Наследование по российскому законодательству

Нормативно-правовое регулирование отношений по наследованию. Новеллы российского наследственного права, его сравнение с зарубежным. Механизм реализации гарантий наследственного права: формы наследства, сроки наступления и права наследополучателя.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.04.2011
Размер файла 91,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

96

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано «Право наследования гарантируется законом.»

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве, как известно, неизбежны две вещи: смерть, и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Сегодня вопросы наследования стали особенно интересны в связи с вступлением в силу с 1 марта 2002 года очередной, третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.

Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «воля умершего - закон».

Поэтому, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним стажем прежнего порядка наследования. Современная реальность привела к высокой степени несовместимости новых условий и старых норм. И после долгих лет обсуждения, переработки, изменения, дополнения проекта появился документ, кардинально изменивший ситуацию. Кроме того, принятие третьей части ГК РФ ознаменовало уход от правил, установленных еще в советские времена, не способных сегодня в должной степени содействовать нормальному развитию гражданско-правовых отношений.

Не секрет, что в последнее десятилетие государственный строй России претерпел значительные изменения. В результате этих перемен у граждан появилась возможность в неограниченном количестве приобретать в собственность как движимые вещи, так и недвижимое имущество: дома, квартиры, землю. В результате чего существенно увеличился объём наследственного имущества. Наследникам, круг которых теперь значительно расширился, есть за что бороться, из-за чего спорить. Вполне логично, что теперь при наследовании стали чаще возникать споры по вопросам принадлежности тому или иному наследнику того или иного имущества, переходящего в порядке наследования.

Переход по наследству является универсальным правопреемством. Это означает, что наследник становится правопреемником имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя как единого целого. Вследствие этого при принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей в целом и не может принять какую-то часть наследства, а остальное не принимать. В отличие от универсального существует понятие сингулярного (частного) правопреемства, когда каждый из наследников по завещанию принимает конкретное, завещанное ему имущество и связанные с ним права и обязанности.

В США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других стран при наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей и т.д. Наследники же получают право на чистый остаток. Все это осуществляется в рамках особой процедуры, именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда. И только после судебной процедуры оставшееся имущество передается наследникам.

Российское законодательство избрало путь признания универсального правопреемства, поэтому наследник получает по правопреемству все права и обязанности умершего Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002. С.29-30. Авт. раздела А.А. Рубанов. О целесообразности введения в российском праве универсального правопреемства писал в свое время В.И. Серебровский. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С.41

Проводимая в России правовая реформа затрагивает практически все сферы деятельности общества. В условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус, охрана которого требует особого правового регулирования. Именно поэтому представляет интерес раздел V части третьей ГК РФ «Наследственное право».

Раздел V «Наследственное право» ГК РФ, по сути дела, должен обеспечить действенность конституционного положения о гарантированности права наследования. Речь идет о ст. 35 Конституции РФ, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе ее распоряжения и невозможности лишения частной собственности без решения суда. Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим интересом при распоряжении имуществом.

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер и заключается:

во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество;

во-вторых, в закреплении нормами гражданского права правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения;

в-третьих, в правовых способах защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании. Однако завещание, являясь односторонней сделкой, наравне с другими сделками может быть подвержено «порокам воли».

Немаловажно, что наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное завещание по любой причине, в том числе и при совершении противоправных действий, он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. Такие его действия можно рассматривать как самозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы. Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом недействительной. Однако представляется, что такое возможно лишь после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц.

Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить свою защиту, нет необходимости в применении мер государственного принуждения. Иное решение вопроса привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя.

Кроме того, вопрос о действительности завещания реально возникает только после открытия наследства, а до того времени завещание юридической силы не имеет. Из этих же соображений, по-видимому, в раздел V части третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается, а также указывается, что завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Ряд проблем возникает при наследование отдельных видов имущества.

Учитывая актуальность данной темы, целью дипломной работы является исследование наследственного права как института гражданского права, механизма реализации гарантий наследственного права и наследования отдельных видов имущества.

В своей дипломной работе я использовала следующие методы:

Всеобщий диалектико-материалистический метод;

Общие методы;

Специальные методы;

Частные методы;

Всеобщий диалектико-материалистический метод применяется в любом исследовании. Из общих методов в работе используются методы сравнения, абстрагирования, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному. Из специальных методов доминирует статистический метод. Из частных методов применяются: метод комплексного анализа, выражающийся выходом за рамки одного гражданского права и рассматривающий экономическую природу правового института; метод конкретных социологических исследований, исторический метод, с помощью которого изучается становление и развитие института и др.См. подробнее о методах гражданско-правовой науки: Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник. Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. М., 2002. С. 49-52

Классик цивилист Г.Ф. Шершеневич указывает: «Гражданское право может быть изучаемо в историческом, догматическом, социологическом и критическом направлениях» Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 16.. Его методология представляет интерес в виду детальной разработки каждого направления и описание своеобразной процедуры исследования. Так при догматическом подходе первое это собрание и толкование правовых норм, далее следует задача обобщения, третье - юридическое определение в результате синтеза и, наконец, систематизация законодательства, подразумевающая соединение однородных частей и выделение разнородных. «Социологическое направление имеет своей целью раскрытие тех общественных условий, которые вызвали к жизни существование данного института и при наличии которых институт всегда появится с установлением, в виде научного закона, правила, в какую сторону должны изменять развитие данного института данные силы» Там же. С. 22.. Критическое направление представляет исследование на соответствие законодательства реалиям жизни и актуальность.

Работа состоит из трех глав.

В первой главе рассматривается нормативно-правовое регулирование отношений по наследованию, новеллы российского наследственного права, а также проводится сравнение наследственного права России и наследственного права зарубежных стран.

Во второй главе изучается особенности механизм реализации гарантий наследственного права, определяется форма наследства, сроки в наследственных правоотношениях и права наследополучателя.

В третьей главе изучаются актуальные проблемы наследования отдельных видов имущества: наследование вкладов и невыплаченных пенсий и наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах.

1. Наследственное право как институт гражданского права

1.1 Нормативно-правовое регулирование отношений по наследованию

Наследственное право - институт гражданского права. Поэтому основная масса законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих наследование, является источниками гражданского права. Вместе с тем отдельные положения о наследовании содержатся в нормах иных отраслей права: финансового, земельного и др.

Среди гражданско-правовых источников регулирования наследственных отношений наряду с ГК РФ, часть третья 2001 г., действуют: Закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 года №147-ФЗ («РГ» от 28 ноября 2001 года) (Вводный закон); целый ряд норм ГК РФ, часть первая и часть вторая (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, ст. 581, ст. 979, п. 2 ст. 1038 и др.). Отдельные нормы о наследовании содержатся в федеральных законах: «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (СЗ РФ, 1997, №28, ст. 3306); «О производственных кооперативах» (СЗ РФ, 1996, №20, ст. 2321); «Об акционерных обществах» (СЗ РФ, 1996, №1, ст. 1); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (СЗ РФ, 1998, №7, ст. 785; №28, ст. 3261); «Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, №32, ст. 1242; 1995, №30, ст. 2866); «Патентном законе РФ» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №42, ст. 2319).

Значительное место нормам, регулирующим наследственные отношения, отведено в Законе «Основы законодательства РФ о нотариате» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, №10, ст. 357). Отдельные нормы наследственного права есть в Семейном кодексе РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60 - СЗ РФ, 1996, №1, ст. 16; 1998, №26, ст. 3014); Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 70 - СЗ РФ, 1999, №18, ст. 2207); Земельном кодексе РФ (п. 2 ст. 21, п. 10 ст. 22 - СЗ РФ, 2001, №44, ст. 4147).

В правовом регулировании наследования задействованы также законы и иные нормативные акты финансового и административного права: Закон «О государственной пошлине» (СЗ РФ, 1997, №1, ст. 19; №29, ст. 3506; 2001, №33, ст. 3415); Закон «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №12, ст. 593; 1993, №4, ст. 118; №14, ст. 486; Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, №50, ст. 4861; СЗ РФ, 1995, №5, ст. 346); Налоговый кодекс РФ, часть вторая (подпункт 3 п. 1 ст. 200, подпункт 18 ст. 217) СЗ РФ, 2000, №32, ст. 3340; 2001, №1, ст. 18; №23, ст. 2289; №33, ст. 3413); «Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти», утвержденная Минюстом РФ 19 марта 1996 г.

В правоприменительной практике серьезное значение имеют постановления пленумов Верховного Суда РФ, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. («Сборник постановлений пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам». М., 2000. С. 239).

Итак, законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т.е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

1.2 Новеллы российского наследственного права

наследование право гарантия наследополучатель

С принятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в сфере наследования произошли серьезные изменения. Несомненное достоинство V раздела ГК РФ состоит в том, что многие положения наследственного права, которые ранее выводились юристами из теории или смысла закона, получили законодательное закрепление, что позволило устранить неясность и неопределенность, свойственную некоторым нормам ГК РСФСР. В ГК РФ теперь определено понятие наследства. В соответствии с ч. 1 ст. 1112 «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». Важным представляется закрепление в ГК РФ положения, согласно которому «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина», личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами» (ч. 2.3 ст. 1112 ГК РФ).

Поистине революционным является принципиальное расширение круга наследников по закону. Если ранее наследовать по закону могли только родители наследодателя, его супруг (супруга), все его прямые потомки, а также его наиболее близкие родственники, то теперь круг наследников включает также и многих дальних родственников. В настоящее время к наследованию могут призываться родственники до пятой степени родства. При этом специально разъясняется, каким образом определяется степень родства: по числу рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит (то есть число рождений минус один) (п. 1 ст. 1145). Сохранено деление наследников на очереди и призвание к наследованию наследников последующих очередей при отсутствии наследников предыдущих очередей.

Сохранены те же четыре очереди наследников, которые были указаны в ст. 532 РСФСР (наследников первой, второй и третьей степени родства). Советское гражданское право, Изд. 2. Под ред. О.А. Красавчикова. Учебник. - М.: "Высшая школа", 2001 Уточнение коснулось лишь наследников второй очереди: указано, что во вторую очередь наследуют полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Кроме того, по примеру Семейного кодекса среди наследников второй очереди названы не «дед» и «бабка», а «дедушка» и «бабушка». Кроме этого в новом ГК РФ дополнительно названы наследники еще трех очередей. В пятую очередь наследуют наследники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки бабушки); в качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию наследники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

И наконец, названы наследники еще одной, седьмой очереди. К ним относятся, не связанные друг с другом родством: это пасынки и падчерицы наследодателя, его отчим и мачеха.

Однако изменения не коснулись такого важного принципа наследственного права, как очередность призвания наследников по закону к наследованию. Все наследники по закону подразделяются на очереди в зависимости от степени родства с наследодателем. Наследники последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, либо если никто из них не принял наследство (или все отказались от наследства). Если есть хотя бы один наследник предыдущей очереди и он имеет право наследовать, не лишен наследства и не отказался от него, то наследники последующей очереди к наследству не призываются.

Кроме того, сохранилось наследование по праву представления предусмотренная законом возможность призвания к наследованию детей наследника, умерших раньше наследодателя. Случаи, когда возможно наследование по праву представления, по-прежнему строго определены в ГК РФ, но отныне эта возможность распространяется на более широкий круг лиц.

Также неизменно остался принцип равнодолевого распределения наследства между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Изменить равнодолевое распределение наследства может только сам наследодатель своим завещанием, но в этом случае действует наследование по завещанию. Кроме того, равнодолевое распределение изменяется тогда, когда наследник по закону отказывается от своей доли в пользу другого наследника, которого он специально указывает, в этом случае доля этого наследника соответственно увеличивается.

Единственное общеустановленное исключение из принципа равнодолевого распределения наследства при наследовании по закону имеет место случае призвания к наследованию по праву представления. Наследники распределяют между собой поровну ту часть (долю) наследства, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он не умер раньше наследодателя.

Существенные изменения коснулись института наследования по завещанию. Теперь ему посвящена отдельная глава. Кстати, по действующему ГК РФ нормы о наследовании по завещанию идут впереди правил о наследовании по закону. Между тем такой подход законодателя вряд ли представляется обоснованным. Дело в том, что составление завещания есть не обязанность, а право завещателя, которым он может и не воспользоваться. Кроме того, глава 62 «Наследование по завещанию» содержит отсылки к нормам последующей 63 главы, посвященной наследованию по закону. Более логичным с точки зрения правил юридической техники было бы сохранение прежней последовательности изложения норм закрепленной ГК РСФСР, при которой нормы о наследовании по закону предвосхищали положения о наследовании по завещанию.

Безусловно, новеллой является статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. До принятия третьей части ГК РФ данный вопрос не был урегулирован законодательством.

Нельзя обойти вниманием и вопрос о способах составления завещания. Нынешний ГК предоставляет возможность написания завещания со слов завещателя нотариусом. Однако такое завещание до его подписания завещателем должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Важным уточнением является положение нового ГК о том, что «при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие)». Баринов Н.. Новый ГК: Наследственное право// Закон- 2002. - № 2 С. 112-118

Анализируя нормы о завещании, нельзя обойти вниманием ст. 1131 ГК РФ «Недействительность завещания». В ней, в частности, закрепляется важное положение, в соответствии с которым «не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя». Прежний ГК РСФСР не содержал подобных правил.

Более продуманными стали нормы ГК РФ, посвященные завещательному отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнения какого-либо обстоятельства и в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Действующий ГК особенно подчеркивает характер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей.

Теперь подробно урегулирован вопрос о свободе завещания относительно тех лиц, которые считаются недостойными наследниками. В прежнем законодательстве не допускались к наследованию ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями способствовали призванию их к наследованию. Новый ГК более обстоятельно характеризует неправомерные действия недостойных наследников.

Анализируя правила о наследовании по закону, нельзя обойти вниманием нормы нового ГК, касающиеся наследования усыновленными и усыновителями.

Новеллами являются статьи ГК РФ, предусматривающие возможность принять наследство и отказаться от него через представителя. Такой вариант возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочия на принятия наследства или отказ от него. Подобных норм в ГК РСФСР 1964 года не существовала. Новым следует признать правила о возможности отказаться от наследства даже после его принятия. При этом такой отказ возможен в течение срока (шесть месяцев), установленного для принятия наследства.

Иначе сформулировано статья, посвященная наследованию предметов обычной домашней обстановки и обихода. ГК РФ устанавливает, что «наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследство преимущественное право на получение в счет своей наследственной доле предметов домашней обстановки и обихода». Как видно, условие проживание совместно с наследодателем до его смерти не менее года предусмотренное прежним законом, значение не имеет.

Нововведением следует признать положение ГК РФ, определяющее срок для предъявления кредиторами своих претензий принявшим наследство наследникам. Если ГК РСФСР 1964 года устанавливал статьей 554 шести месячный срок для предъявлений подобных требований, то ГК РФ п. 3 ст. 1175 закрепляет правила согласно которому кредиторы наследодателя в праве предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. Существенным является уточнение о том, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Безусловно, актуальной является глава 65 ГК РФ, нормы которой регламентируют наследования отдельных видов имущества. В частности, урегулированы отношения, возникающие при наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах (ст. 1176), а также с участием в потребительском кооперативе (ст. 1177). Закреплен правовой режим наследования предприятия (ст. 1178), а также имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179). К отдельным видам имущества, на наследование которых распространяется особый правовой режим, отнесены ограничено оборотоспособные вещи (ст. 1180), земельные участки (ст. 1181) и другие виды имущества.

Пристального внимания заслуживают положения о невыплаченных суммах, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, порядок наследования который установлен ст. 1183. В соответствии с правилами данной статьи право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой либо причине сумм заработной платы и приравнены к ней платежей. При этом требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Подводя итог анализу правовых норм, регулирующих отношения в связи с наследованием имущества, следует отметить, что нормы действующего ГК РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и проблемы, и в большей степени соответствуют в складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Представляется необходимым указать на стремление законодателя отвести ведущую роль наследованию по завещанию как наиболее эффективному способу распоряжения собственника своим имуществом. При этом очевидно прослеживается существенное развитие принципа свобода завещания в статьях нового кодекса по сравнению с правилами, предусмотренными ГК РСФСР 1964 года. Об этом свидетельствуют нормы, предоставляющие возможность завещателю выбрать способы составления завещания; составить закрытое завещание, а в чрезвычайных обстоятельствах - даже изложить свою волю в простой письменной форме (с соблюдением определенных требований). Тенденция свободы завещания проявляется и в уменьшения размера обязательной доли, а также допустимости уменьшить размер обязательной доли судом или вовсе отказать в ее присуждении. Такой подход законодателя представляется обоснованным.

1.3 Сравнение наследственного права России и наследственного и наследственного права зарубежных стран

Наследственное право в зарубежных государствах рассматривается как подотрасль частного права и представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам.

Наследственное право, как и семейное, традиционно относившееся к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права, на протяжении последних десятилетий претерпело заметные изменения, позволяющие выделить некоторые общие новые тенденции, прослеживающиеся в законодательстве рассматриваемых стран. Так, вследствие изменившихся социально-экономических условий, повлекших за собой реформы ряда институтов гражданского права, были расширены наследственные права пережившего супруга, а также усыновленных и внебрачных детей. Кроме того, в интересах государства, стремящемуся к активному непосредственному участию в наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по закону, что расширяет возможности государства в приобретении выморочных имуществ. Тем же целям служит система налогов на наследство, позволяющее государству, по сути дела, участвовать в разделе наследственного имущества, нередко приобретая, таким образом, весьма значительную его часть.

Заметим, что для нашего наследственного права всегда был характерен одинаковый, подход к правам как усыновленных, внебрачных, так и «полноправных» детей наследодателя. Опять-таки взаимопротивоположные тенденции наблюдаются в наследственном праве РФ и зарубежных государств в вопросе определения круга наследников по закону: в РФ он расширяется, в капиталистических странах - сужается. В результате, количество случаев перехода наследственного имущества к государству (как выморочного) в этих странах растет. Мы уже говорили о том, что между наследственным правом стран Западной Европы и правом Англии и США имеется ряд принципиальных различий. Основное заключается в том, что в странах континентальной Европы наследование рассматривается как универсальное правопреемство (т.е. все права и обязанности переходят непосредственно к его наследникам). В то же время в Англии и в США наследственная масса сначала переходит к так называемому «личному представителю» умершего (на праве доверительной собственности), а затем уже он, производя необходимые расчеты с кредиторами наследодателя, передает наследникам оставшуюся часть. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России (Л.Ю. Грудцына, "Законодательство и экономика", N 10, октябрь 2002 г.)

Как и у нас, в странах Европы и в США основанием возникновения наследственного правопреемства является либо завещание, либо закон. Рассмотрим некоторые основные черты наследственного права других стран и сравним их с ныне действующим наследственным правом РФ. Мы увидим существенные различия и в то же время несомненное сходство и это не удивительно, поскольку корнями наследственное право уходит в Римское право. Ведь еще в Древнем Риме был развит институт наследования! Само понятие завещания в РФ и других странах совпадает, но поскольку завещание - это односторонняя сделка, то порядок заключения этой сделки в разных странах весьма различен. Так, в РФ завещание может быть только от одного лица, в то же время в других странах возможны совместные завещания: в ФРГ возможно совместное завещание супругов, в Англии и США также возможны совместные завещания, причем не только супругов, но и других лиц, а также там возможны взаимные завещания, когда несколько лиц принимают на себя встречные обязательства. По существу, это уже двухсторонний (или многосторонний) договор, что в корне противоречит принятому в российской цивилистической науке отношению к завещанию как к односторонней сделке, содержащей волеизъявление лишь одного лица. В то же время во Франции, как и у нас, закон прямо запрещает совместные и взаимные завещания.

В ряде стран существует также договор о наследовании, когда наследодатель и наследники заключают договор относительно наследуемого имущества, этот договор вступает в силу с момента подписания и не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договоры о наследовании детально урегулированы законодательством ФРГ и Швейцарии, в то время как во Франции они допускаются лишь в исключительных случаях (чаще всего между супругами). В нашем наследственном праве вообще нет такого понятия как договор о наследовании.

Целью любого законодательства о наследовании является установление такого порядка совершения завещания, чтобы были исключены какие-либо сомнения в подлинности последней воли гражданина. Поэтому по законодательству западных стран завещание, совершенное с нарушением предписанных законом формальных требований, может быть признано недействительным, как и по российскому наследственному праву.

Для законодательства большинства стран континентальной Европы характерны следующие формы завещания: собственноручное завещание - собственноручно пишется завещателем с датой и подписью (машинописный текст не допускается); завещание в виде публичного акта - совершается при участии официальных лиц (обычно нотариуса) и свидетелей; тайное завещание - составляется завещателем и в запечатанном виде передается на хранение нотариусу (обычно при свидетелях); устное завещание - в особых случаях делаются устные распоряжения завещателя в присутствии свидетелей. Тайное завещание предусмотрено законодательством Франции, ФРГ, отдельных кантонов Швейцарии.

В стране традиций - в Англии - форма завещаний остается неизменной с 1837 года: завещание должно быть письменным, подписано завещателем и удостоверено не менее чем двумя свидетелями в присутствии завещателя. От собственноручных завещаний континентального права эта английская форма отличается тем, что допускает возможность написания текста другим лицом, изготовление текста на машинке или даже оформления его в виде криптограммы. Возраст, с которого гражданин имеет право составить завещание также разный в разных странах - обычно это 18 лет, но может быть и с 16 лет. В Англии сохранилась норма, в соответствии с которой моряки могут составлять завещание с 14 лет. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России (Л.Ю. Грудцына, "Законодательство и экономика", N 10, октябрь 2002 г.)

Аналогично нашему законодательству, признаются недействительными завещания слабоумных, душевнобольных лиц, а также завещания, составленные под влиянием угроз, насилия, обмана либо заблуждения.

Законодательства разных стран предъявляют различные требования к содержанию завещания - у нас в настоящее время в завещании возможны только распоряжения относительно имущества завещателя, в других странах возможно сделать также неимущественные распоряжения - например, о назначении опекуна, о признании внебрачного ребенка и др. Формы отмены завещания в разных странах включают и принятые у нас формы, т.е. составление нового завещания и подачу заявления об отмене завещания, и нехарактерные для нашего права формы - уничтожение завещания, изъятие завещания, хранимого у нотариуса. В Англии и США завещание автоматически аннулируется в связи с изменением семейного положения, т.е. со вступлением в брак и с расторжением брака. В законодательстве РФ имеется категория лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания - это нетрудоспособные члены семьи наследодателя (дети, супруг, родители), а также его нетрудоспособные иждивенцы. Свобода завещания ограничивается в целях защиты интересов семьи. В законодательствах других стран также предусматривается обязательная доля для членов семьи и этот вопрос решается очень разнообразно. Во Франции есть понятие свободная доля - это доля, доступная собственнику для завещательных распоряжений и прижизненных дарений, остальное имущество подлежит распределению между близкими родственниками наследодателя (дети и родители). Размер свободной доли зависит от количество детей у наследодателя - чем больше детей, тем меньше размер этой доли, тем больше имущества остается детям. Аналогичный подход к обязательной доле и в Швейцарии, однако там право на обязательную долю имеют также переживший супруг, братья и сестры наследодателя. В Англии нет понятия обязательной доли и до 1938 года наследодатель мог лишить свою семью права на наследство, в настоящее время после ряда изменений в законодательстве переживший супруг, а также бывший супруг, не вступивший в новый брак, и дети наследодателя, в том числе и внебрачные, имеют право на получение «разумного содержания» из наследственного имущества. Если не оставлено завещание, то происходит наследование по закону. Принципы наследования по закону других стран и РФ весьма сходны между собой (корни этих норм уходят, как мы уже упоминали, в Римское право). В Древнем Риме были установлены 4 разряда наследников по закону вплоть до 6-й степени родства, включая детей троюродных братьев и сестер. Причем наследование осуществлялось очередями, т.е. при наличии хотя бы одного наследника в первом (или втором, или третьем) разряде наследники следующих разрядов к наследству не призываются. Однако в наследственном праве разных стран есть существенные отличия в круге наследников и порядке призвания к наследству. Во Франции существует четыре очереди наследников. Эти очереди формируются по степени близости родства наследников и наследодателя: 1 - нисходящие наследники (дети, внуки, правнуки и т.д.), 2 - родители наследодателя и их нисходящие (т.е. братья, сестры, племянники и т.д. наследодателя), 3 - восходящие родственники наследодателя (кроме родителей, т.е. дед, бабка, прадед и т.д.), 4 - боковые родственники наследодателя (тетки, дяди, двоюродные братья и сестры и т.д. вплоть до 6-й степени родства). Супруг в эти очереди не входит, однако он также наследует - в зависимости от наличия наследников той или иной очереди: так, если нет наследников 1-3 очередей, то наследует супруг, а не наследники 4-й очереди; если есть наследники 3 очереди, то супруг наследует 1/2 часть имущества, в других случаях переживший супруг получает, как правило, не право собственности, а лишь узуфрукт на часть наследуемого имущества (1/2 или 1/4). Узуфрукт - владение чужим имуществом с правом пользования доходами от него, с обязанностью сохранять его, но без права подвергать его каким-либо существенным изменениям.

В Швейцарии и Германии очереди образуются парантеллами. Парантелла - это группа кровных родственников, образуемая общим родственником и его нисходящими. Например, наследодатель и его дети, внуки, правнуки образуют парантеллу. Вначале призывается к наследованию парантелла наследодателя, при отсутствии наследников - родители наследодателя и их нисходящие, затем - дед и бабка (по отцовской и материнской линии) и их нисходящие и т.д. Супруг не входит в состав ни одной из парантелл, но призывается к наследованию вместе с родственниками призываемой парантеллы - если это 1-я парантелла, то супруг получает 1/4 часть имущества, если 2-я - 1/2 часть имущества в Германии и 1/4 в Швейцарии, если 3-я - 1/2 часть имущества. Для швейцарского наследственного права характерно также следующее: супругу предоставляется выбор между правом собственности на соответствующую часть имущества и узуфруктом на имущество в большем объеме. В Англии напротив - переживший супруг имеет привилегированное положение по сравнению с другими наследниками: при наличии нисходящих наследников (дети, внуки) супруг получает наследственное имущество на фиксированную денежную сумму (в 1975 году этот размер был 15 тыс. фунтов стерлингов), а оставшееся имущество делится между наследниками (а в том случае, если все наследство не превышает этой суммы, - все достается пережившему супругу). Если нисходящих наследников нет, то супруг получает уже 40 тыс. фунтов и половину остального имущества. Все предметы домашней обстановки и обихода всегда наследует переживший супруг. Если же пережившего супруга нет, то призываются 7 очередей наследников: 1 - нисходящие (дети, внуки и др.), 2 - родители, 3 - полнородные братья и сестры, 4 - неполнородные братья и сестры, 5 - дед и бабка, 6 - полнородные дяди и тетки, 7 - неполнородные дяди и тетки. Наследование по закону в США аналогично английскому. Если нет наследников по закону, то имущество переходит к государству - при этом в Швейцарии и Германии государство наследует имущество (т.е. наследует связанные с этим права и обязанности - например, выплату долгов наследодателя), то в Англии и Франции имущество просто переходит к государству. Для наследственного права в СССР и РФ всегда был характерен одинаковый подход к правам детей, независимо от того, «полноправные» они или усыновленные или внебрачные. Буржуазным правом наследственные права незаконнорожденных детей никогда не признавались. Однако в последние десятилетия в зарубежных странах произошло расширение прав усыновленных и внебрачных детей. Усыновленные дети были полностью уравнены в наследственных правах с законнорожденными, а в последнее время и права внебрачных детей практически уравнены с правами законнорожденных. Это связано с принятием Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.).

Весьма существенно отличается регулирование вопросов раздела наследственного имущества и ответственности по долгам наследодателя законодательством западных стран континентальной Европы от регулирования аналогичных вопросов нашим правом. Есть различия и по сравнению с англо-американским правом.

Переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к наследнику происходит в ФРГ, Швейцарии и Франции в момент смерти и непосредственно (минуя промежуточные звенья). При этом никаких действий по принятию наследства наследнику совершать не надо. По французскому праву отказ от наследства может быть совершен в течение максимального давностного срока (30 лет) путем подачи заявления, регистрируемого в канцелярии суда. Допускается отказ от наследства в пределах конкретного срока и законодательством ФРГ и Швейцарии. В РФ наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах наследственного имущества. В странах же континентальной Европы вопрос решается, по общему правилу, иначе: ответственность наследников перед кредиторами наследодателя не ограничена, т.е. действует и за пределами актива наследственного имущества. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - М.: 2002

Однако такой ответственности можно и избежать. Так, во Франции наследник будет отвечать по долгам наследодателя только в рамках актива, если примет наследство с условием составления описи имущества. Лица, получающие наследство в ФРГ, могут требовать установления так называемого управления наследством либо открытия конкурса. Оба этих способа гарантируют наследникам ответственность только в пределах актива.

В Швейцарии также возможно применение двух способов: либо, как и во Франции, принятие наследства с условием составления описи наследственной массы, либо проведения ее ликвидации с погашением за счет вырученных средств долгов и передачей оставшейся суммы наследникам.

Если по нашему законодательству ответственность наследников всегда долевая (во Франции - так же), то в ФРГ и Швейцарии, как правило, солидарная.

Принципиально иной порядок существует в странах с англо-американской системой права. Здесь наследство переходит не непосредственно к наследникам, а сначала оказывается в распоряжении « «личного представителя» наследодателя. Личный представитель либо определяется завещанием (тогда он именуется «исполнитель завещания»), либо в официальном порядке (тогда он - «администратор»). Его полномочия возникают с момента утверждения судом данного лица в качестве «личного представителя». В его функции входит: ликвидация имущества наследодателя, погашение в порядке законной очередности долгов, взыскание долгов с должников наследодателя, управление наследственным имуществом и т.д. Если имущество ликвидируется, то это происходит под контролем суда, который может требовать от «личного представителя» представления интересующих суд документов. Таким образом, происходит, как бы, очищение наследства от долгов. «Очищенное» наследство передается наследникам в тех долях, которые им причитаются. Естественно, что при таком порядке вопрос о взаимоотношениях наследников с кредиторами не возникает, так как пока есть неудовлетворенные кредиторы - нет полноправных наследников. Сам же личный представитель несет ответственность как перед наследниками, так и перед кредиторами за свою деятельность.

И еще один вопрос, о котором хотелось бы кратко упомянуть. В большинстве зарубежных стран существует прогрессивный налог на наследство, достигающий иногда 60%.

Следовательно, как мы видим, между наследственным правом РФ и правом развитых капиталистических стран есть существенные расхождения, есть и значительные совпадения. И в этом нет ничего удивительного: и то, и другое право своими корнями уходит еще во времена Древнего Рима. Этим объясняется общее, а расхождения, на наш взгляд, вызваны различными принципами, положенными в основу российского и западного права. В данном случае, очевидно, что для нашего права характерна, во-первых, большая демократичность в вопросе свободы завещания; во-вторых, большая забота об интересах семьи, но вместе с тем и большая заформализованность всех этапов наследования (форма и порядок составления завещания, принятие наследства и т.д.).

2. Механизм реализации гарантий наследственного права

2.1 Формы наследства

Анализируя нормы статьи 1112 ГК РФ можно сделать вывод, что наследство может быть в следующих формах:

1. Во-первых, в форме вещей, при чем речь идет

· Как о движимых, так и недвижимых вещах

Согласно ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом;

· Как об оборотоспособных вещах, так и о вещах, изъятых из оборота либо ограниченных в обороте.

Изъятые из оборота объекты должны быть прямо указаны в законе. Такой закон пока отсутствует. До его принятия и введения в действие применяется Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» Ведомости РФ, 1992, N 10, ст. 492. Утвержденный Указом перечень содержит ограниченное число продукции (работ, услуг), имеющих в основном оборонное значение и связанных с обеспечением здоровья и жизни граждан.

К группе объектов ограниченной оборотоспособности относятся объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, Закон РФ от 20 мая 1993 г. «Об оружии») либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (ФЗ Закон о валютном регулировании). Данные объекты определяются в порядке, установленном законом. Характер и объем таких ограничений определяются в подзаконных нормативных актах.

· как о деньгах (в т.ч. в иностранной валюте), так и об иных валютных ценностях;

· как об эмиссионных, так и об иных ценных бумагах

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

· о любых других вещах;

2. Во-вторых, наследство может быть в форме имущественных прав, например, право требования. Например, требование неполученной заработной платы, право требования возврата долга, неполученного гонорара за издание произведения и др.

Однако объекты интеллектуальной собственности в состав имущества не входят, ибо законодатель последовательно проводит различие между институтом «право собственности» (т.е. право владения, пользования и распоряжения именно имуществом) и институтом «право интеллектуальной собственности» (оно возникает на результаты, например, творческой деятельности, а не на имущество); Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование)/ "Законодательство и экономика", №3-4 (145-146), 2002

Умершему могло принадлежать имущество, находящееся за пределами Российской Федерации: недвижимость или движимое имущество, права, вытекающие из договора банковского счета с иностранным банком, право получения страхового возмещения от иностранной страховой компании и т.п. При определенных условиях к такому наследованию применяется российское право. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2002. С.51-52. Авт. раздела А.А. Рубанов

3. В третьих, наследство может быть в форме в форме обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества). Нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей. Это противоречило бы правилам:

ст. 1110 ГК (о том, что при наследовании происходит переход наследства в порядке универсального правопреемства); ст. 1152, 1157, 1158 ГК (о порядке и условиях принятия или отказа от наследства).

Из анализа части второй статьи 1112 ГК РФ, следует, что наследство не может быть представлено в следующих формах:

1) в форме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя. В данном случае не имеет никакого значения то, что наследодатель в завещании указал, что и такие объекты передаются им по наследству: завещание не может изменить императивные правила ст. 1112 ГК. Нужно учесть, что:

а) в ст. 1112 неисчерпывающим образом изложен перечень прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью (право на алименты, возмещение вреда и т.п.). К их числу относятся и другие права и обязанности, переход по наследству которых не допускается:

нормами самого ГК (например, не переходят по наследству государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;


Подобные документы

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону. Круг наследников по закону, особенности наследования имущества отдельными категориями граждан. Способы и сроки принятия наследства, оформление наследственного права.

    курсовая работа [48,7 K], добавлен 15.10.2014

  • Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

    дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009

  • Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок призвания их к наследованию. Правовые проблемы института наследственного права в России.

    дипломная работа [74,5 K], добавлен 10.10.2003

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Понятие наследственного права. Источники наследственного права. Основные категории наследственного права.

    дипломная работа [118,1 K], добавлен 11.10.2008

  • Изучение развития российского наследственного права и дальнейших его перспектив в плане принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии и правил о приращении наследственных долей. Спорные моменты при применении норм о приобретении наследства.

    дипломная работа [69,1 K], добавлен 09.02.2011

  • Общая характеристика наследственного римского права, история его развития. Общие черты между древнеримским и современным институтом наследования. Актуальные положения и конструкции наследственного римского права. Наследование по завещанию и по закону.

    курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.01.2015

  • Общая характеристика наследственного права в странах континентального и общего права. Особенности наследования долей компании в РФ и некоторых европейских юрисдикциях. Выбора права, подлежащего применению к наследованию с иностранным элементом.

    дипломная работа [160,3 K], добавлен 28.09.2017

  • Основные принципы наследственного права: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны основ правопорядка и самого наследства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия и отказа от наследства.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.09.2014

  • Развитие законодательства о наследовании в российском гражданском праве. Понятие и общая характеристика принципов наследственного права. Понятие и общая характеристика принципов наследственного права, практические аспекты их реализации в России.

    курсовая работа [42,5 K], добавлен 24.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.