Право интеллектуальной собственности

Понятие интеллектуальной собственности, ее сущность и особенности, пути и методы охраны в гражданском праве. История принятия и эволюции Закона об авторском праве в России, его основные объекты. Сущность патентования и порядок получения патента.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 10.02.2009
Размер файла 41,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1

НОУ СПО ВКБ

Суровикинский филиал

Курсовая работа

по дисциплине: "Гражданское право"

По теме: "Право интеллектуальной собственности"

г. Суровикино

2005

Содержание

Введение

Понятие и системы охраны интеллектуальной собственности

Авторское право

Патентное право

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Период опоры экономики России на сырьевые ресурсы сменяется этапом её ориентации на ресурсы интеллектуальные. Резко возрастает интерес к информатизации всех сторон общественной жизни, открытому образованию, потенциалу всемирной компьютерной сети Интернет, коммерциализации интеллектуальной собственности. Активно дискутируются проблемы использования системы интеллектуальной собственности для правовой охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и народного творчества.

К усилению охраны и коммерческого использования объектов патентных, авторских, смежных прав, товарных обозначений подталкивает также стремление России вступить во Всемирную торговую организацию и в Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности - TRIPS. Немаловажны и проблемы борьбы с пиратством, недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с недобросовестным использованием имён в Интернете. Изложенным определяется актуальность и практическая важность изучение проблем интеллектуальной собственности, её эволюцию в разные времена в стране и за границей.

1. Понятие и система охраны интеллектуальной собственности

Среди объектов гражданских прав, то есть тех материальных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 128 ГК РФ называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Современной наукой российского гражданского права выработаны различные подходы к определению понятия интеллектуальной собственности. Наиболее удачным из них является определение интеллектуальной собственности как совокупности исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и, в первую очередь, творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учётом принятых ею международных обязательств.

Отношение, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права (ст. 2 ГК РФ). Нормы ГК РФ вместе с правилами, содержащимися в специальных законах, посвящённые охране исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравнённые к ним объекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского гражданского права.

С учётом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившейся в рассматриваемой области системы источников права указанную подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института.

Прежде всего, необходимо выделить институт авторского права и смежных прав. Им регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права). Объединение в едином институте (авторском праве) двух указанных групп норм объясняется теснейшей зависимостью возникновения и осуществление смежных прав от прав авторов творческих произведений, а также урегулированностью соответствующих отношений единым законом.

В качестве основных задач (функций) авторского права чаще всего в юридической литературе называют две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование созданными ими произведений и получения доходов и т. д. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества.

Вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Как и авторское, патентное право имеет дело с охраной и использованием не материальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведение науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т. п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны - художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они становятся предметом охраны патентного права.

С развитием товарно-денежных отношений, а России всё более важным элементом рыночной экономике становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров. Создание условий хозяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность и повышение ответственности за её результаты, необходимость насыщения рынка товарами для удовлетворения потребностей населения обуславливает объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающим должную индивидуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товарах и услугах. Такой правовой механизм представлен особым институтом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно - институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

Данный правовой институт, как и патентное право, имеет дело с так называемой промышленной собственностью, т.е. с исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового обращения, указания услуг и т.п. Однако обеспечиваемая им охрана интересов обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах, нежели охрана прав обладателей патентов и изобретателей. Например, закон не рассматривает средства индивидуализации предпринимателей и их продукции в качестве результатов творческой деятельности и на признаёт каких-либо особых прав за их конкретным создателем.

Основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров и услуг.

Фирменное наименование, являющееся коммерческим именем препринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несёт юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует произведённую им продукцию и т.д. Использование фирменного наименования выполняет также существенную информационную функцию, поскольку доводит до сведения третьих лиц данные о принадлежности, типе и организационной форме предприятия.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, является активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией товарный знак вызывает у потребителей определённое представление о качестве продукции. Одной из важных функций товарного знака является также реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяются в борьбе с недобросовестной конкуренции.

Таким образом, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) является одной из важных составляющих российского права интеллектуальной собственности.

Творения, признаваемые произведениями науки, литературы или искусства, а также изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами, не ичерпывают всего многообразия результатов творческой деятельности. Наряду с ними имеется немало объектов, которые создаются творческими усилиями людей, представляют ценность для общества, а также нуждаются в общественном признании и правовой охране. Помимо традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным правом, а также институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров), российское гражданское право предоставляет охрану селекционным достижениям, топологиям интегральных микросхем, информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, и некоторым другим результатам интеллектуальной деятельности. Поэтому, опираясь на отличия рассматриваемых результатов интеллектуальной деятельности от традиционных объектов интеллектуальной собственности, все их можно отнести к сфере единого правового института, а именно института охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

Действующий в настоящее время Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» был принят Верховным Советам РФ 9 июля 1993 года, а опубликован и вступил в силу 3 августа 1993 года.

На ряду с указанным Законом, который имеет общее значение и распространяется на любые произведения науки, литературы и искусства, а также объекты смежных прав, к числу источников авторского права относится Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23 сентября 1992 года.

Изучение Закона показывает, что большая часть содержащихся в нём норм полностью или в существенной части совпадает с нормами Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Специфика программных средств как особых объектов авторского права отражена лишь в нормах, посвященных отдельным имущественным правам правообладателей, а также правилам регистрации программ для ЭВМ и баз данных специально созданным Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

К иным нормативным актам того же иерархического уровня законодательства об авторском праве могут быть отнесены и другие акты, имеющие силу закона, например Закон РСФСР «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года. Многие нормы этого Закона посвящены регулированию вопросов авторско-правового характера, которые возникают в деятельности органов массовой информации.

Подзаконные акты также могут являться источниками авторского права. Так, постановлением Правительства РФ от 21 марта 1994 года № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» утверждены минимальные ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений, воспроизведение произведений путем звукозаписи, сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений (видеофильмов) в прокат, а также за воспроизведение произведений изобразительного искусства и тиражирование в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства.

Среди других нормативных актов, принятых Правительством РФ нужно отметить Положение о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем от 12 августа 1993 года, положение о регистрации кино и видеофильмов от 28 апреля 1993 года и др.

Наряду с Правительством РФ правом принимать подзаконные акты общего характера в области авторского права пользуются Министерства культуры, министерства печати и информации, а также некоторые другие органы управления функционального назначения.

В настоящее время к числу подзаконных актов общего характера относятся как отдельные акты органов государственного управления РФ, например, приказ министерства печати и информации РФ от 28 июля 1993 года «Об утверждении перечня выходных сведений, размещаемых в непериодических изданиях», так и некоторые из продолжающих действовать актов бывшего Союза ССР.

Второй уровень подзаконных актов, являющихся источниками авторского права, образуют ведомственные акты в точном смысле этого слова. В рассматриваемой области они издаются в основном теми же высшими органами государственными управления, которые руководят организациями, использующими произведения, науки, литературы и искусства, например тем же Министерством культуры. Однако в данном случае это министерство выступает как орган специальной компетенции, и принимаемые им акты носят ведомственный характер, то есть распространяются лишь на лиц, относящихся к данному ведомству.

Наконец, третий уровень в иерархии подзаконных актов по авторскому праву составляют локальные акты. Они, в свою очередь, подразделяются на акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления и внутренние акты учреждений и организаций. Акты местных органов - например, распоряжения глав местных администраций и другие, которые распространяют свою юридическую силу на лиц, находящихся на территории соответствующей области, края района и т.д. - вопросы собственно авторского права затрагивают сравнительно редко. Обычно они касаются проблем, связанных с поведением творческих конкурсов, организацией вернисажей выставок, упорядочением реализации произведений изобразительного искусства т.п.

Внутренние акты организаций, действие которых ограничивается пределами издавших их организаций, представлены индивидуальными уставами и положениями издательств, редакций газет и журналов, киностудий, учебных и научных заведений и т.д., правилами их работы, должностными инструкциями и т.п. Кроме того, внутренние акты организаций определяют, например, в каких случаях и в каких пределах произведения их сотрудников должны рассматриваться в качестве выполненных в порядке служебного задания, что оказывает существенное влияние на правовой режим этих произведений и т.д.

Наряду с законами и подзаконными актами источником авторского права является судебная практика, выражением которой выступают руководящие постановления и разъяснение Верховного суда РФ. Хотя по своему статусу Верховный суд должен лишь разъяснять судам, как правильно применять действующие нормы права, на практике им создаётся немало таких норм, которые не только по внешнему виду, но и по содержанию ничем не отличаются от новых норм права.

Важнейшим источником российского авторского права являются международные договоры и соглашения. Ст. 3 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» закрепляет принципиальную норму о том, что «если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора».

Патентное законодательство. Основным источником патентного права России является Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 года.

Патентный закон РФ представляет собой комплексный нормативный акт, регулирующий патентные отношения различной отраслевой принадлежности. Наряду с гражданско-правовыми Патентным законом РФ регламентируется и некоторые административно-правовые (ст. 26,33,34) и процессуальные (ст. 31) отношения; в нём содержатся отсылки к уголовному, налоговому и иному законодательству.

Патентный закон РФ относительно невелик по объёму, он состоит всего из 37 статей, большинство из которых, в свою очередь, включает несколько самостоятельных норм. Подавляющая часть из них является нормами прямого действия, бланкетный характер имеют лишь тринадцать норм.

Патентный закон предусматривает правовое регулирование трёх объектов промышленной собственности - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Правовая охрана полезных моделей вводится в России впервые. В иерархии технических решений данный объект занял место между изобретениями и рационализаторскими предложениями.

К разряду нововведений относится также учреждение отсроченной системы экспертизы для изобретений.

Иначе, чем в союзном Законе, решается вопрос о служебных изобретений: теперь право на служебное изобретение закреплено за работодателем. Вместе с тем по договору между сторонами право на получение патента может перейти к служащему.

Кроме Патентного закона РФ, вопросы, связанные с охраной и использованием объектов промышленной собственности, затрагиваются в ряде других законодательных актов, посвящённых в целом регулированию иных общественных отношений: так, вопросы, связанные с предоставлением авторам и хозяйствующим субъектом, использующим объекты промышленной собственности, льготных условий налогообложения и кредитования, решаются в законах о налогах и инвестициях и т.д.

К источникам патентного права относятся также подзаконные акты, развивающие различные нормы Патентного закона РФ и других законодательных актов.

Важное место в системе источников патентного права занимают международные договоры и соглашения. В 1994 году Россия (совместно со странами СНГ) участвовала в принятии Евразийской патентной конвенции, в соответствии, с которой в Москве создана Евразийское патентное ведомство, выдающее с 1 января 1996 года патенты на изобретения, действующие на территории всех государств участвующих в Конвенции.

Законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и производимой им продукции (работ и услуг). В настоящее время правовое регулирование отношений, связанных с фирменными наименования, товарными знаками, знаками обслуживания и наименования места происхождения товаров, осуществляется в соответствии с нормами, содержащимися в ряде законов РФ, актах подзаконного характера, а также международных договорах, в которых участвует Российская Федерация.

Специальный закон, посвящённый фирменным наименованиям, принятие которого предусмотрено п. 4 ст. 54 ГК, в России пока отсутствует. В ГК РФ имеется ряд статей, в той или иной степени затрагивающих вопрос о фирменных наименованиях. Центральное место среди них занимает ст. 54 ГК, содержащая ряд нормативных предписаний принципиального характера.

Наряду с ГК отдельные правила о фирменных наименованиях содержаться в ряде других законодательных актов.

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года обязывает все торговые предприятия, предприятия бытового и иных видов обслуживания иметь вывеску с указанием фирменного наименования, если таковое есть. Закон

РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих известные на территории РФ фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам (п. 2 ст. 7).

Закон представляет собой комплексный нормативный акт, где наряду с двумя родственными объектами: товарным знаком и знаком обслуживания и содержатся нормы, относящиеся к самостоятельному объекту промышленной собственности - наименованию места происхождения товара.

Следует отметить, что семилетний период принятия этого закона, существенные изменения, происшедшие в области гражданского и уголовного законодательства России, делают актуальной проблему совершенствования отечественной законодательной базы в области товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

Содержащиеся в названных выше законов положения дополняются подзаконными актами, принятыми в их развитие Правительством РФ, Патентным ведомством РФ, а также некоторыми другими органами государственного управления (например, Положение о пошлинах, запатентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименование мест происхождения товаров, утверждённое постановлением Правительства РФ от 12 августа 1993 года). Ими более детально регламентируются вопросы составления, по даче и рассмотрении заявок, обжалования принятых по заявкам решений, уплаты патентных пошлин и т. д.

Важное значение в рассматриваемой области имеют положения международных конвенций, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, Российская Федерация в настоящее время участвует в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, Мадридском соглашении о международной регистрации законов 1891 года и Ниццском соглашении о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 года.

Законодательство об охране нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Законодательство, определяющее правовой режим нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности, состоит из ряда относительно самостоятельных образований источников права, содержащих правила о каждом из этих интеллектуальной собственности. В иерархии нормативных актов, посвящённых научным открытиям, главенствующее место занимает раздел «Право на открытие» ГК РСФСР 1994 года. Однако содержащиеся там нормы лишь констатируют, что открытие относится к числу охраняемых объектов, указывает на права автора, возможность перехода их по наследству и судебный порядок разрешения споров об авторстве.

Основным актом, рассматривающим понятия и признаки открытия, порядок оформление прав на него, содержание этих прав и иные важнейшие вопросы, продолжает оставаться Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утверждённые Советом Министров СССР 21 августа 1973 года.

Седьмого марта 1978 года странами - участницами Всемирной организации интеллектуальной собственности Женеве был принят Договор о международной регистрации научных открытий.

Российское законодательство об охране служебной и коммерческой тайны в настоящее время представляет собой совокупность статей, которое содержится в различных правовых актах, посвящённых в целом регулированию иных общественных отношений. Центральной из них является ст. 139 ГК, содержащая определение служебной и коммерческой тайной, раскрывающая и определяющая условия признания её самостоятельным объектом правовой охраны, указывающая на основные юридические средства защиты прав её обладателя.

Не менее важное значение имеет в рассматриваемой сфере ряд статей Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которые запрещают незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, определяют функции и права государственных антимонопольных органов, содержат санкции, применяемые к нарушителям правил добросовестной конкуренции и т.д.

Из числа подзаконных актов, принятых в развитии указанных выше правил, следует выделить прежде всего постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» от 5 декабря 1991 года № 35, указывающие на те виды информации, которые могут засекречиваться участниками оборота.

Основным нормативным актом, посвящённым правовой охране топологий интегральных микросхем, является Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 23 сентября 1992 года. При разработке этого Закона были учтены основные положения директивы Европейского Совета 1986 года и соответствующие нормы законодательства ведущих стран в области микроэлектроники. Официальная регистрация топологий ИМС в соответствии с новыми законами началась в августе 1993 года. Данный Закон впервые в России ввёл специальную правовую охрану топологий ИМС, отличающуюся и от патентной, и от авторской.

В постановлении Верховного Совета РФ о порядке введения в действие этого Закона установлено, что он распространяется на отношения, связанные с топологиями интегральных микросхем, использование которых в коммерческих целях началось до введения его в действие; применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, если эти топологии будут зарегистрированы в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в течение двух лет с даты их первого использования в коммерческих целях.

Правовая охрана селекционных достижений обеспечивается Законом РФ «О селекционных достижениях» от 6 августа 1993 года, которые раскрывают понятие, признаки и виды охраняемых законом селекционных достижений, ответственность за их нарушение и т.д. Положение закона развиты в ряде подзаконных актов, принятых Правительством РФ, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений.

2. Авторское право

Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

Авторское право выполняет четыре функции.

Первая из них - признание авторства и охрана произведений науки, литературы и искусства. Авторское право устанавливает охрану этих произведений с момента их создания. Авторское законодательство не даёт общего определения понятия произведения. Под произведением следует понимать любую отвечающую требованиям закона идеальную систему научно - технических категорий, литературных и художественных образов. В законе даются определения лишь отдельных видов произведений, в частности аудиовизуального произведения, базы данных, программы для ЭВМ и произведения декоративно - прикладного искусства.

Вторая функция проявляется в установлении режима использования произведений. Нормы авторского права предусматривают, кто и на каких условиях вправе использовать охраняемое произведение. В силу ст. 138 ГК обладатель авторского права имеет исключительное право использования. Третьи лица вправе использовать произведения лишь с согласия обладателя исключительно авторских прав.

Авторское право не регламентирует процедуру практического применения произведений. Оно лишь определяет что является, например, воспроизведением произведения, его исполнением, показом и т.п. Регламентация процессов практического использования охраняемых авторским правом произведений выходят за рамки авторского права и гражданского права в целом.

Третья функция авторского права выражает в наделении авторов произведении науки, литературы, искусства и иных правообладателей комплексом личных и имущественных прав.

Защита данных прав образует содержания четвёртой функции авторского права.

Источниками авторского права, служат законы и иные правовые акты РФ, международные договоры РФ, а также обычаи делового оборота. Согласно Конституции РФ и ГК источниками авторского права являются отдельные нормы ГК и принятых в соответствии с ГК иных федеральных законов а также указы Президента РФ, постановление Правительства РФ, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти по гражданско-правовым вопросом науки, литературы искусства, не противоречащие ГК и другим федеральным законом.

В настоящее время помимо ГК авторско-правовые отношения регулируются вступившим в силу с 3 августа 1993 года Законом РФ от 9 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных правах»; Законами РФ от 23 сентября 1992 года «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «О правовой охране топологий интегральных микросхем», рядом указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.

Из числа международных договоров РФ наибольшее значение в качестве источников авторского права имеют Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года изменённая 28 сентября 1979 года и вступившая в силу для РФ с 13 марта 1995 года, и всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года действующая в России в первоначальной редакции с 27 мая 1973 года, а в редакции от 24 июля 1971 года - с 9 марта 1995 года. Кроме того, источниками авторского права служат Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 года и Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, подписанная в Брюсселе 21 мая 1974 года и ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 года.

К авторско-правовым отношениям применятся общий принцип, согласно которому, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются нормы международного договора (п. 2 ст. 7 ГК).

Предпринимательскую деятельность в сфере науки литературы и искусства могут регулировать также обычаи делового оборота, т. е. сложившееся и широко применяемые предпринимателями правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того зафиксированы ли они в каком - либо документе (п. 1 ст. 5 ГК).

Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой деятельности, как наука, литература и искусства. Закон не даёт определений данных понятий. Предполагается, что они очевидны и не нуждаются в особых дефинициях. Более важно определить объекты, авторские права на которые могут принадлежать конкретным физическим лицам.

Закон устанавливает два общих легальных критерия охраноспособности объектов авторского права, даёт примерный перечень произведений, которые при условии соответствия их названным критериям могут являться объектами авторского права, а также определяет сферу действия авторского права.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства,

во-первых, являющиеся результатом творческой деятельности;

во-вторых, существующие в какой-либо объективной форме.

Отсутствие любого из названных критериев не позволяет говорить о наличие произведения как объекта авторского права. При этом объектом авторского права могут служить как произведение в целом, так и его часть (включая её название), которая удовлетворяет названным критериям охраноспособности и может использоваться самостоятельно.

Творческой обычно считается умственная (мыслительная, духовная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием творчески самостоятельного результата науки, литературы и искусства. Такая деятельность иногда называется продуктивной, в отличие от репродуктивной, выражающейся в воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным известным правилам.

Разумеется, творчество - субъективный критерий. Для одного научный вывод является результатом большого творческого напряжения, а для другого - обыкновенным итогом труда квалифицированного специалиста. Поэтому, хотя по данному вопросу написано немало статей и книг, до сих пор не удалось найти общеприемлемого критерия творческой деятельности.

Следует признать, что на практике критерий творчества с полным основанием сводится к установлению факта самостоятельного создания результата интеллектуальной деятельности. Иначе говоря, творческой по общему правилу признаётся любая умственная деятельность, и результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого копирования, «пиратства», плагиата, либо он вообще по закону не может являться объектом авторского права, либо признаётся объектом патентного права. То есть имеет место своеобразное презумпция творческого характера, как самой умственной деятельности, так и любого из её результатов.

Подтверждение подобной трактовки критерия творчества можно найти, в частности, в Постановлении №8 Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства при рассмотрении споров возникающих из авторских правоотношений» от 18 апреля 1986 года. В данном постановлении Верховный Суд подчёркивал, что составители сборников неохраняемых авторским правом произведений имеют авторское право на эти сборники, если они подвергли их самостоятельной обработки или систематизации. Аналогичное право имеет и составитель сборника, с соблюдением прав авторов других произведений самостоятельно обработавший включённые в сборник произведения, являющиеся предметам чьего - либо авторского права. Здесь отождествление категорий «творчество» и «самостоятельное создание» не вызывает сомнений.

В случае если имело место пиратское копирование, орган, рассматривающий конфликт, прежде всего суд, может назначить экспертизу. Специалисты в соответствующей области творчества дадут своё заключение о самостоятельном создании произведения либо о недозволенном полном или частичном заимствовании чужого произведения. В последнем случае произведения или его часть не будет являться объектом авторского права. Более того, будут приняты все меры по защите прав подлинного автора.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ПЭВМ «творческий характер деятельности авторов предполагается до тех пор, пока не доказано обратное».

Трактовка творчества как акта самостоятельного создания произведения тем более оправданна, что для авторского права безразличны собственно научные, литературные или художественные качества произведения. Авторское право охраняет любые творчески самостоятельные произведения независимо от их назначения и достоинства. Истории известны многочисленные примеры неприятия, резкой критики современниками некоторых достижений науки, литературы и искусства, даже гонений на их авторов, с последующим безудержным восхвалением. Скажем, ранее осмеивавшиеся произведения иных абстракционистов позднее признавались шедеврами, высоко оценивались на аукционах. Бывало и наоборот. Всё это не имеет никакого значения для признания соответствующих произведений объектами авторского права.

С точки зрения авторского права при отсутствии плагиата, незаконного присвоения любой результат умственной деятельности признаётся творческим и подпадает под авторско-правовую охрану. Необходимо лишь, чтобы творчески самостоятельное произведение отвечало второму критерию было выражено, т.е. существовало, в какой- либо объективной форме.

Закон предусматривает примерный перечень объективных форм произведений:

письменная (рукопись, машинопись и т. п.);

устная (публичное произнесение, исполнение и т. п.);

звуко- или видеозапись (механическая, магнитная и т. п.);

объёмно - пространственное (скульптура, модель и т. п.).

При этом под записью понимается фиксация звуков и изображений с помощью технических средств, в какой - либо материальной форме, позволяющей осуществить их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение. К числу устных произведений обычно относят речи, в том числе судебные речи, доклады.

В связи с объективной формы произведения следует подчеркнуть, что, как правило, это форма выражается с помощью телесных различных материальных носителей. При этом на материальные носители может существовать и обычно существует чьё-то право собственности или иное вещное право. Однако это не приводит к превращению систем научных понятий, литературных или художественных образов в материальные объекты.

Юридически безразлично является и такой аспект произведения, как его обнародование. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, если они существуют в какой-либо объективной форме. Иными словами, авторское право в равной мере охраняет как рукопись романа, лежащую в ящике стола писателя, так и опубликованный, т. е. выпущенный в свет, роман.

Сказанное относится к любой форме обнародования, т. е. осуществлённого с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения. Формами обнародования произведения служат его опубликование, публичный показ, передача в эфир и т.п. Произведение считается обнародованным с момента, когда оно стало потенциально доступным для сведения неопределённого круга лиц, независимо от числа лиц, реально воспринимавших это произведение.

Опубликование - это выпуск в обращение с согласия автора экземпляров произведения в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения. В форме опубликования обнародуется большинство литературных произведений, издающихся тиражами, оправданными читательским спросом.

Прежде чем определить публичный характер показа, исполнения или передачи в эфир, необходимо пояснить их смысл как таковых. Под показом произведения понимается, в частности, демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно или на экране с помощью плёнки телевизионного кадра или иных технических средств. Типичные объекты авторского права, обнародуемые формы показа, - это кинофильмы и произведения живописи. Экземпляром произведения именуется его копия, изготовленная в любой материальной форме.

Исполнение - это представление произведения посредством игры, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств; показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности. Передачей в эфир признаётся сообщение произведения посредством его передачи по радио или телевидению.

Для того чтобы показ, исполнение или передачи в эфир трактовались как обнародование произведения, они должны носить публичный характер, т.е. делать произведения потенциально доступным неопределённому кругу лиц.

Публичный показ, публичное исполнение или сообщение произведения для всеобщего сведения понимаются как любые показ, исполнение или сообщение произведения непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

Субъектами авторского права являются создатели произведения науки, литературы и искусства, их правопреемники или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права.

В качестве субъекта авторского права могут выступать как физические, так и юридические лица. К числу последних обычно относятся издатели газет, журналов и некоторых других составных произведений, изготовителей аудиовизуальных произведений и работодателей авторов служебных произведений.

Авторское право на произведение возникает у его создателя в силу самого факта создания. В этом одно из главных достоинств авторского права по сравнению с патентным правом на изобретение и другие объекты промышленной собственности. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах может (но не обязан) использовать знак охраны авторского права.

Поскольку знак охраны авторского права служит информационным целям и его помещение имеет факультативный характер, противоречат п. 1 ст. 9 ЗоАП и Всемирной конвенции об авторском праве 1952 год допускаемый иногда ведомственные предписания об обязательном помещении на каждом издании знака охраны авторского права.

Существует презумпция авторства: при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре (копии) произведения. Данная презумпция распространяется и на случаи создания произведения несколькими авторами, т.е. соавторами.

По своему экономическому содержанию авторские права делятся на личные неимущественные и имущественные. Последние могут принадлежать в силу закона, договора или наследования любым субъектом авторского права. Личными же неимущественными правами могут обладать только авторы произведения. Данные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним даже в случае уступки исключительных прав использование произведения.

В объективном смысле смежные права представляют собой совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по охране исполнения, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, установлению режима их использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций личными неимущественными и имущественными правами и защите этих прав. Иными словами, смежные права как институт гражданского права выполняет те же функции, что и авторское право в отношении произведений науки, литературы и искусства.

Сходны так же и источники смежных и авторских прав. К отношениям к сфере смежных прав применяются многие нормы ГК РФ регламентирующие отношения и в области авторских прав, а также нормы ЗоАП. Вместе с тем смежные права регулируются рядом специальных подзаконных правовых актах, касающихся охраны и использования фонограмм, а также некоторые международными соглашениями, в частности Женевской конвенцией от 29 октября 197 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм и Римской конвенцией 1961 года об охране прав артистов - исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.

Гениальность музыкальных произведений Чайковского, Глинки и многих других великих композиторов не была бы по достоинству оценена любителями классической музыки без адекватного дарования таких виртуозных исполнителей, как музыканты М. Ростропович и С. Рихтер, дирижёр Г. Рождественский, певцы Ф. Шаляпин и Л. Паваротти. В наше время развитие музыкальной сценической и иной культуры уже немыслимо без фонограмм, радио и телепередач, в том числе по каналам кабельного вещания. Функционирующие в данной области права исполнителей получили наименование смежных, т.е. сопряжённых, сопредельных с авторскими правами.

Как отмечалось, смежные права получили своё название по их связи с авторскими правами. Смежные права производны, зависимы от авторских прав. Они примыкают к последним, сопряжены, сопредельны с ними. Нельзя сделать фонограмму исполнения песни, не использовав её слова и музыку, сочинённые поэтом и композитором. Точно также невозможно осуществить радио или телепередачу без вторжения в сферу труда артистов - исполнителей, драматурга или иного носителя авторского либо смежного права.

Поэтому согласно закону производитель фонограммы и вещательные организации осуществляют свои права лишь в пределах прав, полученных по договору с исполнителями и авторами записанных на фонограммах или передаваемых в эфир либо по кабелю произведений. Более того, чтобы, к примеру, передать в эфир или по кабелю постановку спектакля, вещательная организация должна получить разрешение не только от режиссёра - постановщика, но и от занятых в спектакле исполнителей, а также от автора исполняемого литературного произведения.

Как и авторские права, смежные права возникают у их обладателей независимо от соблюдения каких либо формальностей. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах может использовать знак охраны смежных прав R, помещаемый на каждом экземпляре фонограммы и на каждом содержащем её футляре.

Охраняемые законом смежные права признаются за их субъектами при наличии ряда дополнительных условий. В частности, права исполнителя признаются за ним в соответствии с ЗоАП если исполнитель является гражданином РФ, исполнение или постановка в первые имели места на её территории и записаны на охраняемую по данному закону фонограмму либо, не будучи записаны на фонограмму включены в охраняемую законом передачу в эфир или по кабелю.

На аналогичных условиях признаются за производителями фонограмм права на созданные ими фонограммы, а за вещательными организациями - права на их передачи. Производитель фонограммы должен быть гражданином РФ или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории РФ, а фонограмма должна быть впервые опубликована на той же территории. Точно также вещательная организация должна иметь официальное местонахождение на территории РФ и осуществлять передачи с помощью расположенных на ней передатчиков.

Установленные законом авторские и смежные права иногда нарушаются и нуждаются в защите. В целях активизации борьбы с интеллектуальным пиратством Правительство РФ создало Комиссию по защите интеллектуальной собственности. Обычно нарушители, в качестве которых выступают как физические, так и юридические лица, незаконно изготавливают и распространяют экземпляры, то есть копии произведений и фонограмм на различных материальных носителях. Указанные копии именуются контрафактными экземплярами. К их числу относятся не только копии, сделанные в РФ, но и экземпляры охраняемых РФ произведений и фонограмм, незаконно, т. е. без согласия правообладателей, импортируемые в Россию из страны, в которой они либо никогда не охранялись, либо уже перестали охраняться.

За нарушение авторских и смежных прав установлено гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ. Учитывая рост числа нарушений авторских и смежных прав, закон устанавливает широкий круг как способов защиты, так и органов, уполномоченных осуществлять защиту данных прав.

В зависимости от характера нарушения обладатели авторских и смежных прав могут требовать от нарушителей признания своих прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения, прекращения действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения.

Поскольку гражданско-правовая ответственность имеет компенсационный характер, нарушители обязаны возместить убытки правообладателя. Учитывая объективные трудности подсчёта этих убытков, закон предоставляет право обладателям исключительных прав по своему выбору альтернативно требовать вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Обладатели исключительных прав вправе требовать выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков. Авторы и исполнители в случае нарушения их личных неимущественных прав или имущественных прав также в праве требовать от нарушителя возмещения морального вреда.

Автор обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных прав в установленном законом порядке в праве обратиться для защиты своих прав в суд, арбитражный суд, третейский суд, органы прокуратуры, органы дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенции.

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, в порядке, установленном законодательством, в праве обращаться в суд от своего имени с заявлениями в защиту нарушенных авторских прав и смежных прав лиц, управление имущественными правами которых осуществляется такой организацией.

3. Патентное право

В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением авторов и иных субъектов личными не имущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав.

Субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определённым изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможность прямой охраны результатов технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличии от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решение определённых практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдения специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.


Подобные документы

  • Сущность и особенности интеллектуальной собственности, характеристика ее форм. Факторы, обусловливающие необходимость охраны интеллектуальной собственности. Правовые документы, регулирующие отношения в данной сфере. Объекты авторской собственности.

    презентация [77,7 K], добавлен 02.06.2014

  • Возникновение интеллектуальной собственности. Авторские, смежные и патентные права. Средства индивидуализации. Роль интеллектуальной собственности в мировой экономике. Общая тенденция патентования в мире. Российский рынок интеллектуальной собственности.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.12.2015

  • История возникновения и развития интеллектуальной собственности в мире и в России. Объекты авторских, смежных, патентных прав. Средства индивидуализации товаров: фирменные и товарные знаки. Обзор нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

    курсовая работа [39,7 K], добавлен 09.12.2014

  • Понятие интеллектуальной собственности, объекты авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом, объекты смежных прав. Критерии объектов интеллектуальной собственности. Правовое регулирование в области интеллектуальной собственности.

    контрольная работа [20,6 K], добавлен 25.01.2010

  • Правовое положение интеллектуальной собственности и информации в гражданском праве России. Правовое регулирование информации и интеллектуальной собственности по гражданскому законодательству. Защита прав на информацию и интеллектуальную собственность.

    дипломная работа [82,7 K], добавлен 06.06.2014

  • Объекты и субъекты авторского права, понятие и назначение патента. Имущественные и неимущественные права автора. Субъекты и объекты права промышленной собственности в патентном праве. Признак промышленной применимости изобретения, его регистрация.

    контрольная работа [23,1 K], добавлен 10.06.2011

  • Понятие и сущность интеллектуальной собственности. Проблемы охраны этой сферы в России, организация управления ею и развитие инфраструктуры. Формы защиты интеллектуальной собственности и решение этой проблемы во взаимоотношениях России со странами Запада.

    реферат [17,6 K], добавлен 28.02.2015

  • История развития интеллектуальной собственности в России. Сущность, структура и характеристика интеллектуальной собственности как социально-экономической категории. Регулирование правоотношений интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 05.01.2015

  • Исследование видов интеллектуальной собственности. Авторское и патентное право. Международная защита интеллектуальной собственности. Анализ законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности. Регистрация и охрана авторских прав.

    реферат [23,7 K], добавлен 18.09.2015

  • Понятие интеллектуальной собственности как социально-экономической категории, причины ее возникновения и существования. Промышленная собственность, товарные знаки, авторские и смежные права, патентное право, новые объекты интеллектуальной собственности.

    курсовая работа [47,9 K], добавлен 29.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.