Наследование по закону

Понятие наследования и его место в гражданском праве, субъекты и объекты наследственных правоотношений. Порядок наследования по завещанию. Методика правового регулирования наследования по закону, сроки принятия наследства и условия отказа от него.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.05.2009
Размер файла 82,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может, как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене или изменение ранее составленного завещания. Статья 1130 ГК РФ предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Судебная практика строго придерживается этого правила.

В соответствии со ст. 1133 ГК РФ, если завещатель не назначил исполнителя завещания, завещательные распоряжения должны исполнятся наследниками. В то же время завещатель может назначить исполнителем своей последней воли как постороннее лицо (исполнитель воли), так и одного или нескольких лиц из числа наследников. В случае, когда назначен «исполнитель воли», требуется согласие, выраженное им в специальной надписи на завещании либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию.

ГК РФ по-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если ранее преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании имели вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании. Об этом свидетельствует тот факт, что гл. 62 «Наследование по завещанию» нынешнего ГК РФ предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя, возможно, более правильным был бы прежний подход, в соответствии с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию.

Новеллой является ст. 1122 ГК РФ, регулирующая доли наследников в завещанном имуществе, а также ст. 1123 ГК РФ о тайне завещания, содержащая положение, позволяющее завещателю в случае нарушения тайны завещания потребовать компенсацию морального вреда.

Несомненный интерес вызывают статьи ГК РФ, посвященные форме завещания. Несмотря на то, что закон по-прежнему исходит из общего правила, согласно которому наследовать по завещанию можно только при наличии документа, имеющего нотариальную форму (ст. 1124 ГК РФ), вводится немало новых положений. Во-первых, конкретизируются способы написания завещания. Во-вторых, законом допускается составление так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), которое дает возможность наследодателю исключить опасность того, что о его воле узнают третьи лица, даже нотариус. В-третьих, в предусмотренных законом случаях возможно составление завещания в простой письменной форме. Речь идет о его составлении в чрезвычайных обстоятельствах (например, в случаях стихийных бедствий).

К числу новелл ГК РФ следует отнести изменение размера обязательной доли. Институт обязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержания завещания.

Таким образом, новый ГК РФ в меньшей степени ограничивает право завещателя по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом. Однако указанные лица (обязательные наследники) должны не менее года находиться на иждивении наследодателя, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. Правовое регулирование наследования по закону

2.1 Законные наследники

Глава 63 Гражданского Кодекса определяет, что никто и никакой иной закон не могут установить иную очередность наследников, кроме тех, которые обозначены в данной главе.

Существует восемь очередей наследников по закону См. Приложение 1.

№ очереди

Наследники

1

Дети, супруг и родители

2

Полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери

3

Дяди и тети (т.е. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей)

4

Прадедушки и прабабушки

5

Двоюродные: дедушки и бабушки, внуки и внучки (т.е. дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек)

6

Двоюродные: правнуки и правнучки, племянники и племянницы, дяди и тети

7

Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха

8

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, при отсутствии наследников по закону.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди:

- отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать;

- все они отстранены от наследования;

- лишены наследства;

- не приняли наследства;

- все они отказались от наследства.

По общему правилу наследники каждой из очередей наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 наследства. Однако из этого общего правила есть важное исключение. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам. Эта доля делится между наследниками (потомками умершего наследника) поровну.

ГК РФ никак не ущемляет права первоочередных наследников, в то же время предоставляя большие возможности нетрудоспособным наследникам, к которым относятся лица, находившиеся на фактическом иждивении наследодателя, т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами. Причем, в этот список не входят недостойные наследники. Только при отсутствии наследников по закону или по завещанию всех возможных очередей, либо при учете других факторов, когда наследники не могут получить завещанного им, имущество покойного, следуя ст. 1151 ГК РФ, переходит в собственность Российской Федерации.

Гражданский кодекс РФ от 2001 года не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители. То есть в первую очередь, кроме супруга, учитываются родственники наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. // СЗ РФ 1996 г. № 1 Ст. 16.

Поскольку семейное законодательство предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака (ст. 53 СК РФ), а также сохраняет все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (п. 4 ст. 71 СК РФ).

Дети, независимо от того, рождены они в браке или вне брака, наследуют на равных основаниях. К наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до его смерти, но и те, которые были зачаты при жизни, но родились в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут, либо признан недействительным. Действительным признается брак, заключенный в органах ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК РФ), либо оформленный в соответствии со ст. 157-158 СК РФ.

Родители призываются к наследованию, если они не лишены родительских прав, либо если к моменту открытия наследства решение о лишении родительских прав было отменено и родители восстановлены в своих правах (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Если ребенок усыновлен, то его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении ребенка были сохранены (п. 3 ст. 137 СК РФ). Отец имеет право наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка, либо отцовство было установлено в соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значение, в каком порядке - добровольном или принудительном и по чьей инициативе оно устанавливалось. Пункт 2 допускает призвание к наследованию по праву предоставления не только внуков наследодателя, но и их потомков, то есть правнуков и т.д. Последние призываются к наследованию, если их родителя нет в живых к моменту открытия наследства или он умер одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

Статья 1142 ГК РФ придает правовое значение при наследовании как прямой, так и боковой линии родства. Братья и сестры, то есть родственники второй степени по боковой линии, могут наследовать наравне с родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии второй степени родства.

Наследники второй очереди могут наследовать в случае, если не окажется наследников первой очереди, а также лиц, наследующих вместо них по праву предоставления, либо все названные лица по каким-либо иным основаниям, предусмотренным абзацем вторым п. 1 ст. 1141 ГК РФ, не будут призваны или не примут наследства Садиков О.Н. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. М - Норма. - 2003.С. 254.

Наследовать могут полнородные и неполнородные братья и сестры. Разделение братьев и сестер полнородных и неполнородных производится в зависимости от того, являются ли для них общими отец и мать, либо только один из родителей. Не полноценные братья и сестры именуются единокровными, если происходят от одного отца, и единоутробными, если у них общая мать.

Бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке, либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены (п. 4 ст. 137 СК РФ). Если братьев и сестер наследодателя не будет в живых к моменту открытия наследства, либо они умрут одновременно с наследодателем, вместо них наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, то есть дети братьев и сестер. Гражданский кодекс Российской Федерации: ст. 1143, п. 2часть III от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001 г. №49 Ст. 4552

В соответствии со ст. 1144 ГК РФ круг наследников третьей очереди ограничиваются родственниками боковой восходящей линии, то есть к наследникам данной очереди относятся братья и сестры родителей наследодателя. Они вправе наследовать при отсутствии наследников первой и второй очереди. В случае, если к моменту призвания к наследованию братьев и сестер родителей наследодателя нет в живых, вместо них могут по праву представления наследовать их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1146 ГК РФ). Потомки двоюродных братьев и сестер наследовать по праву представления не могут. В соответствии со ст. 1145 ГК РФ они относятся к шестой очереди наследников по закону.

В статье 1145 ГК РФ объединено четыре очереди наследников. Они могут наследовать в порядке установленной очередности при отсутствии наследников первой, второй, третьей очереди (ст. 1142-1144 ГК РФ). В статье вводится понятие «степень родства». Она определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

Особенность определения степеней родства в соответствии с настоящей статьей заключается в том, что обычно при определении степени родства в расчет не берется рождение общего предка.

В наследственном праве при определении степени родства не учитывается рождение наследодателя. В пункте 2 настоящей статьи устанавливается круг наследников четвертой, пятой, шестой и седьмой очередей. В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Указание одновременно трех очередей наследников в одном пункте не означает, что они могут быть призваны к наследованию одновременно - они призываются к наследованию только при отсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди Немков А.М. Очерки истории наследственного права. - Воронеж. - 2001.С. 301.

Увеличение количества очередей наследников и соответственно степеней родства, допускающих наследование, направлено на сокращение случаев перехода имущества к государству как выморочного. Вероятно, сказывается также влияние законодательства зарубежных стран и досоветского российского законодательства, вообще не ограничивавшего возможность наследование какими-либо степенями родства.

Помимо этого, закон, устанавливая очередность наследования на случай, если наследодатель по каким-либо причинам не распорядился своим имуществом, исходит из предполагаемой воли наследодателя, то есть призюмируется, что передача имущества близким наследодателю людям (супругу, родственникам) отвечает его намерениям, чего нельзя сказать о родственниках дальних степеней родства. При определении седьмой очереди наследников законодатель отступает от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя и допускает наследование между свойственниками. Вероятно, именно в силу этого седьмая очередь отделена от других очередей наследников, предусмотренных настоящей статьей.

Введение наследования падчериц, пасынков и мачехи, отчима наследодателя является новеллой не только по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством, не допускавшим наследования лицам, находящимся в отношениях свойства с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем, что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. Вместе с тем, признавая определенные права, вытекающие из отношений свойства, законодательство не приравнивает данные отношения к отношениям усыновления. Если усыновители и усыновленные юридически по правам и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то мачехи (отчимы) и пасынки (падчерицы) могут быть призваны к наследованию только при отсутствии наследников, находящихся в пятой степени родства с наследодателем Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. // - М. - 2002.С. 215.

Таким образом, факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями. В отношении лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключается наследование по праву представления. То есть, дети данных лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относится родитель.

Наследование по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) имеет место лишь при наличии особых условий, предусмотренных законом. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ) и делится между ними поровну.

Нормы ст. 1147 ГК РФ о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно п. 1 ст. 37 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству, приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя и его родственников наравне с родными детьми усыновителя.

Усыновитель также вправе наследовать имущество усыновленного, однако, он не может наследовать после родственников усыновленного, так как последний, за исключениями, установленными семейным законодательством, утрачивает с ними какую-либо правовую связь.

Однако, даже при сохранении правовой связи усыновленного с одним из родителей, либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться как родственные. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей линии. Усыновление в установленных ст. 143 СК РФ случаях может быть отменено. При отмене судом усыновления взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка.

Статья 1178 ГК РФ регулирует наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Она заметно усложняет и детализирует положение о нетрудоспособных иждивенцах по сравнению с ранее действующим законодательством.

Прежде всего, новым является выделение двух групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным ст. 1142-1145 ГК РФ, то есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном п. 3 ст. 1145 ГК РФ случае - лица, находящиеся в отношении свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах.

Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящие к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значение при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем не родственными узами, ни свойством.

Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право на наследование в одной из очередей, установленных ст. 1142-1145 ГК РФ, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность.

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя, либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособие, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств).

Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста.

Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й, группы, в том числе инвалиды с детства.

Инвалиды 1-й и 2-й групп считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в специальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц Садиков О.Н. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. М - Норма. - 2003.С. 156.

Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения возраста трудовой дееспособности, то есть до 15 лет.

В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования не зависит от факта совместного проживания иждивенца и наследодателя. Например, может быть признан имеющим право на наследников по закону (к примеру, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с наследодателем, но регулярно получавший от него денежные средства.

Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследования должны доказать не только факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не менее года, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных иждивенцев первой и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права, как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди, либо разных очередей наследования.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют по правилам настоящей статьи в случае, если их очередь не призывается к наследованию. Особенность иждивенцев первой группы заключается в том, что при отсутствии приведенных в ст. 1141-1145 ГК РФ наследников по закону, они приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Положения о наследовании нетрудоспособных иждивенцев применяется только в случаях, когда наследование происходит по закону, а не по завещанию.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного ст. 1119 ГК РФ. Это ограничение направлено на защиту интересов, которые в силу возраста, либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

К таким лицам относятся наследники первой очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия (ст. 27 и п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средства повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемой пенсий и пособий, помощи за счет государства Серебровский В.И. Избранные труды //Очерки советского наследственного права. - М.: Статут, 2003. С. 227.

Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающий размер его доли по завещанию.

Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная, либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума.

Согласно статьи 1149 п. 1 ГК РФ обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.

Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действующем законодательстве не могла быть менее, чем две трети той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону.

Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Статья 1149 п. 2 ГК РФ устанавливает правило о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества.

Указанное положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю, требования управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным, так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.

Преимущественное право наследника по завещанию не может быть реализовано в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, если необходимый наследник также пользовался наследуемым имуществом. Кроме того, сам вопрос о передаче имущества одному из наследников может возникнуть лишь в случае, если вещь является неделимой без ущерба назначению либо установлены юридические границы, препятствующие проведению раздела этого имущества (это касается, например, земельных участков).

Статья 256 ГК РФ, а также ст. 33 СК РФ устанавливают, что законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственности означает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть III от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001 г. № 49 Ст. 4552

В случае смерти одного из супругов возникает необходимость определения долей супругов и раздела имущества. Для того, чтобы произвести такой раздел, необходимо сначала отделить общее имущество от имущества каждого из супругов. Режим совместной собственности распространяется на имущество, нажитое супругами во время брака.

Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие социального целевого назначения.

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные коммерческие организации и любое другое нажитое супругами в период брака имущество не зависимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Пунктом 2 ст. 254 ГК РФ, а также ст. 39 СК РФ устанавливается презумпция равенства долей участников общей совместной собственности. Вместе с тем суд наделен правом, отступить от начала равенства долей супругов, в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При разделе общего имущества учитываются не только имеющееся у супругов имущество, но и общие доли супругов, которые подлежат распределению между супругами пропорционально присужденным им долям.

В результате раздела у находящегося в живых супруга появляется право собственности на часть имущества, принадлежавшего супругам на праве общей совместной собственности. Разделу между наследниками подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долю наследодателя, включая долги, а также имущество, которое принадлежало на праве собственности супругу - наследодателю.

Переживший супруг вправе наследовать наравне с другими наследниками соответствующей очереди. При определении его доли учитывается и выделенная часть в общем имуществе, и имущество, относившееся к личной собственности супруга. Переживший супруг относится к первой очереди наследников по закону (ст. 1141 ГК РФ), а при наличии условий, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ, может претендовать на обязательную долю.

ГК РФ (ст. 1151) вводит исключенные из законодательства советского периода понятие «выморочного имущества». Данное понятие относится к наследованию имущества государством в силу закона. При наследовании по завещанию данное понятие не применимо. Имущество наследодателя признается выморочным, если:

1. отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию;

2. наследники не принимают наследство либо отказываются от него без передачи в пользу другого наследника;

3. наследники лишены права наследования наследодателем либо отстранены от наследования как недостойные.

Российское государство имеет сложную, двухуровневую структуру, включающую в себя Российскую Федерацию и ее субъекты. Согласно ст. 1151 ГК РФ право наследования по закону признается только за Российской Федерацией. Субъекты РФ, а муниципальные образования могут наследовать по завещанию.

Понятия выморочного имущества следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, то есть государство не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия. Представляется, что принятие государством наследства возможно и по истечении сроков, определенных ст. 1154 ГК РФ. В остальном права и обязанности государства аналогичны правам и обязанностям других наследников. Государство наделено правом получения свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Приобретение права собственности на имущество в результате наследования относится к производным основаниям возникновения права собственности, поэтому имущество передается государству со всеми имеющимися обременениями. Государство, как и другие наследники, отвечает в пределах стоимости наследственного имущества по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ).

2.2 Порядок и сроки принятия наследства

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в силу предписания закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенный им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию являются: родство (при определенной степени родства и очередности наследников); супружеские отношения; усыновление; нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти; завещание.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе.

Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник считается принявшим наследство (пока не доказано иное) при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства Садиков О.Н. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации: (п. 1 ст. 1154 ГК РФ), М - Норма. - 2003. С. 193.

Из судебной практики.

Скрыженко Е.В., Н.В. и В.В. обратились в суд с иском к брату - Скрыженко А.В. и Кузину об установлении факта принятия наследства, признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство и признании недействительным договора купли-продажи.

При этом истцы сослались на то, что после смерти 21 февраля 2004 г. их матери - Скрыженко А.И., имевшей на праве собственности домовладение, они и ответчик являлись наследниками ее имущества. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства истцы не обращались, поскольку между всеми наследниками имелась договоренность об оформлении права собственности на домовладение на имя Скрыженко А.В. с последующей продажей дома и разделом на равные доли полученной от продажи суммы. Свидетельство о праве на наследство по закону было выдано 27 августа 2004 г. на имя Скрыженко А.В., после чего 8 октября 2004 г. он продал дом Кузину, но вопреки договоренности между наследниками не выплатил им причитающуюся часть стоимости дома.

По утверждению истцов, они фактически приняли наследство, оставшееся после смерти матери, до истечения шестимесячного срока разделили между собой ее домашнее имущество.

Решением районного (оставленным без изменения судебной коллегией областного суда) иск удовлетворен. Президиум Воронежского областного суда оставил без удовлетворения протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене судебных постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. аналогичный протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ удовлетворила и отменила судебные постановления, указав следующее.

Разрешая дело, районный суд признал, что все четыре наследника после смерти матери разделили ее домашнее имущество, а следовательно, приняли наследство. Свидетельство же о праве собственности на домовладение выдано на имя Скрыженко А.В. с нарушением наследственных прав истцов. Поэтому суд признал их наследниками, принявшими наследство, и признал частично недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное на имя Скрыженко А.В.

Как указал суд, договор купли-продажи домовладения заключен под влиянием обмана со стороны Скрыженко А.В., в связи с чем в силу ст. 179 ГК РФ недействителен; Кузин являлся недобросовестным владельцем дома, поскольку знал о незаконности действий Скрыженко А.В., поэтому в силу ст. 303 ГК РФ договор купли-продажи недействителен Бюллетень Верховного Суда РФ. - М., 2005, №7.

Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.

Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе подать в суд заявление о восстановлении этого срока. Суд может удовлетворить ходатайство наследника и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства. Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства.

Положения п. 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ не применяются, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Также не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный срок для принятия наследства, но имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию.

Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в его пользу наследства, неизвестно, в чем конкретно состоит наследственное имущество, наследник самостоятельно или по рекомендации нотариуса до представления всех необходимых для оформления наследственных прав документов попадает заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении сообщается, что принимается наследство и указывается: нотариальная контора, куда оно адресовано, фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя, отчества наследодателя и адрес, по которому он проживал.

Особо хотелось бы обратить внимание на то, что при подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариуса доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершим и наследниками. И, наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения) «Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти» // Утверждена Минюстом РФ 19 марта 1996 г..

Заявление о принятия наследства считается поданными своевременно в следующих случаях:

ь если заявление в нотариальную контору было подано наследником лично, передано его представителем или поступило по почте до истечения шести месяцев с даты открытия наследства;

ь если в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило заявление;

ь если заявление, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока;

ь если наследник подал заявление в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

Для подачи заявления срок, определенный в шесть месяцев, слишком большой и мог бы быть уменьшен до четырех месяцев. Исходя из того, что наследник не может ждать полгода по данному закону пока не выдадут свидетельство о принятии наследства и не может вступить в права наследования.

В тоже время статья 1156 ГК РФ предусматривает возможность перехода права на принятия наследства - наследственную трансмиссию. Данная норма вступает в действие, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. В этом случае право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследниками при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти. (Приложение 2) Однако, не переходит в результате наследственной трансмиссии право умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника (ст. 1112 ГК РФ). Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками, к которым оно перешло в результате наследственной трансмиссии, на общих основаниях в соответствие со ст. 1152-1154 ГК РФ.

Однако, если оставшаяся после смерти первоначального наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то для реализации его наследниками перешедшего к ним права наследования эта часть срока согласно ч. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ продлевается до трех месяцев. Истечение же срока, установленного для принятия наследства, не может являться препятствием для их призвания к наследованию. Наследник, принявший наследство в результате наследственной трансмиссии, должен обратиться к нотариусу с ходатайством о выдаче ему свидетельства о праве на наследство (Приложение 5). Например, после умершей 02.05.2001 г. гражданки С. в нотариальную контору обратился ее племянник Г., отец которого П. (брат умершей) умер 13.07.2001 г., не успев принять наследство после смерти сестры. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону нотариусу должны быть представлены свидетельства о смерти С. и П., свидетельства об их рождении, свидетельство о браке С. и свидетельство о рождении Г.

Нормы нового ГК РФ о приобретении наследства, которые объединены в отдельную 64 главу, более продуманы и проработаны. Важным является уточнение о том, что «принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Новеллой ГК РФ являются нормы, закрепленные ст. 1153 и ст. 1159 ГК РФ, позволяющие принять наследство и отказаться от него через представителя (это возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства; для принятия наследства или отказа от него законным представителем доверенность не требуется). Несмотря на то, что правоприменительная практика шла именно по этому пути, на законодательном уровне подобные правила сформулированы впервые.

2.3 Преимущественные права наследополучателя

В ГК РФ можно выделить ряд прав: преимущественные права, право отказа, охрана прав.

Так, например, статья 1168 ГК РФ предусматривает основания возникновения преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившийся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (ст. 133 ГК РФ), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимся ранее участниками общей собственности на нее.

Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре не возможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Эти правила применяются лишь постольку, поскольку наследодатель и один из наследников обладали (до открытия наследства) правом общей собственности на неделимую вещь (т.е. вещь, раздел которой в натуре не возможен без изменения ее назначения, ст. 133 ГК РФ), доля наследодателя в праве общей собственности на эту неделимую вещь входит в состав наследства, наследники решили разделить наследство, находившееся в их общей долевой собственности Гражданский кодекс Российской Федерации: ст.1165 часть III от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001 г. №49 Ст. 4552.

По общему правилу для этого они заключают соглашение о разделе наследства. Общее правило действует и в данном случае, но с учетом того, что, наследник, обладавший общей с наследодателем собственности на неделимую вещь, имеет (при разделе наследства) преимущественное право на получение этой неделимой вещи, но в счет причитающейся ему наследственной доли, и такое преимущественное право наследник имеет только перед теми наследниками, которые ранее (т.е. до открытия наследства) не являлись участниками общей долевой собственности на указанную неделимую вещь.

При этом не играет роли, пользовался ли наследник, обладавший вместе с наследодателем общей собственностью на неделимую вещь, этой вещью или нет.

Необходимо обратить внимание на следующее, «наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью» - это и наследник, который является участником общей собственности (до открытия наследства) на неделимую вещь (вместе с наследодателем). Такой наследник имеет преимущественное право, перед наследниками, которые не являлись участниками общей собственности, хотя и участвовали в общей собственности (наряду с наследодателем) до открытия наследства, но после его открытия не пользовались неделимой вещью постоянно и наследник, который не являлся участником общей долевой собственности (до открытия наследства), но, тем не менее, пользовался неделимой вещью (после открытия наследства), в то время, как другие наследники не пользовались этой вещью. Такой «пользовавшийся неделимой вещью наследник» имеет преимущественное право только перед наследниками, которые не являлись участниками общей собственности и не пользовались неделимой вещью.

Преимущественное право наследника, пользующегося неделимой вещью, состоит в том, что такой наследник получает неделимую вещь преимущественно перед другими наследниками при разделе наследства. Из этого должны исходить все наследники, заключая соглашение о разделе наследства; суд, если спор о разделе наследства решается судом; нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство, в счет своей наследственной доли (т.е. неделимая вещь не увеличивает его долю в наследстве).

Особые правила установлены и подлежат применению, если в состав наследства входит жилое помещение (квартира, жилой дом, дача и т.п.); раздел этого жилого помещения в натуре невозможен (например, жилое помещение представляет собой одну комнату); упомянутое жилое помещение входит в состав наследства, находящегося в общей собственности наследников; наследники решили разделить наследство, находящееся в общей собственности.

Наследники, которые проживали в упомянутом жилом помещении (т.е. это жилое помещение было местом их жительства, а не местом пребывания) и при этом не имеют иного жилья обладают преимущественным правом на это жилое помещение перед другими наследниками. Однако они получают данное жилье в счет своих наследственных долей. Иначе, упомянутое помещение входит в состав их доли.

Наследники, постоянно проживавшие в жилом помещении и при этом не имеющие иного жилого помещения, имеют преимущественное право только перед наследниками, которые не являются собственниками этого жилого помещения.

В соответствии со статей 1169 ГК РФ предметы обычной домашней обстановки и обихода зачитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуется сверх нее, как это было предусмотрено ст. 533 ГК РСФСР 1964 года.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Эта статья имеет ряд особенностей, поскольку предметы домашней обстановки и обихода остались незавещанными, они наследуются по закону. Систематическое толкование ст. 1141 и 1169 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что если с наследодателя совместно проживало несколько наследников по закону, то предметы, указанные в ст. 1169 ГК РФ, переходят к ним в равных долях. И толкование правил ст. 1149 и 1169 ГК РФ показывает, что стоимость предметов, упомянутых в ст. 1169 ГК РФ, подлежит учету при определении обязательной доли независимо от того, завещаны они или нет. При наличии завещания эти предметы в натуре переходят к лицу, которому они завещаны. При этом, необходимо учитывать следующие обстоятельства: круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами ст. 1141-1145 ГК РФ и включает детей (в т.ч. усыновленных), супруга, родителей, (усыновителей) наследодателя; братьев, сестер, дедушку, бабушку (как со стороны отца, так и со стороны матери) умершего; внуков и правнуков умершего; любых нетрудоспособных лиц, состоявших на иждивении умершего (независимо от степени родства, а также от наличия иных наследников второй - восьмой очереди, в т.ч. падчериц, пасынков, мачеху, отчима, сводных, двоюродных братьев, племянников).

Лица, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, по обстоятельствам указанным в ст. 1117 ГК РФ, не относятся к числу наследников, которые обладают преимущественным правом. Лица, которые лишены завещателем права наследовать в соответствии со ст. 1119 ГК РФ, не имеют права наследовать и предметы.

Все упомянутые выше лица могут наследовать по правилам ст. 1169 ГК РФ, если они проживали совместно с наследодателем. При этом наличие штампа о регистрации по тому же месту жительства не всегда означает, что такие лица фактически проживали совместно с наследодателем. И наоборот, даже если лицо не зарегистрировано в установленном порядке в той же квартире (жилом доме, жилом помещении), но фактически проживала совместно с наследодателем, оно вправе наследовать предметы. Имеет место раздел наследства между всеми наследниками, не играет роли для наследования предметов, к наследникам какой очереди относится лицо, проживавшее совместно с наследодателем. Не имеет значения и наследственная доля, приходящаяся на каждого из наследников. Иначе, лицо, наследует и предметы домашней обстановки (обихода) и участвует в наследовании другого переходящего (например, при наследовании по закону) по наследству имущества данного наследодателя, причем в равных долях с наследниками той очереди, к которой такое лицо относится. Однако доля такого наследника не подлежит увеличению за счет предметов.

Предметы домашней обстановки и обихода должны быть именно обычными (например, столовая и кухонная утварь, утюг, телевизор, мебель).

К таким предметам не относится жилой дом, квартира, иная недвижимость. Другие вещи, например, оружие (кроме охотничьего), взрывчатые и т.п. вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, также теперь могут входить в круг упомянутых предметов. Однако, до получения наследником специального разрешения на эти вещи они сдаются органам внутренних дел по особой описи.


Подобные документы

  • Современные научные и практические проблемы наследования в гражданском российском праве. Способы принятия наследства. Особенности наследственных правоотношений. Юридические особенности наследования по завещанию и по закону, отдельных видов имущества.

    курсовая работа [53,2 K], добавлен 12.01.2011

  • Общая характеристика института наследования по закону. Современное состояние правового регулирования наследования по закону. Субъекты и очередность наследования. Особенности, связанные с субъектом наследования. Наследование отдельных видов имущества.

    реферат [32,1 K], добавлен 05.12.2014

  • Общие положения и понятие наследования в гражданском праве. Субъекты и объекты процесса наследственного правопреемства. Теоретические основы и практические вопросы принятия наследства. Особенности отказа от него: понятие и сущность, содержание и виды.

    курсовая работа [39,5 K], добавлен 04.12.2016

  • Понятие и правовое регулирование наследования по закону в России. Наследование в порядке очередности и его особенности: право супругов при наследовании по закону, а также права иждивенцев. Проблемы правового регулирования наследования собственности.

    курсовая работа [42,0 K], добавлен 27.08.2012

  • Научные и прикладные основы правового регулирования наследования по закону. Понятие наследования в гражданском праве. Общие положения о наследовании по закону в Российской Федерации и за рубежом: сравнительный анализ. Круг наследников по закону в России.

    дипломная работа [158,0 K], добавлен 18.12.2013

  • Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.

    курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013

  • Общие положения наследования по закону в российском гражданском праве. Понятие и правовое регулирование наследования по закону. Наследование в порядке очередности. Особенности наследования по закону. Право супругов и иждивенцев при наследовании по закону.

    курсовая работа [62,8 K], добавлен 03.06.2012

  • Законодательное регулирование наследования в Российской Федерации, его виды. Особенности наследования по закону, практика регулирования данной сферы. Раздел наследства по закону в судебном порядке. Оспаривание завещаний в пользу наследования по закону.

    курсовая работа [40,2 K], добавлен 11.01.2017

  • Правовое регулирование наследования по российскому законодательству. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма, содержание, исполнение, оспаривание завещания. Оформление и охрана наследственных прав.

    дипломная работа [81,8 K], добавлен 28.09.2015

  • Общие положения наследования по закону в гражданском праве РФ. Особенности правового регулирования наследования по закону и в порядке очередности. Проблемы в наследовании вымороченного имущества. Право супругов и иждивенцев при наследовании по закону.

    курсовая работа [41,9 K], добавлен 15.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.