Наследование по завещанию и по закону

Наследование по законодательству Российской империи. Наследование по завещанию и по закону. Основные аспекты о принятие, отречение от наследства и утверждение в праве наследования. Этапы развития наследственного права в первые годы Советской власти.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 19.02.2019
Размер файла 283,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Содержание

Введение……………………………………….………….....……………………3 Глава I. Наследование по законодательству Российской империи……………………………………………………………………………7

§1. Открытие наследства……………………………………...……….…………7

§2. Наследование по завещанию и по закону……………………….…………15

§3. Основные аспекты о принятие, отречение от наследства и утверждение в праве наследования ……………………………………………………..………27 Глава II. Этапы развития наследственного права в первые годы Советской власти………………………………………………………………...…………...35

§1. Развитие наследственного права в 1917-1922 гг. ………….……….……..35

§2. Наследственное право в ГК РСФСР 1922 г. ……………...………….……42 Заключение…………………………………………………………........………50 Библиографический список…………………………….…………...…….……56

Введение

Наследственное право является одной из самых важных частей гражданского права, так как оно захватывает важную часть в жизни человека. Наследование, переход имущества от умершего лица к живому, не может не волновать человека, оно затрагивает как материальную сторону, духовную, так и общественную часть жизни. Наследственное право является древнейшим институтом права. О значении наследственного права говорит и история. Покушения на жизнь, которых было немереное количество, чтобы завладеть материальными благами умершего, говорят о том, что данный институт несет собой несомненно важную роль в жизни человека. В связи с этим человечество всегда пыталось регламентировать вопросы наследования через нормы права. В исследуемый нами период в России произошли события, которые поменяли полностью ее историю: Первая Мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война. Изменения государственном и общественном строе, произошедшие в России, не могли не повлечь за собой значительных изменений в законодательстве страны. Законодательство ввиду случившегося поменялось, были приняты в замену старых нормативных актов, новые. Свод законов Российской империи 1832 г. перестал существовать, его заменили декреты, а в дальнейшем и Гражданский кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой от 1922 г. (Далее ГК

РСФСР 1922 г., ГК 1922 г.)

Как известно наследственное право может возникнуть только лишь с появлением частной собственности на орудия и средства производства и разделением общества на классы, когда обычай передавать имущество умершего членам его семьи или рода закрепляется в признанных государством нормах обычного права или предписаниях закона. Последующее развитие наследственного права в обществе находилось в тесной связи с развитием частной собственности, обусловленным, в свою очередь, развитием

производственных отношений. В один период интересующего нас времени наследственного права не стало, как считают некоторые ученые.

Изменения, которые происходили в наследственном законодательстве страны, обусловлены были переворотом и сменой власти, а дальнейшие изменения были обусловлены необходимостью реформировать наследственное право. Большое количество неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это привело к острой необходимости восстановления наследственного право в стране.

Все выше указанные изменения требуют не только теоретического осмысления и объяснения норм наследственного права в историческом развитии, но и критического восприятия основных концепций, анализа практических правовых вопросов наследования.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью теоретического решения правовых проблем, возникающих в процессе возникновения наследственных правоотношений, а также глубокого и всестороннего рассмотрения процесса возникновения и развития наследственного права в истории российского законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере наследования, складывающиеся в наследственных правоотношениях в первой четверти ХХ века и система их законодательного регулирования.

Предметом данной выпускной квалификационной работы является правовое регулирование в наследственных правоотношениях в первой четверти ХХ века.

Цель проводимого нами исследования заключается в исследование процесса становления и развития российского наследственного права, в первой четверти ХХ века.

Для реализации поставленной цели необходимо определить задачи, данного исследования.

1. Проанализировать открытие наследства в Российской империи.

2. Раскрыть наследование по завещанию и по закону в Российской империи.

3. Изучить основные аспекты о принятие, отречение от наследства и утверждение в праве наследования в Российской империи.

4. Провести сравнительно-правовой анализ развития норм наследственного права в 1917-1922 гг.

5. Исследовать наследственное право по ГК РСФСР 1922 г.

Методологической основой исследования являются общенаучный диалектический метод познания, который предполагает объективность и всесторонность познания исследуемых явлений и процессов в их развитии, применялись частные методы научного познания: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический. Формально-юридический (догматический) метод позволил проанализировать работу с нормативно- правовыми актами и другими социальными регуляторами и сформировать выводы о развитии наследственного права в изучаемый период в Российской империи и Советской России.

Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Свод законов Российской империи 1832 г. (Далее: Свод законов), декрет от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», ГК РСФСР 1922 г.

В круг литературы, использованной при написании работы входят книги таких классиков российской цивилистики как: В.И Синайский1, К. П.

1 Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: «Статут», 2002. - 638 с. (Классика российской цивилистики.) - С. 567.

Победоносцев2, Г. Ф. Шершеневич3, Т. Е. Новицкая4, Д. И. Мейер5, а также работы по истории государства и права таких авторов как: Л.П. Белковец6, И.А. Исаев7, О. И. Чистяков8, М.Ф. Владимирский-Буданов9 и другие.

Общая структура представленной выпускной квалификационной работы соответствует поставленной цели исследования и сформулированным в соответствии с ней задачам.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и библиографического списка.

2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах. Том 2 / Под редакцией В.А. Томсинова. - М.: Издательство «Зерцало», 2003. -С. 264.

3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 2001. - 720 с.: ил. - (Юридическое наследие).

- С. 623.

4 Новицкая Т.Е. Граждаский кодекс РСФСР 1922 года - М.: ИКД «Зерцало - М», 2002. - 224 с. - (Серия

«Памятники советского законодательства»). - С. 21

5 Мейер Д.И. Русское гражданское право [Электронный ресурс] http://civil.consultant.ru/elib/books/45/

6 Белковец Л. П. История государства и права России. Курс лекций / Л.П. Белковец, В.В. Белковец. -- Новоси- бирск, 2000.

7 Исаев И.А. История государства и права России: учеб. - 4-е изд., перераб, и доп. - М.: Проспект, 2009.

8 Чистяков О.И. История отечественного государства и права. В 2-х частях / Под ред. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. -- Ч.1. - С. 31-32.

9 Владимирский-Буданов М.В. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995.

Глава I. Наследование по законодательству Российской империи

§1. Открытие наследства

В период с 1835 года по 1917 год в Российской империи действовал Свод законов. Основу данный закон взял в Соборном уложении 1649 г. Так в Своде законов «наследственное право представляло собой совокупность имуществ, прав и обязанностей наследодателя…»10. В период, действия этого закона, они подвергались серьезным изменениям. В своде законов наследственному праву посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги III Свода законов гражданских (т. Х ч. 1).

«Наследование есть переход имущества со всеми правами и обязанностями от одного лица к другому по случаю смерти.»11 . Сущностью наследования в тот период была совокупность юридических отношений, в которые лицо попало в связи со смертью. Но юридические отношения не прекращались из-за смерти или других условий перехода наследства, они переходили к другому лицу. Естественно, за исключением личных качеств, которые естественным путем прекращались.

Под личными качествами подразумеваются отношения семейные, личные и некоторые имущественные, в случае если права были тесно связанны лично с человеком, такие права как содержание, личные сервитуты, личные договоры. Все же остальные юридические отношения сохраняли свою силу и переходили к наследнику. Таким образом, получается, что при смерти или других условиях перехода наследства человека, почти все его права переходили к наследнику и тот в свою очередь заменял прежнее лицо и

10 Яковлева И.Я., Институт наследования по завещанию по своду законов Российской империи. Том 1, № 3 (3), 2015. - С. 24

11 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах. Том 2 / Под редакцией В.А. Томсинова. - М.: Издательство «Зерцало», 2003. - С. 263.

занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, в зависимости от того, какое место занимал его предшественник. Наследник принимал такие права как собственность, сервитуты, залоги, права требования, и обязанности по всем долгам.

Для того, чтобы стать наследником необходимо открыть наследство.

Под открытием наследства в период действия Свода закона понималось наступление одного из таких юридических фактов, в связи с которыми по закону прекращались для человека все юридические отношения, связывающие его с другими лицами до этого момента.

Необходимые условия открытия наследства:

1) Смерть известного;

2) Лишение всех прав состояния;

3) Пострижение в монашество;

4) Безвестное отсутствие.

Хотя непосредственно в Своде законов (т. Х, ч. 1, ст. 1222) говорится о том, что наследство может открываться только в случае естественной смерти или же лишения всех прав состояния, но в следующей статье говорится о том, что фактом открытия может стать и пострижение в монашество, если тот при гражданской жизни не распорядился личным имуществом.

Таким образом можно увидеть, что Свод законов был не совсем точным, противоречил самому себе. Кассационным решением 1892, № 97 было присоединено еще одно условие к списку из ст. 1222 такое условие как безвестное отсутствие.

Необходимы были не только вышеперечисленные условия, но также и правоспособность наследника. Правоспособность - это такое юридическое свойство каждого человека, она появляется при рождении длится во время жизни и прекращается в таких же условиях, при которых открывается наследство.

Первым фактом является смерть. Смерть лица прекращает связь умершего субъекта прав с тем кругом юридических отношений, в которые он себя поставил в течении жизни. Важным фактом является то, что смерть обязательно должна быть удостоверена несомненными доказательствами, в противном случае это происшествие уже будет не смертью, а другим фактом. Статус умершего можно присвоить человеку по данному законодательству имея один из двух фактов. Непосредственно смерть, то что

написано выше, и, если человек признан безвестно отсутствующий.

Безвестно отсутствующим признается лицо, которое не проживает на прежнем месте жительства и о нем и его месте нахождении нет никаких сведений. Так как лицо больше не является активным субъектом, это может приносить неудобства казне, наследникам, кредиторам, и другим. По просьбе данных лиц суд может учинить публикацию о безвестно отсутствии, и о принятии мер к охране его имущества. Для такой публикации необходимо предоставить весомые доказательства отсутствия, в случае принятия этих доказательств суд выносит публикацию и назначает опекуна имущества, а человека признает вероятно умершим. По истечении пяти лет, при необходимости опекун и другие лица могут опять подать прошение в суд, для признания лица отсутствующим, в таком же порядке, как и при первом производстве, при достаточности доказательств, суд может признать лицо так же вероятно умершим. После окончания первого периода, при назначении второго периода в права входят не только опекуны, но и законные наследники, если не они были назначены опекунами. По прошествии десяти лет, при третьем разбирательстве суд меняет публикацию и статус вероятно умершего, сменяется на статус уверенно умершего. Далее наследство безвестно отсутствующего признается открытым наследством.

Пострижение в монашество является отречением от мира. Эта идея отречения, основана на Священном Писании (II послание апостола Павла к Тимофею, гл. 2, ст. 4), привела данный факт к тому, что при совершении

данного действия человек терял свои гражданские и юридические права, так как при пострижении в монашество приводило к гражданской смерти. Монах терял право распоряжаться своим имуществом, которое он не успел или не захотел передать монастырю, в следствии чего все права и имущество переходило наследнику. Это обуславливается тем, что при потере правоспособности, монах не мог оставлять наследство, принимать наследство, совершать другие сделки.

Лишение всех прав влечет за собой потерю правоспособности, так же, как и монахе у данного лица происходит гражданская смерть. В следствии которой осужденный не имеет право распоряжаться свои имуществом, и на ровне с этим принимать какие-либо права или имущество. Происходит наследование по закону.

Открытие наследства ведет за собой два важных вопроса о моменте, в который, и о месте, в котором открывается наследство.

Во-первых, необходимо понять кто именно вступает в наследство. В определенный момент определяется наследник, ведь до этого в следствии непредвиденных обстоятельств наследником мог стать кто-то другой. А соответственно и право на наследие уже потом может переходить к наследникам наследников, точно так же как другое имущественное право.

Вторым моментом является правоспособность, это значит способность наследника принять наследство. Обуславливается момент открытия наследства, то есть возникновения наследственного права. К примеру лицо, которое теоретически в момент составления завещания имело правоспособность, но к моменту реализации своего право лишилось такового из-за смерти или безвестного отсутствие, или же в виду других обстоятельств. Далее: «момент открытия наследства является исходным пунктом для течения давности, если оно остаётся продолжительное время непринятым,

впрочем, насколько законодатель не устанавливает для того особого момента.»12

При таком значении момента открытие наследства представляется весьма важным моментом для определения его наступления. В случае смерти наследодателя, определить момент открытия наследства очень просто, таковым моментом является минута смерти, важен тот факт, что минутой смерти является минута, которая занесена в метрическую книгу. Так же легко определить момент открытия наследства в случае лишения всех прав.

Лишиться всех прав можно на основании судебного приговора, соответственно минутой считается тот момент, когда вступает в законную силу приговор. (Устав уголовный, ст. 957). Для следующего условия, является момент, когда монашествующий постригается монахе. (т. Х, ч. 1, ст. 1223).

Если в первых трех случаях все достаточно просто и ясно, то в последнем случае все немного сложнее. Ввиду неясных постановлений, моментом открытия наследства при статусе безвестно отсутствующего является расплывчатым. Как ранее написано, по окончанию первого периода наследнику передается имущество, но он не вступает в наследство. Так как лицо может вернуться в течении десяти лет и потребовать возвращения своего имущества и только через десять лет, наследство можно считать открытым.

Вторым моментом открытия наследства является его место. В Своде законов не раскрывается данный вопрос. Часто бывали случаи, что наследником является человек проживающий в другом государстве или городе, поэтому в то время пользовались теоретическими догадками. Считалось, что местом открытия наследства должно являться то место, где человек проживал, по таким соображениям, что там находится его хозяйство и имущество, там он связан юридическими отношениями имеет в данном месте правоспособность. Данный факт является не совсем правильным. Лицо

12 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 2001. - 720 с.: ил. - (Юридическое наследие).

- С.623.

имело право передвигаться, право на передвижение и нахождение в отличном месте от места жительства создавало такую проблему как открытие наследства в месте, которое не является основным местом жительства. Факт нахождения в другом месте не менял того, что наследство открывается по последнему месту жительства, а соответственно приносил неудобства для принятия прав умершего.

Чтобы наследник мог принять свои законные права, необходимо что бы было что принимать, поэтому важным моментом является охрана наследства. У охраны имущества есть две причины. Первая заключается в охране от хищения и укрывания части имущества, от сокрытия наследниками ценностей во избежание уплаты налогов. Второй причиной может стать иск кредиторов или иных лиц о восстановлении справедливости в отношении их прав. В период, когда совершился факт открытия наследства и до принятия этого наследства, наследником имущества, являющееся массой, находится в неопределённом положении, так как не имеет хозяина. Субъектом прав является непосредственно данная масса, она несет ответственность, права и обязанности и является юридическим лицом, пока наследник не переймёт данные права. Эта масса не может выступать в суде, поэтому ей нужен законный представитель, в случае если подается иск, истец обязан просить суд

o присвоении опекуна данной массе, что бы тот стал представителем в суде.

Принятие мер охранения наследственной массы в случае смерти возлагается в городах на мировых или городских судей (Устав гражданский ст. 1403), а в уездах - на земских начальников и уездных членов окружного суда (т. XVI ч. 1, Правила о производстве судебных дел, ст. 161). Такие правила распространяются на открытое наследство в случае смерти, лишения всех прав состояния, пострижения в монашество. Что касается безвестно отсутствующего, порядок исключает необходимость принятия мер охранения. Если же после смерти тут же объявляется несостоятельность, охранительные меры теряют свои цели и являются ненужными. Применение охранительных

мер является важным моментом, не смотря на неудобства, связанные с морально-этической стороной, которые могут приносить неудобства горюющим, эти меры могут стать необходимыми для сохранения имущества, которое в будущем станет их имуществом. А также материальные интересы кредиторов. В Собрание законов говорится, что охранительные меры могут быть осуществлены в случае, когда имущество после умершего должно по закону поступить в опекунское управление, например, если остались малолетние (т. Х, ч. 1, ст. 1226), а также, когда при открытии наследства наследников не будет. Таким образом, не защищая права кредиторов.

«Однако, если наследство состоит из движимого имущества, то меры охранения должны быть приняты во всех случаях, когда некоторые из наследников будут в отсутствии или, когда будет сомнение в том, все ли они налицо находятся (т. Х, ч. 1, ст. 1226 прим.).»13

Меры охранения заключаются в следующих действиях:

1) В описании и опечатание всех вещей;

2) В сбережении их.

Мировой или городской судья, или земский начальник, узнав об открытии наследства, поручает судебному приставу произвести опись оставшегося имущества. Опись должна происходить в присутствии свидетелей, но не сказано сколько именно должно быть свидетелей. Так же родственники, наследники, опекуны, могут находиться при описи, но они не могут являться свидетелями. Если же лицо умерло в пути, то при описании имеющихся вещей должен находиться хозяин дома, или люди, занимающие его место, лица, находившиеся в пути с умершим и не менее двух свидетелей. В случае смерти на пароходе, капитан обязан зафиксировать смерть и сделать опись имеющегося при умершем вещей. В таком случае капитан и служащие должны подписать акт, а также несколько пассажиров должны подписать

13 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 2001. - 720 с.: ил. - (Юридическое наследие).

- С.626.

составленный акт капитаном. В дальнейшем капитан обязан передать данный акт полиции. Далее, после описи необходимо опечатать все описанное имущество, или же передать на хранение родственникам, если таковые находятся рядом. В случае, если родственников нет в данный момент, или же они не хотят принимать вещи на хранение, капитан имеет право передать имущество посторонним лицам, которые в свою очередь имеют право рассчитывать на вознаграждение за охрану, сумму назначает суд.

К охраняемым мерам также относится и вызов наследников. В виду скорейшего перехода наследства наследникам. Несмотря на то, что все меры должны быть приняты одновременно, мера вызова не связанна с мерами описи и опечатанием. Это обусловлено тем, что суду необходимо убедиться в необходимости вызова наследников, ввиду того, что они могут отсутствовать. Вызовом наследников является публикация в ведомостях, если известно о месте нахождения наследника к публикации добавляется обязательное уведомление местной полиции.

§2. Наследование по завещанию и по закону

Вступить в открытое наследство по Своду законов можно двумя способами, это по закону и по завещанию.

По завещанию воля должна была быть выражена исключительно наследодателем, поэтому в завещательном акте представительство недопустимо. Завещание является односторонней сделкой, так как в ней указывается воля только одного лица. Сущность ее заключается в предложении, обращенном к определенному лицу, вступить субъектом во все юридические отношения, в которых состоял при жизни предлагающий. Конечным результатом завещательного акта является принятие наследства наследником или же его отказ. В случае отказа от принятия, завещание теряет свою юридическую силу. Принятие относится фиктивно к моменту предложения, то есть к смерти наследодателя, имущество передается принявшему наследнику в том его составе, какое оно имело в момент смерти. Как и всякое предложение, завещание можно изменить или вообще отменить, до того момента, пока наследодатель имеет возможность -- это сделать.

В завещании можно распорядиться не только своим имуществом, но при желании и назначит опекунов к малолетнему лицу наследника (т. Х, ч. 1, ст. 227), а также и определение системы их воспитания, и указание порядка и места погребения. Наследодатель в праве распорядиться только частью имущества, остальное же будет поделено по закону. «Встречаются завещания, которые не имеют никакого юридического содержания, а все содержание их составляли распоряжения завещателя насчет его погребения или его наставления детям…»14

14 Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1997, - С.412.

Законным завещание признается если оно соответствует нормам объективного права. В частности, завещательное распоряжение зависит от того:

1) Чтобы оно было составлено лицом, имеющим право защищать;

2) Чтобы распоряжение было сделано в пользу лица, имеющего права принять;

3) Что бы содержание завещания не противоречило праву распоряжения завещателя;

4) Чтобы завещательное распоряжение было облечено в законную форму.

Условиями же составления завещания являются дееспособность и сознательная воля, которая включает в себя здравый ум и твердость памяти. В случае составления завещания душевно больным, то есть безумным, сумасшедшим, и так далее, а также и самоубийцами, разумность которых может попасть под сомнение, завещание признается недействительным, если данные факты будут доказаны. Не дееспособными считаются люди, не достигшие двадцати одного года. Дееспособность прекращается в случае лишения судом всех прав состояния, в момент объявления им приговора (т. Х, ч.1, ст. 1019 п. 2), а вот в духе нового уголовного производства следует, принять что моментом с которого лишенный всех прав состояния теряет право составлять завещание является вступление приговора в силу. Так же дееспособность теряют монахи, в момент пострижения в монашество. Еще существовали ограниченно дееспособные. Таковыми признавались расточители, они имели право завещать.

Что бы принять наследство необходимо иметь возможность принятия. Русское законодательство содержит несколько ограничений в способности к принятию наследства по завещанию:

1) Запрещается завещать недвижимые дворянские имения лицам, не имеющим права владеть ими (т. X, ч. 1, ст. 1028).

2) Не имеют силы завещания недвижимостей в пользу евреев, поляков и иностранцев в тех местностях, в которых они не могут владеть недвижимостью или могут приобрести их только в силу наследования по закону;

3) Недействительны завещательные распоряжения в пользу монашествующих, если к тому времени открытия наследства состоялось пострижение их (т. X, ч. 1, ст. 1025 прим., ст. 1067 п. 3). Однако монашествующие власти могут завещать в пользу постриженных в монашество иконы, панагии, наперстные кресты и книги духовного, нравственного и ученого содержания;

4) Всем служащим в карантинных учреждениях запрещается получать какую-либо часть из имения умершего в карантине завещателя, если они не имеют на оставшееся после него имущество законного права наследования или, если завещание не составлено ранее, до помещения в карантин. Это правило не распространяется на членов карантинных советов, за исключением начальника карантинного округа (т. X, ч. 1, ст. 1067 п. 5);

Закон предусматривает возможность давления со стороны карантинных чиновников на свободу лиц, находящихся в карантине. По тем же соображениям некоторые законодательства запрещают составлять завещания в пользу врачей, пользовавших больного завещателя перед смертью, священников, напутствовавших умершего, капитана морского корабля, на котором составлялось завещание;

5) Необходимо существование в это время этого лица. Наследник может не существовать еще во время составления завещания, но он должен уже родиться или по крайней мере быть зачатым в момент открытия наследства (т. X, ч. 1, ст. 1026,1106, п. 2 по аналогии).

В содержании завещание необходимо придерживаться правил, в противном случае, та часть распоряжений, которая будет не соответствовать закону будет признана недействительной, все остальные части завещания

будут действительными, но только если они не связанные с недействительной частью данного завещания. Таким правилом является: указание долей в случае, если указаны несколько наследников. Ограничением является только родовое имущество, его нельзя завещать, оно должно передаваться по закону, исключением может стать случай, если у наследодателя нет детей или внуков, наследодатель может завещать родовую часть любому человеку по его желанию, так же можно наследовать родовое имущество своему супругу, в случае если оно передается в пожизненное пользование.

Имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в Западных губерниях, не подлежат завещаниям вопреки правилу, постановленному для перехода этих имений по наследству. Владелец заповедного имения для обеспечения участи жены своей и тех из детей, которые не наследуют ему в этом имении, может постановить в своем завещании, чтобы часть, впрочем, не более 1/5 чистого с имения дохода, была выдаваема ежегодно вдове его по день смерти, а для детей, посредством займа под обеспечение доходов с того же имения, был составлен особый неприкосновенный капитал, не свыше, однако количества трехлетнего чистого с имения дохода.

Формами завещания по Своду законов считались общие, особенные формы, нотариальные, и домашние они должны были быть обязательно в письменной форме.

Общая форма завещаний, рассчитанная на обыкновенные случаи, когда нет исключительных обстоятельств, представляется в двух видах, - нотариальные и домашние завещания.

1) Нотариальные завещания совершаются в конторе нотариуса или на дому у завещателя в случае болезни или других уважительных причин (т. X, ч. I, ст. 1036; пол. нот. части, ст. П 4). При совершении нотариального завещания должны находиться 3 свидетеля.

2) Домашние завещания, составляемые без участия органов власти, возбуждают меньше доверия к себе, и потому законодательство облагает их строгими формальными требованиями. Лучшим удостоверением подлинности воли служит завещание, написанное и подписанное рукой самого завещателя. Количество свидетелей, необходимое для домашнего завещания, неодинаково, их должно быть по общему правилу 3, но их может быть только 2, если: а) завещание написано собственноручно завещателем, или б) если в числе свидетелей находится духовник завещателя, но не другой какой-либо

священник (т. X, ч. 1, ст. 1048 и 1051).

1. Военнопоходные завещания допускаются, когда войска находятся в походе за границей, для военных чиновников и других лиц, служащих при армии. Завещания эти совершаются или являются в военнопоходных канцеляриях. Такие завещания получают силу нотариальных.

2. Морские завещания составляются на корабле. Сделанные на военном корабле или на другом казенном судне во время похода, то есть в военное время, и отданные на сохранение корабельному начальству, получают силу нотариальных, если составлены с ведома этого начальства «Завещания, составленные на купеческом корабле, не приобретают нотариальной силы, а, следовательно, никакими особенностями не отличаются.

3. Госпитальные завещания допускаются в госпиталях военных, сухопутных и морских. По желанию больных офицеров и нижних чинов, завещания их подписываются госпитальным священником, дежурным врачом или ординатором и дежурным офицером. В других госпиталях, где нет дежурных офицеров, вместо них, завещание должно быть подписано смотрителем госпиталя (т. X, ч. 1, ст. 1081).

4. Заграничные завещания могут быть совершаемы русским подданным за границей, по обряду той страны, где будут писаны (т. X, ч. 1, ст. 1077). Из последних слов закона очевидно, что завещания должны быть непременно совершаемы в письменной форме, хотя бы по законам той страны и

допускались словесные завещания (кас. реш. 1875, № 749). Только для придания завещанию нотариальной силы необходима явка его в русской миссии или консульстве (т. X, ч. 1, ст. 1078).

5. Крестьянские завещания сельских обывателей совершаются в волостном правлении, если завещаемое имущество ценой не свыше 100 рублей. Завещательная воля должна быть объявлена словесно самим завещателем в волостном правлении, в присутствии членов его и не менее двух свидетелей. После такого объявления завещание записывается в книгу сделок и договоров. Под этой записью сперва подписываются завещатель и свидетели, в случае же неграмотности их другие, по их просьбе, лица, а потом и бывшие при явке завещания члены волостного правления, из которых неграмотные прикладывают свои должностные печати. Затем выдается завещателю точная со всего, что вписано в книгу, выпись за подписью всех наличных членов волостного правления и печатью его. Выписи эти имеют, в случае спора, силу судебного доказательства воли завещателя, если не удостоверена их подложность (т. IX особ. прил. I ст. 91'). Отсюда видно, что закон присваивает таким завещаниям силу нотариальных.

б. Вдовьи завещания, живущих в петербургском и московском вдовьих домах, признаются действительными, если они засвидетельствованы священником дома, смотрителем и врачом. Тому же порядку подчиняются завещания девиц, призреваемых в петербургском доме призрения бедных девиц благородного звания на основании общих узаконений (т. X, ч. 1, ст. 1082). Завещаниям тех и других лиц закон не присваивает нотариальной силы. Наследование по закону имело место в случае, когда у умершего было родовое имущество, когда он не оставил завещательных распоряжений относительно благоприобретенного имущества либо, когда эти распоряжения были признаны судом недействительными, в случае отказа от принятия

наследства наследником.

Наследование по закону основывалось на кровном родстве и осуществлялось по линиям.

Завещание является законным объявлением воли владельца о его имуществе на случай смерти (т. ч. 1, ст. 1010). Завещание может быть признано недействительным, в случае если указанное лицо в завещании потеряло правоспособность. У одного и того же наследодателя могут быть наследники как по завещанию, так и по закону. В случае допустим, что наследодатель указал в завещании дом, а имение оставил без внимания, дом будет наследовать указанное лицо, а вот имение наследник по закону. Превыше всего стоит волеизъявление наследодателя, таким образом, если в завещание будет указано лицо не имеющие кровное родство, то наследником станет это лицо. Таким образом Свод законов дал автономию личности в наследственном праве.

Порядок призвания по закону определяется близостью родства к наследодателю, таким образом, что ближайший родственник исключает дальнейшего. В случае если есть два наследника одинаковой близости, они оба будут признаны наследниками. Но, в случае если одно лицо, которое имело право на наследство по каким-либо причинам потеряло правоспособность, в наследство входят наравне если бы последний был живым его дети, а за смертью их, внуки и другие находящиеся по порядку наследованию родственники. Данное правило называется правом представления (ст. 1123) в случае смерти представляемого, у которого осталось несколько детей, а у самого наследодателя один наследник, то, последний получит Ѕ от наследства, а другая сторона, которая получает наследство посредством поколенного наследования, получат Ѕ от всего имущества, но в виду этого они не считаются наследниками представляемого, а значит освобождаются от уплаты долгов. Важным фактом, что представляемыми могут быть лишь нисходящие родственники, а значит дети, внуки, правнуки и так далее.

Что касается порядка степеней тут можно различать линейную и параллельную или поразрядную систему.

Линейная система подразумевает под собой, что порядок наследования определяется линейно, от наследника к детям, за неимением таковые к внукам и так далее, в случае если прямых потомков нет, то наследство принимают боковые родственники. Боковая ближайшая линия исключает дальнейшую.

Первую боковую линию образуют нисходящие от первой восходящей степени, то есть от отца и матери наследодателя, это братья и сестры, племянники и племянницы и так далее.

Вторую боковую линию составляют нисходящие второй восходящей степени, потомство двух дедушек или двух бабушек наследодателя, это его дяди, тети, кузены и так далее.

Третья боковая линия состоит из нисходящих третье восходящей степени, из потомства четырех прадедушек и четырех прабабушек. Так же определяются и последующие боковые линии. Разница параллельной и линейной в том, что в линейной системе восходящие родственники, за исключением родителей не наследуют, а в параллельной наследуют, исключая свое потомство.

«В Российской империи гражданская правоспособность женщин зависела от ее положения в семье»15. До 1912 г. дочери призывались к наследованию только при отсутствии сыновей и их нисходящих родственников; дочь при живых сыновьях имела право на получение 1/14 из недвижимого и 1/8 из движимого имущества отца, а сестры при братьях вообще лишались права на наследство. В 1912 г. дочери были уравнены в наследственных правах с сыновьями, а сестры с братьями, за исключением, однако, наследования земельного внегородского имущества. Так женщина может вступить в наследство на ровне с мужчиной, но тут есть одно

15 Вахромеева О.Б., Практика наследования для женщин в дореволюционной России. / О.Б. Вахромеева // СПб., 2016.

исключение, она может принимать все виды движимого или недвижимого имущества, но земельные участки будут на порядок меньше, в отличии от мужских. Женщина может получить 1/7 от земельного участка. Но в случае, если отсутствуют наследники мужского пол и их нисходящие правопреемники мужского пола, или при наличии таковые, но в том случае, когда при большом количестве дочерей, сыновьи части оказались бы меньше дочерних. Они могут получить равную долю участка в случае, если наследником является мать, то все потомки имеют равное право в наследовании любых видов благ.

Существуют и такие наследники как свободные дети, отделенные дети, усыновленные и узаконенные, а также внебрачные.

Свободными детьми считались дети, принадлежащие только одному из супругов. Такие дети могли претендовать на наследство только кровного родителя. Отделенные дети, это те, которые получили приданное или надел. Данный факт можно назвать предварительным наследством. Если отделенные дети не получили сполна своей части из родового имущества, то они вправе наследовать наравне с остальными наследниками.

Дочери, которые получили приданное, то отделенными почитаются те, которые отказались от наследства как за себя, так и за своих правопреемников. Отсюда, отделенная дочь - не наследница; получившая же приданное, но не отделенная (не отрекшаяся) - наследница с зачетом приданного (ст. 1009)

Узаконенные дети считаются законными со дня вступления в б этого момента они имеют равные права как рожденные уже в союзе. Узаконенный ребенок, имеет право повернуть к себе наследства, принятых другими наследниками в момент между совершением брака и определением суда об узаконении.

Что касается усыновленных детей, они же не получают таких обширных прав как законные или узаконенные дети. Они не имеют право участвовать в наследовании родового имущества усыновителя и во всяком ином родовом имуществе родственников. Следовательно, они могут претендовать только на

благоприобретенное имущество и притом только своего усыновителя. В отношении долей усыновленного они являются равными со всеми остальными наследниками. Внебрачные дети могут наследовать только благоприобретенное имущество своей матери.

Как было упомянуто выше, боковые родственники вступают в наследство в нисходящей степени в том числе и по представительству. Но они не все одинаково наследуют в имуществе наследодателя. Следует различать родовое имущество и благоприобретенное. «В боковых линиях отцовское наследство всегда переходит с род отца, а материнское в род матери.»16.

Что касается благоприобретенного имения бездетного владельца, то оно поступает в род отца. То есть к боковым родственникам по отцу; если остались дядя по отцу и дядя по матери, то наследство идет дяде по отцу. Но тут есть и исключение. Оно относится к имущественному праву наследия единокровных и единоутробных братьев и сестер, а равно и их потомства. Они имеют преимущество, если нет у наследодателя родных братьев и сестер или их потомства, перед всеми прочими родственниками по отцу. Это значит, что родственники из рода матери устраняют всех родственников из рода отца, кроме родных братьев и сестёр наследодателя.

Что касается наследования восходящих родственников и супругов, гражданское право не может не включить их в систему. В восходящей линии различают два рода имущества, такие как безвозмездное предоставленное наследодателю его родителям по дарению, выделу или о приданному: это может быть имущество, при беспотомственной смерти наследодателя, возвращается его родителям. Не подаренное наследодателю его родителями, а приобретенное им другим иным способом, при беспотомственной смерти наследодателя оно переходит в пожизненное владение и пользование, но без права отчуждения и залога.

16 Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: «Статут», 2002. - 638 с. (Классика российской цивилистики.) - С.567.

Закон говорит о том, что наследниками могут быть и супруги, но по сути в законе говориться не о наследование, а о получении указной. Указная, это сумма денег, которая состоит из 1/7 части недвижимого имущества и ј движимого имущества для содержания вдовы или вдовца за счет государства, в случае если муж не мог обеспечить свою жену, когда признан умершим.

При рассмотрении права вдовы на вдовца была установлена та же норма. Из этого следует, права супруга на часть имущества другого, умершего супруга похожи на права наследования. Как наследник при других сонаследниках получает только часть имущества наследодателя, так и вдовец или вдова получает часть наследства супруга. Как при нескольких наследниках доля каждого определяется исключением лежащих на наследстве долгов, точно так же определяется и указная часть вдового супруга.

В этом есть свои особенности, так имущество, которое дается вдовому супругу признается благоприобретенным. В случае, если вдовый супруг не требовал указную часть, то его наследники не имеют право на получение таковой. Еще одной особенностью является, что имущественное право прекращается по истечении десяти лет, а право на указную не ограниченно. Самой отличительной чертой указного права от наследственного является, то что при смерти мужа, жена имеет право на часть недвижимого и движимого имущества в случае, если отец мужа жив, недвижимое имущество переходит в собственность жены умершего сына в случае смерти отца, а движимое и при жизни. Доля равна той доле, которую муж получил, если бы входил в наследство от отца. Те же правила распространяются если вдовцом остался муж.

§3. Основные аспекты о принятие, отречение от наследства и утверждение в праве наследования

В тот момент, когда совершается факт открытия наследства, появляется такое юридическое право, как принятие этого наследства. Данные права являются неотъемлемыми друг от друга. В случае завещания у указанного лица появляется право наследования вне зависимости от его воли. Такое же право появляется и у законного наследника, в случае отсутствия завещания.

Такие понятия как право наследования и наследственное право не являются тождественными с самим фактом принятия наследства. Лицо, у которого есть право вступить в наследство, не является субъектом тех отношений, в которых состоял наследодатель. У него нет прав требовать, он не может являться субъектом залогового права, или авторского, которые принадлежали наследодателю.

Для того чтобы стать субъектом всех прав, которые он может перенять в случае принятия наследства, ему необходимо реализовать свое право на наследование.

Под принятием наследства понимается выражение намерения со стороны лица, призванного к наследованию, вступить во все юридические отношения. Составляющие в совокупности наследство. Принятие является односторонней сделкой.

«Принятие наследства уравнивается с обязательными юридическими действиями…»17 Именно из-за этого принять наследство может лицо только дееспособное.

В разных странах наследство принимается по-разному. Так в некоторых достаточно самого факта открытия наследства, для того чтобы наследник считался новым собственником, в нашей стране необходимо было

17 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах. Том 2 / Под редакцией В.А. Томсинова. - М.: Издательство «Зерцало», 2003. -- С.262 .

подтверждение принятия. Несмотря на то, что закон говорит о том, что наследство принадлежит наследникам непосредственно с момента открытия наследства, то не было бы необходимости назначать наследственной массе опекунов, а также она бы не была юридическим лицом.

Принимая наследство лицо получает как права, так и обязанности, а значит и долги наследодателя. В случае моментального принятия без нужды подтверждающего факта, можно было бы подавать иски на лицо, которое возможно еще не знало бы о том, что является обязанным.

Как и любое волеизъявление, принятие наследства может быть непосредственным или посредственным, явным или молчаливым. Такое волеизъявление как принятие наследство, должно выражаться в том, что субъект должен обратиться в суд с просьбой об утверждении в своих законных правах. Еще можно выразить свою волю в газетной публикации, обращенной ко всем кредиторам наследодателя. Принятием наследства почитается, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не учинили, ни доходов с имения не сохранили, а владели и пользовались имуществом в личную себе прибыль (т. X, ч. 1, ст. 1261).

Но выше упомянутый факт является не единственным. Наследник может использовать молчаливое принятие, эти действия в корне отличаются от первого варианта. Принятие наследства может так же выразиться в уплате долгов наследодателя или в любом другом исполнении обязательств.

Так, например, лицо ремонтирует квартиры доставшегося ему дома, производит хозяйственные улучшения в имении. Следует, однако, опасаться признавать принятием такие действия наследника, которые направлены только к охранению оставшегося имущества, к предупреждению возможности расхищения его и потери ценности. Например, наследник остается в доме, кормит лошадей, выдает содержание прислуге и дворнику - такие действия сами по себе еще не говорят о действительном намерении наследника.

Отменить свое решение после принятия уже невозможно, так как он уже будет являться субъектом всех правоотношений. Своим согласием он подтвердил, что с данного момента является должником или принял право требования, и все другие права, которые ему были переданы.

Отречение от наследства так же как принятие необходимо подтверждать. Отречение служит выявлению дела, обнаруживая волю наследника. Официально отречение может быть только явным, но так как у подтверждения нет ограничений, то если лицо не желает принимать данное ему право, оно может не давать своего ответа относительно отречения. У него не будет никаких последствий в случае молчания, но по неосторожности он может принять данное наследство путем молчаливого принятия. Во избежание нежелательного принятия своего права, удобнее подтвердить свой отказ.

Отречением от наследства признается, когда наследники не вступают в наследство по несоразмерности оного с долгами и когда отсутствующие наследники по учиненным вызовам не явятся для принятия наследства в установленные сроки (т. X, ч. 1, ст. 1265). Несмотря на заявление закона, в приведенных им случаях нет отречения, а одно только непринятие. Между тем эти два понятия не совпадают: отречение есть одновременный акт, выражение воли, а непринятие есть состояние неизвестности, способное продолжаться до определенного в законе срока. Таким образом, под отречением следует понимать заявление призванного наследника о нежелании принять наследство, то есть вступить во все юридические отношения наследодателя.

Так же, как и принятие отречение является неизменные, ввиду того, что с отречением появляются права у других лиц на наследство.

Но на практике могло выйти и иначе, даже если первый наследник отрекся и права появились у другу лица, первое лицо может вступить в наследство путем фактического вступления в права.

Последствием отречения является: 1) возникновение права наследования в лице другого наследника и 2) освобождение отрекшегося от

ответственности наследодателя. Кто отрекся от наследства, тот не обязан платить долгов, лежащих на наследстве (т. X, ч. 1, ст. 1268). Но вместе с тем он лишается всей ценности, какую представляет наследство.

Так как наследник может вступить фактически, то есть к примеру сын продолжит следить за хозяйством, за которым раньше следил его отец, может привести к некоторым неприятным моментам в дальнейшем. Такое фактическое состояние в дальнейшем может быть нарушено подачей иска, лицом, которое считает себя истинным наследником. Должники наследодателя, могут отказаться от исполнения своих обязательств ввиду того, что они могу быть не уверены, что фактический владелец является истинным кредитором. В таком случае у наследника может появиться легитимировать себя, то есть доказать, что он является юридическим приемником, и правомерно вступил в право наследования.

Только органы власти могут официально признать факт принятия. Удостоверение со стороны суда за известным лицом права наследования называется утверждением в правах наследства. Без этого условия наследство могло бы попасть в руки лиц, не призванных вовсе к наследованию. Действительные наследники могут не знать об открытии наследства, а фактическим обладателям последнего иногда и не трудно намеренно оставить их в неизвестности. Поэтому утверждение в правах наследования должно бы происходить в каждом случае наследственного преемства.

Утверждение при наследовании по завещанию необходимо, как и при нотариальном завещании так и при домашнем. Домашние завещания представляются непременно в подлиннике, а нотариальные в выписке.

Для представления к утверждению завещания установлен особый, краткий срок, а именно годовой для пребывающих в России и двухгодовой для находящихся за границей, считая со дня кончины завещателя (т. X, ч. 1, ст. 1063). По истечении этого срока, завещания для утверждения к исполнению не принимаются и теряют свою силу (т. X, ч. 1, ст. 1063).

Если с нотариальными завещания нет проблем, нет нужды в утверждении подлинности, то при предъявлении домашних завещаний суд должен более тщательнее проверить подлинность путем допроса свидетелей. В следствии всех проверок при необходимости, суд делает надпись об утверждении или не утверждении его, а потом определение суда объявляется в сенатских ведомостях.

Существовал и налог на наследство. Размер налога составлял 1 Ѕ до 12%, в зависимости от близости родства к завещателю (Закон 13 апреля 19005 года), суд обязан был оповестить об обязанности уплаты налога казенную палату. Сумму необходимо было внести в течении одного месяца с момента объявления им постановления, которым определено количество такового. И только после уплаты налога выдавалось подписанное духовное завещание утверждение.

«Опровергать их действительность, вполне или частью, предоставляется лицам заинтересованным. Однако суд, не ожидая споров, признает недействительным и завещания лиц, не имеющих право завещать, и завещательные распоряжения в пользу лиц, неспособных к принятию завещанного, если только неспособность тех и других лиц явствует из самого завещания (т. X, ч. 1, ст. 1066). Так, например, завещается родовая недвижимость в пользу дальнейшего родственника помимо ближайшего, завещается имущество в пользу лица, лишенного всех прав состояния, завещается имущество лицом несовершеннолетним. Суд не исследует сам, сколько лет завещателю; относится ли завещаемое имущество к родовым или благоприобретенным, имеется ли родственник более близкий, чем тот, который назначен наследником родовой недвижимости. Но если эти обстоятельства обнаруживаются из самого завещания, то суд должен отказать в утверждении; например, завещатель указывает свой возраст, передает свое имущество, называемое им родовым, племяннику с устранением сына и тому подобное. Рассмотрение содержания завещания может привести к


Подобные документы

  • Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок призвания их к наследованию. Правовые проблемы института наследственного права в России.

    дипломная работа [74,5 K], добавлен 10.10.2003

  • История становления и развития законодательства о наследовании в России. Основные понятия наследственного права. Открытие и принятие наследства. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и по завещанию.

    дипломная работа [62,4 K], добавлен 04.02.2003

  • Основания наследования; время и место открытия наследства. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать. Наследование по закону. Наследование "по праву представления". Наследование по завещанию. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

    курсовая работа [85,5 K], добавлен 15.03.2008

  • Правовая характеристика наследования по завещанию и по закону. Особенности наследственного правопреемства, установленного в отношении отдельных объектов в гражданском праве и выработка предложений, направленных на совершенствование законодательства.

    курсовая работа [51,4 K], добавлен 20.07.2015

  • Особенности форм наследования: по завещанию и наследование по закону. Решение о принятии наследства. Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ. Охрана наследственных прав российских граждан за рубежом. Время открытия наследства.

    курсовая работа [71,9 K], добавлен 29.06.2011

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Время и место открытия наследства, отказ от его принятия. Понятие, содержание, форма и виды завещания. Изучение отдельных аспектов наследования по российскому законодательству. Наследование выморочного имущества, передачи его в казну государства.

    курсовая работа [36,1 K], добавлен 19.12.2014

  • Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

    дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009

  • Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.

    курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013

  • История развития римского наследственного права. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Обязательная доля. Наследование по закону. Иски о наследстве. Выморочное наследство. Легаты и фидеикомиссы.

    курсовая работа [33,9 K], добавлен 07.12.2006

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.