Принятие и отказ от наследства

Способы отказа от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Свидетельство о праве на наследство. Общая собственность наследников. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Доверительное управление наследственным имуществом.

Рубрика Государство и право
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 18.01.2011
Размер файла 68,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

1. Анализ правил п. 1 ст. 1158 показывает, что:

1) наследник по своему усмотрению решает вопрос об отказе от наследства. При этом он вправе отказаться в пользу других лиц, но только входящих в состав наследников (по закону или по завещанию). Если лицо не входит в их состав, то в его пользу от наследства отказаться нельзя (см. об этом ниже);

2) отказ в пользу наследников, лишенных наследства, не допускается (см. коммент. К ст. 1117);

3) можно отказаться от наследства в пользу лиц, которые призваны к наследству:

а) по праву представления (по этому праву наследуют, например, внуки наследодателя и их потомки, см. коммент. К ст. 1142, 1146 ГК);

б) в порядке наследственной трансмиссии (например, если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, и право принятия наследства перешло к другому лицу - наследнику умершего наследника, то в пользу таких наследников отказ от наследства допускается);

4) правила п. 1 ст. 1158 однозначно запрещают отказ (даже в пользу лиц, которые указаны выше) наследника:

а) от имущества, наследуемого по завещанию при условии, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Однако если хотя бы часть наследства не завещана, то данное ограничение применению не подлежит;

б) от обязательной доли в наследстве (о составе лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, см. коммент. К ст. 1149 ГК);

в) которому завещатель подназначил наследника (см. об этом коммент. К ст. 1121 ГК). Дело в том, что это означало бы вторжение в волеизъявление наследодателя: последний и подназначает наследника, в т.ч. и на случай отказа от наследства.

2. Применяя правила п. 2 и 3 ст. 1158, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) они не допускают отказ от наследства:

а) в пользу любых других лиц, прямо не указанных в п. 1 ст. 1158 (т.е. не относящихся к последним ни по закону, ни по завещанию). При этом даже в пользу наследников отказаться нельзя, если последние лишены наследства;

б) с оговорками или под условием. Иначе говоря, отказ должен быть безусловным и окончательным, причем впоследствии он не может быть ни изменен, ни отменен (это противоречило бы также п. 3 ст. 1157 ГК, см. коммент. К ней);

2) по общему правилу отказ от части наследства также не допускается. Однако из этого правила есть ряд существенных изъятий:

а) если наследник призывается к наследованию сразу по нескольким основаниям, то отказ от принятия наследства по одному из оснований допускается. Данное право возникает, например, в следующих случаях:

когда наследник призывается к наследованию по закону и одновременно ему завещана часть наследства;

когда наследник является наследником по завещанию и одновременно с этим наследником в порядке наследственной трансмиссии (см. коммент. К ст. 1156 ГК);

когда наследник является наследником по закону и одновременно наследником в порядке наследственной трансмиссии;

б) в упомянутых выше случаях наследник вправе отказаться:

либо по одному из оснований наследования (например, он отказался от завещанного ему наследства, но не от причитающегося ему как наследнику по закону);

либо по нескольким основаниям. Например, наследник призывался к наследованию и по закону, и по завещанию, и в порядке наследственной трансмиссии, однако он решил отказаться от наследства, причитающегося ему по двум последним основаниям;

либо по всем основаниям сразу. В любом из перечисленных случаев налицо отказ именно от части наследства (при этом та или иная часть наследства, от которого наследник отказывается, соответствует тому или иному основанию наследования);

3) отказ от части наследства осуществляется в том же порядке, что и отказ от всего наследства (см. коммент. К ст. 1159 ГК). В практике возник ряд вопросов:

может ли наследник (который был призван к наследованию лишь по одному основанию, например, по завещанию) отказаться от всего наследства, но в пользу нескольких наследников? Да, может, ибо это не противоречит правилам п. 3 ст. 1158. Дело в том, что главные требования закона (о том, что отказ от части причитающегося наследнику наследства - не допускается) в данном случае соблюдены, т.к. наследник отказался от всего наследства, хотя и в пользу разных лиц;

может ли наследник (который наследует по двум основаниям) отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, но в пользу двух лиц, соответствующих требованиям п. 1 ст. 1158? Да, и такой отказ от наследства допустим: он в полной мере соответствует правилам п. 3 ст. 1158. О практике нотариусов по применению ст. 1158 см. п. 11 Мет. Рек. От 28.02.06.

Статья 1159. Способы отказа от наследства

1. Анализ правил п. 1 ст. 1159 показывает, что:

1) они гораздо более развернуто характеризуют способы отказа от наследства нежели ст. 550 ГК 1964;

2) отказ от наследства совершается путем подачи об этом письменного заявления;

3) заявление об отказе от наследства подается по месту открытия наследства; оно определяется в соответствии с правилами ст. 1115 ГК (см. коммент. К ней);

4) упомянутое заявление (так же как и заявление о принятии наследства) подается нотариусу, который уполномочен выдавать свидетельство о праве на наследство, а это обычно нотариусы государственной нотариальной конторы (лишь при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение упомянутых нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из частных нотариусов, ст. 36 ОЗН). В г. Москве, например, такие заявления подаются частным нотариусам;

5) если заявление об отказе от наследства подано нотариусу, нужно учитывать правила п. 2, 23 Приказа N 91 о том, что:

а) на заявлении наследника об отказе от наследства, принимаемом нотариусом, должна быть проставлена дата его получения, заверенная подписью нотариуса;

б) подлинность подписи наследника на таком заявлении свидетельствуется нотариусом;

в) если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи на нем нотариально не засвидетельствована, оно тем не менее принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться в нотариальную контору;

г) нотариального свидетельствования подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку в заявлении;

д) в заявлении указываются сведения о наследнике (его фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, домашний адрес и т.д.);

6) заявление может быть подано «и другому лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство». К числу последних относятся:

а) должностное лицо консульского учреждения Российской Федерации за рубежом. Дело в том, что такое право должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации за рубежом прямо предоставлено ст. 38 ОЗН;

б) должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное выдавать свидетельства о праве на наследство (см. об этом п. 1 коммент. К ст. 1162). См. также ст. 38 ОЗН.

2. Специфика правил п. 2 ст. 1159 состоит в том, что:

1) они охватывают случаи, когда заявление об отказе от наследства передается нотариусу (должностному лицу органа исполнительной власти, совершающему нотариальные действия, должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации за рубежом) не самим наследником лично (либо через представителя), а:

а) передается нотариусу через другое лицо, у которого нет соответствующей доверенности. В практике возник вопрос: распространяются ли правила п. 2 ст. 1159 на случаи передачи заявления через ЮЛ (например, через руководителя организации)? Да, распространяются;

б) посылаются по почте. В практике возник вопрос: должно ли быть такое заявление направлено именно заказным письмом? Целесообразно, однако не обязательно: главное, чтобы письмо было доставлено нотариусу;

2) они императивно предписывают, что в таком заявлении подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, приравненные в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК к нотариальным (например, командиром воинской части, начальником места лишения свободы).

3. Особенности правил п. 3 ст. 1159 состоят в том, что:

1) они применяются, если наследник отказывается от наследства не лично, а через представителя. При этом не любое лицо считается представителем, а только уполномоченное доверенностью;

2) доверенность, выдаваемая наследником своему представителю (упомянутая в п. 3 ст. 1159), должна:

а) быть удостоверена в соответствии с правилами ст. 185 ГК;

б) иметь прямое указание на то, что представитель полномочен заявить (от имени наследника) об отказе от наследства. В практике возник вопрос: можно ли такую доверенность выдать ЮЛ? Да, правилам ст. 1159 это не противоречит;

3) лишь законные представители наследника могут отказаться от наследства, не имея доверенности.

Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа

1. Применяя правила п. 1 ст. 1160, необходимо иметь в виду следующее:

1) отказополучатель - это лицо, в пользу которого наследодатель возложил на одного или нескольких наследников по завещанию (а в ряде случаев - на наследников по закону) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. Отказополучатели при этом приобретают право требовать исполнения этой обязанности (т.е. завещательного отказа, см. об этом коммент. К ст. 1137 ГК);

2) в ст. 1160 впервые четко и однозначно предусмотрено, что и отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа. Такой отказ не следует путать с отказом от наследства. Их различие можно показать в таблице:

3) есть и общие признаки, присущие этим институтам. В частности, отказополучатель (так же как и наследник) не вправе:

а) отказаться от завещательного отказа с оговорками. Например, нельзя временно отказаться от принятия завещательного отказа;

б) обусловливать отказ от завещательного отказа какими-либо условиями. Иначе говоря, отказ должен быть безусловным. Нельзя также впоследствии отменить отказ от завещательного отказа либо каким-то образом изменить такой отказ. В любом случае - эти сделки ничтожные.

2. Специфика правила п. 2 ст. 1160 состоит в том, что:

1) они подлежат применению в случае, когда отказополучатель одновременно является наследником (по закону или по завещанию). В практике возник вопрос: подпадают ли под действия правила п. 2 ст. 1160 случаи, когда отказополучатель одновременно является:

наследником, призванным к наследству по праву представления? Систематическое толкование ст. 1160 и ст. 1142-1146 ГК (см. коммент. К ним) позволяет ответить на этот вопрос утвердительно;

наследником, к которому наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии? Анализ правил ст. 1160 и ст. 1156 ГК (см. коммент. К ней) позволяет и на этот вопрос дать положительный ответ;

2) в соответствии с ним, если наследник и отказополучатель - одно и то же лицо:

а) право отказополучателя отказаться от завещательного отказа не зависит от его права:

принять наследство. Иначе говоря, он может принять наследство, но одновременно - отказаться от завещательного отказа;

отказаться от наследства (в соответствии с правилами ст. 1157-1159 ГК);

б) отказ от завещательного отказа оформляется самостоятельно (независимо от отказа наследника от наследства). В практике возник вопрос: какова процедура оформления отказа от завещательного отказа и совпадает ли она со способами отказа от наследства, предусмотренными в ст. 1159 ГК? К сожалению, на этот вопрос прямого ответа в ст. 1160 нет. Однако систематическое толкование ст. 6 ГК (посвященной аналогии закона, см. коммент. К ней), с одной стороны, и ст. 1157-1160 ГК, с другой, позволяет сделать вывод о том, что, поскольку правила ст. 1137, 1160 ГК (посвященные завещательному отказу) не противоречат ст. 1159 ГК, отказ от завещательного отказа осуществляется теми же способами, что и отказ от наследства.

Статья 1161. Приращение наследственных долей

1. Характеризуя правила ст. 1161, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) они посвящены традиционному для отечественного гражданского права институту - «приращению наследственных долей». В основном правила ст. 1161 совпадают с положениями ст. 551 ГК 1964 (также посвященными приращению наследственных долей). Но некоторые отличия все же есть:

а) в соответствии со ст. 551 ГК 1964 приращение наследственных долей наступало в случае непринятия наследства наследником. В ст. 1161 перечень оснований такого приращения более многочисленный;

б) по ст. 551 ГК 1964 наследство, перешедшее в порядке приращения наследственных долей, распределялось между другими наследниками в равных долях. Комментируемая статья исходит из того, что наследство, перешедшее в порядке приращения наследственных долей, распределяется между наследниками пропорционально этим долям (если завещанием не предусмотрено иное);

в) ст. 551 ГК 1964 не охватывала случаи, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника. В ст. 1161 - предусмотрены и эти случаи;

г) правила ст. 551т3 ГК 1964 применялись, когда наследство в порядке приращения наследственных долей переходило не основанным на государственной, кооперативной собственности ЮЛ, иностранным государствам, международным организациям. В ст. 1161 (с учетом правил ст. 1116 ГК, см. коммент. К ней) таких ограничений нет;

2) их следует применять с учетом правил:

а) ст. 1149 ГК (о праве на обязательную долю в наследстве);

б) ст. 1169 ГК (о преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода);

в) ст. 1170 ГК (о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей).

2. Анализ правил п. 1 ст. 1161 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) приращение наследственных долей имеет место постольку, поскольку наследник:

а) не принял наследство (независимо от причины такого непринятия, см. коммент. К ст. 1152-1154 ГК);

б) не указал, в пользу какого наследника отказывается. Аналогично решается вопрос и в случаях, когда наследник отказался в пользу лиц, которые не указаны в п. 1 ст. 1158 ГК, или лиц, в пользу которых отказ от наследства не допускается (см. об этом коммент. К ст. 1158 ГК);

в) не имеет право наследовать (например, ввиду того, что он своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, способствовал своему призванию к наследству, по другим основаниям, предусмотренным в п. 1 ст. 1117 ГК, см. коммент. К ней);

г) отстранен от наследства судом по требованию заинтересованных лиц, т.к. он злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК);

2) приращение наследственных долей наступает и в случаях, когда завещание недействительно (см. об этом коммент. К ст. 1131 ГК). При этом не играет роли, являлось ли завещание ничтожной или оспоримой сделкой;

3) сущность приращения наследственных долей состоит в том, что часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к другим наследникам по закону:

поскольку они реально призваны к наследованию;

пропорционально их наследственным долям;

4) если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, часть имущества, которая причиталась наследнику, отказавшемуся от наследства либо отпавшему по иным основаниям, указанным в п. 1 ст. 1161, переходит:

а) лишь к остальным наследникам по завещанию. В практике возник вопрос: если отказавшемуся от наследства наследнику по завещанию наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии, подлежат ли применению правила абз. 2 п. 1 ст. 1161? Систематическое толкование ст. 1156 ГК (см. коммент. К ней) и ст. 1161 позволяет утвердительно ответить на этот вопрос;

б) пропорционально их наследственным долям. Но это общее правило: оно применяется, если в завещании не предусмотрено иное распределение части наследства, причитающейся отпавшему наследнику.

3. Характеризуя правила п. 2 ст. 1161, нужно учесть, что:

1) они подлежат применению только в случаях, когда наследнику (отказавшему от наследства либо отпавшему по иным основаниям, упомянутым в п. 1 ст. 1161) был подназначен наследник. При этом нужно учесть, что:

а) речь идет о наследовании по завещанию;

б) невозможность приращения наследственных долей в данном случае объясняется тем, что это было бы нарушением волеизъявления самого завещателя;

2) они исходят из того, что в случае отказа наследника от завещанной ему части наследства (равно как и в случаях его отпадения по другим основаниям, указанным в п. 1 ст. 1161) вся часть наследства, причитающаяся такому лицу, переходит к подназначенному наследнику. В практике возник вопрос: если и подназначенный наследник откажется от принятия наследства (не указав при этом, в пользу кого из других наследников он отказывается), то как наследуется часть наследства, от которой он отказался? В п. 2 ст. 1161 говорится, что правила п. 1 ст. 1161 не применяются лишь в отношении отпавшего наследника, которому предназначен наследник. Что же касается самого подназначенного наследника, то на него правила п. 2 ст. 1161 не распространяются. В связи с этим наследственная доля переходит к другим наследникам по общим правилам приращения наследственных долей.

Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство

1. Анализ правил п. 1 ст. 1162 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) они исходят из того, что свидетельство о праве на наследство выдается:

а) и наследникам по закону (см. коммент. К ст. 1141-1148 ГК);

б) и наследникам по завещанию (см. коммент. К ст. 1116, 1119 ГК);

в) не любым наследникам, а лишь тем из них, которые призваны к наследству в установленном порядке (т.е., если они не относятся к числу недостойных наследников (см. коммент. К ст. 1117 ГК), к числу наследников, лишенных наследства завещателем (см. коммент. К ст. 1119 ГК), и т.п.). С другой стороны, свидетельство о праве на наследство выдается и наследникам, призванным к наследованию в порядке:

наследственной трансмиссии (см. коммент. К ст. 1156 ГК);

приращения наследственных долей (см. коммент. К ст. 1161 ГК);

получения обязательной доли в наследстве (см. коммент. К ст. 1149 ГК);

2) свидетельство о праве на наследство выдается по письменному заявлению наследника (это прямо предусмотрено в ст. 70 ОЗН). Согласно п. 2, 23, 27 Приказа N 91:

а) просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть изложена в заявлении о принятии наследства (см. об этом коммент. К ст. 1159 ГК) или в отдельном заявлении;

б) пережившему супругу, обратившемуся в нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство, нотариус разъясняет содержание:

ст. 35 СК о том, что владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (см. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. М.: Экзамен, 2006;

ст. 75 ОЗН о том, что в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Это отмечается в наследственном деле. Если поступило заявление по почте, пережившему супругу направляется письменное разъяснение указанных норм;

в) на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство проставляется дата его получения нотариусом, заверенная подписью последнего. Подлинность подписи наследника на заявлении свидетельствуется нотариусом (должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом). Если заявление получено по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем не засвидетельствована нотариусом, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору. Если наследник явился к нотариусу (должностному лицу) и подал заявление сам, устанавливается только личность наследника, о чем делается отметка на заявлении;

г) в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указываются сведения о наследнике (его фамилия, имя, отчество, домашний адрес, реквизиты паспорта и т.п.);

3) свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства (см. коммент. К ст. 1115 ГК). При этом необходимо иметь в виду ряд обстоятельств:

а) по общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом государственной нотариальной конторы по месту открытия наследства;

б) лишь при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы выдача свидетельства о праве на наследство может быть поручена одному из частных нотариусов (в г. Москве - это поручено нескольким частным нотариусам) по совместному решению органа юстиции и нотариальной палаты;

4) свидетельство о праве на наследство выдается не только нотариусом, но и должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, и должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом по месту открытия наследства. Дело в том, что:

а) возможность выдачи свидетельства о праве на наследство должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом прямо предусмотрена в ст. 38 ОЗН;

б) возможность выдачи такого свидетельства должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, прямо в ст. 37 ОЗН не предусмотрена. Однако в связи с тем, что ст. 37 ОЗН не вполне соответствует правилам ст. 1125, 1153, 1159, 1162 ГК, то применению подлежат последние (см. об этом ст. 2 ГК);

5) при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет (путем истребования соответствующих документов) факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, круг лиц, имеющих право и обязательную долю в наследстве (ст. 73 ОЗН). При этом в п. 34 Приказа N 91 предусмотрено, что при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет наряду с обстоятельствами, указанными в ст. 73 ОЗН, не отменено ли завещание. Кроме того, Приказ N 91 устанавливает ряд правил:

а) если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, приобщенном к наследственному делу (п. 34);

б) при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором предполагается указание родственных или иных отношений наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения (п. 34). Доказательствами родственных и иных отношений могут являться:

документы, выданные органами загс;

вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных и иных отношений;

справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства;

записи о детях, о супруге в паспортах;

справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

иные документы, если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем (п. 31);

в) факт смерти и время открытия наследства могут подтверждаться свидетельством о смерти наследодателя, выданным органом загс, а в случае гибели во время Великой Отечественной войны - извещением или иным документом о гибели, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным комиссаром и другими органами Министерства обороны СССР (п. 29);

г) место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел о последнем месте жительства наследодателя, а если место жительства умершего неизвестно - документом, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п. В случае отсутствия у наследников указанных документов место открытия наследства подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства (п. 30);

6) при выдаче свидетельства о праве на наследство в соответствии с п. 10-12, 19, 33, 36 Приказа N 91 нотариус:

а) осуществляет проверку:

принадлежности наследства на праве собственности или ином вещном праве (см. об этом ст. 216 ГК);

наличия собственников имущества;

наличия обременений, запрета отчуждения или ареста данного имущества;

документов об оценке наследственного имущества;

б) проверяет документы, предусмотренные Законом о недвижимости при наследовании недвижимости, а если наследуется помещение в кондоминиуме, нотариус проверяет сведения и документы, предусмотренные ст. 13 Закона о кондоминиуме;

в) должен убедиться (путем проверки документов) в том, что уплачен налог, предусмотренный НК (а до 1 января 2006 г. - Законом РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»), либо имеется освобождение от уплаты этого налога (см. коммент. К ст. 1153 ГК);

г) дает разъяснения наследникам (если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения) о возникающих в связи с такими обременениями правоотношениях. Если на недвижимое имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением ссуды, нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду (видимо, речь идет о займе или обоснованном кредите, ибо «ссуда» предоставляется в рамках договора безвозмездного пользования), о том, что наследникам выдано свидетельство о праве на наследство;

д) делает в его тексте соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных органах (если в составе наследства имеется недвижимость или иное имущество, право на которое или само это имущество подлежит регистрации или специальному учету), что разъясняет наследникам;

7) по желанию самих наследников (оно должно быть отражено в заявлении) свидетельство о праве на наследство может быть выдано:

а) всем наследникам вместе. В этом случае выдается одно свидетельство о праве на наследство (независимо от наследников). Последние указываются в качестве наследников в свидетельстве о праве на наследство;

б) каждому наследнику в отдельности;

в) на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В соответствии с п. 35 Приказа N 91 наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества в дальнейшем выдаются свидетельства на другие части наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве;

8) если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (ст. 72 ОЗН);

9) в любом случае (т.е. при выдаче свидетельства о праве на наследство и по закону, и по завещанию) нотариус сообщает о выдаче свидетельства на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органу опеки и попечительства по месту жительства наследника для охраны его имущественных интересов (ст. 71 ОЗН);

10) процедура выдачи свидетельства о праве на наследство при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации аналогична изложенной. Нужно обратить внимание на то что с 15.12.07 вступили в силу изменения внесенные в ст. 1151, 1162, 1175 ГК Законом N 281 от 19.11.07. Установлено, что выморочное имущество в порядке наследования по закону может в ряде случаев переходить и в собственность субъектов РФ, и в собственность муниципальных образований (см. также коммент. К ст. 1116, 1151, 1175 ГК) В указанных случаях свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному органу или органу местного самоуправления. (ст. 71 ОЗН). Кроме того, ст. 2 Закона N 281 от 29.11.07 установлено, что выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения, если свидетельство о праве на наследство на данное жилое помещение не выдано по состоянию на 15.12.07 переходи в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в г. Москве или С-Петербурге - то в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

2. Применяя правила п. 2 ст. 1162, нужно обратить внимание на следующее:

1) они подлежат применению лишь постольку, поскольку:

а) свидетельство о праве на наследство уже было выдано в установленном порядке;

б) после этого было выявлено наследственное имущество, не охваченное свидетельством о праве на наследство;

2) они предписывают нотариусу (должностному лицу, совершающему нотариальные действия) выдать дополнительное свидетельство о праве на наследство.

О нотариальной практике по применению ст. 1162 см. п. 1 раздела 9 Метод. Рек.

3. Завершая комментарий к ст. 1162, укажем на ряд важных моментов:

1) Верховный Суд РФ разъяснил, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Отсутствие свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято своевременно (п. 11 Пост. N 2);

2) фактическое вступление во владение наследственным имуществом (что также учитывается при выдаче свидетельства о праве на наследство) может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства (см. об этом коммент. К ст. 1154 ГК) действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире), производству за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных законом, или погашению долгов наследодателя и т.п. (п. 28 Приказа N 91).

При выдаче свидетельства о праве на наследство, а также ряда других документов и их копий в соответствии со ст. 333.16-333.18, 333.24, 333.25 НК взимается государственная пошлина.

В случае, когда предметом наследования является иностранная валюта, размер государственной пошлины подлежит пересчету на рубли по курсу, котируемому ЦБР, действовавшему на день уплаты государственной пошлины. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальных контор, государственная пошлина взимается в полуторократном размере. В ст. 333.25 НК установлены категории лиц, имеющих льготы по уплате государственной пошлины, и размеры этих льгот;

3) свидетельство о праве на наследство следует отличать от свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе. В соответствии со ст. 75 ОЗН оно выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга (о чем извещаются наследники, принявшие наследство). По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве на наследство может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

4. Приказом Минюста России от 10.04.2002 N 99 утверждены:

форма N 3. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 4. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 5. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 6. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 7. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 8. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 9. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 10. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 11. Свидетельство о праве на наследство по завещанию;

форма N 12. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 13. Свидетельство о праве на наследство по закону;

форма N 14. Свидетельство о праве на наследство по завещанию;

форма N 65. Удостоверительная запись на дубликате свидетельства о праве на наследство (договора, завещания, доверенности и исполнительной надписи);

форма N 70. Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство.

Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

1. Правила п. 1 ст. 1163 имеют характер общих: они подлежат применению лишь постольку, поскольку иное не предусмотрено в нормах ГК (например, в п. 2, 3 комментируемой статьи), но не в других законах либо иных правовых актах.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом (а в ряде случаев - должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом, см. об этом подробнее коммент. К ст. 1162 ГК):

1) только по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. При этом:

день открытия наследства определяется по правилам ст. 1113, 1114 ГК (см. коммент. К ним);

отсчет упомянутого срока начинается со следующего дня после дня открытия наследства;

2) в любое время начиная со следующего (после окончания срока) дня. Иначе говоря, может пройти и год, и 1,5 года, после чего наследник обратится с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При соблюдении наследниками порядка получения свидетельства о праве на наследство, установленного в ст. 1162 ГК, ст. 70-73 ОЗН, нотариус обязан выдать им этот документ в разумный срок после истечения упомянутого 6-месячного срока, т.е. в наикратчайший (с учетом технической стороны дела) с момента обращения наследников срок. К сожалению, ни в ст. 1163, ни в ОЗН конкретный срок выдачи свидетельства о праве на наследство не установлен. Систематическое толкование ст. 1163 и ст. 314 ГК позволяет сделать вывод о том, что нотариус должен выдать этот документ в 7-дневный срок со дня обращения наследников.

2. В отличие от ст. 558 ГК 1964 (также посвященной срокам выдачи свидетельства о праве на наследство), комментируемая статья исходит из того, что:

1) свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства, когда:

а) кроме лиц, письменно обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство (как подается письменное заявление см. коммент. К ст. 1162 ГК), иных наследников нет;

б) у нотариуса (должностного лица органа исполнительной власти, совершающего нотариальные действия, должностного лица консульского учреждения Российской Федерации за рубежом) имеются достоверные данные об этом (например, это видно из документов, представленных самими наследниками, присланных из органов загс, суда, органов внутренних дел, из ЖЭО в т.ч. и по запросам нотариуса);

2) нотариус (должностное лицо органа исполнительной власти, совершающее нотариальные действия) вправе выдать свидетельство до истечения 6 месяцев (в упомянутых выше случаях), но не обязан. В каждом случае нотариус сам решает вопрос о досрочной выдаче свидетельства о праве на наследство, руководствуясь прежде всего интересами наследников (в т.ч. и подавших письменное заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство).

3. Применяя правила п. 3 ст. 1163, необходимо обратить внимание на следующее:

1) они вводят еще одну новеллу в отечественное наследственное право - институт «приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство»;

2) в соответствии с ними выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена:

а) по решению суда. Имеется в виду вступившее в силу решение суда. В практике возник вопрос: о решении какого суда (общей юрисдикции, арбитражного) идет речь в п. 3 ст. 1163? По общему правилу, конечно, в п. 3 ст. 1163 имеются в виду именно решения судов общей юрисдикции. Однако полностью исключить случаи, когда выдача свидетельства о праве на наследство приостановлена по решению арбитражного суда, все же нельзя (например, если арбитражный суд рассматривает спор с участием ИП и наследственное имущество является частью предмета спора). Решение суда по наследственным делам выносится, например, если заинтересованные лица предъявили требование об отстранении наследника в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК (см. коммент. К ней);

б) при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Речь идет не только о ребенке самого наследодателя, но и о любом ином его наследнике (например, если он завещал часть своего имущества неродившемуся внуку), зачатому до открытия наследства: вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1163 и п. 1 ст. 1116 ГК (см. коммент. К ней).

Выдача свидетельства приостанавливается нотариусом по требованию (изложенному в письменном заявлении) любого заинтересованного лица, в т.ч. будущего родителя ребенка, органов опеки и попечительства, прокурора.

4. В случаях, указанных в п. 3 ст. 1163, нотариус (должностное лицо органа исполнительной власти, совершающее нотариальные действия) не вправе, а обязан приостановить выдачу свидетельства. Об этом он выносит мотивированное постановление. Кроме того, нотариус обязан известить суд (который принял решение о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство). О практике нотариусов по применению ст. 1163 см п. 11, 12 раздела 9 Метод. Рек.

Статья 1164. Общая собственность наследников

1. Характеризуя правила ст. 1164, необходимо обратить внимание на следующее:

1) они подлежат применению как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию;

2) в соответствии с ними при наследовании по закону, если только число наследников более одного, наследственное имущество:

а) поступает в общую долевую (а не совместную) собственность всех наследников по закону. При этом нужно учитывать, что доли в общей собственности наследников признаются равными (см. об этом коммент. К п. 2 ст. 1141 ГК), за исключением долей наследников, наследующих по праву представления (см. об этом коммент. К ст. 1146 ГК);

б) поступает в такую собственность со дня открытия наследства (этот день определяется по правилам ст. 1113, 1114 ГК);

3) они устанавливают, что при наследовании по завещанию, если наследников два и более, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников:

а) если завещатель не указал, какое конкретно имущество переходит каждому наследнику. Если имущество прямо завещано конкретному наследнику, то говорить о возникновении общей долевой собственности оснований нет;

б) в тех долях, которые прямо указаны в завещании. Если эти доли не определены, то они считаются равными: иной вывод противоречил бы правилам п. 1 ст. 1122 ГК. Нужно также учитывать, что указание завещателя на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, означает, что вещь переходит к ним в долях, соответствующих стоимости этих частей. В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны доли наследников и порядок пользования неделимой вещью (при согласии наследников). В случае спора между наследниками этот вопрос решается судом (см. об этом также коммент. К ст. 133, 1122 ГК).

2. Анализ правил ст. 1164 позволяет также сделать ряд важных выводов о том, что:

1) они предписывают к общей собственности наследников применять положения гл. 16 ГК и, в частности:

а) ст. 245 ГК (об определении долей в праве долевой собственности, см. коммент.);

б) ст. 247 ГК (о порядке владения и пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, см. коммент.);

в) ст. 248 ГК (о плодах, продукции и доходах от использования имущества, находящегося в долевой собственности, см. коммент.);

г) ст. 249 ГК (о расходах по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности, см. коммент.);

д) ст. 255 ГК (об обращении взыскания на долю в общем имуществе, см. коммент.);

2) они императивно устанавливают, что нормы гл. 16 ГК подлежат применению только с обязательным учетом правил:

а) ст. 1165 ГК (о разделе наследства по соглашению между наследниками);

б) ст. 1166 ГК (об охране интересов зачатого при жизни наследодателя ребенка при разделе наследства);

в) ст. 1167 ГК (об охране законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства);

г) ст. 1168 ГК (о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства);

д) ст. 1169 ГК (о преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства);

е) ст. 1170 ГК (о порядке компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей).

См. коммент. К этим статьям ГК;

3) они устанавливают специальные правила для раздела наследственного имущества:

а) в случаях, когда некоторые из наследников имеют преимущественное право на получение той или иной части наследственного имущества (при наследовании неделимой вещи, в других случаях, предусмотренных в ст. 1168-1170 ГК);

б) упомянутое преимущественное право действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства. Если наследники (упомянутые в ст. 1168-1170 ГК) не воспользуются своим преимущественным правом в указанный срок, оно утрачивается.

Об особенностях раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, см. коммент. К ст. 1182 ГК. Об особенностях наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства см. коммент. К ст. 1179 ГК. Об ответственности наследников по долгам наследодателя см. коммент. К ст. 1175 ГК.

Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками

1. Применяя правила п. 1 ст. 1165, необходимо обратить внимание на следующее:

1) они подлежат применению, когда наследственное имущество находится в общей долевой собственности (т.е. на случаи совместной собственности правила ст. 1165 распространять нельзя) двух и более наследников. При этом не играет роли, призываются ли наследники к наследству по закону или они наследуют по завещанию (о том, как общая долевая собственность возникает в этих случаях, см. коммент. К ст. 1164 ГК);

2) в соответствии с ними наследство, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено по соглашению между наследниками;

3) они предписывают применять к упомянутому соглашению правила ГК о форме сделок и договоров, в частности положения:

а) ст. 160 ГК (о письменной форме сделки, см. коммент. К ней);

б) ст. 161 ГК (о случаях, когда сделки должны совершаться в простой письменной форме, см. коммент. К ней);

в) ст. 162 ГК (о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделок, см. коммент. К ней);

г) ст. 164 ГК (о случаях, когда сделки требуют государственной регистрации, см. коммент. К ней);

д) ст. 434 ГК (о случаях, когда письменная форма сделки считается соблюденной, см. коммент. К ней);

е) ст. 452 ГК (о форме соглашения об изменениях, вносимых в договор, см. коммент. К ней).

2. Специфика правил п. 2 ст. 1165 состоит в том, что:

1) они касаются соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество (см. ст. 130 ГК);

2) ими также следует руководствоваться, заключая соглашения о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников;

3) они императивно предписывают наследникам заключить соглашение о разделе наследства только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. В практике возник вопрос: учитывая, что ст. 1162 ГК предусматривает в ряде случаев выдачу нескольких свидетельств о праве на наследство, с какого момента возникает право на заключение упомянутого соглашения? Как только будет выдано первое свидетельство о праве на наследство (см. коммент. К ст. 1162 ГК);

4) в соответствии с ними государственная регистрация прав наследников на недвижимость осуществляется на основании:

а) свидетельства о праве на наследство, выданного в соответствии со ст. 1162, 1163 ГК (см. коммент. К ним) и соглашения о разделе наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 17 Закона о недвижимости (не упоминающих соглашение о разделе наследства среди оснований для государственной регистрации прав) и правилами ст. 1165? Нет; во-первых, в соответствии со ст. 17 Закона о недвижимости такими основаниями служат, в частности, «договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделок»; во-вторых, Закон о недвижимости - составная часть гражданского законодательства, поэтому даже при возникновении такого противоречия приоритет имеют правила ст. 1165 (ст. 2 ГК);

б) только соглашения о разделе наследства, если государственная регистрация прав наследника на недвижимость фактически была осуществлена до их заключения.

3. Крайне важные процедурные правила содержатся в п. 3 ст. 1165:

1) они подлежат применению, когда раздел наследства, осуществленный в соответствии с соглашением, не соответствует долям (причитающимся тем или иным наследникам), указанным в свидетельстве о праве на наследство;

2) однако и такое несоответствие не может повлечь отказ в государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в результате раздела имущества.

Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства

1. Анализ правил ст. 1166 позволяет сделать ряд выводов:

1) «зачатый, но еще не родившийся наследник» (упомянутый в ст. 1166) - это наследник, зачатый:

а) от самого наследодателя до открытия наследства, но родившийся после открытия наследства;

б) от иного лица (иным лицом), в т.ч.:

из числа наследников по закону. Например, при жизни наследодателя от его сына (впоследствии, также до открытия наследства, погибшего) был зачат ребенок, который родился после открытия наследства. В данном случае внук наследодателя наследует по праву представления (см. об этом коммент. К п. 2 ст. 1142, 1146 ГК);

из числа наследников по завещанию. Например, наследодатель завещал часть имущества ребенку своего друга, зачатому при жизни наследодателя;

2) они подлежат применению лишь в случаях, когда наследников два и более, в связи с чем возникает необходимость в разделе наследства (см. об этом коммент. К ст. 1164, 1165 ГК).

2. Применяя правила ст. 1166, нужно также учесть, что:

1) в изъятие из общих правил (они изложены в ст. 1165 ГК) раздел наследства при наличии зачатого (но еще не родившегося) до открытия наследства ребенка производится только после рождения такого наследника. В связи с этим любые соглашения о разделе наследства в такой ситуации - суть сделки недействительные (а именно - ничтожные);

2) после рождения такого ребенка соглашение о разделе наследства заключается в общеустановленном порядке (см. об этом коммент. К ст. 1165 ГК), но с учетом положений ст. 1167 ГК о том, что в целях охраны интересов несовершеннолетних наследников соглашение о разделе наследства может быть составлено только после уведомления об этом органа опеки и попечительства (см. коммент. К ст. 1167 ГК).

Статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства

1. Правила ст. 1167:

1) подлежат применению, когда среди наследников есть:

а) несовершеннолетние;

б) недееспособные (речь идет о наследниках, которые признаны судом недееспособными по основаниям, предусмотренным в ст. 29 ГК);

в) ограниченно дееспособные (т.е. наследники, ограниченные по решению суда в дееспособности по основаниям, предусмотренным в ст. 30 ГК). См. о признании судом лица недееспособным или ограниченно дееспособным в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. Т. 1. М.: Экзамен, 2005;

2) императивно предписывают осуществлять раздел наследства с соблюдением правил ст. 37 ГК о том, что доходы подопечного гражданина, в т.ч. доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода.

Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в т.ч. обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Порядок управления имуществом подопечного определяется законом.

Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.


Подобные документы

  • Понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства. Основные способы и сроки принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Приращение наследственных долей.

    курсовая работа [35,6 K], добавлен 20.04.2012

  • Роль и место, социальная юридическая ценность института наследования и отказа от наследства в защите прав наследодателя и наследников. Порядок осуществления отказа от наследства и его юридические последствия. Оформление наследственных прав в суде.

    курсовая работа [79,7 K], добавлен 13.08.2017

  • Особенности правового регулирования принятия и отказа от наследства по российскому гражданскому праву. Правила, определяющие формы и порядок завещания. Субъекты наследственных правоотношений. Основные положения отказа от наследства в пользу других лиц.

    дипломная работа [100,7 K], добавлен 20.10.2014

  • Наследство - совокупность прав и обязанностей умершего гражданина. Принятие наследства и отказ от него как односторонние сделки, совершаемые наследниками. Понятие долга как имущественной обязанности. Долги наследодателя и принципы ответственности по ним.

    дипломная работа [73,0 K], добавлен 22.11.2010

  • Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства. Сроки отказа от наследства. Время и место открытия наследства. От правильного определения времени открытия наследства зависит круг наследников, сроки принятия наследства.

    реферат [24,7 K], добавлен 25.02.2006

  • Основные понятия, положения и принципы отказа от наследства. Отказ от наследства - это односторонняя сделка, содержанием которой является нежелание наследника стать правопреемником умершего. Решение вопроса о недействительности отказа от наследства.

    реферат [21,0 K], добавлен 29.12.2008

  • Способы принятия наследства и последствия отказа от принятия наследства. Основания и порядок получения свидетельства и сроки его выдачи. Направления совершенствования законодательства, регламентирующего порядок принятия наследства на современном этапе.

    дипломная работа [64,4 K], добавлен 03.03.2016

  • Понятие и содержание процесса наследования. Основания наследования, время и место открытия наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия). Порядок совершения отказа от наследства.

    дипломная работа [130,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Понятие и порядок принятия наследства, описание способов и сроков отказа от него. Наследование по праву представления. Особенности приращения наследственных долей, оформление прав на них. Условие и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.

    реферат [33,6 K], добавлен 24.03.2013

  • Комплексный гражданско-правовой анализ понятий принятия наследства и отказа от наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Право на принятие наследства, способы и сроки. Отказ от наследства: понятие, характерные черты процедуры, виды, основания.

    курсовая работа [32,5 K], добавлен 25.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.