Наследование как правовой институт римского права

Изучение института наследования, теоретические положения и субъектный состав наследственных правоотношений. Наследование по закону и по завещанию. Формы и способы принятия наследства. Отказ от наследства и способы отказа, наследственная трансмиссия.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 10.02.2010
Размер файла 39,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный

университет им. К.Д. Глинки»

Экономический факультет

Кафедра налогов и права

Курсовая работа

на тему:

«Наследование как правовой институт римского права»

Выполнил: Шеховцов. А.И.

Руководитель:

к.ю. н., доцент Минина Н. В.

Воронеж 2009

Оглавление

Введение

Глава I. Изучение института наследования

1.1 Основные теоретические положения о наследовании

1.2 Субъектный состав наследственных правоотношений

Глава II. Формы наследования

2.1 Наследование по закону

2.2 Наследование по завещанию

Глава III. Формы принятия и отказа от наследства

3.1 Принятие наследства. Способы принятия наследства

3.2 Отказ от наследства. Право отказа от наследства, способы отказа

3.3 Наследственная трансмиссия

Заключение

Список литературы

Введение

Институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах. Прогрессивное развитие и высокий уровень он получил в римском частном праве. Сравнительную разработанность древнеримского наследственного права обнаруживают XII Таблиц, дигесты Юстиниана (527-565 гг.), законодательство Ульпиниана и другие источники.

К временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит - memento mori (помни о смерти). Жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются.

Институт наследования имеет очень длинную и сложную историю своего развития. Общество было поставлено перед выбором: с одной стороны свобода распоряжения своей собственностью, а с другой забота общества о близких наследодателя, которые, например, не могли сами себя обеспечить, и жили только за счет иждивения. До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка наследования.

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, по новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это не может не отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования.

Цель настоящей работы заключается в изучении особенностей института наследования в Римском праве и в Российской Федерации теоретических вопросов, касающихся наследственных правоотношений и особенностей наследования отдельных видов имущества.

Задачи: изучение действующего гражданского законодательства России, в частности части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов; рассмотрение видов наследственной массы, особенностей наследования отдельных видов имущества; выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями; изучение предпосылок и возможных направлений развития Российского наследственного права.

Объектом изучения являлись общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Актуальностью темы является важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны.

Глава I. Изучение института наследования

1.1 Основные теоретические положения о наследовании

Совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам. Наследственное право опосредует динамику имущественных отношений - переход имущественных благ от одних лиц к другим и содержит элементы вещных прав и обязательственных прав, не совпадая полностью ни с тем, ни с другим. Под наследованием понимается переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате наследования происходило универсальное (полное) правопреемство. В то же время римское право знало понятие и сингулярного правопреемства, то есть предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя (отказы и легаты).

В развитии римского наследственного права принято различать четыре периода: Первый - наследственное право древнейшего периода. Такое право называлось цивильным наследованием (hereditas). Второй - наследование по преторскому эдикту (bonorumpossessio). Третий - наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. Четвертый - наследование corpusiuriscivitas по законодательству Юстиниана (527-565). В древнейшее время существовало только a intestate - наследование по закону. При этом после смерти домовладыки (paterfamilias) все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей (agnati). Наследниками признавались только агнаты и ближайшие родственники умершего suiheredes, которые к моменту смерти находились под его властью (жена, дети, внуки, усыновленные). Наследственное имущество поровну делилось между ними. Позднее стали составляться и первые завещания testamenti, которые первоначально могли быть изложены в двух формах: объявлены и утверждены перед народным собранием либо объявлено воином перед строем в походе или перед сражением. В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой и должно было удостоверяться семью свидетелями - для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей. В римском частном праве наследование было возможно либо по закону (successiolegitima), либо по завещанию (successiotestamentaria). Римские юристы не допускали возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону. Из XII таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. Общей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений (testamentum). Но при любом порядке наследования фигурировали наследодатель и наследник. При этом действовал принцип универсального правопреемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя: наследник принимал наследство со всеми его активами и пассивами. По аналогии с римским частным правом можно выделить две концепции понятия наследования. Во-первых, юридическая фикция о посмертном продолжении власти домовладыки (paterfamilias); во-вторых, оценка наследования как юридический вывод из существующих экономических отношений общества. Скрипилев Е.А. Основы Римского права. М. 2001, С.187-194. Основанием для такой постановки вопроса является развитие частной собственности, соответствующий ее уровень. В этом аспекте наследственное право является логическим завершением права собственности и вместе с тем производной от материально-экономической базы общества. Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность свободно жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Право собственности является основополагающей основой наследственного права. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». Конституция Российской Федерации // Принятая всенародным голосованием 12.06.93 г. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - Ст. 8 Право частной собственности охраняется законом. «Право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств». Конституция Российской Федерации // Принятая всенародным голосованием 12.06.93 г. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - Ст. 35

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент. Следует подчеркнуть, что сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, поскольку наследственные правоотношения являются частью наследственного права. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). Ст. 4552. // Правовая база Консультант плюс.

От универсального наследственного преемства следует отличать правопреемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое правопреемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

Юридически правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой гражданско-правовой природе этих прав и обязанностей. По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается. Акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено ГК РФ. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность).

Открытие наследства большинство специалистов рассматривают как возникновение наследственных правоотношений. Как и в римским частном праве в РФ «наследство открывается со смертью гражданина»Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). Ст. 1113 // Правовая база Консультант плюс., а «при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим» Там же ст.1114.. Под смертью подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина. «Объявление гражданина умершим», Там же ст. 45. влекущее за собой правовые последствия, аналогичные тем, которые наступают при смерти. Гражданин может быть объявлен судом, умершим при одновременном наличии трех условий: отсутствия в месте его жительства сведений о месте его пребывания; определенной длительности отсутствия таких сведений; невозможности установить место пребывания гражданина. Гражданским законодательством предусмотрено три срока отсутствия сведений: пять лет - общий, в ординарных условиях; два года со дня окончания военных действий - специальный, в отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными событиями; шесть месяцев - сокращенный, при наличии обстоятельств, угрожавших смертью гражданину или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (статья 1114 ГК РФ). Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений.

Весьма существенным для наследственных правоотношений является объект этих отношений, то есть наследственная масса как совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Здесь речь идет о совокупности не вещей, а, прежде всего о личных имущественных правах и обязанностях. Определение наследства как комплекса имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно единое целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. При этом права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности - пассив. В гражданском законодательстве, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя

1.2 Субъектный состав наследственных правоотношений

При определении кто является субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке, нет четких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектами наследственных правоотношений наследодателя (завещателя) и его наследников, призываемых к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариате), отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.

Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники» Гражданское право. В 2-х т. / Отв. Ред., Е.А. Суханов. М., Т. 1. 1993. С. 222. Сергеев и Толстой считают, что «наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как покойники субъектами правоотношений быть не могут». Гражданское право. Часть 3. // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.; 1998. С. 510.

Наследодатель - это живой гражданин, после смерти, которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное правопреемство). Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть любой гражданин РФ, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане могут быть наследодателями, так как основанием наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех или иных событий, а умение правильно руководствоваться своей волей. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками.

Важно, что правом наследования по закону также обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

«К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). Ст. 1116. // Правовая база Консультант плюс.

Для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Необходимо обратить особое внимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, его дети, но и иные лица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем в завещании.

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию.

И, наконец, третий случай, когда наследником является государство.

Статьи 1116 и 1151 ГК РФ содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место в случаях: когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части; когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию; когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 1117 ГК РФ); «если ни один из наследников по закону (завещанию), не принял наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника,имущество умершего считается выморочным» Там же. Ст. 1151.(bonumvacans).

На сегодняшний день действует ст. 225 ГК “Безхозяйные вещи”. В древнейшее время такое имущество как бесхозяйное мог приобрести в собственность каждый на правах наследника. Позднее, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит государству. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри. «Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону не к государству, как это имеет место сейчас, а в собственность муниципального образования по месту открытия наследства». Гражданское право. Часть 3. // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.; 1998. С.581.

Статья 1117 ГК РФ "Недостойные наследники" различает лиц, абсолютно не имеющих права наследовать: противоправные действия; целеполагание - призвание субъекта или других лиц к наследованию либо увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства; направленность - против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании; форма вины - умысел; степень завершенности - законченное нарушение или попытка ("способствовали или пытались способствовать"); судебное постановление по факту и относительно - тех, кто может быть отстранен от наследования «По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). Ст. 1117. п.2. // Правовая база Консультант плюс. Здесь речь идет об алиментных обязательствах членов семьи: родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей; совершеннолетних детей в отношении родителей; супругов - по отношению друг к другу; братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; дедушек и бабушек в отношении внуков; внуков в отношении дедушек и бабушек - по праву представления; пасынков и падчериц в отношении отчима и мачехи.

Глава II. Формы наследования

2.1 Наследование по закону

Исторически наследование по закону (successiolegitima) возникло раньше наследования по завещанию. Это означало, что первоначально имущество в случае смерти главы семьи paterfamilias переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. Общим признаком, определяющим преимущественное право на наследство, было родство наследника с наследодателем. Однако имел значение вид родства. Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты. Согласно закону XII Таблиц, «если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи».Римское частное право. Учебник / Под ред. И.Б.Новицкого и И.С. Перетерского. М.: 1996, С.168-176 Имущество наследовалось тремя группами (очередями) наследников: "своими" наследниками, агнатами и когнатами. “Свои наследники” suiheredes, составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались также и "необходимыми" наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось "своих" наследников, то к наследованию призывалась вторая очередь наследников - агнаты agnatusproximus (ближайшие родственники) (например, брат умершего). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). К третьей очереди относились родичи по крови - когнаты undecognati, которыми считались все лица, связанные общностью происхождения. Заложенное в древнеримском праве система деления наследников на группы заключалась в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший не оставил завещания, но и в некоторых других случаях: если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался принять наследство.

Преторское право установило не три, а четыре группы (очереди)) наследников: первая очередь (undeliberi) включала детей наследодателя; вторую очередь составляли все агнаты (undelegitimy); третья очередь включала когнатов до шестой степени родства включительно (undecognati); в четвертую очередь входил переживший наследодателя супруг (супруга) умершего (undeviretuxor). Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право. М., 2004, Учебник. 2004, С. 14-15. Заложенное в древнеримском праве система деления наследников на группы заключалась в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший не оставил завещания, но и в некоторых других случаях: если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался принять наследство.

Юстиниан своими новеллами ввел «пять очередей наследников: первая очередь - все нисходящие наследники умершего (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей), при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя; вторая очередь - восходящие родственники умершего (отец, мать, дед, бабка), а также родные братья, сестры и их дети; третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего и их дети; четвертая очередь - все остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства; пятая очередь - переживший супруг (супруга) умершего». Дигесты Юстиниана: В 8тт. (Текст): пер. с латинского. / Под ред. Л.Л. Кофанова. / Л.Л. Кофанов. - М.: Статус, 2001-2006 С.310.

В древнем Риме наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Указ. Соч., С.15 При поколенном равенстве (наследовании), в том случае, когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например, сыновья), а другие - в силу права представления (например, внуки), принцип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца осталось, например, три сына и четыре внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех. Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Такое наследование отличалось от наследственной трансмиссии, - т.е. ситуации, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Как и в римском частном праве в российском наследственном праве наследование по закону successiolegitima - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Для наследования по закону необходимы как минимум три факта: смерть наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону.

Говоря о наследовании по закону важно отметить принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, который выражается в том, как определен круг наследников по закону.

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания: родственники; приравненные к ним лица, (переживший супруг; усыновители, усыновленные; пасынки, падчерицы, отчим и мачеха); нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; государство.

Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) по степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего предка -1-я, 2-я, 3-я и т. д. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. При этом различают кровное родство undecognati, т. е. кровная связь в происхождении от общего родителя и не кровное (отсутствует связь) родство. Выделяют прямое родство (лица, последовательно происходящие друг от друга) и боковое (лица, происходящие от общего предка: брат, сестра, дядя, тетя, племянник). Прямое родство в свою очередь подразделяется на восходящее ascendentes (мать, дед и т. д.) и нисходящее descendentes (сын, внучка). Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) не наследуют после друг друга. Также не являются наследниками друг друга по закону двоюродные братья и сестры.

«При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель, и его родственники - с другой - приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам)». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). п.1.Ст. 1147 // Правовая база Консультант плюс. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключением из этого правила являются случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению: «усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). п.3 Ст. 1147. // Правовая база Консультант плюс.

Усыновленные - дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. При этом усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. От усыновления следует отличить признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания такого лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; признаны судом недееспособными; лишены судом родительских прав.

Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем. «Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола».Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред от 30.06.2008) Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Наследники призываются к наследству в порядке очередности. В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Это право нисходящего родственника вступать на место своего родителя или другого восходящего умершего.

К наследникам первой очереди по закону относятся дети (т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве, о рождении детей,), супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя. Двоюродные внуки и внучки наследуют по праву представления.

Наследниками пятой очереди являются дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек. Двоюродные дедушки и бабушки наследуют по праву представления.

Наследниками шестой очереди являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя. Двоюродные правнуки и правнучки наследуют по праву представления.

Наследниками седьмой очереди являются дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя. Наследуют по праву представления двоюродные дяди и тети.

Наследниками восьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Их родственники наследуют по праву представления.

О спорности и сложности наследования по закону при наличии большого числа очередей указывалось еще в начале XX века.

2.2 Наследование по завещанию

Основное значение в Древнем Риме имело наследование по завещанию (secundum tabulas testamenti). Отсюда такие термины, как завещательное наследство (hereditas testamentaria) или наследник по завещанию (heres ex testamento).

Завещание (testamentum) - это не просто всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. При этом назначение наследника должно было быть указанным в самом начале завещания, и без него завещание не имело юридической силы.

«Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти». Скрипилев Е.А. Основы Римского права. М. 2001, С.187-194; Дигесты Ульпиниана.

Завещание в российском наследственном праве - «односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). п.5 Ст. 1118. // Правовая база Консультант плюс.

Завещание должно быть составлено в письменной форме с приложением печатей и подписями завещателя и свидетелей (их должно было быть не менее семи).

Завещать были вправе полноправные римские граждане, но отнюдь не рабы. Не могли завещать также некоторые категории преступников и подвластные дети.

В римском праве завещательная дееспособность отсутствовала у несовершеннолетних, то есть у детей моложе четырнадцати лет для мальчиков и моложе двенадцати лет для девочек. Она отсутствовала у умалишённых, у лиц, объявленных расточителями и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например, глухонемых. Наследником могло быть назначено одно или несколько лиц. Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не определял доли наследников явным образом, то наследовали в равных долях.

Завещатель вправе: составлять или не составлять завещание; составить одно или несколько завещаний; распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его частью; любым образом определить доли наследников в наследстве; завещать своё имущество любым лицам; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; указать в завещании помимо основного, запасного наследника; возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц; возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели; поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником; включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК; выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем; отменить или изменить совершенное завещание.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом.

Распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания могут: совершеннолетние; не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак; эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения гражданской дееспособностью в полном объеме.

Завещание, составленное с соблюдением всех требований закона, признавалось недействительным и утрачивало силу до открытия наследства, прежде всего, вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшие времена могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву - уничтожением, срывом с них печатей. Юстиниан постановил, что по истечении десяти лет завещание может быть изменено соответствующим заявлением в присутствии трех свидетелей.

Наряду с назначением наследников завещатель определял наследственную долю, выделяемую каждому из них. Размер выделенной доли зависел от усмотрения завещателя. Однако некоторые из числа законных наследников не могли быть лишены наследства полностью.

На обязательную долю имели право: непосредственно подвластные; внебрачные дети (только после матери и ее восходящих); нисходящие и восходящие родственники - братья, сестры; сводные братья и сестры, дети одного отца (только в том случае, если в качестве наследника установлена persona turpis - лицо предосудительного поведения); патрон - после вольноотпущенника, умершего бездетным.

Размер обязательной доли был равен 1/4 доли, которую это лицо получило бы при наследовании по закону. Обязательная доля могла быть не оставлена по уважительной причине: причинение опасности жизни завещателя и др. На обязательную долю не может претендовать тот, кто был эксгередирован наследодателем, т.е. лишен наследства в законном порядке.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом признания этих обстоятельств чрезвычайными.

Глава III. Формы принятия и отказа от наследства

3.1 Принятие наследства. Способы принятия наследства

Со времен древнего Рима, принятие наследства - это одностороннее действие наследника (акт воли), означающее его желание вступить в права наследства. Способ принятия наследства заключал два момента: владельческая воля animus (прямое волеизъявление наследника) и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства (в случае, когда наследник начинал платить по долгам наследодателя.

В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня открытия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность ограничивается размером полученного наследства.

Наследники приобретают право наследования с момента открытия наследства. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Российское законодательство предусматривает способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом.

Днем открытия наследства, является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день предполагаемой гибели гражданина, указанный в решении суда как день смерти. Весьма существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя.

Подлинность подписи наследника па заявлении о принятии наследства должна быть нотариально засвидетельствована.

Принятие наследства- «односторонняя сделка, направленная на приобретение наследственного имущества, - может быть совершено лично или через специально уполномоченного, а также законного представителя». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). п.1 Ст. 1153. // Правовая база Консультант плюс.

Наследство может быть принято: в течение шести месяцев со дня открытия наследства; в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим; в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (п. 2 ст. 1154 ГК); не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником.

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно: в судебном порядке - по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока; без обращения в суд - при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом.

«Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя». Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. От 18.07.2006) « О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось правопреемником по всем долгам умершего.

3.2 Отказ от наследства. Право отказа от наследства, способы отказа

Институт отказа зародился в древнем Риме. Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось правопреемником по всем долгам умершего. Избежать выплат по долгам умершего можно было, лишь отказавшись от наследства.

В древнем Риме отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные законом сроки и надлежащим образом. Отказ от наследства приводил к нескольким правовым последствиям: наследство переходило к подназначенному наследнику; наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их отсутствии - к другой; наследство могло перейти к наследникам по закону.

По общему принципу ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, даже в том случае, если было осуществлено фактическое или юридическое его принятие. Однако обратного порядка быть не может,

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК). При отказе от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказаться от наследства и без указания выгодоприобретателей (п. 1 ст. 1157 ГК).

3.3 Наследственная трансмиссия

В теории права наследственной трансмиссией hereditastransmission называется «переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало, и который умер, не успев его осуществить». Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). Ст. 1156. // Правовая база Консультант плюс.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не следует смешивать с наследственным имуществом наследодателя. Для осуществления наследственной трансмиссии установлен особый срок. Для принятия наследства в таком порядке необходимо особое выражение воли наследника. Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не лишает наследника возможности принять наследственное имущество, непосредственно принадлежавшее умершему, а принятие этого имущества не означает принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от принятия наследства в порядке перехода права и отказ от принятия основного наследства влекут за собой разные правовые последствия: в первом случае имущество переходит к лицам, призванным к наследованию наряду с умершим наследником, а во втором - к другим наследникам умершего наследника.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Заключение

В заключение хочу повторить, что система римского права оказала громадное влияние на последующее развитие законодательства и правовых учений.

Точность формулировок, ясность построения и аргументации и глубокая жизненность, конкретность и практичность права и вместе с тем полное соответствие всех юридических выводов интересам господствующего класса - все это является отличительными признаками частного римского права. Недаром многие римские юридические выражения и формулы перешли в века.

Труд римских юристов - это многовековой и лишь в незначительной степени дошедший до нас труд, приведший в первые века н.э. к детальной разработке всех юридических вопросов, связанных с относительно сложной хозяйственной жизнью того времени. Римские юристы придали римскому частному праву его место в истории. Недаром еще в древности говорили, что юристы «создали» римское право.

В силу исторической судьбы римского права, сделавшей его одним из факторов развития гражданского права и особенно его современного значения для изменяющейся системы права России, знакомство с ним необходимо каждому образованному юристу.

Список литературы

а) нормативные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья) от26.11.2001г. № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. 30.06.2008). // Правовая база Консультант плюс.

2. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. От 18.07.2006) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

3. Конституция Российской Федерации // Принятая всенародным голосованием 12.06.93г. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - С. 32

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред от 30.06.2008).// С.57

б) источники:

1. Дигесты Юстиниана: В 8тт. (Текст): пер. с латинского. / Под ред. Л.Л. Кофанова. / Л.Л. Кофанов. - М.: Статус, 2001-2006 С.310.

в) учебная и научная литература:

1. Гражданское право. Часть 3. // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.; 1998. С. 510.

2. Гражданское право. В 2-х т. / Отв. Ред., Е.А. Суханов. М., Т. 1. 1993. С. 543

3. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право. М., 2004, Учебник. 2004, С.432.

4. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для юрид. Вузов и фак. / Д.В. Дождев; Под общ. Ред. В.С. Нерсесянца. - 2-е изд., изм. И доп. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - С.784.


Подобные документы

  • Понятие и содержание процесса наследования. Основания наследования, время и место открытия наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия). Порядок совершения отказа от наследства.

    дипломная работа [130,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Наследование как переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам. Единый порядок принятия наследства в Российской Федерации по закону и по завещанию. Определение перехода права на принятие наследства термином "наследственная трансмиссия".

    курсовая работа [36,0 K], добавлен 30.10.2013

  • Общее понятие наследования и наследства в российском законодательстве. Субъекты наследственных правоотношений. Наследование по закону. Наследование по завещанию как наиболее оптимальная форма перехода имущества по наследству от одного лица к другому.

    курсовая работа [38,3 K], добавлен 21.03.2014

  • Понятие и значение наследования. Сохранение семейных устоев. Субъекты наследственных правоотношений. Способы принятия наследства. Обеспечение материальной базы для новых поколений. Понятие и способы отказа от наследства. Оформление наследственных прав.

    дипломная работа [85,7 K], добавлен 15.03.2011

  • Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.

    курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013

  • Общие положения о наследовании. Субъекты наследственных правоотношений. Особенности принятия и отказа от наследства по действующему законодательству. Понятие призвания к наследству, основные способы его принятия. Порядок оформления наследственных прав.

    дипломная работа [201,1 K], добавлен 29.06.2015

  • Изучение законодательства, связанного с приобретением наследства в настоящее время. Понятие и источники правового регулирования наследования. Субъекты наследственных правоотношений. Способы и сроки принятия наследства. Способы отказа от наследства.

    курсовая работа [74,7 K], добавлен 01.12.2014

  • Условия и принципы наследования по закону. Круг наследников, очередность их призвания к наследованию. Проблемы приобретения наследства по закону. Способы принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества.

    дипломная работа [136,3 K], добавлен 13.07.2011

  • Значение, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Состав наследственной массы. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества.

    дипломная работа [108,3 K], добавлен 06.12.2010

  • Особенности форм наследования: по завещанию и наследование по закону. Решение о принятии наследства. Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ. Охрана наследственных прав российских граждан за рубежом. Время открытия наследства.

    курсовая работа [71,9 K], добавлен 29.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.