Наследственная масса – существенные новеллы наследственного права, предусмотренные частью 3 ГК РФ
Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Наследственная масса как совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права и обязанностей наследодателя. Существенные новеллы наследственного права.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.10.2008 |
Размер файла | 102,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1992 года и от 11 августа 1994 года) О приватизации жилого фонда в Российской Федерации. Закон РФ. Принят верховным Советом РФ. квартиры в домах государственного и муниципального жилищного фондов приватизируются с согласия всех проживающих совершеннолетних, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет членов семьи либо в индивидуальную (единственный собственник, на имя которого оформлен договор передачи), либо в общую долевую, либо в общую совместную собственность.
В случае смерти индивидуального собственника приватизированная квартира по общим правилам о наследовании переходит к его наследникам по закону или по завещанию вне зависимости от того, проживают ли они в данной квартире или нет. Другие проживающие в этой квартире члены семьи, не ставшими наследниками, сохраняют лишь право на проживание.
Общая долевая собственность означает, что все участники общей долевой собственности имеют определенные доли, которые признаются, как правило, равные. Эти доли указываются в правоустанавливающим документе, который выдается на имя всех участников общей собственности. Если один из собственников умирает, то по наследству переходит только доля умершего. Получившие эту долю наследники становятся участниками общей долевой собственности и независимо от того, проживают ли они в данной квартире или нет.
Общая долевая собственность означает, что доли в правоустанавливающем документе не указываются. В любой момент эти доли могут быть определены, как сособственниками, так и наследниками умершего сособственника, для этого необходимо обратиться к нотариусу либо в суд. Необходимо отметить, что размер долей в общем имуществе заранее не определен. Доли определяются лишь при прекращении отношений общей собственности или при выделе участника. Таким образом, в случае смерти участника общей совместной собственности по требованию наследников определяется доля умершего, которая включается в состав наследственной массы, но поскольку наследник не может стать сособственником в праве общей совместной собственности в силу закона, поэтому необходимо определение доли умершего в общем имуществе.
Здесь следует обратить внимание на ошибочность достаточно распространенного мнения о том, что в случае приватизации квартиры в совместную собственность доля умершего переходит к другим собственникам. Выделенная доля умершего становится объектом наследования. «Для обеспечения единообразной правоприменительной практики нотариусов и Комитета муниципального жилья Правительства Москвы до решения указанных вопросов в законодательном порядке, а также до формирования судебной практики нотариусам рекомендуется, на основании статей 255 и 254 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствоваться следующим.
В случае смерти сособственника квартиры, находящейся в общей совместной собственности, по заявлению наследников умершего, заводится наследственное дело. При отсутствии спора между сособственниками и наследниками умершего заключается соглашение об определении долей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру. (За исключением случаев, когда переживший сособственник является единственным наследником). Это соглашение удостоверяется нотариусом (желательно по месту открытия наследства) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. после полного выяснения нотариусом круга лиц, призванных к наследованию, при представлении правоустанавливающих документов на квартиру.» Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник. 1997. №4. С.11.
Рассмотрим ситуации: если в квартире, принадлежащей по праву совместной собственности мужу, жене и дочери, умерла жена, у которой имеются кроме указанных наследников (являющихся одновременно и сособственниками), еще наследник -- сын, то он тоже подписывает данное соглашение, хотя не является сособственником, но является наследником на выделенную соглашением долю умершего.
Другая ситуация: если переживший сособственник является единственным наследником (или все другие наследники отказались от наследства в его пользу), действует иной порядок оформления наследства. Соглашение об определении долей не заключается. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о принятии наследства с отметкой о согласии считать доли в общей собственности с умершим равными (статьи 253-254 ГК РФ).
«Если переживший сособственник является супругом умершего и квартира приобретена супругами во время брака за счет общих средств, 1/2 доля квартиры умершего супруга (сособственника) определяется в порядке ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате путем оформления свидетельства о праве собственности, т.е. по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга.» Методика оформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместной собственности граждан. // Нотариальный вестник, 1997. №4. С.12.
Если у умершего сособственника нет наследников ни по закону, ни по завещанию, то свидетельство о праве на наследство к имуществу умершего выдается государству. Соглашения об определении долей, возможно только с участием компетентных органов, являющихся представителями государства (налоговые инспекции), оповещение которых является обязанностью нотариуса.
Дело по иску Ярыкина Т.Ф. к Сальниковой И.Н. о признании права собственности на приватизированную квартиру Яркина А.С. завешала все имущество своей дочери, но в завещании не упоминалось о квартире принадлежавшей ей на праве долевой собственности вместе с Сальниковой. Сальникова утверждала что перед смертью Ярыкина А.С. хотела переоформить квартиру на неё так как она заплатила за эту долю деньги, но в связи со смертью она не успела. Суд установил, что Ярыкина А.С. действительно подала документы на переоформление квартиры на Сальникову но документы вернули так как они были неправильно оформлены. Решение по делу было вынесено в пользу Сальниковой. Архив Ленинского суда города Краснодара. 1999 год. Дело № 2-1362-99 Дело по иску Ярыкиной Т.Ф. к Сальниковой И.Н. о признании права на часть квартиры.
Еще ситуации: если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они умерли, соглашение об определении долей заключается между их наследниками. Если же квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они являлись наследниками по отношению друг к другу, в этом случае заводится наследственное дело после последнего наследодателя и по заявлению наследника определяются доли всех умерших сособственников. При наличии других наследников заводятся наследственные дела после каждого наследодателя и заключаются соглашения об определении идеальных долей между наследниками каждого сособственника.
Нужно иметь в виду, что разница между долевой и совместной собственностью состоит лишь в том, что участник общей долевой собственности имеет право на выдел своей доли, а участник общей совместной собственности - на определение доли и ее выдел.
«В связи с приватизацией государственных и муниципальных квартир в практике возник вопрос о переходе по наследству тех квартир, наниматели которых выразили желание их приватизировать, но не успели при жизни в установленном порядке оформить право собственности на занимаемую квартиру (заключить договор передачи, зарегистрировать его в соответствующем исполнительном органе и т.п.).» Ярошенко К. О наследовании жилья.// Нормативный бюллетень. Самарская областная нотариальная палата, 1996. №11. С. 84.
Немало вопросов при применении Закона РФ о приватизации вызывала проблема определения момента, с которого лицо, подавшее заявление на приватизацию занимаемого жилья, могло считаться его собственником.
Конфликтные ситуации при наследовании приватизированных квартир заключаются чаще всего в том, что наследство открывается при уже начатой, но еще не завершенной процедуре приватизации квартиры. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №8 от 24 августа 1993 года «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» сказано «если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».
Рассмотрим пример, Максимов обратился в Ленинский суд с иском к опытной станции о признании права собственности на квартиру. Мать Максимова обратилась 6 декабря 1998 года к администрации станции - владельцу жилой площади об оформлении документов на приватизацию и лишь в октябре 1999 года получила документы, необходимые для обращения в районный комитет по приватизации для окончательного оформления приватизации. Мать, находясь в больнице, дала доверенность на имя сестры Максимовой на получение документов о приватизации. 4 декабря 1999 года мать умирает, но ответчик не признает право собственности на спорную жилую площадь. Ответчик, возражая против иска, опирался на то, что на оформление договора законом определено два месяца, а мать истца скончалась до истечения срока (дата подачи заявления 28 октября 1999 года).
Решением Ленинского районного суда в иск удовлетворен. Архив Ленинского Районного суда города Краснодара. 1999 год. Дело № 2-349-99. Дело по иску Максимовой к опытной базе о признании права собственности на квартиру.
Здесь необходимо, прежде всего, брать во внимание не сам факт заключения договора о передаче в собственность гражданину квартиры, а выраженную в заявлении волю наследодателя на приватизацию занимаемого жилого помещения, если при этом такое заявление не было им отозвано. При этом руководствоваться тем, что по независящим от наследодателя причинам, а именно из-за его смерти, он был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано, исходя из смысла преамбулы и ст.ст.1, 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», что гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием.
Кроме того, необходимо учитывать, что соблюдение установленного статьями 7 и 8 названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан: в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в 2-х месячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, подлежащий регистрации в соответствующем органе, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение.
При аналогичной ситуации Президиум Пензенского областного суда от 14 января 1994 года указал, если гражданин, подавший заявление на приватизацию жилья и необходимые для этого документы, умер до оформления и регистрации договора о передаче жилого помещения в собственность, то его смерть не является основанием к отказу в удовлетворении права на приватизацию жилого помещения. В президиумах Верховных Судов республик, краевых и областных судов. Президиум Оренбургского областного суда. Постановление Президиума Пензенского областного суда.// Бюллетень Вех. Суда Российской Федерации.1994. №5.
На практике решение вопроса об оформлении и выдачи наследнику свидетельства о праве наследования и общеустановленном порядке выглядит так: доводить «сделку» приватизации жилья до конца, но уже с наследником, заменяющим в ней умершего наследодателя, производить до оформление документов в обычном порядке путем заключения договора приватизации жилья уже с наследником.
«С учетом того, что требования наследников о включении приватизируемых жилых помещений, по которым правоустанавливающие документы до конца не оформлены, в наследство могут быть удовлетворены лишь при условии несоблюдения наследодателями установленных правил оформления документов по независящим от них причинам, представляется, что тут подошел бы «судебный» вариант, т.е. установление права собственности наследников судебным решением в любом случае возникновения спорных ситуаций по иску как самого наследника, так и других заинтересованных в этом лиц с одновременным рассмотрением вопроса о признании действительной неоформленной в установленные сроки не по вине наследодателя сделки приватизации в соответствии со ст. 165 (п. п. 2, 3) части первой ГК РФ (ст. 47 ГК РСФСР 1964 г.). При этом судебное решение должно иметь силу правоустанавливающего документа с освобождением лиц, за которыми согласно решению суда признается право собственности, от каких-либо последующих его оформлений и выплат дополнительных пошлин кроме как при предъявлении иска.
Вместе с тем и в судебной практике сложились разные подходы к разрешению спорных ситуаций. В одних случаях суды выносят решения о признании права собственности на спорные жилые помещения (квартиры) за умершими нанимателями или членами их семей, на чье имя оформлялись документы на приватизацию, в других же - о признании за наследниками права собственности на жилые помещения в порядке наследования, а в третьих случаях - о признании за наследниками права на получение жилых помещений в собственность по договору приватизации жилья, заключенному с наследодателем» Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир.//Законность. 1997. №11. С.14.
Можно сделать вывод, что подача заявления нанимателем на приватизацию занимаемой квартиры или комнаты достаточно, чтобы в случае смерти наследодателя ставить вопрос о наследовании. «Следует также учитывать, что в случае возникновения спора по поводу правомерности договора передачи жилого помещения, в том числе и в собственность одного из его пользователей, этот договор, а также свидетельство о праве собственности по требованию заинтересованных лиц могут быть признаны судом недействительными по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки недействительной (например, как совершенной под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, или гражданином, злоупотребляющим спиртными напитками или наркотическими веществами и т.п.)» Гетман Е. Приватизированные квартиры.// Домашний адвокат. 1994. №1. С.17.
В связи с принятием Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1998 года имеют место следующие ситуации государственной регистрации при вступлении граждан в право на наследство: О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 1997 года.
1. Если наследодатель до смерти не зарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палате, но правоустанавливающий документ был зарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ или Комитете по земельным ресурсам и землеустройству), применяются общие правила вступления в наследство. После выдачи в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию необходимо зарегистрировать его в регистрационной палате. Для этого предоставляются следующие документы: заявление о государственной регистрации права, свидетельство о праве на наследство, соответствующие справки из органов технического учета объектов недвижимости, квитанция об оплате государственной регистрации.
2. Если же наследодатель при жизни не зарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палате после момента ее открытия и правоустанавливающий документ не был зарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ и Комитете по земельным ресурсам и землеустройству) возможны следующие варианты:
а) если наследодатель заключил договор по отчуждению недвижимости, но при жизни не успел его зарегистрировать в регистрационной палате, при условии что первичная регистрация его прав была проведена и договор был нотариально удостоверен, то в Палату на регистрацию сделки подают заявление покупатель, на основании статьи 16 Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон Российской Федерации. Принят Государственной думой 17 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 1997 года.. В случае возникновения спора между наследниками и покупателями, дело осматривается в устанавливаемом законом порядке.
Договор, составленный в простой письменной форме при наличии указанных выше условий, не подлежит государственной регистрации РП, и в отношении предмета договора при наличии спора, покупатели и наследники доказывают свои права на данное имущество в судебном порядке. И в зависимости от решения суда рассматривается вопрос о порядке и наличии возможности наследования. Государственная регистрация данного договора и права покупателя производится при наличии решения суда, вступившего в законную силу.
б) если наследодатель заключил договор приобретения недвижимости, но при жизни не успел его зарегистрировать в РП, документы на государственную регистрацию нотариально удостоверенной сделки может подать продавец или его представитель. На основании зарегистрированного договора (в случаях, когда такая регистрация предусмотрена действующим законодательством), наследники вступают в права на наследство на общих основаниях. При наличии спора, вопрос о государственной регистрации сделки и права покупателя решается в судебном порядке по иску заинтересованной стороны.
В случае приобретения права собственности на объекты недвижимости в порядке приватизации (статья 7 Закона «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации») О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Закон Российской Федерации. Принят Верховным Советом 04 июля 1991 года.- М.: Юридическая литература,1997.
, или приобретения его членом ЖСК или иных потребительских кооперативов (пункт 4 статьи 218 ГК РФ), вопрос о наследовании при отсутствии спора решается в порядке, установленном законодательством о нотариате.
Вместе с тем заметно возросло и число возникающих на практике спорных ситуаций вокруг наследования, особенно в случаях приобретения гражданами наследуемого жилья по новым для законодательства основаниям (таким, как приватизация, переход квартир жилищно-строительных кооперативов в собственность членов кооператива и др.) из-за отсутствия в законодательстве по этому поводу определенного правового решения.
«Если в отношении квартир в домах жилищно-строительных кооперативов возникающие спорные ситуации связаны в основном с наступлением тех или иных сроков, определенных в законе, и не обусловлены еще и дополнительным оформлением (регистрацией) права собственности его приобретателем (поскольку возникновение права собственности в этих случаях не растянуто во времени и обусловлено лишь выплатой паевого взноса за квартиру в полном объеме, с которой в силу закона и связывается момент возникновения права собственности), то применительно к приватизации жилья (приобретение жилья в домах общественного фонда) споры при наследовании в большинстве своем возникают по вопросам приобретения права собственности на наследуемое жилье самим наследодателем из-за протяженности во времени в этих случаях процедуры оформления правоустанавливающих документов» Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир.// Законность. 1997. №11.С.15..
До введение в действие Закона «О собственности в СССР», то есть до 1 июля 1990 года, после смерти члена кооператива наследники могли получить кооперативную квартиру или дачу только в том случае, если они проживали вместе с наследодателем и пользовались указанным имуществом. В остальных случаях по наследству переходил лишь пай, а кооперативные квартиры и дома, находящиеся в дачном кооперативе, отходили кооперативу, собственностью которого они являлись.
Например, после смерти мужа в кооперативной квартире остались проживать жена и двое детей. Пай за квартиру полностью выплачен не был, однако так как наследники пользовались квартирой при жизни наследодателя, они и после смерти сохраняют право пользования ею при условии, что один из них вступит в члены кооператива. Это правило сохранилось и после вступления в действие Закона о собственности и статьи 218 ГК РФ.
Рассмотрим еще один пример: наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой.
Член ЖСК-2 Центрального района г. Краснодара Ф. умерла в апреле 1988 года. С заявлением о предоставлении освободившейся квартиры в доме кооператива обратились члены ЖСК 3., нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и Д., полагая, что имеют преимущественное право на получение этой квартиры. Решением общего собрания членов ЖСК в январе 1991 года квартира была предоставлена 3. для отселения семьи сына -- Ж.
Д. обратилась в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение упомянутой квартиры, ссылаясь на то, что проживала единой семьей с престарелой Ф. на протяжении 13 лет--до ее смерти, полностью содержала ее, осуществляла необходимую помощь, пай за квартиру Ф. завещала ей.
Решением Ленинского районного нарсуда г. Краснодара (оставленный без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Краевого суда) требования Д. удовлетворены.
Разрешая данный спор, суд полно проверил все его обстоятельства и обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние 13 лет жизни Ф. проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение, осуществляла за ней уход, в котором она нуждалась по состоянию здоровья и в силу престарелого возраста. Также Д. ремонтировала квартиру на свои средства, пыталась обменять свою квартиру и квартиру Ф., чтобы съехаться с ней в одну, но обмен не состоялся ввиду отсутствия подходящего варианта. Были представлены доказательства этого.
Поэтому суд сделал правильный вывод о том, что Д. как наследница Ф. и как член ее семьи, пользовавшаяся квартирой при жизни последней, приобрела право пользования спорной квартирой в доме ЖСК и имеет преимущественное право на пользование этой жилой площадью после смерти Ф.
Доводы протеста о том, что Д., унаследовав только пай на квартиру, а не саму квартиру, не имеет права как наследник на пользование квартирой, не могли повлечь отмену судебных постановлений, поскольку суд удовлетворил ее требования по иным основаниям: как наследника Ф., пользовавшегося указанной квартирой при жизни наследодателя и как члена ее семьи.
С учетом всех конкретных обстоятельств данного дела суд правильно разрешил возникший спор и оснований для отмены судебных постановлений не имеется. Архив Ленинского районного суда города Краснодара 1999 год. Дело № 2-546-99 Дело по иску Д. к ЖСК-2 о признании права на наследование пая в ЖСК.
С принятием Закона о собственности в РСФСР (статья 13) ситуация
изменилась. Теперь и в соответствии с пунктом 4 статьи 218 ГК РФ 1994 года член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного кооперативов, садово-огороднического товарищества или другого кооператива, полностью внесший свой павой взнос за квартиру, дачу, садовый домик, гараж, иное помещение или строение, предоставленное ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество.
«Таким образом, в этих случаях член кооператива признается собственником занимаемой им квартиры (другого помещения) в силу закона, и для включения такой квартиры (другого помещения) в состав
наследственной массы не имеет значения, получил ли член кооператива документы о праве собственности при жизни или нет. Соответствующие документы наследники могут оформить и после смерти, доказав, что паенакопление было выплачено при жизни члена кооператива» Ярошенко К. О наследовании жилья.// Нормативный бюллетень. Самарская областная нотариальная палата. 1996. №11. С. 84-85.
Если же член кооператива не выплатил полностью паевой взнос, то он является пользователем квартиры, которая находится в собственности жилищного или жилищно-строительного кооператива. В случае его смерти переход права пользования на кооперативную квартиру наследникам или другим лицам и прием в члены кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном уставом кооператива.
В силу закона кооперативная квартира (иное помещение), за которую полностью внесен пай, переходит в собственность члена кооператива, и именно на имя члена кооператива выдается документ о праве собственности. Вместе с тем паенакопление, выплаченное за счет общих супружеских средств либо перешедшее к нескольким лицам по наследству, является общим имуществом. Поэтому второй супруг, и также лица, имеющее право на часть паенакопления, но не являющиеся членами кооператива, также вправе стать участниками общей собственности на квартиру. Свидетельство о праве собственности одного из супругов (не члена кооператива) на долю кооперативной квартиры может быть выдано нотариусом. При возникновении спора вопрос о принадлежности и размере доли решается судом. Таким образом, при наследовании кооперативных квартир, также как и при наследовании приватизированных квартир в состав наследственного имущества могут включаться и квартиры в целом, и доли в общей собственности на квартиру.
Вопросам наследования уделено внимание в Законе РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от 15 апреля 1998 года. Указанные объединения создаются в форме некоммерческих товариществ или потребительских кооперативов либо некоммерческих партнерств. Земельные участки за членами объединений закрепляются на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования. Наследники членов могут стать членами объединения. Расположенные на земельных участках строения и сооружения наследуются на общих основаниях, предусмотренных гражданским законодательством. Земельные участки, находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по завещанию, а предоставленные гражданам в пожизненное наследуемое владение - только по закону.
Если земельные участки предоставлены гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются в тех же размерах и на том же праве, что и за наследодателем. При этом наследнику предоставляется право произвести перерегистрацию земельного участка в пожизненное наследуемое владение либо выкупить его в собственность по нормативной цене земли. Если земельные участки предоставлены гражданам на праве аренды или срочного пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются на оставшийся срок на том же праве, что и за наследодателем.
При этом наследникам предоставляется право приватизации участков. Таким образом, если земельный участок закреплен за наследодателем не на праве собственности, а на ином праве, то он к наследникам по завещанию в порядке наследственного правопреемства перейти не может, а к наследникам по закону переходит лишь тогда, когда был закреплен в пожизненное наследуемое владение. В то же время наследникам, которые стали собственниками расположенных на земельном участке строений и сооружений, предоставляются достаточно широкие возможности закрепит участок на том же праве, на каком он был предоставлен наследодателю, либо перерегистрировать его на праве пожизненного наследуемого владения, если сам наследодатель этого права не имел, либо, наконец, приобрести на участок право собственности путем выкупа или приватизации. Однако в этих случаях право на земельный участок возникает у наследника не в порядке наследственного правопреемства, а по иным основаниям.
В тех случаях, когда участниками некоммерческого партнерства являются физические лица, их наследники имеют право на получение части имущества партнерства, переданного наследодателем в собственность партнерства, кроме членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами, если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами. (Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года) О некомерческих организациях. Федеральный Закон РФ. Введен в действие 12 января 1996 года.
2.3. Личные неимущественные права и обязанности наследодателя
Далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Одни личные неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга действительно существовать не могут. Таково, например, право авторства. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.
В соответствии со статьей 29 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года допускается наследование авторских прав: права автора на выпуск произведения в свет, его воспроизведение и распространение. Наследники автора вправе заключить договор на использование созданного автором произведения. К ним переходят права и обязанности, касающиеся использования и распространения произведения по договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит право охраны неприкосновенности произведений после смерти автора. В том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после смерти (статья 27). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано автором, осуществляется его наследниками.
Иск в суде города Краснодара по сути направлен на защиту авторского права умершего автора, но в связи с неточностью формулировки (не требовали признания права авторства, а ставили вопрос о возмещении вреда) иск не был рассмотрен в день когда было назначено слушание дела 17 мая 2001 года.
Охрана неприкосновенности произведений является также обязанностью специальных организаций по охране авторских прав. Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации.
Статья 43 этого же Закона указывает: «К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков.»
В установленном законом порядке к наследникам переходят права на оформление научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений. В состав наследства входят и исключительные права на объекты промышленной собственности. К наследникам переходит исключительное право использования изобретения. Наследники могут получить как патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на их получение (пункт 7 статьи 10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года №3517-1). Патентный закон Российской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года.// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. 1992. №42. Ст.3219. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную модель - пяти лет и патент на промышленный образец действует в течение десяти лет.
3.Существенные новеллы наследственного права, предусмотренные в части III ГКРФ
Необходимость изменения законодательства в области наследственного права назрела давно. Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам, а также государству или юридическим лицам. В этом состоит один из основных принципов наследственного права - свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Это означает, что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные супруги, иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не меньше половины доли ,которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Раньше обязательная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.
Впервые в истории российского права в новом ГК вводится такое понятие, как «личный закон» юридического лица. Им считается право страны, где это юридическое лицо было учреждено. «Российская газета» от 28 ноября 2001 г. «Круг наследников расширяется.» Комментарий . Более подробно…
В период завершения работы над третьей частью ГК РФ отношения по наследованию регулировались Основами гражданского законодательства Союза ССР 1991 года и разделом VII ГК РСФСР 1964 года. Сложность регулирования указанных отношений подтверждает тот факт, что уровень отмены и изменения решений в кассационном и надзорном порядке по наследственным спорам по состоянию на указанный период значительно выше средних показателей.
В ст.1111 ГК РФ более четко, чем в ст.527 ГК РСФСР, определены основания наследования по закону и по завещанию, так же более четко определено, что наследование основывается на законе, в случаях, когда нет завещания. В ГК РСФСР нет нормы, определяющей понятие «открытие наследства», в нем определены только время и место наступления обстоятельств (юридических фактов) возникновения правоотношений. Поэтому в ГК РФ была включена ст.1113, нормативно закрепляющая указанные юридические факты. Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым связано возникновение наследственных правоотношений, здесь отражена связь между положениями теории права и нормой закона, что позволяет последовательно раскрыть конструкцию наследственных правоотношений в целом.
В ст.1117 ГК РФ лица не имеющие права наследовать ни по закону, ни по завещанию, определены термином «недостойные наследники». Круг этих
лиц не изменяется: недостойными признаются лица, которые противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследника или против осуществления последней воли наследодателя выраженной в завещании способствовали призванию их к наследованию: родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и на момент открытия наследства не восстановлены в них, а так же злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. При этом несколько иначе, чем в ст. 537 ГК РСФСР, в этой статье определены основания признания лиц недостойными наследниками, в частности, мотивом совершения противозаконных действий может быть призвание не только этих лиц, но и близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся этим лицам или близким им лицам доли наследства. Это положение с одной стороны создает дополнительные ограничения на злоупотребление предоставленными гражданам прав наследования, а с другой - защищает права граждан на свободу завещательного волеизъявления. Ясно, что вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом и только по решению суда при наличии доказанной вины эти лица могут быть отстранены от наследования. Указанные решения могут быть вынесены судом по требованию любых заинтересованных лиц, недостойный наследник обязан возвратить все имущество, неосновательно полученное из состава наследства. Эти правила так же распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Таким образом, определен исчерпывающий перечень наследников. Поэтому считаю возможным признать недостойными наследниками не только граждан, но других указанных субъектов, в случае совершения их должностными лицами либо другими лицами уполномоченными в законном порядке совершать действия от имени или по поручительству юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, вышеуказанных действий.
Уважая и гарантируя свободу завещания, законодатель сохраняет право наследования за гражданами, которым наследодатель завещал имущество после совершения ими противоправных действий либо, сделав завещательное распоряжение в их пользу до совершения ими таких действий, впоследствии не лишил их наследства.
Имеется ввиду, что такие завещательные распоряжения должны быть сделаны только в порядке свободного волеизъявления. Но это не лишает права заинтересованных лиц подавать иски в суд. Говоря об общих положениях о наследовании по завещанию можно определить, что в новом законе сохраняется принцип свободы завещания и завещательного распоряжения наследственным имуществом, недопустимость совершения завещания через представителя, право завещателя подназначать наследников, по собственному усмотрению определять доли наследников в наследстве, а также лишать наследников по закону права на наследство, без указания причин принятия такого решения. Единственным ограничением указанных прав и свобод завещателя, как и в ГК РСФСР закон предусматривает правила об обязательной доле. Но при этом содержит некоторые особенности.
В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием; отсюда следует, что совершение гражданином такого распоряжения без соблюдения правил о завещании не может признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены в случае наследования по завещанию. Так же в указанной статье содержится правило, о том, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Это положение закрепляет сложившуюся нотариальную практику удостоверения завещания только лиц в полном объеме обладающих дееспособностью на момент совершения завещания, а также обязывает должностных лиц, уполномоченных удостоверять завещательные распоряжения граждан, до совершения этого юридического действия проверять дееспособность указанных лиц, а при обнаружении обстоятельств, дающих основание сомневаться в их дееспособности, отказывать этим лицам в удостоверении завещания, либо отложить совершение нотариального действия до выяснения обстоятельств, которые позволяют судить об объеме дееспособности обратившегося лица. В ст.1118 ГК РФ указывается, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, так как совершение завещания двумя или более лицами не допускается, поскольку фактически такое распоряжение может быть исполнено только при одновременной смерти составивших его завещателей, что мало реально, а при совершении такого события можно ставить вопрос о насильственной смерти завещателей и т.п.
Тайна завещания гарантируется не только ст.1123 ГК РФ, но и ст. 1119, указывающей на право завещателя не сообщать кому-либо о совершении, изменении или отмене завещания. Эти гарантии обеспечивают механизм правомерного наследования, а так же предупреждают ситуации, когда заинтересованные лица могли бы совершить противоправные действия, которые могут квалифицироваться как основания для их признания недостойными наследниками.
В соответствии со ст. 1121 ГК РФ завещатель вправе подназначить наследника, на случай если наследник по завещанию или по закону умрет до открытия наследства, не успев его принять, или в случае отказа от наследства, или в случае отстранения его от наследования, как недостойного. Если в завещании названы два или более наследников и не указаны доли, то считается, что имущество завещано в равных долях, если была завещана неделимая вещь, в случае спора о размере доли и порядке пользования этой вещи между наследниками этот вопрос решается в судебном порядке. (ст.1122 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или другими должностными лицами. Несоблюдение правил о письменной форме завещания, его удостоверения, влечет недействительность завещания как односторонней сделки, которая создает права и обязанности после открытия наследства !Метод. пособие!.
Однако в ст. 1129 ГК РФ допускается изложение гражданами последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно, когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности сделать нотариально удостоверенное завещание. Такое завещание излагается в простой письменной форме, которое должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что он представляет собой завещание. Указанное завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах по требованию заинтересованных лиц. Это требование может быть заявлено заинтересованными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства. В случае, если гражданин получит в последствии возможность сделать завещание без серьезных затруднений в письменной форме, с его надлежащим удостоверением и в течении одного месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание сделанное в чрезвычайных обстоятельствах , утрачивает силу.
Принятие такого положения актуально, в связи со сложившейся в современной России сложной криминогенной ситуацией и существованием таких территорий, на которых фактически ведутся военные действия. Находясь в таких условиях, граждане не могут реально совершить завещание в нотариальной форме. Учитывая то, что такое положение в законодательстве является новшеством здесь возникают вопросы , связанные с установлением самого факта наличия чрезвычайных обстоятельств, наличия и реальности угрозы жизни завещателя, собственноручно ли написано и подписано завещание и т.д. Такие вопросы будут разрешаться в суде в порядке особого производства с учетом особенностей данной формы судопроизводства и реальных ситуаций.
Действующее на сегодняшний день законодательство о наследственных правоотношениях требует, чтобы завещание было нотариально удостоверено. Оно должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом, до подписания такого завещания, оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. В случае, если завещатель не в состоянии лично прочесть завещание, его текст оглашается для завещателя нотариусом, о чем на завещании делается отметка с указанием причин по которым завещатель не смог лично причитать завещание. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам подписать завещание, то оно может быть подписано по его просьбе другим гражданином в присутствии нотариуса, о чем так же делается отметка о причинах этого с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства гражданина, подписавшего завещание, в соответствии с документом удостоверяющим его личность. В случае, если завещание составлено в присутствии свидетеля , оно также должно быть им подписано и сделана отметка с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства в соответствии с документом удостоверяющим его личность.
В обязанности нотариуса входит разъяснение свидетелю, а также лицу подписывающемуся за завещателя положений ст.1123 ГК РФ «О тайне завещания», а завещателю - ст. 1149 « О праве на обязательную долю».
В случаях, когда право совершения нотариальных действий представлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ. завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующими должностными лицами с соблюдением правил о форме завещания , порядке его удостоверения и тайне завещания.
В ГК РФ не изменен перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, таким образом к нотариально удостоверенным завещаниям относятся (приравниваются):
· завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях и других стационарных лечебных учреждениях, санаториях, проживающих в домах престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами, а так же директорами и главными врачами домов престарелых и инвалидов;
· завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
· завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других экспедициях, удостоверенные начальником этой экспедиции;
· завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Установлен особый порядок совершения таких завещаний (ст.1127 ГК РФ). Они должны быть подписаны завещателем в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание. Такое завещание должно быть, при возможности, направлено должностным лицом, удостоверившим его, через учреждение юстиции нотариусу или непосредственно по месту жительства завещателя. Кроме того, уполномоченное лицо должно принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если гражданин, который хочет совершить завещание, выскажет желание пригласить для этого нотариуса и такая возможность представляется реальной. При получении такого завещания нотариус обязан проверить соответствие завещания требованиям законодательства. В случае обнаружения грубых нарушений могущих повлечь признание недействительным, нотариус должен сообщить об этом завещателю. На практике часто встречаются случаи неисполнения должностными лицами обязанности по передаче экземпляра завещания нотариусу. Такое обстоятельство не может свидетельствовать о недействительности завещания. Если наследниками представлен имеющийся у них экземпляр завещания и оно составлено и удостоверено в соответствии с требованиями действующего законодательства, нотариус должен принять завещание и выдать на его основании свидетельство о праве на наследство Настольная книга нотариуса.
Несмотря на то, что в ст. 1128 ГК РФ по сравнению ГК РСФСР не изменены правила оформления завещательного распоряжения денежными средствами банках и иных кредитных организациях, которым представлено право иметь во вкладах или иных счетах денежные средства граждан, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Такое положение изменяет правило ст. 561 ГК РСФСР, где вклад исключен из состава наследства и выводил его из-под действия седьмого раздела ГК РСФСР. Положения ст.1128 изменяют порядок определения наследственной массы, что как следствие приводит к ее увеличению и увеличению в абсолютном выражении размеров долей наследников по закону. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании завещания переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке или другой кредитной организации. Обеспечены интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, а, следовательно, размер их наследственной доли определяется в относительном выражении от всей наследственно массы. Это соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не нарушает права и свободы других лиц Конституция Российской Федерации.
В новом ГК РФ введено понятие закрытого завещания и порядок его нотариального удостоверения. Это является новшеством в нашем законодательстве. Такое завещание гражданин вправе совершить не предоставляя при этом никому, даже нотариусу возможности ознакомиться с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ). Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. В данном случае удостоверяется сам факт передачи нотариусу завещания. Оно передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт подписанный свидетелями запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт на котором нотариус записывает сведения о лице, от которого принято завещание, о месте и дате его принятия, а так же фамилию, имя, отчество и место жительства каждого свидетеля. По представлении нотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем в течение пятнадцати дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших присутствовать заинтересованных лиц. После вскрытия конверта, текст завещания сразу оглашается нотариусом, после чего составляется протокол, который подписывается нотариусом и свидетелями, удостоверяющий вскрытие конверта и содержащий полный текст завещания. Протоколом вскрытия конверта с закрытым завещанием является следующий пример протокола:
Подобные документы
Основные понятия наследственного права. Наследственная масса как совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права и обязанностей наследодателя. Наследственные правоотношения с иностранным элементом.
дипломная работа [97,3 K], добавлен 01.06.2003Основные понятия наследственного права. Субъектный состав наследственных правоотношений. Наследование по закону и по завещанию. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 15.11.2002Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок призвания их к наследованию. Правовые проблемы института наследственного права в России.
дипломная работа [74,5 K], добавлен 10.10.2003Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.
дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009Понятие наследственного права. Источники наследственного права. Основные категории наследственного права.
дипломная работа [118,1 K], добавлен 11.10.2008Общая характеристика наследственного римского права, история его развития. Общие черты между древнеримским и современным институтом наследования. Актуальные положения и конструкции наследственного римского права. Наследование по завещанию и по закону.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.01.2015Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011Понятие, сущность и значение наследственного права. Его руководящие положения, идеи, основополагающие начала. Характеристика объектов наследственных правоотношений. Процедура принятия наследства. Особенности наследования по завещанию, по закону.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 26.11.2013Состояние института наследственного права в России. Обеспечение защиты наследственных норм, судебная практика получения имущества по поручению в государстве. Новеллы в действующем законодательстве, проблемы наследования по завещанию и пути их решения.
курсовая работа [39,0 K], добавлен 07.04.2011Значение и основные понятия наследственного права. Открытие наследства и наследственное правоотношение. Понятие наследства и наследственная масса. Правовое положение очередников при наследовании по закону. Необходимые наследники и выморочное имущество.
лекция [59,7 K], добавлен 25.07.2013