ГК) наследственного имущества;
2) наряду с требованиями к описи, предусмотренными законодательством о нотариате (см. анализ этого законодательства в коммент. К п. 6 и 7 ст. 1171 ГК), в п. 1 ст. 1172 установлено, что:
а) при составлении описи должны присутствовать два свидетеля;
б) свидетелями не могут быть:
сам нотариус (или должностное лицо органа исполнительной власти, совершающее нотариальные действия, должностное лицо консульского учреждения Российской Федерации);
лицо, в пользу которого составлено завещание (или сделан завещательный отказ), супруг, дети и родители такого лица;
недееспособные граждане (см. об этом коммент. К ст. 29 ГК);
граждане с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
иные лица, указанные в п. 2 ст. 1124 ГК (см. коммент. К ней);
3) при производстве описи имущества могут присутствовать:
а) исполнитель завещания (т.е. лицо, указанное в завещании в качестве душеприказчика, см. об этом коммент. К п. 1 ст. 1134 ГК);
б) наследники;
4) по заявлению (оно подается на имя нотариуса в письменной форме) исполнителя завещания, наследников, а в соответствующих случаях - представителя органа опеки и попечительства (последний присутствует, например, когда один из наследников недееспособен) должна быть произведена оценка наследственного имущества. В практике возник вопрос: какому нотариусу (должностному лицу органа исполнительной власти, совершающему нотариальные действия, должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации) подается заявление о проведении оценки наследства (по месту открытия наследства или по месту нахождения имущества)? К сожалению, ни в ст. 1171-1174 ГК, ни в ст. 66 ОЗН, ни в Инструкции от 19.03.1996, ни в Приказе N 91 - прямого ответа на вопрос нет. Анализ этих норм показывает, что по общему правилу такое заявление подается нотариусу (должностному лицу органа исполнительной власти, совершающему нотариальные действия, должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации) по месту открытия наследства. Однако в случае, если часть наследства находится вне места его открытия и опись производится там, то заявление можно подать и нотариусу по месту фактического нахождения части наследства. Впоследствии это заявление и иные материалы, связанные с оценкой и описью части наследства, могут быть приобщены к материалам наследственного дела. Безусловно, и само заявление, и иные материалы должны быть отражены в нотариальных книгах (например, в книге учета заявлений, в книге учета ценностей);
5) основанием оценки служит письменное соглашение между наследниками. Подлинность подписей наследников в соглашении удостоверяется нотариусом (ст. 40-46 ОЗН, п. 1-9 Приказа N 91);
6) при отсутствии соглашения об оценке, заключенного самими наследниками, она производится независимым оценщиком. Она может касаться как всего имущества наследодателя, так и его части;
7) независимый оценщик должен учитывать положения ст. 3, 7 Закона об оценке о том, что установлению подлежит рыночная цена (стоимость) объекта. При этом под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда:
одна сторона сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Договор между оценщиком и заказчиком заключается в письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Расходы на оплату услуг независимого оценщика относятся на наследников (пропорционально стоимости полученного каждым из наследников). В практике возник вопрос: если при оценке наследства возникли расходы, связанные с заключением соглашения об оценке, каким образом возмещаются эти расходы? В порядке, предусмотренном в таком соглашении, а в случае спора - в судебном порядке.
2. Специфика правил п. 2 ст. 1172 состоит в том, что:
1) они подлежат применению лишь постольку, поскольку в состав наследства входят:
а) наличные деньги. Речь идет, прежде всего, о наличных деньгах в рублях;
б) валютные ценности. К последним, наряду с иностранной валютой, относятся ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте: платежные документы (чеки, векселя и др.), эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации и т.п.) и иные ценности, указанные в п. 4 ст. 1 Закона о валюте (см. об этом коммент. К ст. 141 ГК);
в) драгоценные металлы (см. о том, что относится к драгоценным металлам и драгоценным камням, ст. 141 ГК, а также ст. 1 Закона о драгметаллах), а равно изделия из них (например, золотые кольца и браслеты с драгоценными камнями);
2) они предписывают вносить наличные денежные средства в депозит нотариуса. При этом необходимо учесть, что:
а) нотариус принимает деньги в депозит по правилам ст. 87 ОЗН. О принятии денег в депозит нотариус извещает наследников;
б) возврат денег с депозита нотариуса допускается лишь с письменного согласия наследников или по решению суда (ст. 88 ОЗН);
3) они предписывают передать на хранение банку валютные ценности (драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них). При этом с банком заключается договор хранения ценностей. Заключение этого договора удостоверяется выдачей поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей. В практике возник ряд вопросов:
кто (нотариус или наследники) заключает договор хранения с банком и кто является в данном случае поклажедателем? Систематический анализ правил п. 4 ст. 1171 и п. 2 ст. 1172 показывает, что упомянутый договор заключается нотариусом (он же является поклажедателем). По окончании хранения он, получив ценности из банка, передает их наследникам. Расходы по хранению этих ценностей в банке покрываются в соответствии со ст. 1174 ГК (см. коммент. К ней);
в депозит какого нотариуса (по месту открытия наследства или по месту составления описи, если часть имущества находится в другом месте) сдаются деньги? В депозит нотариуса по месту открытия наследства, если место жительства наследников и место открытия наследства совпадают. В остальных случаях - по месту открытия наследства или в депозит нотариуса по месту нахождения части наследства и составления описи.
3. Особенности правил п. 3 ст. 1172 состоят в том, что:
1) они подлежат применению лишь постольку, поскольку в состав наследства входит оружие. При этом имеется в виду:
и огнестрельное оружие (в т.ч. и ненарезное);
и газовое оружие (в т.ч. отечественного производства), предназначенное для самообороны (в соответствии с Законом об оружии);
и холодное оружие (в т.ч. и наградное, например, если наследодатель был награжден почетным кортиком);
2) они обязывают нотариуса, которому стало известно, что в состав наследства входит оружие, письменно сообщить об этом в орган внутренних дел (по месту нахождения оружия);
3) их следует применять с учетом правил ст. 1180 ГК (об особенностях наследования вещей, ограниченных в оборотоспособности (см. коммент. К ней).
4. Применяя правила п. 4 ст. 1172 нужно учитывать, что они:
1) касаются имущества, не перечисленного в п. 2 и 3 ст. 1172 (см. об этом выше) и имущества, которое не требует управления (в т.ч. и доверительного, см. об этом коммент. К ст. 1173 ГК). Например, если наследодателю принадлежит доля в уставном капитале ООО, она требует управления;
2) обязывают нотариуса передавать имущество по договору хранения. В качестве хранителя в данном договоре выступают:
прежде всего один из наследников. Этим ст. 1172 существенно отличается от правил ст. 556 ГК 1964 «Назначение хранителя или опекуна наследственного имущества»;
любые дееспособные физические лица при невозможности передать наследство на хранение наследникам (например, при неизвестности их местопребывания).
В практике возник вопрос: вправе ли нотариус передать наследственное имущество на хранение ЮЛ? Безусловно, вправе, например частной охранной фирме, товарному складу;
3) не предусматривают (в отличие от ст. 556 ГК 1964) возможность нотариуса назначать опекуна имущества. В связи с этим положения Инструкции от 19.03.1996, Приказа N 91 и ст. 66 ОЗН (в части, где предусматривалось назначение опекуна) применению не подлежат (в данном случае приоритет перед ними имеют правила ст. 1172, это вытекает из ст. 2 ГК, см. коммент. К ней);
4) особенности передачи на хранение наследственного имущества при наследовании по завещанию состоят в том, что:
а) если в завещании назначен исполнитель завещания (см. об этом коммент. К ст. 1133-1135 ГК), то он вправе:
осуществлять хранение имущества своими собственными силами;
заключить договор хранения с одним из наследников;
заключить договор хранения и с другим лицом (не входящим в круг наследников);
б) исполнитель (душеприказчик) самостоятельно (а не по указанию нотариуса, наследников и т.д.) решает вопрос о том, кому из указанных выше лиц передать имущество на хранение (т.е. заключить соответствующий договор с ним).
В практике возник ряд вопросов:
вправе ли душеприказчик заключить договор хранения не с одним, а с двумя наследниками одновременно? Да, вправе: правила абз. 2 п. 4 ст. 1172 этому не препятствуют (на стороне хранителя будут в этом случае выступать два лица);
вправе ли исполнитель завещания передавать часть имущества на хранение наследникам, часть - другим лицам? Да, и такое право у исполнителя завещания есть (причем в качестве таких «других лиц» могут выступать и ЮЛ;
может ли душеприказчик хранить часть имущества лично, а остальную часть - передавать (по договору) на хранение наследнику? И на этот вопрос можно дать утвердительный ответ.
О возмещении расходов при хранении имущества (в т.ч. и по уплате вознаграждения хранителю) см. коммент. К ст. 1174 ГК. См. также ст. 66 ОЗН.
Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом
1. Специфика правил ст. 1173 состоит в том, что:
1) они подлежат применению, поскольку в составе наследства есть имущество, требующее охраны, и имущество, требующее управления;
2) имущество, требующее управления, - это:
а) предприятия. Напомним, что в соответствии со ст. 132 ГК предприятие рассматривается именно как объект гражданского права, а не как субъект (что было характерно для ГК 1964) права.
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью и включает земельные участки, здания, сооружения, оборудование и т.п. объекты, упомянутые в ст. 132 ГК (см. коммент. К ней). Именно поэтому возникает необходимость управления предприятием;
б) доли в уставном капитале хозяйственных обществ (например, АО, ООО), а также доли в складочном капитале ПТ и КТ. В практике возник вопрос: охватываются ли правилами ст. 1173 доли (паи) в паевом фонде ПК и нет ли противоречий между правилами ст. 1173 и правилами ст. 1176 ГК (об особенностях наследования пая в ПК)? Противоречий нет: дело в том, что в ст. 1173 неисчерпывающим образом указаны виды имущества, которое требует управления. Систематическое толкование ст. 1173 и ст. 1176 ГК (см. коммент. К ней) показывает, что в качестве такого имущества вполне может выступить и доля (пай) в паевом фонде ПК;
в) ценные бумаги (например, акции, облигации, векселя), в т.ч. относящиеся к эмиссионным или к именным, ордерным (ст. 143-149 ГК);
г) исключительные права (например, вытекающие из патента). См. об этом подробнее в книге: Гуев А.Н. Комментарий к гражданскому законодательству, не вошедшему в части первую-третью Гражданского кодекса Российской Федерации. М., Экзамен, 2006; Постатейный комментарий к части 4 ГК РФ. М. Контракт. 2008;
3) они обязывают нотариуса:
а) заключить договор доверительного управления упомянутым выше имуществом. Этот договор заключается по основаниям, предусмотренным законом: иначе говоря, в ст. 1173 мы встречаемся с частным случаем (упомянутым в ст. 1026 ГК), когда заключение договора доверительного управления предписано законом;
б) выступить учредителем доверительного управления в таком договоре (что прямо предусмотрено правилами ст. 1014 ГК (см. коммент. К ней).
2. Применяя правила ст. 1173, нужно также учесть следующее:
1) договор доверительного управления заключается в соответствии с правилами ст. 1012 ГК о том, что по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Подобные документы
Понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства. Основные способы и сроки принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Приращение наследственных долей.
курсовая работа [35,6 K], добавлен 20.04.2012Роль и место, социальная юридическая ценность института наследования и отказа от наследства в защите прав наследодателя и наследников. Порядок осуществления отказа от наследства и его юридические последствия. Оформление наследственных прав в суде.
курсовая работа [79,7 K], добавлен 13.08.2017Особенности правового регулирования принятия и отказа от наследства по российскому гражданскому праву. Правила, определяющие формы и порядок завещания. Субъекты наследственных правоотношений. Основные положения отказа от наследства в пользу других лиц.
дипломная работа [100,7 K], добавлен 20.10.2014Наследство - совокупность прав и обязанностей умершего гражданина. Принятие наследства и отказ от него как односторонние сделки, совершаемые наследниками. Понятие долга как имущественной обязанности. Долги наследодателя и принципы ответственности по ним.
дипломная работа [73,0 K], добавлен 22.11.2010Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства. Сроки отказа от наследства. Время и место открытия наследства. От правильного определения времени открытия наследства зависит круг наследников, сроки принятия наследства.
реферат [24,7 K], добавлен 25.02.2006Основные понятия, положения и принципы отказа от наследства. Отказ от наследства - это односторонняя сделка, содержанием которой является нежелание наследника стать правопреемником умершего. Решение вопроса о недействительности отказа от наследства.
реферат [21,0 K], добавлен 29.12.2008Способы принятия наследства и последствия отказа от принятия наследства. Основания и порядок получения свидетельства и сроки его выдачи. Направления совершенствования законодательства, регламентирующего порядок принятия наследства на современном этапе.
дипломная работа [64,4 K], добавлен 03.03.2016Понятие и содержание процесса наследования. Основания наследования, время и место открытия наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия). Порядок совершения отказа от наследства.
дипломная работа [130,0 K], добавлен 21.10.2014Понятие и порядок принятия наследства, описание способов и сроков отказа от него. Наследование по праву представления. Особенности приращения наследственных долей, оформление прав на них. Условие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
реферат [33,6 K], добавлен 24.03.2013Комплексный гражданско-правовой анализ понятий принятия наследства и отказа от наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Право на принятие наследства, способы и сроки. Отказ от наследства: понятие, характерные черты процедуры, виды, основания.
курсовая работа [32,5 K], добавлен 25.05.2014