Изнасилование как разновидность полового преступления в законодательстве России

Уголовное законодательство России в сфере борьбы с половыми преступлениями до 1917года и в период Советской власти. Совершенствование методов борьбы и профилактика насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.02.2010
Размер файла 109,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I. ИЗНАСИЛОВАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

1.1 Развитие Российского уголовного законодательства по борьбе с половыми преступлениями до 1917года

1.2 Уголовное законодательство России в сфере борьбы с половыми преступлениями в период Советской власти

II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

2.1 Объект изнасилования

2.2. Объективная сторона изнасилования

2.3. Субъективная сторона

2.4 Субъект изнасилования, особенности личности преступника

III. ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

3.1 Отграничение изнасилования от иных преступлений

3.2 Совершенствование путей и методов борьбы с насильственными преступлениями сексуального характера

3.2.1 Общая профилактика насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Анализ криминогенной обстановки в Российской Федерации отражает внутренне неблагополучие нашего общества. Несмотря на то, что согласно статистическим данным, количество зарегистрированных изнасилований в последние годы существенно сократилось, действительный уровень преступности на сексуальной почве также определить довольно сложно, так как огромное число таких деяний не регистрируется или остается вне поля зрения правоохранительных органов.

Изнасилование является наиболее тяжким и самым распространенным из половых преступлений, примерно ѕ от общего числа. При этом большинство изнасилований остается нераскрытым. Латентность доходит до 25%.

Некоторые процессы последних лет, даже негативные, действительно сдерживают рост половых преступлений, но опять же действительное положение дел далеко от статистического благополучия. Дестабилизация обстановки в стране, рост тяжких насильственных преступлений, безнаказанность многих преступлений, свидетельствующая о неэффективности обращений потерпевших с заявлениями в правоохранительные органы, боязнь мести со стороны преступников - все это свидетельствует о том, что реальное количество таких наиболее тяжких половых преступлений, каким является изнасилование, в два-три раза больше их официально зарегистрированного количества. Многие потерпевшие опасаются скомпрометировать свое имя и избегают огласки. Все делает цифры статистики довольно относительными. К тому же, раскрытие изнасилований часто представляет значительную трудность. Это связано с тем, что преступление совершается, как правило, без свидетелей, кроме потерпевших, а последние, из-за чувства стыда нередко сообщают о совершенном изнасиловании спустя определенное время , кода многие следы преступления исчезают. Не следует забывать, что уголовное дело об изнасиловании совершенное без отягчающих обстоятельств, возбуждается только по жалобе потерпевшей (ст. 27 УПК РФ).

Чтобы научиться разбираться в сложных уголовно - правовых и криминалистических вопросах, которые возникают в теории и практике при расследовании и осуществлении правосудия по делам об изнасиловании. Наибольший вклад в изучение состава изнасилования внесли Архипцев Н.И., Дьяченко А.П., Игнатов А.Н., Андреева Л.А., Густов Г.А., Стастис В.В.

Цель данной работы - исследование и анализ некоторых уголовно правовых проблем, относящихся к составу, предусмотренного статьей 131 УК РФ, чтобы выявить противоречия и спорные вопросы квалификации данного состава в теории уголовного права, а также в следственной и судебной практике. На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить следующие конкретные задачи:

Провести исследование понятия изнасилования, его объективных и субъективных признаков.

Дать характеристику квалифицированного и особо квалифицированного состава изнасилования.

Получить теоретические выводы и практические рекомендации.

Для решения этих задач необходимо использовать следующие методы:

структурного анализа (для того, чтобы выявить структуру состава, предусмотренного ст.131 УК РФ);

б) синтеза (чтобы охарактеризовать отдельные признаки состава изнасилования, сложить о нем целостное понятие);

в) сравнительного правоведения (чтобы выявить общее и различное при квалификации изнасилования;

г) логических обобщений (чтобы проанализировав этот состав, сделать определенные выводы и определить противоречия и спорные вопросы, возникающие при квалификации данного состава).

В данной работе рассматриваются следующие спорные вопросы:

проблема квалификации по вопросу о добровольном отказе и по ч.3 ст.30 , ст. 131 УК РФ;

б) противоречия в теории уголовного права и судебной практике по вопросу психически беспомощного состояния жертвы преступления;

в) вопросы квалификации преступления предусмотренного ст. 131, совершенного с применением насилия.

Представляется, чтобы к этому составу преступления проявлялось должное и более детальное внимание со стороны правоохранительных органов, так как на практике имеются серьезные трудности в расследовании и осуществлении правосудия по делам об изнасиловании из-за недостаточного знания закона, отсутствия умения разбираться в сложных уголовно-правовых вопросах практики.

Актуальность исследования данного вида преступлений обусловлена также специфичностью с криминологической точки зрения. В структуре насильственной преступности насильственные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности составляют 7-8%. Это единственный крупный вид преступности, в котором наблюдается положительная динамика неуклонное снижение числа преступлений. Так, в России с 1998 по 2006 год их число сократилось на 24,3%. Статистика половых преступлений за 1998 - 2006г.//http:mvdinform.ru.

Половые преступления еще мало исследованы с широким привлечением современных достижений криминологии, социологии, психиатрии и в первую очередь сексологии, сексопатологии и психологии.

Но серьезных научных и научно-популярных работ о сексуальной жизни и отношениями между полами все еще очень мало. Если сексуальные преступления еще кое-как описываются, то объясняются из рук вон плохо.

Приводимые причины изнасилований столь невероятны и неубедительны, что невозможно понять, почему они все-таки совершаются. Между тем незнание причин самым пагубным образом отражается на профилактике сексуальных преступлений.

Большое теоретическое и практическое значение эта тема имеет для работников следствия, суда, прокуратуры и адвокатов. Они имеют свое понимание природы и причин сексуальных преступлений, но оно, по существу не выходит за рамки обыденных житейских представлений. Многие люди, в том числе юристы, уверены, что если у обвиняемого в изнасилование выявлена, на пример, психопатия, то этим все сказано, то есть совершенно логично, что по причине такого психического расстройства он и совершил данное преступление.

Сексуальное насилие как разновидность полового поведения, точнее, как его несоциализированная, вандалистическая форма, не может быть адекватно объяснена лишь как правовое явление вне широкого контекста сексуальной жизни человека, разнообразных социально психологических связей и механизмов, роли сексуальности в его жизни.

Ведь очень часто стороннему наблюдателю представляется, что наступающее последствие в виде уголовного наказания неизмеримо превышают все зримые высоты от совершенного правонарушения и поэтому, казалось бы, нет никакого смысла поступать таким образом. Однако так только кажется, поскольку самые дикие, гнусные, даже нелепые поступки всегда, имеют свою внутреннюю логику, свое внутреннее обоснование, свой психологический выигрыш. Но понять это можно, лишь принимая во внимание мотивы поведения.

Таким образом, актуальность данного исследования вряд ли вызовет сомнение.

I. ИЗНАСИЛОВАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

1.1 Развитие Российского уголовного законодательства по борьбе с половыми преступлениями до 1917года

Соборное Уложение 1649 г «Слово и дело государево»

Социально-политический кризис, разразившийся в России начале 17 в., привел к усилению абсолютистских тенденций в реализации форм и методов правовой деятельности государства. Право постепенно превратилось в важнейший атрибут государственной власти. Если в 16 в. складывались лишь зачаточные формы правовой сферы деятельности, то в 17 в. уже обозначилась определенная систематизированная правовая судебная практика, формируются устойчивые структуры правоохранительных органов и специальных служб по расследованию уголовных и государственных преступлений.

Соборное Уложение 1649 г. отделило государственные преступления от уголовных, составляя особую 2-ю главу документа, носящую название ”О государевой чести, и как его государское здоровье оберегать” (35). Пытаясь создать свод законов, относящихся к различным отраслям права, разработчики этого Уложения уделили значительное внимание вопросам преступности и наказуемости деяний, впервые классифицируя их по направленности и социальной опасности. Объектом правоохранительной деятельности стали каноны религиозного учения, которые считались мировозренческой основой жизнедеятельности государства.

Круг посягательств на интересы частных лиц также значительно расширился, причем в первую очередь в статьях рассматривались многочисленные имущественные преступления (воровство, татьба, разбой) и только затем - посягательства личного характера. К последним относился ряд деяний, составляющих раннее предмет регулирования церковного законодательства: отцеубийство, детоубийство, убийство незаконнорожденного, изнасилование, блуд, сводничество, совращение в бусурманскую веру и т. д. Были включены главы в Соборное Уложение, которые касались ответственности за незаконное производство и торговлю спиртными напитками и табаком Янин В.Л. Российское законодательство X--XX веков.:В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 2004.-456с. .

Соборное Уложение 1649 г. вводило принцип индивидуальной уголовной ответственности за совершенное преступление, что являлось определенным прогрессом в развитии права, но, в целом, оно не смогло освободиться от многих регрессивных норм средневекового права. В частности, так и не была проведена разграничительная черта между умыслом и деянием, и как следствие оскорбление царя и государевых людей или словесные угрозы в их адрес были отнесены в раздел тягчайших преступлений, обозначаемых “словом и делом государевым”.

Другим важным моментом является то, что в Уложении 1649 г. процессуально оформляются правовые формы деятельности по розыску преступников, беглых каторжников - по делам о государственной измене, если “злодея”, на кого “извещают”, налицо не оказывается, принимают меры по его розыску, “сыскивают всякими сысками накрепко” (38). Кроме немедленного ареста подозреваемых, задерживали и свидетелей, которые, в случае подтверждения доноса, становились обвиняемыми по факту недонесения. Процедура судопроизводства начиналась с ознакомления обвиняемого с показаниями доносчика, если обвиняемый заявлял о своей невиновности, то его “брали к пытке”. Последние были официально определены Уложением 1649 г. как легальные методы и способы получения информации; согласно установленной поэтапной практике проведения дознания, чтобы “злодей оправился”, каждый подозреваемый, кто после трех пыток, проводившихся в период времени через десять и более дней, давал одинаковые показания, освобождался от уголовной ответственности. Если же обвиняемый допускал неточности в своих показаниях, процесс дознания продолжался, в не зависимости от возраста обвиняемого, пола и состояние здоровья.

Как легальная форма ведения правоохранительной деятельности того времени характерны доносы на преступления. Во- многом, этот юридический факт определялся тем, что правовая практика той эпохи не знала иного способа получить сведения о преступлениях. Впоследствии доносительство приобретает статус гражданской обязанности, за недоносительство о возможных преступлениях в Уложении была предусмотрена смертная казнь.

Доносительство поощрялось. Так, за удачный донос можно было получить имущество осужденного, но для объективной проверке информации к самому доносчику порою применяли специальные насильственные меры в виде пыток и лишений.

Розыск преступников на местах осуществлялся специально уполномоченными царем воеводами, расследования и судебные разбирательства происходили в Приказах. По сферам деятельности приказы делились на функциональные, территориальные, дворцовые и общегосударственные. В пограничных городах и территориальных образованиях для розыска и суда назначались воеводы, наделенные также местной судебно-административной властью. Осуществление правосудия, порядка на местах входили в обязанность земских старост, подчиненным центральным органам. Расследование государственных дел проводилось тайно и неофициально, допросы и расследование вели единолично сами воеводы, судя по сохранившимся документальным материалам рассматриваемого периода, “очи на очи, или один на один” с подозреваемым, чтобы исключить возможные пути утечки информации, затрагивающей честь государя. О ходе расследования воеводы регулярно информировали Москву, которая выносила приговоры по государственным делам, а воеводы приводили их в исполнение.

Негосударственные дела: кражи, разбои, изнасилования и др. решались воеводой самостоятельно. Помимо местных и центральных органов сыска вплоть до 20 в. существовали временные следственные комиссии, создаваемые при любой чрезвычайной ситуации и действующие непосредственно на месте происшествия Моряков В. И., Федоров В. А, Щетинов Ю. А. История России. Москва., Изд-во МГУ, 2004г.-530с..

Государственно-правовые реформы Петра I.

Совершенствование форм правовой деятельности продолжили реформы Петра (1676-1725), заложившие основы формирования государственных ведомств и служб - сформирован центральный верховный орган государственной власти - правительствующий Сенат и подчиняющиеся ему 11 коллегий, в состав которых вошла Юстиц-коллегия, занимающаяся вопросами судебного законодательства и судопроизводства и главный магистрат, руководящий работой городских магистратов, в ведении которых находились судебные функции, контролирование финансовых средств, сбор налогов и пошлин.

Реформа органов власти в 1708-1709 гг. привела к разделению территория страны на 8 губерний (в последствие в 1775 г. численность губерний достигла 50), которые в свою очередь делились на 10 уездов

Во главе губернии стоял губернатор, непосредственно назначаемый императором и только ему подчиняющийся, которому принадлежали административная, судебная, полицейская и финансовая функции. Губернаторы также ведали сыском беглых крестьян, производили рекрутские наборы, проводили сбор налогов, ему также подчинялись воинские части, спецформирования и команды. Губернская реформа заменила приказную систему, в результате многие приказы прекратили свое существование с переходом их обязанностей к губернской администрации. Но изменив в соответствии с европейским стандартом российские законы и порядки практически во всех сферах жизни общества, Петровские реформации не затронули существующей формы правовой деятельности, выработанные предшествующими поколениями. Политико-полицейская правовая функция государства вышла на первый план и нашла отражение в организации постоянно действующих государственных органах по борьбе и раскрытию преступлений - Преображенского приказа и Тайной канцелярии.

Преображенский приказ был первоначально государственным органом, наделенным судебно-административной функцией, в задачи которого входило управление “потешными” полками Петра и руководство полицейской службы главным образом в Москве. Кроме того, он выполнял функции царской канцелярии, откуда шли специальные распоряжения царя, указы в другие государственные учреждения и где по его указу расследовались государственные и уголовные дела. Впоследствии, в конце 1696 г. Преображенскому приказу было передано исключительное право расследования и судопроизводства по государственным преступлениям. Впервые в России государственный орган получил правоохранительные полномочия, которые распространялись на всех граждан и подданных государства, без различения их сословий, званий и занимаемых должностей.

Наряду с Преображенским приказом, действующем в Москве, расследования важных преступлений происходила в Тайной канцелярии, созданной в Петербурге. Они являлись звеньями одного государственного органа и наделялись равными правами и обязанностями, первый принимал дела из Москвы и дальних губерний и местностей, в то время как вторая из Петербурга и ближайших провинций и губерний. Однако существенным различием между Тайной канцелярией и Преображенским приказом являлось то, что деятельность Тайной канцелярии заключала в себе больший элемент юридической специализации.

Государственная служба регламентировалась “Табелью о рангах” (1722), содержащая 14 служебных категорий (рангов) от низших - юнкера до самой высшего ранга - действительного тайного Советника -го класса. Таким образом, вместо отмененного в 1682 г. местничества окончательно вводился принцип выслуги, “табель о рангах” давал возможность дворянам, достигшим 8-го ранга (майор на военной службе и коллежский асессор на гражданской), получать потомственное гражданство Рууд Ч. А., Степанов С. А., Политический сыск при царях. М.: Фонтанка, 2005г-343с..

В рассматриваемый период было принято немало самостоятельных правовых актов, так или иначе устанавливающих новые уголовно-правовые нормы. Артикул воинский предназначался для военнослужащих и лиц, приравненным к ним, он устанавливал наказуемость как специальных, совершенных на службе (дезертирство, побег с места службы, мародерство, сдачи крепости), так и иных деяний (преступления против веры, политических преступлений, поединка, преступлений против жизни, половых преступлений, имущественных преступлений и преступлений против правосудия).

Предпринимались попытки разработки уголовного законодательства для населения: Уложения о наказаниях, учитывающих опыт зарубежного и отечественного нормотворчества и различающегося в качестве наиболее общих видов преступления государственные и партикулярные Янин В.Л. Российское законодательство X--XX веков.:В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 2004.-456с. .

Для получения оперативной информации в 17 в. широко практиковался институт фискальства, осуществляемых специальным обер-фискалом по доносам: согласно Указу от 25 января 1715 г., гражданам и подданным предписывалось сообщать лично царю о важнейших государственных, политических и уголовных делах. Доносы поощрялись денежными суммами в размере от несколько десятков до несколько сот рублей, при этом крестьянин за умело организованный донос мог по закону получить частичное освобождение от крепостной зависимости, торговец - существенные льготы, чиновник - повышение по службе. Поощряя существующую практику доносов, власти в то же время сочли целесообразным отказаться от рассмотрения анонимных писем, поскольку такое “подметное” письмо требовало ответственности и установления авторства, что являлось из-за многочисленности письменных доносов практически невозможным. Поэтому в 1715 г. рассмотрение анонимных писем было запрещено и они подлежали, согласно указу царя, сожжению в месте обнаружения в присутствии двух свидетелей.

Ответственность за половые преступления

История развития законодательства о половых преступлениях уходит в далекое прошлое, когда ответственность за эти преступления регулировалась в основном церковным законодательством. Однако уже Устав князя Ярослава (1015-1054 гг.) "О церковных судах" предусматривал не только церковно-правовую, но и уголовную, и гражданскую ответственность. В зависимости от социального положения потерпевшей различное наказание предусматривалось за изнасилование (ст. 3). Этим же Уставом предусматривалась ответственность за групповое изнасилование (ст. 7); двоеженство (ст. 16), блуд с монахиней и скотоложство (ст. 18), половое сношение между родственниками и свойственниками (ст. 12, 14-15, 19-23), включая, например, половое сношение мужчины с двумя сестрами (ст. 20) и братьев с одной женщиной (ст. 23).

Соборным Уложением 1649 г. в качестве квалифицированного состава предусматривалось изнасилование, совершенное ратным человеком, наказуемое смертной казнью (ст. 30 гл. VII).

В Артикуле воинском Петра I имелась специальная глава (22), в которой говорилось о "содомском грехе, о насилии и блуде". Так, Артикул воинский предусматривал ответственность за скотоложство (арт. 165), добровольное мужеложство, квалифицирующим признаком которого являлось мужеложство, совершенное начальством (арт. 166), изнасилование (арт. 167-168), прелюбодеяние (арт. 169-170), двоеженство (арт. 171), половую связь между свойственниками (арт. 173-174) Князьков С. Ф. Очерки из истории Петра Великого и его времени., репринтное изд. 1914 г., М.: Культура, 2006г.-452с..

Некоторый интерес представляют отдельные особенности уголовной ответственности, предусмотренные Артикулом воинским. Так, за изнасилование полагалось равное наказание, независимо от того, на своей или на неприятельской территории было совершено преступление; против честной женщины или блудницы. Установление наказания за изнасилование женщины на неприятельской территории является особенностью Артикула, отличающей его от западноевропейского законодательства.

Для решения вопроса о виновности лица имела значение своевременность подачи заявления потерпевшей. В толковании ст. 167 Артикула говорилось, что ежели потерпевшая "умолчит единый день или более потом, то весьма, по-видимому, будет, что и она к тому охоту имела". Покушение на изнасилование, согласно этому толкованию, наказывалось по судейскому усмотрению.

Известны Артикулу воинскому и смягчающие наказание обстоятельства. Так, при совершении прелюбодеяния "ежели прелюбодеющая сторона может доказать, что в супружестве способу не может получить телесную охоту утолить, то можно наказание умалить" (арт. 170). Артикул впервые ввел понятие "проституция". Согласно артикулу 175 блудниц предписывалось изгонять из полков.

Специальная глава "О преступлениях против общественной нравственности" (гл. 4 разд. 8) впервые была выделена в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В этой главе предусматривалась ответственность за мужеложство без насилия (ст. 995) и с насилием либо с малолетним или слабоумным (ст. 996), скотоложство (ст. 997). Церковному покаянию подвергались граждане, христиане за противозаконное сожитие неженатого с незамужней по взаимному согласию (ст. 994).

Специальная глава о половых преступлениях содержалась и в Уголовном уложении 1903 г. Это гл. 27 "О непотребстве". Дифференцированно, в зависимости от возраста потерпевшего, подошел законодатель к ответственности за любострастные действия. Так, за подобные действия с ребенком в возрасте до 14 лет виновный нес ответственность, даже если эти действия совершены с согласия потерпевшего (ч. 1 ст. 513). Ответственность за аналогичные действия с потерпевшим в возрасте от 14 до 16 лет наступала при отсутствии согласия потерпевшего или "хотя бы с его согласия, но по употреблении во зло его невинности" (ч. 2 ст. 513). За любострастные действия без согласия потерпевшего с лицом, достигшим 16-летнего возраста, ответственность была предусмотрена ст. 514. Наконец, ст. 515 предусматривала ответственность за любострастные действия с лицом, находящимся под властью виновного (ч. 1), с лицом посредством насилия или угрозы угрожаемому или члену его семьи (ч. 2), "с растлением, но без плотского сношения" (ч. 3).

Уложение 1903 г. сохраняло ответственность за мужеложство (ст. 516), кровосмешение (ст. 518), сводничество "для непотребства лица женского пола, не достигшего 21 года" (ст. 524). Вместе с тем Уложение отказалось от ответственности за скотоложство Янин В.Л. Российское законодательство X--XX веков.:В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 2004.-456с. .

1.2 Уголовное законодательство России в сфере борьбы с половыми преступлениями в период Советской власти

Первый советский Уголовный кодекс 1922г. в гл. V разд. 4 предусматривал ответственность за преступления в области половых отношений. Содержавшиеся в нем нормы условно можно разделить на составы, связанные и не связанные с удовлетворением половой потребности. К первым составам относились половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ч. 1 ст. 166), квалифицирующие признаки - сношение, сопряженное с растлением и удовлетворением половой страсти в извращенных формах (ст. 167); изнасилование (ч. 1 ст. 169, квалифицирующий признак - самоубийство потерпевшего лица - ч. 2 ст. 169) и понуждение женщины ко вступлению в половую связь с лицом, в отношении которого женщина является материально или по службе зависимой. Ко вторым составам относились развращение малолетних и несовершеннолетних (ст. 168), понуждение к занятию проституцией (ст. 170), сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для проституции (ч. 1 ст. 171, квалифицирующим признаком было вовлечение в проституцию лица, состоявшего на попечении обвиняемого или не достигшего совершеннолетия, - ч. 2 ст. 171).

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не предусмотрел специального раздела о половых преступлениях. Однако в гл. 6 "Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности" содержались статьи, аналогичные статьям Кодекса 1922 г. об ответственности за половые преступления (ст. 151-155). При этом Кодекс 1926 г. объединил в одну статью простое и квалифицированное половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 151). Также в одну статью были объединены понуждение к занятию проституцией и сводничество (ст. 155) Сексуальные преступления. Сборник статей- М.: НИИ МВД РФ,1992.-160 с..

Квалифицирующими признаками изнасилования, кроме самоубийства потерпевшего, являлись недостижение потерпевшим половой зрелости и изнасилование несколькими лицами (ч. 2 ст. 153). Наказуемым стало понуждение женщины не только к половой связи, но и к удовлетворению половой страсти в иной форме (ст. 154).

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. Уголовный кодекс 1926 г. был дополнен ст. 154-а, предусмотревшей ответственность за добровольное и насильственное (ч. 1) либо с использованием зависимого положения потерпевшего (ч. 2) мужеложство Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. Саратов, 1981.-120 с..

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 г. ответственность за изнасилование была существенно повышена - заключение в исправительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет, а за изнасилование несовершеннолетней, а равно изнасилование, совершенное группой лиц или повлекшее за собой особо тяжкие последствия, была установлена ответственность в виде заключения в исправительно-трудовом лагере на срок от 15 до 20 лет.

Уголовный кодекс 1960 г., как и 1926 г., не предусмотрев раздела о половых преступлениях, содержал составы этих преступлений в основном в гл. 3 "Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности". Кодекс 1960 г., как и прежний, устанавливал ответственность за изнасилование (ст. 117), понуждение женщины к вступлению в половую связь (ст. 118), половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 119, без состава с квалифицирующими обстоятельствами), развратные действия (ст. 120), мужеложство (ст. 121).

Части 2 и 3 ст. 117 УК 1960 г. предусмотрели ряд новых квалифицирующих обстоятельств: изнасилование, сопряженное с угрозой убийством или причинением тяжкого телесного повреждения, либо совершенное группой лиц или лицом, ранее совершившим изнасилование (ч. 2). За предусмотренное ч. 3 ст. 117 УК изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование несовершеннолетней, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. было усилено наказание вплоть до применения смертной казни.

В Уголовном кодексе была дана новая редакция ст. 117 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1962 г. В дальнейшем Законом РФ от 18 февраля 1993 г. редакция ст. 117 УК была изменена: в ч. 4 было выделено изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней с наказанием в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет либо смертной казни.

Законом РФ от 29 апреля 1993 г. было декриминализировано добровольное мужеложство и оставлена ответственность за мужеложство, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения либо беспомощного состояния потерпевшего Густов Г.А. Андреева П.Н. Степанов В.Г. Филиппов А.П. Расследование изнасилований. Учебное пособие; П. 1980, 122 с..

Подводя итог главы следует отметить, что внимание преступлениям в половой сфере уделялось с давних времен. До середины XIX века отечественное уголовное законодательство не было систематизировано, а поэтому статьи об ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности содержались в разных нормативных актах: например, в Соборном Уложении 1469 года шла речь о наказании смертной казнью ратных людей (военнослужащих), которые при следовании на службу или со службы “учинят… женскому полу насильство”; в законодательстве Петра I говорилось о наказуемости обольщения незамужней женщины обещанием жениться на ней, некоторых видах добровольного и недобровольного полового сношения, его противоестественных формах (“ежели смешается человек со скотом и безумной тварью и учинит скверность, оного жестоко на теле наказать”; “если кто отрока осквернит или муж с мужем мужеловствует, оные, как в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны”). Однако большей частью вопрос об ответственности за половые преступления решался не светским, а церковным законодательством.

1 января 1997 года - вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, который был принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года и подписан Президентом России 13 июня 1999 года. В своей работе, на основе УК 1996 года, я попытаюсь рассмотреть преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и сделать вывод, в чем новый кодекс актуальнее предшествующих.

II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ: ПРОБЕЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

2.1 Объект изнасилования

По мнению Я.М. Яковлева, «существенным признаком видового объекта изнасилования, дающим возможность объединить их в одну группу, являются присущие половому укладу общества половые отношения между его членами». Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе: ИРФОН, 1969. С.16.

Вместе с тем, большинство криминологов само понятие «уклад» воспринимают неодинаково.

К примеру, вряд ли можно согласиться с высказыванием отдельных авторов о том, что сексуальное общение между людьми может осуществляться лишь «естественным путём», либо «путём естественного удовлетворения» половой потребности. По моему мнению, узость данного утверждения связана с тем, что под укладом половых отношений на современном этапе общественного развития необходимо понимать признаваемый общественной моралью порядок гетеросексуальных и гомосексуальных форм добровольного полового общения между людьми, за исключением лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Следует отметить, что в данном понятии видового объекта преступлений в сфере сексуальных отношений сохраняется традиционный подход уголовного права о том, что преступление всегда посягает на общественные отношения.

В юридической литературе всё чаще высказывается точка зрения, согласно которой объектом преступлений против личности следует признавать блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным законом. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ. Особенная часть / Под редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева.: ИНФРА-НОРМА , 2006. - 963 с В этой связи считается, что объектом изнасилования являются, прежде всего, интересы (блага) личности в сексуальной сфере, т.е. его сексуальная свобода и сексуальная неприкосновенность. Такое определение объекта рассматриваемой группы преступлений ни в коей мере не противоречит тому, что отношения в сексуальной сфере, являясь составной частью и разновидностью общественных отношений, основаны на господствующей общественной морали, должны уважать чувства и не нарушать права и свободы других граждан.

Действия зависят от субъекта, определяются им, являются показателем его отношения к социальным нормам. Но это не означает, что существует абсолютная свобода воли. Поэтому, хотя в обществе, как правило, исключается правовое регулирование государством интимной сферы взаимоотношений между людьми, это невмешательство не может быть безграничным. Предоставляя лицам право распоряжаться самостоятельно в сфере сексуального общения, государство, тем не менее, препятствует средствами уголовно-правовой защиты таким случаям удовлетворения сексуальной потребности, которые ставят в опасность сексуальную свободу, неприкосновенность, правильное развитие личности. В этой связи следует признать объективно необходимым наличие правовых норм, предусматривающих ответственность за насильственное удовлетворение сексуальных желаний, или вступление в половое сношение или совершение иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста и др.

Следует отметить, что под половой свободой понимается возможность человека распоряжаться собой в области полового общения с другими лицами. Половая свобода - это также свобода от какого-либо принуждения в сфере половых отношений. Это свобода от насилия. Поэтому половая свобода есть гарантированная свобода, независимо от воздействия любого лица, в каждом отдельном случае допускать или не допускать удовлетворение в отношении себя чужого полового чувства данным лицом, в данное время и при данных обстоятельствах.

Половая свобода это не только свобода от принуждения, но, кроме того, свобода на самоопределение в области полового общения с другими лицами. В силу равенства полов понятие половой свободы одинаково применимо ко всем дееспособным гражданам старше 14 лет. Посягательство на половую свободу возможно не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин, в частности, в случаях насильственного мужеложства, иных насильственных действий сексуального характера, понуждения к вступлению в сексуальные отношения.

С учётом сказанного считаю, что объектом иных насильственных действий сексуального характера, насильственных гомосексуальных действий необходимо признать половую свободу, как женщины, так и мужчины. Но следует согласиться с тем, что из числа лиц, бесспорно пользующихся половой свободой, необходимо исключить некоторые категории лиц, которые не обладают таковой в силу возраста или психического состояния (малолетние, психически больные и т.п.). Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений. - М: 2004. С. 52.

Таким образом, свобода личности рассматривается и как сексуальная независимость. С учётом этого полагаю, что половая свобода - это совокупность субъективных прав и законных интересов личности, основанных на укладе половых отношений в обществе, предусматривающих свободу добровольного вступления в сексуальные контакты при условии независимости обоих лиц.

О половой неприкосновенности, как о непосредственном объекте сексуальных преступлений, следует говорить только применительно к лицам: 1) находящимся в беспомощном состоянии; 2) не осознающим действительного социального значения происходящего; 3) с которыми вообще нельзя вступать в сексуальные отношения.

К таким лицам относятся, например, душевнобольные, малолетние, находящиеся в бессознательном состоянии и т.п. Эти лица являются неприкосновенными в сексуальном отношении, даже независимо от полученного их согласия на те или иные сексуальные действия с ними. Совершение сексуальных действий в подобных ситуациях однозначно следует расценивать как изнасилование либо иные действия сексуального характера. Объектом уголовно-правовой защиты в данном случае является сексуальная неприкосновенность, как производное от сексуальной свободы.

И в теории, и в практике общепризнанно, что беспомощность потерпевших может быть физической и психической. При психической беспомощности лицо не понимает характера совершаемых с ним действий и не осознаёт возможности определённых последствий в результате этих действий. Подобное состояние может быть вызвано психической болезнью, малолетним возрастом, бессознательным состоянием и т.п. В этой ситуации лицо, без сомнения, не обладает половой свободой и не может самостоятельно, т.е. альтернативно решать вопрос об удовлетворении чужого и своего полового чувства. При сексуальных посягательствах в отношении лиц, находящихся в состоянии психической беспомощности, объектом будет выступать их половая неприкосновенность. В вопросе об объекте изнасилования, совершённых в отношении совершеннолетних лиц, находящихся в состоянии физической беспомощности, в юридической литературе было высказано иное мнение. При физической беспомощности лицо осознаёт характер совершаемых с ним действий, предвидит все возможные последствия и только лишено возможности оказать сопротивление или иным способом защитить свои половые интересы при несогласии на удовлетворение чужой половой страсти в отношении себя. Такая беспомощность может быть вызвана различными заболеваниями, старческим возрастом, физическими недостатками и т.п.

Кажется по меньшей степени странным, что эти лица должны быть лишены половой свободы. Если человек психически здоров, то почему он сам не может решить вопрос о вступлении либо не вступлении в половой контакт с другим лицом, об удовлетворении половой страсти иным способом? Да, он не способен защитить своё решение. Но право на принятие этого решения за ним сохраняется, и именно это право составляет содержание половой свободы.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что, при сексуальном посягательстве на лиц, находящихся в состоянии физической беспомощности, объектом будет выступать их половая свобода.

В юридической литературе нет единого мнения об объекте изнасилования несовершеннолетних. Одни авторы в качестве объекта называют половую неприкосновенность, поскольку несовершеннолетние не обладают половой свободой ввиду неспособности к самоопределению в половой сфере. Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений. - М., 2004. С. 55. Другие - нормальное половое развитие несовершеннолетних. Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе: ИРФОН, 1969. С.71. Третьи - одновременно половую неприкосновенность и нормальное развитие несовершеннолетних. Даниэльбек Б.В. Половые извращения и уголовная ответственность. Учебное пособие. - Волгоград, 1972. С. 31. Высказывается точка зрения и о том, что объектом посягательства, наряду с половой свободой женщины, является нормальное физическое и духовное развитие несовершеннолетних.

Как мне представляется, в данном случае объектом является, с одной стороны, сексуальная свобода, которую следует рассматривать не только как свободу к самоопределению в сексуальной сфере, но и как неприкосновенность от насилия, т.е. сексуальную независимость, а с другой стороны - нормальное физическое и духовное развитие малолетних.

Сексуальная свобода является более широким понятием по отношению к понятию половой неприкосновенности, поэтому в случаях, когда лица, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, вступают в сексуальные отношения с лицами, не достигшими 18 лет, это не охватывается понятием половой неприкосновенности, и следует говорить именно о сексуальной свободе (только в случаях, когда лица, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, понимают характер и социальное значение совершаемых действий). О половой свободе лиц, достигших возраста четырнадцати лет, следовательно, следует говорить и при вступлении последних в добровольные сексуальные отношения с совершеннолетними лицами. Хотя считать, что в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет несовершеннолетние лица достигли нормального уровня физического и духовного развития, на мой взгляд, весьма проблематично.

2.2 Объективная сторона изнасилования

В Уголовном кодексе России уголовно наказуемыми признается изнасилование - статья 131 УК РФ.

В отечественной медицинской литературе подобные формы сексуального общения относятся к нарушениям или девиациям психосексуального развития, к которым относят, в частности, нарушения психосексуальных ориентаций. Нарушения психосексуальных ориентаций, по мнению сексопатологов, представляют собой искажение направленности полового влечения и форм его реализации, которые известны под названием половые извращения (сексуальные перверсии, парафилии).

Современные представления о природе аномального сексуального поведения указывают на первостепенное значение нарушений целого ряда биологических процессов, т.е. парафилии связаны с патологией мозга, нарушение функционирования которого приводит к глубоким искажениям всего хода биологического и психологического развития личности. Сутью парафилии является использование в качестве стимулов сексуального возбуждения, прежде всего запретов (табу) данной культуры. Стремление к нарушению социальных запретов в случае парафилии приводит к тому, что ряд из них связан с нарушением уголовно-правовых норм поведения.

Конечно, социальные влияния остаются существенными, определяя различные условия для проявления имеющихся аномалий. Но парафилии, хотя и связаны с социальными условиями, в большей степени обусловливаются биологическими факторами, которые непосредственно не приводят к преступлению, а проходят личностный фильтр. Поэтому количество сексуальных преступлений стабильно и актуально для всех стран. Именно аномалии сексуальности, парафилии определяют совершение тяжких и рецидивных правонарушений. В этом отличие парафилии от других психических аномалий. Если последние выступают в роли вероятностного условия совершения антиобщественных действий, то парафилии почти однозначно ведут к совершению уголовно наказуемых деяний.

Существует примерно 40 различных парафилий, но не все из них связаны с уголовно наказуемыми сексуальными деяниями. В основе классификации парафилии, выражающихся в нарушении психосексуальных ориентаций, лежат различные признаки, в том числе: объект (замещающий нормальный объект), возраст объекта, пол объекта (влечение к лицу того же пола).

Отечественная сексопатология свидетельствует, что у мужчин-гомосексуалистов в 5% случаев патологическое влечение направлено на детей (педофилия), в 45% - на подростков (эфебофилия), в 45% - на взрослых (андрофилия) и в 5% - на пожилых людей (геронтофилия). Яковлев Я.М. Половые преступления./Я.М. Яковлев. - Душанбе: ИРФОН, 1969. С. 330.

Польский учёный-сексолог К. Имелинский даёт следующее определение педофилии: «Педофилия представляет собой сексуальное отклонение, проявляющееся стремлением к сексуальным действиям с детьми. В этом смысле пол ребёнка, т.е. тело с признаками незрелости, составляет истинный сексуальный стимул, роль которого подобна роли фетиша - символа сексуального партнёра». Деревянко И.М. Гомосексуализм./И.М. Деревянко. - М.: Серия «Медицина», 2004.№ 9. С. 18.

Объектами полового вожделения педофилов могут быть дети, начиная от грудных. Преступник пользуется при этом отсутствием твёрдых жизненных навыков, излишней доверчивостью и податливостью данной категории потерпевших. Приходится констатировать, что значительное место среди педофилов занимают лица, которые должны в силу своего отношения к потерпевшим всячески ограждать их от дурного влияния, т.е. отцы, отчимы, воспитатели.

Вопреки этому они сами наносят большой ущерб духовному и физическому развитию детей.

В зависимости от формы и способа реализации полового влечения выделяют мастурбацию, орально-генитальные контакты, другие варианты, а также любые насильственные действия сексуального характера.

Мастурбация (синонимы у обоих полов ипсация, онанизм, рукоблудие) сексуальное самовозбуждение, обычно достигаемое манипулированием с гениталиями.

Слово это происходит от латинских: «manus» - рука и «stupro» -оскверняю, или «рукой приводимый в движение». Слово ипсация тоже латинского происхождения, означает «сам». Понятие онанизм появилось от библейского персонажа Онана. В Библии сказано, что Онан выливал себя на землю. Учёный, врач Беккер предложил термин «онанизм» для обозначения ситуации, когда семя выливается не во влагалище женщины, а проливается на землю. Шахидасанян В.В. 1001 вопрос про ЭТО. - М., 2004. С. 161.

Орально-генитальный контакт - это контакт рта и половых органов. Отсюда понятие орально-генитальный коитус, что означает половой акт, совершаемый путём введения полового члена в рот партнёра. Каждый партнёр или партнёрша раздражает половой орган другого партнёра или партнёрши, воздействуя, языком и возбуждая его.

У мужчин орально-генитальные контакты носят следующие названия: ирумация, минет, пенилинкция, феллация; у женщин куннилингус, ламбитус. Васильченко Г.С. Сексопатология. Справочник. - М.: Медицина, 2004. С. 430. Куннилингус (ламбитус) - это оральное стимулирование женских гениталий, возбуждение языком женского полового органа, в частности клитора. Считается, что специалистами в области орального секса являются женщины. Однако, это не везде. Например, в Японии искусство орального секса процветает уже 11 веков, но его родоначальниками женщины. Однако, это не везде. Например, в Японии искусство орального секса процветает уже 11 веков, но его родоначальниками являются мужчины буддийские монахи. Официально в Японии считается, что искусство орального секса в страну привёз из Китая в IX веке н.э. знаменитый монах Кукаи. Это он научил своих японских коллег оральному сексу, т.к. в монастырях женщины отсутствовали, были лишь мужчины-монахи. Согласно современным исследованиям, до сих пор в японских гей-клубах оральный секс широко распространён.Розина В. Как мужчина с мужчиной! // СПИД-инфо, 2001. - № 3. С. 24 Введение мужского полового члена в рот (акт per os) может совершаться насильственным путём, причём принуждать к совершению этих действий (сосание полового члена) могут и женщину, и мужчину, и ребёнка. Следует подчеркнуть, что уголовно-правовое значение возникает только в том случае, если действия совершаются с применением насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Оконченным преступлением при изнасиловании, на мой взгляд, можно считать момент начала сексуального контакта. Например, с введением мужского полового органа во влагалище, в прямую кишку, момент контакта половых органов одного партнёра с ротовой полостью (языком, губами) другого (феллация, минет), начало воздействия языком, губами, пальцами, предметами в анальное или генитальное отверстие и т.п. Вместе с тем, по моему мнению, не все действия, должны квалифицироваться по ст. 131 УК РФ. Так, не все деяния, оценивающиеся как фроттаж, петтинг подпадают под действие вышеуказанной статьи УК РФ. В сексологии под фроттажем (франц. Frottage - натирание, синоним фроттеризм) понимается искажённая форма полового влечения у мужчин, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются трением о тело женщины. Обычно это происходит в местах массового скопления людей (в очереди, в транспорте и т.п.). В тесноте фроттерист прижимается к женщине, ощущает тело женщины через одежду, иногда делает коитальные движения. Чаще всего эти действуют скрытно. Завуалированность сексуальных действий, невозможность женщины дать отпор, мнимая власть над ней, когда фроттерист делает её объектом своих сексуальных воздействий в многолюдном месте, привносит в фроттеризм садистские элементы. В тех случаях, когда стремление к фроттажу носит болезненный, патологический характер, являясь единственным или явно предпочитаемым методом сексуального контакта и получения удовольствия, можно говорить о половом извращении. То же самое касается и петтинга (англ. рetting), разновидностью которого является фроттаж. Под ним понимается преднамеренное получение оргазма искусственным возбуждением эрогенных зон в условиях двустороннего контакта, исключающего непосредственное соприкосновение гениталий. Различают поверхностный и глубокий петтинг. Под поверхностным петтингом понимается непосредственное раздражение эрогенных зон, обычно обнажённых в повседневной жизни (другие же зоны, в том числе генитальные, раздражаются только через одежду). Наиболее частый случай поверхностного петтинга сознательное форсирование поцелуев и тесных объятий до получения оргастической разрядки у одного или обоих партнёров. Глубокий петтинг предполагает прямое мануальное раздражение эрогенных зон, обычно покрытых одеждой. Элементы петтинга присутствуют в прелюдии к половому акту, к частным случаям петтинга можно отнести куннилингус и минет. Верхний петтинг (неккинг) ограничивается ласками лица, шеи, головы, сосков. При нижнем петтинге оказывается воздействие на зоны, прилегающие к половым органам (ягодицы, промежность, внутренняя часть поверхности бёдер), и на сами половые органы. Исключение из статьи 213 (хулиганство) УК РФ 1996г. квалифицирующего признака «исключительный цинизм» привело к возникновению правового вакуума при реагировании на данные общественно опасные действия. Отождествление их по характеру и степени общественной опасности с изнасилованием и квалификация по ст. 131 УК РФ представляется чрезмерным. Вместе с тем, существующая правовая норма об ответственности за оскорбление, в том числе действием (ст. 130 УК РФ) не в полной мере отражает опасность данного деяния. В связи с этим, по нашему мнению, имеется реальная необходимость в формулировании правовой нормы об ответственности за оскорбление сексуальным действием. Такие нормы существуют в уголовном законодательстве некоторых государств, в частности, Франции. Новый уголовный Кодекс Франции. - М.: Изд-во Юридический колледж МГУ, 2004. С.36. Данная правовая норма может быть сформулирована следующим образом: «Статья 132-1. Оскорбление действиями сексуального характера. Оскорбление действиями сексуального характера в любой форме, за исключением действий, указанных в статьях 131 и 132 настоящего кодекса, наказывается штрафом в размере от двухсот до трёхсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы до двух лет». Альтернативой данной правовой нормы может быть включение в ст. 130 ч. 3 в качестве самостоятельного квалифицирующего признака - «Оскорбление действиями сексуального характера» - наказание аналогичное.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.