Рассмотрение особенностей наследования по завещанию в теории и практике отечественного гражданского права

Общеправовые основы, сущность, содержание наследования по завещанию в российском гражданском праве, понятие завещания и его формы. Характер и порядок совершения правовых действий, анализ вопросов исполнения завещания. Завещательный отказ и возложение.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 29.12.2010
Размер файла 74,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Общеправовые основы наследования по завещанию

1.1 Сущность и содержание понятие наследования в российском гражданском праве

1.2 Понятие завещания и его формы

2. Характер правовых действий в отношении наследования по завещанию

2.1 Порядок совершения завещания

2.2 Завещательный отказ и завещательное возложение

2.3 Недействительность, отмена и изменение завещания

3. Анализ вопросов исполнения завещания

3.1 Общие положения по исполнению завещания

3.2 Приобретение наследства

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество - круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, автомобиль, дача, вклад, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, жилые дома, земельные участки и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают наибольшую важность.

Анализом вопросов правового регулирования наследования по завещанию занимались многие исследователи-цивилисты прошлого и современности.

В числе авторов дореволюционного времени, прежде всего, следует назвать К. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича, А.М. Гуляева, Д.И. Мейера, А.К. Рихтера, А. Гаугера, Н.Г. Вавина и др.

Существенный вклад в развитие отечественного наследственного права внес советский юрист В.И. Серебровский. Помимо этого в советское время институт наследования по завещанию описывали П.Е.Орловский, В.А. Рясенцев, М.В. Гордон, А.А. Рубанов, Э.П. Эйдинова, К.Б.Ярошенко, Т.Д. Чепига, А.М. Немков, В.Т. Смирнов, П.С. Никитюк, Р.О. Халфина, М.Ю. Барщевский и др.

В числе современных авторов, так или иначе обращавшихся к проблемам наследования по завещанию, можно назвать такие имена, как:. Ю.Н. Власов, А.Т. Гаврилов, А. Грось, Л.Ю. Грудцына, А.Н. Гуев, В.В. Гущин, С.П. Гришаев, А.Ю. Ершова, Д.А. Звягинцев, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, И.Л. Корнеева, З.Н. Крылова, А.Л. Маковский, О.В. Манаников, В.В. Пиляева, Н.В. Ростовцева, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, М.В. Телюкина и др.

Актуальность выбранной темы носит теоретико-практический характер. В теоретическом отношении проблемы наследования вообще и наследования по завещанию в частности приобрели новое содержание в результате реформирования гражданского законодательства. В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) изменена структура раздела «Наследственное право», нормы которого теперь четко систематизированы. Действующие законодательство, отказавшись от множества правовых актов, ранее принимавшихся на различных уровнях, отличается более подробным и детальным урегулированием вопросов наследования. Если раньше проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение, исходя из смысла закона, то в настоящее время ответы на многие вопросы уже можно найти в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации.

Практическую значимость выбранной темы диктует сама жизнь - желание передать по завещанию нажитое имущество своим близким, родственникам, что является совершенно естественное желание каждого человека, которое к тому же является его конституционным правом. Согласно ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение особенностей наследования по завещанию в теории и практике отечественного гражданского права.

Объектом исследования в работе выступает наследование по завещанию как элемент гражданско-правовых отношений.

Предмет исследования - сущность и содержание наследования по завещанию согласно российскому гражданскому законодательству.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования в работе решаются следующие задачи:

- определить сущность и содержание понятия наследования в российском гражданском праве;

- охарактеризовать понятие завещания и его формы;

- рассмотреть правовые действия в отношении наследования по завещанию;

- проанализировать вопросы исполнения завещания.

В качестве методов исследования были использованы: анализы нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы по рассматриваемой проблеме; анализ элементов юридической техники Гражданского кодекса Российской Федерации; обобщение и систематизация материала и др.

Научная новизна представленного исследования заключается в комплексном рассмотрении вопроса наследования по завещанию, включающего содержательную, процессуальную и исполнительную функции данного гражданско-правового феномена.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

1. Общеправовые основы наследования по завещанию

1.1 Сущность и содержание понятия наследования в российском гражданском праве

Наследованием в гражданском праве согласно ст. 1100 ГК РФ называется переход имущества умершего гражданина к другим лицам. При этом наследованию придается исключительный и универсальный характер. Исключительность наследования состоит в том, что это единственное основание (единственная возможность) такого перехода: «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное» [4].

Законодатель не допускает заключения любой сделки по отчуждению имущества на случай смерти. Поскольку наиболее близким наследованию по содержанию является дарение (безвозмездная передача), в ст. 572 ГК РФ специально установлено: «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен».

В действующем Гражданском кодексе также закреплен тезис об универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще в древнеримском законодательстве [33, 45].

В соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное.

Универсальность правопреемства предполагает переход имущества как единого целого, то есть наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Именно на этом основано правило о том, что принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит регистрации (например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество в один момент: со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Трактовка понятия универсальности в наследственном правопреемстве и сфера действия этого принципа в действующем законодательстве представлена немного иначе. Если ранее принцип универсальности распространялся на все наследство, независимо от оснований наследования отдельных его частей (например, принятие наследства по закону предполагало обязательность принятия наследства и по завещанию и соответственно не допускалось принятие наследства по завещанию и отказ от наследства по закону и т. п.), то с специально предусмотрено, что в случае призвания наследника к наследованию по нескольким основаниям (по закону или по завещанию, по праву представления, в наследственной трансмиссии, в результате направленного отказа от наследства и др.) он вправе принять наследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации впервые дано законодательное определение понятия наследства. Согласно ч. 1 ст. 1112 ГК РФ наследство (наследственное имущество) - это принадлежащие наследодателю на день его смерти вещи, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности. В современных условиях в собственности граждан может находиться имущество практически не ограниченное ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В результате приватизации государственного и муниципального жилья, признания за гражданами, полностью выплатившими пай, права собственности на кооперативные квартиры, дачи, гаражи и другое имущество, перехода к гражданам права собственности или наделение граждан правом пожизненного наследуемого владения земельными участками в собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают право на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могут находиться предприятия, акции и другие ценные бумаги. Гражданам принадлежит право на деньги, внесенные во вклады в банки и другие кредитные учреждения.

В действующем законодательстве конкретизирован состав наследственного имущества: указаны права и обязанности, которые не могут переходить по наследству. По закону о личных имущественных правах (праве на алименты, праве на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и др.), а также о правах и обязанностях, наследование которых не допускается Гражданским кодексом или иными законами (ст. 1112 ГК РФ). Примером такого иного регулирования могут служить ст. 581 ГК РФ (правопреемство при обещании дарения), ст. 589 ГК РФ (получатель постоянной ренты), ст. 1185 ГК РФ (наследование государственных наград, почетных и памятных знаков).

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в том числе, например, право на защиту чести и достоинства, право на членство в хозяйственных обществах, товариществах, производственных кооперативах).

В действующем законодательстве расширился и изменился круг субъектов, которые могут призываться к наследованию. По действующему Гражданскому кодексу Российской Федерацией наследниками могут выступать граждане, юридические лица (существующие на день открытия наследства), Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации (ст. 1116 ГК РФ). При этом наследниками по закону могут быть только граждане и Российская Федерация.

Среди других субъектов право наследовать по закону предоставлено только Российской Федерации. Именно к ней по праву наследования переходит выборочное имущество.

Состав наследников, которые могут призываться к наследованию по завещанию, не ограничен. Помимо граждан, наследовать на основании завещания могут любые юридические лица, в том числе иностранные, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Хотя в ст. 1116 ГК РФ специально указано, что к наследованию могут призываться юридические лица, которые существуют на день открытия наследства, нет сомнения, что это положение относится и к названным в статье публичным образованиям.

Особого внимания заслуживает «Недостойные наследники». Заметим, что в прежнем Гражданском кодексе название ее звучало иначе: «Граждане, не имеющие права наследовать» (ст. 531 ГК РСФСР). В целом основания, по которым наследник утрачивает право на наследство, сохранены. Однако нормы действующего Гражданского кодекса Российской Федерации существенно уточнены.

В соответствии со ст. 531 ГК РСФСР не имели права «наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке». Следует отметить, что прежним законом характер противозаконных действий граждан, которые привели к смерти наследодателя, не раскрывался. И нередко возникающий в практике вопрос, возможно ли отстранение от наследования гражданина, совершившего противозаконные действия по неосторожности, разрешался путем применения положения, сформулированного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» [17, 292].

В настоящее время подобное положение закреплено в законе. Оно устанавливает: недостойными наследниками признаются граждане, «которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследству (имеются в виду лица, в призвании к наследству которых у недостойных наследников должна быть заинтересованность) либо увеличению наследственной доли», ( допустим, умышленном убийстве, подделке завещания, принуждение другого наследника к отказу от наследства и т. п.). Любое из перечисленных обстоятельств влечет утрату гражданином права наследования лишь в том случае, если такое обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, не признается недостойным наследник в случае, когда смерть наследодателя явилась результатом противоправных действий наследника, совершенных по неосторожности.

Согласно норме Гражданского кодекса Российской Федерации «граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество».

Определен также круг лиц, которые отстраняются от наследования только по закону. Это родители после смерти детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню смерти наследодателя. Для признания их недостойными достаточно решения суда о лишении родительских прав. Могут быть признаны недостойными и лица, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Отстранение наследника по этой причине может последовать лишь по решению суда, вынесенному после открытия наследства по требованию заинтересованных лиц.

Следует подчеркнуть, что, если и взрослым детям, всепрощающие родители и другие лица все же составят в пользу таких наследников завещание, их воля должна быть выполнена. Названные лица в этом случае от наследства по завещанию не отстраняются.

Возникновение наследственных правоотношений связано с открытием наследства (то есть со смертью гражданина): со временем открытия и местом его открытия.

Наследство открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:

- круга наследников, призываемых к наследству;

- состава наследственного имущества;

- начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;

- начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

- момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

- срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

- законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Как и ранее, время открытия наследства определяется днем смерти наследодателя [23, 149]. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

В случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем, имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд [30, 14-15].

Факт и день смерти наследодателя подтверждается свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемому наследниками нотариусу. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов ЗАГСа копию актовой записи о смерти наследодателя.

Не менее важное значение имеет место открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 ГК РФ соответственно); принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171 ГК РФ), а также определяется право, какой страны должно применяться, если наследодатель или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

Сохранив общий принцип, действующее законодательство конкретизировало и уточнило это положение.

Так, если согласно Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части (ст. 529 ГК РСФСР), то в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом установлено, что, если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия признается место нахождения наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, открытием наследства является место нахождения наиболее ценной части. Как явствует, прежняя норма Гражданского кодекса РСФСР несколько изменена и существенно дополнена. Следует признать более верным подход, закрепленный действующим Гражданским кодексом Российской Федерации, согласно которому в случае неизвестности последнего места жительства наследодателя место открытия наследства необходимо определять не по месту основной части имущества, а исходить из того, какое имущество наиболее ценно. Установлено также, что ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Место открытия наследства связывается с местом нахождения имущества не только тогда, когда место жительства наследодателя неизвестно, но и тогда, когда собственник имущества, которое находится на территории России, проживает за ее пределами.

1.2 Понятие завещания и его формы

В соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Завещание относится к юридическим актам, т.е. правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли лица на достижение определенных правовых последствий.

Таким образом, завещание - это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Гражданский кодекс Российской Федерации по действующему, обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если ранее преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании, а наследованию по закону отведена восполнительная функция. Об этом свидетельствует тот факт, что «Наследование по завещанию» действующий Гражданский кодекс предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться [39, 27]. Во-вторых, применение норм о наследовании по завещанию невозможно без обращения к нормам гражданского права. Так, в «Наследовании по закону» содержатся нормы о неоднократно упоминавшихся наследниках по закону; правилах об обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и др.

В Гражданском кодексе Российской Федерации специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. В соответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными (ст. 166-181 ГК РФ), распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.

Предусмотрен личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что «совершение завещания через представителя не допускается», а также установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В нормах Гражданского кодекса Российской Федерации также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.

Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в действующим законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.

Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:

1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам как государственным, так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям;

2) указать в завещании не только одного или нескольких наследников, но и подназначить наследника. В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации право подназначения наследников расширено.

3) завещать любое имущество. В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации специально подчеркнуто, что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства;

4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указав конкретно, о каких вещах либо правах наследника. Он может составить одно или несколько завещаний.

Если имущество завещано нескольким лицам без указания долей, либо конкретных вещей, которые предназначаются каждому, считается, что имущество завещано в равных долях.

Гражданский кодекс специально регулирует довольно распространенные случаи, когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, то есть такой, которая не может быть разделена в натуре (например, смежные комнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяется порядок пользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о праве на наследство, а если наследуемое недвижимое имущество (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе с регистрацией права собственности [9]. И лишь в случае спора размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяется судом.

5) лишения права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывал причины такого лишения. При этом нужно иметь в виду, что наследник фактически может быть лишен наследства, если он просто не упомянут в завещании. Но в этом случае он не наследует по завещанию, но может наследовать по закону часть имущества, которое не завещано. Он вправе наследовать и тогда, когда наследники по завещанию не примут наследство, умрут до открытия наследства, то есть во всех случаях, когда откроется возможность призвания к наследованию на основании закона. Если же наследник лишен наследства путем прямого указания об этом в завещании, он ни в коем случае не может быть призван к наследованию по закону.

Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязательной доле в наследстве. Институт обязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Таким образом, оно установлено в интересах лиц, которые со смертью наследодателя не только лишаются близкого человека, но и утрачивают средства к существованию.

Круг обязательных наследников по действующему законодательству не изменился. Их перечень установлен законом и носит исчерпывающий характер, то есть ни при каких условиях и ни в каких случаях он не может быть изменен и тем более расширен (п. 1 ст. 1140 ГК РФ).

Среди норм, регулирующих наследственные отношения, впервые появилась специальная норма о тайне завещания. Согласно этой норме все лица, имеющие законный доступ к содержанию завещания (нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Таким образом, норма Гражданского кодекса Российской Федерации, во-первых, расширила круг лиц, которые обязаны соблюдать тайну завещания (не только о нотариусе, но и о любом должностном лице, которому предоставлено право удостоверять завещание, а также о лицах, которые присутствуют при совершении завещания); во-вторых, установлен период, на протяжении которого должна соблюдаться тайна завещания: до открытия наследства, то есть в период жизни наследодателя, и, наконец, в-третьих, тайна завещания должна соблюдаться в отношении, как факта совершения завещания, так и его содержания, изменения и отмены.

В нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания, но, и установлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправе потребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а также воспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав (ст. 12 ГК РФ), если этими способами возможно защитить нарушенное право.

Новеллой является норма, содержащая правила о толковании завещания. В ней определены субъекты, которым предоставлено право толковать завещание: нотариус, исполнитель завещания и суд, а также установлены способы толкования и последовательность их использования. В первую очередь принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в завещании слов и выражений и лишь в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. Толкование завещания должно быть подчинено одной цели: уяснение и осуществление воли завещателя. Однако при этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предпоследней воли завещателя [37, 36].

К числу новелл Гражданского кодекса Российской Федерации следует отнести изменение размера обязательной доли. Размер обязательной доли составляет часть той доли, которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону, то есть если бы не было завещания. Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. размер обязательной доли составлял не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц по закону, то теперь она уменьшена соответственно до одной второй. Для наглядности приведем конкретный пример. Предположим, после смерти наследодателя остались 60-летняя нетрудоспособная жена и 30-летний сын. Между тем выяснилось, что все имущество завещано знакомой. Супруга умершего вправе претендовать на обязательную долю, так как является нетрудоспособной. Учитывая, что в число наследников по закону могло быть призвано два человека (супруга и сын), супруга получит обязательную долю, равную по нынешнему Гражданскому кодексу Российской Федерации 1/2 от 1/2, то есть 1/4 от всего имущества наследодателя (а по-прежнему Гражданскому кодексу Российской федерации получила бы 2/3 от 1/2, то есть 1/3). Кроме того, к супруге должна перейти половина совместно нажитого имущества. Поэтому в итоге она получит 1/2 + 1/4 = 3/4 от всего имущества наследодателя (а по Гражданскому кодексу 1964 г. получила бы 1/2 + 1/3 = 5/6) [38, с.15].

Таким образом, подруга получит лишь 1/4 от всего имущества наследодателя (соответственно по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. всего 1/6). Как явствуем, действующий Гражданский кодекс Российской Федерации в меньшей степени ограничивает право завещателя по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом.

Новеллой является и то, что норма о праве на обязательную долю в наследстве утратила императивный характер. Дело в том, что ранее требования обязательных наследников удовлетворялись вне зависимости от их материального положения, нуждаемости в конкретном имуществе, фактической трудоспособности (нетрудоспособными считаются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины -- 60 лет, а также инвалиды любой группы).В результате создавалась ситуация, когда реализация нормы о праве на обязательную долю в наследстве вступала в противоречие с целью ее введения. Однако и право на обязательную долю не является абсолютным.

Гражданский кодекс Российской Федерации допускает возможность по решению суда снизить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Но это может произойти лишь в следующих случаях:

1) если наследуемое определенное имущество: предназначенное для проживания (жилой дом, квартира, дача и т. п.) либо для использования в профессиональной деятельности (орудия труда, творческая мастерская и т. п.);

2) если наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался этим имуществом для проживания, либо в качестве основного источника средств на существование;

3) если обязательный наследник этим имуществом не пользовался.

Кроме того, суд должен установить, повлечет ли выделение обязательной доли невозможность передать наследнику по завещанию названное имущество, а также учесть имущественное положение обязательного наследника. Ни в каких других случаях наследник не может быть лишен обязательной доли полностью или частично. В частности, завещатель не может лишить наследника права на обязательную долю. Однако обязательный наследник, как и другие наследники по закону, может быть лишен права на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотренным ст. 1117 ГК РФ, то есть как недостойный наследник.

Для того чтобы после смерти завещателя с большей степенью вероятности можно было оценить действительную волю завещателя, порядок составления завещания в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации строго и подробно регламентирован. Помимо воспроизведения действовавших ранее правил, определявших порядок совершения завещаний (о письменной форме завещания, личной подписи, а в особых случаях использовании подписи рукоприкладчика), Гражданский кодекс Российской Федерации впервые ввел положения, конкретизирующие способы написания завещания. Так, при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и др.), хотя это и не освобождает наследодателя от обязанности собственноручно поставить свою подпись. Кроме того, при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Однако не любое лицо может выступать в роли свидетеля. Так, не могут быть свидетелями: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

В случае если в силу закона привлечение свидетелей обязательно (имеется в виду совершение закрытых завещаний и завещаний в чрезвычайных обстоятельствах), отсутствие свидетеля влечет недействительность завещания (его ничтожность), а несоответствие свидетелей предъявляемым требованиям может стать основанием к признанию завещания недействительным.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации наряду с уже ранее существовавшими формами завещаний гражданам предоставлено право совершать завещания и в других формах.

По-прежнему основное требование к форме завещания -- его удостоверение нотариусом, а также другими должностными лицами, которым закон предоставляет право удостоверять завещания. Это должностные лица органов исполнительной власти и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, должностные лица определенных учреждений, которые вправе удостоверять завещание граждан при определенных условиях. Перечень таких лиц и соответствующих условий исчерпывающим образом установлен в Гражданском кодексе (ст. 1127 ГК РФ).

Наряду с этим в действующем законодательстве о наследовании предусмотрены и другие формы совершения завещаний: закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).

Цель введения названных форм определяется интересами граждан. Первый случай наследования о более надежное обеспечение тайны завещаний, а во втором - о предоставлении гражданам возможности в экстремальных условиях распорядиться своим имуществом в упрощенном порядке.

Порядок совершения закрытых завещаний, т.е. составление завещания без предоставления при этом возможности другим лицам, включая нотариуса, ознакомиться с его содержанием, подробно регламентирован в ст. 1126 ГК РФ. Согласно данной норме, закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи, после чего этот конверт запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя нотариус вскрывает конверт с закрытым завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону и оглашает текст завещания.

Следует отметить, что при составлении закрытого завещания необходимо выполнить одно важное закрепленное законом требование. В соответствии со ст. 1126 ГК РФ «закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания». Это, по мнению некоторых авторов, в определенной степени ограничивает свободу завещателя, который по каким-то причинам (например, в силу неграмотности или физического недостатка) не в состоянии составить завещание собственноручно [38, 13].

Сохраняя в качестве общего правила нотариальную форму удостоверения завещания, действующий Гражданский кодекс Российской Федерации, в отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., допускает составление завещания в простой письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание обычным способом (путем составления завещания в нотариальной форме), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Однако для признания такого документа завещанием, влекущим юридические последствия после смерти завещателя, необходимо соблюдение ряда условий:

- документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином;

- указанный документ должен быть составлен в присутствии двух свидетелей;

- документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила во время чрезвычайных обстоятельств или в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств;

- исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия наследства).

Таким образом, процедура составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также признания данного факта судом достаточно сложна. Кроме того, непонятно, как заинтересованные лица, по требованию которых суд рассматривает дело, узнают о составлении завещания при чрезвычайных обстоятельствах и каким образом искать свидетелей, присутствовавших при составлении завещания наследодателем. Понятие чрезвычайных обстоятельств в Гражданском кодексе Российской Федерации не раскрыто. Очевидно, в каждом конкретном случае суд, учитывая содержащиеся в ст. 1129 ГК РФ требования, должен будет установить, имела ли место экстремальная ситуация, создающая непосредственную угрозу для жизни завещателя и приводящая к невозможности совершить завещание в любой другой форме. И, наконец, предусмотрено, что завещанием в чрезвычайных обстоятельствах не может быть отменено или изменено завещание, составленное ранее в иной форме. Завещанием в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет возможность составления завещания со слов завещателя нотариусом: прежде чем подписать текст, завещатель должен полностью прочесть завещание в присутствии нотариуса. Если же завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

В Гражданском кодексе названа еще одна общая форма завещания. Речь идет о завещаниях по поводу прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете в банке (например, в банковском счете индивидуального предпринимателя ст.845 ГК РФ) или в ином кредитном учреждении.

Такие денежные средства могут быть завещаны по усмотрению гражданина либо в общем порядке, предусмотренном Кодексом для завещания любого имущества, либо посредством специального завещательного распоряжения, составленного в письменной форме в том филиале банка (другом кредитном учреждении), где находится соответствующий счет. Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка.

Специфика наследования этой категории имущества состояла и состоит в упрощенном порядке оформления завещательного распоряжения, для действительности которого достаточно удостоверения работником банка, а нотариального удостоверения не требуется. Однако отличие состоит в том, что если в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. вклад не входил в состав наследственной массы и на него не распространялись правила об обязательной доле, то по действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации права на денежные средства, в отношении которых в банке (при этом неважно в каком) совершено завещательное распоряжение, наоборот, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях [22]. Таким образом, новые правила в большей степени ограничивают свободу распоряжения денежными средствами в банке по сравнению с прежним законодательством.

Одновременно было учтено, что, как свидетельствует практика, денежные средства, внесенные во вклад, нередко предназначаются завещателем для оплаты расходов на похороны и иные нужды, связанные с его смертью. В связи с этим предусмотрено, что наследник, которому завещаны такие денежные средства, независимо от формы завещания вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада средства, необходимые для похорон наследодателя.

Размер средств, выдаваемых на указанные цели, не должен превышать ста минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

Таким образом, можно сделать выводы из выше изложенного в данной работе:

Наследование - это переход имущества умершего гражданина к другим лицам.

В соответствии с гражданским законодательством при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное.

Раньше принцип универсальности распространялся на все наследство, независимо от оснований наследования отдельных его частей (например, принятие наследства по закону предполагало обязательность принятия наследства и по завещанию и соответственно не допускалось принятие наследства по завещанию и отказ от наследства по закону и т. п.). По действующему законодательству специально предусмотрено, что в случае призвания наследника к наследованию по нескольким основаниям (по закону или по завещанию, по праву представления, в наследственной трансмиссии, в результате направленного отказа от наследства и др.) он вправе принять наследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.

В действующем законодательстве впервые дано законодательное определение понятия наследства, под которым понимается принадлежащие наследодателю на день его смерти вещи, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности.

В действующем законодательстве конкретизирован состав наследственного имущества: указаны права и обязанности, которые не могут переходить по наследству. Завещание относится к юридическим актам, т.е. правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли лица на достижение определенных правовых последствий.

Если ранее преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании, а наследованию по закону отведена восполнительная функция.

Законодатель особо выделил личный характер завещания, указав что «совершение завещания через представителя не допускается», а также установив запрет совершения завещания двумя или более гражданами.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.

Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в действующем законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.

Среди норм, регулирующих наследственные отношения, впервые появилась специальная норма о тайне завещания, согласно которой все лица, имеющие законный доступ к содержанию завещания (нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Размер обязательной доли наследства по завещанию составляет часть той доли, которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону, то есть если бы не было завещания. Для того чтобы после смерти завещателя с большей степенью вероятности можно было оценить действительную волю завещателя, порядок составления завещания в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации строго и подробно регламентирован.

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации наряду с уже ранее существовавшими формами завещаний гражданам предоставлено право совершать завещания и в других формах, например, в форме закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

2. Характер правовых действий в отношении наследования по завещанию

2.1 Порядок совершения завещания

Как уже было изъяснено выше, завещание - это акт распоряжения имуществом на случай смерти, который социально значим как для самого завещателя, так и для лиц, кому имущество завещано.

Завещание может быть составлено по-разному:

Например, в письменной форме и удостоверено нотариусом (п.1 ст.1124 ГК РФ). Завещание может быть удостоверено как частным нотариусом, так и нотариусом государственной конторы. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (пишущая машинка, электронно-вычислительная машина) (ст.1125 ГК РФ).

Составление завещания в виде аудиозаписи (например, завещатель надиктовал завещание на диктофон, а пленку передал на хранение), записи на видеопленку (ином видеоносителе), в виде передачи текста завещания по факсу, электронной почте, интернету, в виде записи на CD-диске, компьютерной дискете и т.п. не допускается законодательством.

На завещании должны быть указаны (в начале документа или в конце перед подписью завещателя):

1) место удостоверения завещания (населенный пункт). Часто на практике в завещании указывают место составления (т.е. почтовый адрес того места, где завещание фактически было составлено). Отсюда возникает вопрос: может ли быть признано недействительным такое завещание, где не указано место его составления? Это незначительное нарушение и само по себе не влечет не действительности сделки, т.е. завещания;

2) дата удостоверения завещания (календарная дата, когда удостоверение фактически имело место). Если на завещании не указана дата его составления (число, месяц, год), то завещание может быть признано судом недействительным, т.к. ее отсутствие нельзя отнести к незначительным нарушениям порядка его составления ибо отсутствие даты не позволяет установить было ли данное завещание составлено раньше (позднее), чем другое завещание того же лица по поводу того же наследства; был ли завещатель полностью дееспособным на момент совершения завещания. Исключением является закрытое завещание, где допускается отсутствие и места и даты удостоверения (ст.1126 ГК РФ);

3) фамилия, имя, отчество завещателя (с его подписью);

4) фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверяющего завещание (с его подписью).

Нотариус удостоверяет завещание только дееспособных граждан. Он устанавливает личность завещателя на основании паспорта или другого документа (военного билета офицера, водительских прав). Для проверки дееспособности нотариус вправе задавать завещателю необходимые вопросы, запросить сведения из суда, направить документы на экспертизу, а в необходимых случаях - отложить удостоверение завещания на срок не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом.

Нотариус не удостоверяет завещания, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, также исполненные карандашом. Текст завещания должен быть написан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз.

Нотариус не вправе удостоверить завещание на свое имя (от своего имени), на имя и от имени своих родственников.

Нотариус отказывает в удостоверении завещания, если:

- это противоречит закону;

- завещание должно быть удостоверено другим нотариусом;

- завещатель - недееспособное лицо;

- завещание не соответствует требованиям закона.

Удостоверенное завещание регистрируется в специальном реестре.

Если завещание написано нотариусом со слов завещателя, то до подписания завещание должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии сам прочитать, то текст завещания оглашается нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещатель должен собственноручно подписать завещание. Если он этого сделать не может в силу физических недостатков (отсутствие пальцев на обеих руках, полная слепота, паралич и др.), тяжелой болезни (хроническая, внезапная - любая, которая не позволяет завещателю подписать свое завещание) или неграмотности, то завещание по его просьбе может быть подписано другим лицом в присутствии нотариуса. Данный перечень причин, по которым завещатель не может подписать завещание является исчерпывающим. Эти причины указываются в завещании, также фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание в соответствии с документами, удостоверяющими его личность.


Подобные документы

  • Понятие и принципы наследования по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное распоряжение. Основные положения Гражданского кодекса РФ о приобретении наследства. Действия душеприказчика по исполнению завещания.

    курсовая работа [54,1 K], добавлен 10.12.2015

  • Понятие и принципы наследования по завещанию. Форма завещания и правовые проблемы с ними. Завещательное возложение и завещательный отказ. Понятие и способы исполнения завещания. Полномочия исполнителя завещания. Отмена и недействительность завещания.

    дипломная работа [162,4 K], добавлен 28.09.2015

  • Методологические положения наследования по завещанию. Понятие и свобода завещания. Форма, порядок совершения завещания. Общие правила о форме и порядке совершения завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.

    дипломная работа [77,3 K], добавлен 13.12.2008

  • Понятие и принципы завещания. Правовые основы наследования по завещанию. Порядок и оформления удостоверения завещаний. Случаи отмены или недействительности завещания. Круг наследников по завещанию. Личный характер и недействительность завещания.

    курсовая работа [32,6 K], добавлен 16.08.2010

  • Понятие и значение завещания, как односторонней сделки. Форма, виды и субъекты наследования по завещанию. Завещательный отказ и возложение. Право на обязательную долю в наследстве. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ.

    дипломная работа [86,8 K], добавлен 06.03.2011

  • Сущность и принципы наследования по завещанию по гражданскому законодательству Российской Федерации в современных условиях. Действия душеприказчика по исполнению завещания. Завещательный отказ и завещательное распоряжение. Принятие и отказ от наследства.

    курсовая работа [45,1 K], добавлен 24.12.2015

  • Исследование понятия и правового регулирования наследования в гражданском праве. Формы выражения согласия на принятие наследства. Изучение особенностей наследования по завещанию и по закону. Отмена, изменение и исполнение завещания. Завещательный отказ.

    презентация [268,5 K], добавлен 10.11.2013

  • Субъекты правоотношений в наследовании по завещанию, составление завещания и его удостоверение нотариусом. Особенности наследования имущества в международном праве и законодательстве зарубежных стран. Порядок исполнения, отмены и изменения завещания.

    дипломная работа [104,3 K], добавлен 29.04.2019

  • Понятие наследования по завещанию. Специфика регулирования перехода наследственного имущества. Проблемы совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах. Способы исполнения наследования завещания. Основания и порядок отстранения от наследования.

    курсовая работа [41,1 K], добавлен 12.01.2016

  • Понятие и содержание наследования по завещанию. Становление и развитие правового регулирования наследственных отношений. Правовой анализ завещания. Порядок изменения и отмены завещания. Некоторые аспекты совершения завещаний.

    дипломная работа [44,1 K], добавлен 24.05.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.